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文档简介
民法经典案例分析动物致人损害补偿纠纷案件一基本案情:2023年10月22日下午两点许,在广西上林县某镇,李江林(31岁)从山上砍柴回到自家门口时,其父李桂全和其母周凤明饲养的狗便跑到李江林身旁与其亲热,随后,邻居石宏洲、张玉玲家的一只小狗也跑过来一起玩耍。两条狗玩得起劲的时候,蹲在地上的李江林右手食指忽然被狗咬了一口,他没看清是哪条狗咬了他,看见伤口无大碍,便只作了简朴包扎。2023年2月6日,李江林开始感到胸口闷胀,并口吐白沫,次日又到某村医处打针取药,未见好转。2月8日,又到某诊所诊治,医生说没有办法医治,李桂全遂将李江林送到上林县人民医院抢救,诊断为狂犬病,已到无药可救的地步,下达《病危告知书》。次日凌晨1时李江林身亡。李桂全和周凤明认为是石宏洲家的狗咬死了其子,并有在近处的李灿全证明看见了石家的狗咬伤李江林,于2023年4月23日向上林县法院提起诉讼,请求判令石宏洲、周凤明补偿医疗费、丧葬费、死亡补偿金、赡养费等共计人民币3万元。法院认为,从现场勘验来分析,李灿全距狗咬人的地方约有5米以上,尽管看见了李江林和两只狗,但狗咬人一口只是一瞬间的时间,认定哪一只狗咬伤受害人的证据局限性。因不能确认两条狗到底是哪一条咬伤了李江林的手指,故这两条狗的饲养人应当共同承担民事责任。2023年10月18日判决石宏洲、张玉玲对所导致的损失承担50%的责任,补偿15000元。法律分析:1、本案应当合用的法律依据是《侵权责任法》第78条“饲养的动物导致别人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但可以证明损害是因被侵权人故意或者重大过失导致的,可以不承担或者减轻责任”。《侵权责任法》第16条侵害别人导致人身损害的,应当补偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。导致残疾的,还应当补偿残疾生活辅助具费和残疾补偿金。导致死亡的,还应当补偿丧葬费和死亡补偿金。2、本案侵权责任的构成要件是:本案符合饲养动物损害责任的构成要件,一是有饲养动物的加害行为;二是存在着李某死亡的损害后果;三是动物加害与李某死亡损害后果之间有因果关系;四是二只狗为饲养人或管理人所饲养或管理的动物。3、动物致害,属于无过错责任,应当由动物所有人或者饲养人承担侵权责任。当动物在嬉戏中导致别人人身损害,则属于加害人不明,应当合用共同危险行为规则,即由共同危险行为人共同承担连带责任。本案的两只狗戏杀伤别人,不能判明哪只狗致人损害,则应当由两只狗的饲养人共同承担连带责任。本案的特殊之处在于,两只狗戏杀伤的受害人,是其中一只“共同危险狗”的饲养人,对于应由自己承担的责任,无法请求其他“共同危险狗”的饲养人承担,故应当合用过失相抵原则,被告作为“共同危险狗”之一的饲养人,应当承担导致损失的一半责任,即承担50%的补偿责任。4、结论是本案的法官作出的判决合情合理,合法有据。动物致人损害补偿纠纷案件二基本案情:2023年8月15日中午一时许,原告在自家责任地犁完地后便将公牛赶回家,途经山边路段时,恰遇被告赵小林牵着自家的公牛去放牧,在相距约五米处时,被告赵小林便冲着原告喊:“你赶你的牛让路一下。”