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文档简介
1、也论中国民法典的理念我们已经看到,有关中国民法典编纂的大讨论,终于出现 了争议,出现了 现实主义”、理想主义”、浪漫主义”的不同思路。 此后不多久,厦门大学的徐国栋教授编辑出版了 中国民法典起草思 路论战一一世界民法典编纂史上的第四大论战。接着我们开始畅想, 并且高兴地感悟到一个体育评论员的说法是有道理的,他说,一场伟大的比赛必须要有伟大的对手,尽管最终会有一方获胜,另一方失利, 但是在终极目标上看,是体育胜利了,是奥林匹克精神胜利了。如果 中国的民法典是在伟大的学者之间所进行的伟大的争论之中诞生的, 那么中国的民法典也必将是伟大的。也许会有学者在论战中被击败, 但是最终的胜利者是中国民法典、
2、中国法律、中国法学!;徐国栋教授为了说明自己的观念或设计 一一新人文主义的和绿色的民法典 的构造,从而树立了一个对立的观念:物文主义(徐教授说这是他杜 撰的一个语词)。可以断定,物文主义是物质主义的一个表现形式。 从表面上看,人文主义的对立面的确就是物文主义。因为所谓的神文主义”已经被击溃了,尤其是尼采经过冷静思考之后宣布:上帝死了! 我们确信,在张扬人文主义的过程中,在二元对应的思维模式 下,树立一个物文主义的靶子是必要的,但是却需要有正确的定位。 但是,可惜的是,被指责为物文主义产物的梁慧星教授的民法典构思, 并非物文主义,或者说梁教授并非是一个物文主义论者。呵呵!无人承认自己是物文主义,
3、这就是人文主义的胜利。”于是徐教授如是说:经诸论战参加者分析,我才惊讶地发现,现在我进行的论争不是主义之争,而是人文主义内部的派别之争。和为贵,”(中国民法典起草思路论战 序言。;从起初的民法学界小范围内(少数几个学者之间)开始进行的论 争,现在已经逐渐广泛波及到整个民商法学界, 并逐渐引起整个法学 界的关注。好戏已经开锣,按照中国最古老的戏剧表演体系 一一傩剧 的演绎方式,那么就意味着没有消极的观众或旁观者, 凡有兴趣者均 可加入之。其中只有中心角色与边缘角色的差别。甚至,角色的差异 也会在剧情的发展过程中被淡化。但是,民法典编纂论争非纯粹戏剧, 它不接纳任意演绎者的任性,它要求规范的学术推
4、敲和论证。在已有 的论争中,我们已经感受到了博大、深邃、严谨以及灵性。因此,我 担心我的边缘化角色与边缘化的观点(台词)不受欢迎。然而,我发 现在论争的中心角色之间,在较短的时间之内已经产生了最可怕的同 化或趋同化。同化就是已经达成了共识。如果真的像徐教授所讲的那 样,只是 人文主义内部的派别之争 工那么,难道说号称 世界民法 典编纂史上的第四大论战 工就如此迅速地草草地偃旗息鼓了? !或 者说,人文主义已经在中国民法学界胜利了? !;可以观察到,这个同化的标志:一切民法(典)都是人文主义的。 我们是否可以将该判断置换为这样的表述: 所有的民法规范都是人文 主义的。这个判断似乎说的是 应该”,
5、而现实中却不尽然。;一、立法中有没有物文主义?;例一:民法通则第106条第2款规定:公民、法人由于过错 侵害国家的、集体的财产,侵害他人的财产、人身的,应当承担民事责任。”让我们尝试着进行解释:1、加害人侵害国家的财产,应当承 担民事责任;2、加害人侵害集体的财产,应当承担民事责任; 3、加 害人侵害他人的财产应当承担民事责任;4、加害人侵害他人人身的, 应当承担民事责任。这样一个令人厌烦的顺次排列可以让我们迅速看 到,法律优先保护什么。;不比较不知道。德国民法典第823条第1款则规定:因故意 或者过失不法侵害他人生命、身体、健康、自由、所有权或者其他权 利者,对他人因此而产生的损害负赔偿义务
6、。”德国民法典的这一规定,显然”与我国民法通则中的规定相异。然而,从技术的 层面上看,我国的规定与德国的规定没有什么差别。 我们甚至可以指 责德国忽略了国家和集体,谴责这个拥有整体主义(日耳曼团体精神) 传统的民族偏离了航向,德国的规定完全是个人主义者的论调, 或者 说原子化倾向。可是一旦我们越过了技术层面,就发现了不同。这种 不同所反映出来的是观念上的差异甚至悬殊。;我们必须强调,中国的立法者其首要关注的是国家财产的神圣不 可侵犯(参见中华人民共和国宪法第 12条,1982年颁行,1999 年修订),民法通则第106条的规定,实质上是宪法第12条 的一个具体化表现。在中国,国家利益被强化,保