但为时已晚,两牛相见后,便怒目相视地准备斗角,被告虽然拽住手中的牛绳,但仍拦不住野性好斗的公牛,而原告此时赶过来想劝开自家的公牛也已来不及了,两公牛一照面便用角顶撞打斗起来,在顶撞过程中,原告的公牛处在劣势便忽然转身欲逃跑,将前来劝架的原告撞倒,与此同时,被告也赶过来抓住牛绳用力拽住了自家的公牛并将公牛拉到别处控制起来,才制止了公牛继续打斗的局面。被告见原告倒地仍未爬起来便跑过去将原告扶起来,查看原告伤处后便护送原告回到家。见原告伤得不轻,被告赵小林又于当天下午去找草药来给原告服用,晚上,原告感觉疼痛难忍便于次日早上到小山乡卫生院检查,卫生院检查后认为原告伤势较重需要转院,原告于当天转送到天等县人民医院住院治疗。县人民医院诊断为:1、右第5肋骨前端骨折;
2、右肺挫伤;3、右侧创作性气胸;4、颈部、胸壁皮下气肿;5、全身多处软组织挫伤。原告在县人民医院住院治疗九天后才于8月24日出院。在住院期间按医嘱由亲戚一人陪护。原告出院后又于8月25五日至9月2日到乡卫生院门诊继续治疗。前后共花去医药费4128元,其中县人民医院3617元,小山乡卫生院511元。9月2日,原告反映到村委规定解决,村干于同日召集原、被告双方进行调解,规定被告承担原告部分医药费,但被告认为自己在整个事件无过错不应承担责任为由不乐意补偿原告的经济损失。法律分析:1、本案应当合用的法律依据是《侵权责任法》第78条“饲养的动物导致别人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但可以证明损害是因被侵权人故意或者重大过失导致的,可以不承担或者减轻责任”。《侵权责任法》第16条侵害别人导致人身损害的,应当补偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。导致残疾的,还应当补偿残疾生活辅助具费和残疾补偿金。导致死亡的,还应当补偿丧葬费和死亡补偿金。2、本案侵权责任的构成要件是:本案符合饲养动物损害责任的构成要件,一是有饲养动物的加害行为;二是存在着原告受伤的损害后果;三是动物加害与原告损害后果之间有因果关系;四是二只牛为饲养人或管理人所饲养或管理的动物。3、责任的承担。原告在两公牛互斗中被自家公牛撞伤导致了经济损失是客观存在的事实,但原被告对损害事实的发生均负有一定的过失。原告犁完地便解下牛绳赶着公牛回家,让公牛脱离了自己最有效及时的管束范围之内,在看见被告牵着公牛迎面走来时,凭着几十年的饲养管护公牛的经验,应预见两头公牛在山路上相遇随时会有斗角顶撞的也许,在顶撞过程中会对周边的人、畜等生命财产形成潜在的安生隐患。但原告没有及时采用相应的措施来加以制止。最后导致两公牛互斗撞伤自己。对此,原告应负有一半的责任。被告赵小林牵着自家的公牛去放牧,虽然已对自家的公牛作了一般谨慎之管束,但在远处看见原告赶着公牛朝自己这边走来时,凭着数年的放牧常识经验,应预见到两公牛相遇会发生斗角甚至顶撞的危险,因此,被告应立即作出更果断有效的防范措施,将自家公牛拉到路边将其牢牢控制在原地,或将公牛牵往别处紧急躲让原告的公牛。可是被告赵小林的防范措施不及时不到位,让自己的公牛挣脱自己的有效控制,最终导致两公牛相遇互相顶撞,在两公牛互斗过程中将原告撞伤,对此,被告同样负有一定的责任,应承担原告因此导致的各项经济损失的50
%。4、结论:被告黄学强、赵小林共同补偿原告人身损害经济损失
人民币二千三百二十二元。
动物致人损害补偿纠纷案件三基本案情:2023年的3月的一天,张某家承包的一大片苞米地被野生大象毁坏,张某非常气愤。为了惩办大象,他找到了同村村民王某和李某,三人都对大象经常践踏庄稼感到气愤,便决定赶走大象,保卫自己的劳动果实。他们用自己制作的土枪向象群射击,一头小象被打死。公安机关接到报案后,将三人抓捕,三人被司法机关依法追究了刑事责任。事情过去了两个多月,张某的妻子汉腰妹到自己家附近的窝棚里去农具时,被暴怒的象群踩踏身亡。法律分析:《侵权责任法》第78条规定了致害的动物是“饲养动物”,并且把饲养的动物分为饲养的一般动物、违反管理规定的动物、严禁饲养的动物以及动物园的动物。除此之外的其它动物如野生动物等,《侵权责任法》并不调整。因此,该案不是饲养动物损害责任案。虽然导致了汉腰妹的死亡,但不能合用《民通》和《侵权责任法》,不构成侵权责任。汉腰妹的儿子不能向有关部门提请民事补偿,其精神损害补偿的规定也得不到法律的支持。但其可以向政府部门及自然保护区的管理者规定给予适当的补偿。动物致人损害补偿纠纷案件四基本案情:2023年正月初五,在某动物园内,马戏团在表演结束后,工作人员忙着招呼游客与老虎合影留念。一张相片10元人民币。许多人排队等候。当王某一家9岁的女儿靠近小老虎时,小老虎忽然张开大口咬住孩子的脖子不放。训兽员用棍棒也无法使老虎松开大口。孩子的妈妈发疯似地用双手掰住老虎的嘴,几分钟过去了,老虎终于放开了孩子。但医院证明孩子已经死亡。事故发生后,王某就孩子的死亡和妻子双手受伤一事规定补偿。但某动物园认为自己没有责任,责任方应当是马戏团。马戏团认为自己是合法经营的公司,老虎咬人是意外事故,自己主观上没有任何过错,也不应当承担责任。法律分析:1、合用的法条是:《侵权责任法》第81条规定:“动物园的动物导致别人损害的,动物园应当承担侵权责任,但可以证明尽到管理职责的,不承担责任”。《侵权责任法》第16条侵害别人导致人身损害的,应当补偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。导致残疾的,还应当补偿残疾生活辅助具费和残疾补偿金。导致死亡的,还应当补偿丧葬费和死亡补偿金。2、规则原则是过错推定原则。动物园的动物导致别人损害了,动物园应当承担侵权责任。但可以证明尽到管理职责的就不承担侵权责任了。这就是过错推定。动物园的动物凡是导致损害的时候,动物园就要承担补偿责任,就推定动物园有过错。但是动物园说自己没有过错,已经尽到了管理职责,就必须可以证明的,有证据证明就可以不承担责任。为什么动物园的动物导致损害以后,就把这个责任减少了呢?那么这种情况是不是由于这样一种,就是说动物园对动物的管理是比较严格的,那么凡是动物园的动物导致损害的时候,都是他没有尽到管理职责才导致的,所以在这种情况下,动物园的动物采用过错推定,有一定的道理。3、本案动物园和马戏团的抗辩理由不成立,应当承担连带损害补偿责任。法律一方面推定二被告有过错,二被告不能证明自己尽到管理职责,就必须承担受害人死亡之损害的补偿责任。动物致人损害补偿纠纷案件五基本案情:张山在山坡上放驴。