7、护国家财产的法律 使命必然要使得针对国家财产的侵害行为首先受到追究。保护财产的 法律条款处于显要位置似乎是合乎逻辑的。因此,逻辑的发展就是, 侵害国家的、集体的和他人的财产被置于侵害他人人身之前来加以规 定。诚如徐国栋教授所指出的,法律规定行文的次序就像梁山英雄交 椅的排列顺序一样重要。它所彰明的就是优先与劣后,或尊与卑的关 系。次序表达秩序。程咬金被瓦岗寨众英雄推举(实际上是尊奉)为 皇帝,理由就是因为他是大哥。皇位就是天下第一把交椅。也就是说, 将财产保护列于优先地位绝不是随意的,相反倒是刻意追求的。所以, 物文主义”是存在的,至少存在于民法通则之中。然而,认为仅仅存在于民法通则之中,是肤
8、浅的。物文主义”存在于观念之中。 然后,它才体现在立法之中和司法实践之中。;至此,我们再一次看到了人类社会的悲哀:钱比人贵。让我们遥 想当年。在十八世纪,欧洲工厂法是保护工厂主的法律。当发生工矿 事故时,受害人要举证证明工厂主有过错,否则法律不予认定。这就 是所谓 危险自担说”。马克思曾经严厉地批判资本主义的 吸血”和 榨 取”,应该与存在这种法律原则有关。再往前看,在中世纪,意大利 诸城市国家商业繁荣,如热那亚、威尼斯、佛罗伦萨等,商人们发明 了一种新的商业组织形式 一一海上合伙(康枚达)。这种合伙中包含 了一种新的要素:有限责任。凡有钱而不能、不愿或不敢到地中海(尽 管相对于大西洋来说,它
9、几乎是风平浪静的,但航海的风险依旧有: 风浪、暗礁和海盗等)去冒险的人,均可以将自己的金钱投资到海上 合伙中,投资人仅以其投资额为限承担生意风险。在这里,我们不打 算进一步讨论有限责任原则的贡献和危害。 我们要指出的是,海上合 伙的分配比例,金钱投资人获取八成,而人力(包括生命、航海技能、 贸易技能和勇气等)投资人只能获取二成。这两个例子都可以证明钱 比人贵,即物比人珍贵。;因此,今天的所谓 物文主义”,只不过是由来已久的人类错误(误 识)的再现。尽管经过了罗马法复兴的指引,尽管得到了文艺复兴的 召唤,尽管受到了启蒙运动的启迪,尽管经历了宗教革命的洗礼,尽 管这一切让我们确知发现了 人”,但几
10、百年过去了,人”还是被 器物” 所排斥、遮盖甚至淹没。发现了这一点,我们应当善待人的权利,为 权利而斗争,而绝不能为不人道的规则去辩护。;二、司法现状检讨;在中国司法实践中,人的尊严(生命权、自由权和财产权)被剥 夺而不能得到司法的救济与补偿,其实例可谓罄竹难书。以侵权行为 法中的所谓精神损害赔偿为切入点,试看,例二:某少女与另一游客 在王府井大街玩儿 高空蹦椅”,结果因蹦椅失控而滞留空中(离地15 米)长达四十分钟,经消防队员解救方得脱险。事后,两受害人以受 到惊吓为由诉诸法庭,共索赔精神损失费 9万元。法庭判日:该事故 未造成实际损害结果,系纯心理健康受损,不符合有关精神赔偿的法 律规定,
11、故驳回原告的诉讼请求。我们且不讨论瑕疵履行的违约责任(毋庸置疑),也不讨论违约与侵权的竟合(不可排除)。常识就能指 明经营者要赔偿。甘冒风险并不包括毫无预期的 滞留空中英美判 例法系合同法认为,当事人一方违反约定而造成相对人失望、苦恼、 精神痛苦、机会丧失等精神压力、惊恐,这些无形损失或精神损害, 必须估计给付实质性赔偿。而英美判例法系合同法所确立的这一原则, 并非针对如本例所述的侵害,而是针对雇主未经与雇员协商而擅自变 更雇员的工作岗位的违约行为,即便工作内容和报酬丝毫未动,雇员 因此而生的苦恼将获法律救济;或者游客未能依约享受旅游合同中约 定的诸如烛光晚餐、篝火舞会等机会丧失,法律照例给予
12、精神损害上的抚慰。依照法律的 举重名轻”原理,顾客被 滞留空中”当然要给予 法律上的人文关注。;然而,在中国有大量的人身伤害(实际的),在精神损害上得不到 法律的救济,遑论所谓 纯粹的精神损害尽管现代医学已经证明, 精神损害也是实实在在的伤害。联合国卫生组织颁布的健康标准中就 包含了精神健康。但是我们目前的司法当局所关照的仅仅只是实际的”物质性损害。看样子,我们中国对人的尊严的认识,尚须假以时 日。;三、扫描行政领域;近几年来,沈阳、上海、武汉、济南、中山、深圳等城市,先后 出台了所谓新的 交通事故定责规则”。这些地方性行政法规,无一例 外地是要贯彻 加大管理力度”的思路,彻底整治混乱的公共交通秩序。 出发点(动机)无疑是好的。警方认为,机动车辆
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