一头驴把王强的蜂箱踢翻,蜂群倾巢出动,围追毛驴,毛驴被蛰死,大批蜂蜜也先后死亡。张山和王强到法院起诉,规定对方补偿损失。张山认为,毛驴踢倒蜂箱,自己有一定的责任,但毛驴只是把蜂箱踢翻,并没有直接导致蜂蜜的死亡。大批蜂蜜先后死亡是在对毛驴的侵害后发生的,是自己找死。因此,自己不仅不应当承担责任,王强还应当承担蜜蜂把毛驴蛰死的补偿责任。王强认为,蜜蜂蛰死毛驴,是毛驴把蜂箱踢翻,蜂群才倾巢出动,围追毛驴,把毛驴蛰死,过错在张山,因此,张山应当承担自己大批蜂蜜死亡的法律后果。第二,毛驴把蜂箱踢翻的事实,虽然没有直接导致蜂蜜的死亡,但蜂蜜出于本能围追毛驴,并且在蛰死毛驴后自己必然死亡,因此,可以认定蜂蜜的死亡与毛驴踢翻蜂蜜箱有直接的因果关系。对这一因果关系的发展过程,王某无法加以管束和制止,应当认定其无过错。第三,张某不能为自己提供免责的事实和证据,不管其主观上是否有过错,都应当对蜂蜜的死亡后果承担民事责任。法律分析:王某诉讼主张符合法律的规定,应当得到法律的支持。第一,蜜蜂虽然蛰死了毛驴,导致了损害,但这一损害的发生是受害人自己的过错导致的。因此,王某对毛驴的死亡后果不应当承担民事责任。《侵权责任法》第78条规定了饲养动物损害责任的一般条款:饲养的动物导致别人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但可以证明损害是因被侵权人故意或者重大过失导致的,可以不承担或者减轻责任。动物致人损害补偿纠纷案件六基本案情:市民唐先生养了条藏獒,借给了朋友陈某,没想到却出事了。4月7日,陈某的邻居——10岁的小阳去找陈某的儿子玩。正巧藏獒被用铁链子拴在屋里。两个孩子不知道“大狗”的危险,并没在意。藏獒见来了生人,狂性大发,挣脱了铁链,直扑向小阳。小阳躲闪不急,被藏獒扑倒在地,咬伤了左脸,留下了一条近20厘米长的疤痕,治疗费花掉了近3000元。通过司法鉴定,小阳的面部损伤限度为十级。孩子被狗咬了,狗主人和拴狗人该谁补偿?小阳的家长把藏獒主人唐先生告上法庭。唐先生辩称:我养狗有狗证,合法养狗。当时狗是被陈某借走的,狗不在我的控制范围内,与我没有关系。铁西区法院审理认为,饲养动物导致别人损害,动物饲养人或管理人应承担民事责任。唐某作为藏獒主人,虽然主张藏獒被别人借走了,但是未尽完全举证义务,局限性以证明獒犬伤人与其无因果关系,所以要承担不利后果。法院判决唐先生补偿小阳医疗费、伤残损失费等共2.6万余元。法律分析:饲养动物导致别人损害,动物饲养人或管理人应承担民事责任。如受害人故意引起动物对其导致伤害,动物饲养人不承担责任。由于第三人致使动物对受害人导致伤害的,由第三人承担责任。动物的饲养人或管理人对受害人有过错或者第三人有过错的免责事由负有举证责任。动物致人损害补偿纠纷案件七基本案情:2023年9月11日上午9时左右,孙某到沈阳某商品交易市场购物。行至二楼北部干果一档口附近时,忽然一只黄色宠物狗从档口处冲向他,孙某匆忙规避时,踩了狗的爪子,狗又叫又跳,吓得孙某浑身哆嗦不能动弹了,后来老伴扶他到凳子上就失去了知觉,醒来时已经在救护车上。事后,孙某向市场一位经理反映了情况,市场工作人员调查后说,档口业主不认可狗是他们的。孙某将档口业主和市场告上法庭。档口业主辩称:我并未养狗,也不是狗的饲养人或管理人,并且根据商铺租赁协议约定,租户不得带进宠物,孙某也没有提供任何证据证明该狗是我所有,因此我不应承担民事责任。法律分析:孙某作为消费者在市场购物,市场有保障孙某人身安全不受侵害的义务。由于其未尽到安全保障义务,工作中存在失误,致使宠物狗进入市场内没有及时发现,导致孙某受到惊吓而晕倒,因此市场应承担民事责任。由于孙某住院治疗的高血压等疾病均属于其自身的原有疾病,惊吓只是属于诱发因素,因此补偿标准应按合理费用的50%计算。因孙某没有证据证明档口业主系该宠物狗的饲养人或管理人,因此孙某规定档口业主承担补偿责任的请求法院不予支持。法院判决市场补偿孙某1900元。《消费者权益保护法》规定消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织,未尽合理限度范围内的安全保障义务致使别人遭受人身损害,补偿权利人请求其承担相应补偿责任的,人民法院应予支持。动物致人损害补偿纠纷案件八基本案情:2023年7月17日下午3时,50多岁的刘女士途经一门市房门前时,一只大狗忽然从屋里蹿了出来,连叫了好几声,吓得刘女士拔腿就跑,匆忙中摔倒在马路边石上,动弹不得。经诊断,刘女士手和脚被摔成骨折,共治疗了三个半月。刘女士将门市房主人王某告上法庭。王某辩称:自己的确养了一条狗,但当时狗是拴着的,不也许蹿出门,她也没听见狗叫。刘女士摔伤也也许是走路不小心导致的,与她无关。法律分析:从王某事后的表现和本地派出所的记录判断,刘某被狗惊吓摔倒的也许性最大,要远远大于狗的主人王某所述自身因素摔倒的也许性,刘某提供的证据为优势证据,据此作出合理推定,狗的主人应承担相应的民事责任。狗主人王某补偿刘某7000余元。狗咬人属于比较危险的现象,按照相关规定,法庭应当实行举证倒置,由养犬人负责举证。假如被咬者是由于逗狗导致了被咬的结果,责任由被咬者与养犬人共同负责。假如是被咬者因虐待狗而被咬,则被咬者负全责,养犬人不承担补偿责任。除去以上两种情况,被咬者假如是在没有招惹狗的情况下被咬,则养犬人负全责。案例九:现年30岁的孙俊和同岁的徐梅是江苏省苏北某市的一对普通夫妻。2023年元旦,孙俊与徐梅喜结连理。婚后不久,徐梅就怀上了孩子,他们憧憬着开始幸福的三口之家生活。2023年9月3日,徐梅怀孕七个多月了。这天,孙俊像往常同样,又一次陪妻子徐梅到市幸福医院进行孕期检查,B超检查印象为:单活胎,晚期妊娠。医生拿着报告跟他们说:“胎儿发育正常,你们就放心地回家等着做爸爸妈妈吧。”听到这样的好结果,夫妻二人很是开心。从医院出来,挺着大肚子的徐梅一手轻轻抚摸着自己凸起的腹部,一手挽着丈夫孙俊的手臂,说:“孩子是我们的未来,我现在别无他求,只希望宝宝能平平安安出生、顺顺利利成长。”“我们的宝宝肯定会健康、聪明的!”孙俊轻轻刮了一下妻子徐梅的鼻子,笑道,“我们不是刚刚做完检查了吗?!医生说胎儿发育一切正常,你就放心好了。”“现在看病,总有误诊错医的情况发生,你说胎儿检查,会不会也有误诊的情况发生?”徐梅不无紧张,顿了顿,继续说道,“要知道,产前检查是防止出生缺陷的最后一道防线,我们可不能有任何侥幸哦!”“这个……”孙俊觉得妻子徐梅说得很有道理,一时无语,不知道怎么安慰妻子。见丈夫孙俊一时语塞,徐梅摇了摇孙俊的手臂,建议道:“我们不如再到另一家医院检查一下,这样也可以有个双保险,我们的心也就可以完全地放下来了。”“这倒是一个不错的想法。这样,过一天,我再陪你到其他医院检查一下。”孙俊觉得妻子的建议很好,便欣然批准。2023年9月6日,徐梅在丈夫孙俊的陪同下,来到了市妇幼保健院进行B超检查。让他们不敢相信的是,B超印象为:“胎儿右上肢畸形?建议进一步检查。”三天前检查,不是说胎儿发育一切正常吗?仅仅过了三天,胎儿怎么就变成了畸形儿呢?假如腹中的胎儿是个畸形儿,那就意味着只能将胎儿引产!孙俊夫妇怎么也不能接受眼前的现实。但他们知道,这两家医院,肯定有一家医院误诊!那么,是哪家医院误诊呢?孙俊和徐梅想来想去,认为幸福医院是国家卫生部命名的三级甲等医院,是全市知名的大医院,无论是设备性能、专业知识,还是医疗水平,都是全市一流的,检查的结果应当更有信任度。既然有了疑问,那么就要排除疑问。于是,孙俊和徐梅决定再回到幸福医院复查。再回到幸福医院,孙俊将情况向医生说明后,医生随即为徐梅进行了彩超检查。彩超检查结论为“未见胎儿发育异常”。拿到报告,孙俊和徐梅的心里虽说多了些许宽慰,可是,徐梅心中总有些忐忑不安的感觉。隔了一天,心中一直不踏实的徐梅再次到幸福医院进行就诊复查。按医生建议,这次检查又针对性地分别进行了数字成像与核磁共振两项检查。数字成像检查印象为:腹部立位片未见异常;核磁共振成像检查印象为:胎儿未见明显异常。也就是说,三次检查结果均显示徐梅腹中胎儿发育正常。这样,孙俊和徐梅悬着的一颗心终于落了地。鉴于幸福医院三项检查都没有发现问题,徐梅决定正常分娩。2023年11月23日,徐梅在市妇幼保健院顺产一名女孩,取名孙丽。可是,让孙俊、徐梅及双方家庭无法接受的是,孩子却是右上肢畸形缺失的严重缺陷儿。夫妻二人一下子懵了,如同五雷轰顶。孙俊拿着检查结果报告单,与幸福医院交涉。面对孙俊的责问,幸福医院表达,从所有的检查报告内容来看,显示的是胎儿无明显异常。至于为什么没有检查出胎儿畸形,是由于胎儿检查受设备条件、医疗水平,及胎儿体位多种因素的影响,责任不在医院。对于幸福医院的辩解,孙俊夫妇虽说无法接受,但又没有足够的理由辩驳。那么,从幸福医院检查的内容上,真的不能得出胎儿有畸形的结论吗?孙俊夫妇决定到专业医院进行求证。2023年12月26日,徐梅刚刚坐完月了,便不顾自己虚弱的身体,拿着2023年9月8日幸福医院做的核磁共振成像胶片,与丈夫孙俊来到南京军区总医院会诊。会诊意见为,胎儿核磁共振成像提醒右上肢发育畸形。“根据幸福医院的核磁共振检查的资料本来可拟定胎儿右上肢发育畸形的,但是幸福医院得出的却是‘四肢未见明显异常’的错误结论。假如医院对的进行产前诊断,告知我们相关后果,我们完全可以不要这个孩子!孩子的出生,对父母来说是个悲剧,对孩子来说是个痛苦,对社会来说是个承担!”孙俊夫妇怎么也想不通,医院在得知胎儿存在异常疑问的情况下,为什么不按照规定进行产前诊断。他们认为,这一切的后果,都是由幸福医院的过错导致的,于是,他们便与幸福医院多次进行交涉,规定幸福医院承担补偿责任。在交涉无果后,孙俊夫妇以医院侵害“健康生育选择权”为由,一纸诉状将幸福医院诉至法院,请法院依法判令幸福医院补偿残疾辅助器具费、残疾补偿金、因抚养残疾子女而承担的抚养费、精神损害抚慰金等各项费用近百万元。幸福医院辩称:四肢畸形不属于常见畸形检查范围。超声波检查胎儿肢体的显示易受位置变化及胎儿身体遮盖等因素影响,因此,B超检查结果具有不拟定性。核磁共振等影像学检查,亦同样受到诸多因素的影响,如胎儿体位、设备条件等,并非所有的组织结构都能清楚显示、病理状态都能被发现,其显示的内容有一定的限度,因此,不也许将胎儿所有的畸形也许都检查出来。幸福医院超声波检查报告关于“脊柱四肢未见异常”的描述,只表达没有发现异常情况,并不意味着保证一切正常。该孕妇的检查时间为非最佳时间。该胎儿的畸形属少见畸形及超声诊断畸形,不应由幸福医院承担责任。导致徐梅胎儿右上肢畸形的因素是先天性残疾;徐梅胎儿右上肢畸形与幸福医院对徐梅进行产前检查的医疗服务行为无因果关系;幸福医院对徐梅及其胎儿的身体并不构成侵权,与幸福医院的行为无关。此外,徐梅、孙俊的主体资格不符合法律规定。故请求人民法院驳回徐梅、孙俊的诉讼请求。针对幸福医院的辩解,徐梅、孙俊十分气愤。他们据理力争,补充说:“根据我国母婴保健法、卫生部《产前诊断技术管理办法》的相关规定,运用现代医学及医疗设备,孕产期保健诊断及对胎儿的B超以及核磁共振等影像学检查、诊断的主线目的是对胎儿的先天性缺陷的疾病进行诊断,以达成优生优育的最佳效果,且这个技术检查及医生的临床诊断筛查,主线不是医学上的难题及盲区,完全是幸福医院对徐梅的孕产期保健服务不负责任导致的后果。由于幸福医院未尽告知义务,使我们丧失了选择优生优育的权利。”法院经审理后认为,医疗行为虽然是一种对人的生命或者健康伴有一定危险性的甚至破坏性的行为,但其又是指示健康或帮助恢复健康的行为,故在通常情况下,并不视其为侵权行为。然而,基于患者对医师的充足信赖及对医师的特殊职业规定,便产生了医师对于患者的高度注意义务和忠实义务,若医生疏于注意而违反义务,则其具有法律上的过错。在本案中,判断医师有无过错成为关键问题之一。而要判断医师有无过错,其标准有两点:一是医师技术水平标准;二是对患者的注意限度标准。产前检查的重要因素之一是为了筛选胎儿,医院方应充足考虑优生优育对父母的重要性。影像学检查并不能保证发现所有的畸形胎儿,其检查结果对排除胎儿畸形具有不拟定性,医院方应将此如实告知被检查者。本案中的幸福医院为三级甲等医院,在市妇幼保健院的产前检查已表白胎儿发育异常的前提下,幸福医院的医师在当时的医疗设备及技术范围内应当可以诊断出胎儿四肢发育状态,但幸福医院没有履行自己的注意义务。特别是2023年9月8日的核磁共振检查,本来已显示胎儿右上肢发育畸形,幸福医院却告知徐梅、孙俊夫妻,胎儿“四肢未见明显异常”。这可清楚地说明,幸福医院的医师对徐梅的产前检查是不谨慎的,存在着怠于履行相应注意义务或疏于注意义务的过错,应当对该行为的后果承担民事责任。关于精神损害补偿问题。婴儿的残疾自身虽不是医师的过失引起的,但是,本案确因医院医疗检查过失而导致肢体残缺婴儿出生,基于父母必然要面对并且必须要接受残疾子女的现实,任何人都会将其当作是父母所遭受的不幸,父母也必然要承受巨大的精神痛苦,因此,给予其一定的精神损害补偿抚慰金就是必要和合理的。根据我国《民法通则》的原则以及司法实践经验,徐梅和孙俊规定幸福医院补偿精神抚慰金,法院应当支持。而幸福医院给付的金额,可根据幸福医院的过错限度、承担责任的经济能力以及导致的损害后果、本地的平均生活水平等因素来综合拟定,法院酌情拟定精神抚慰金为8万元。关于徐梅、孙俊的诉讼主体资格问题。根据有关规定,“补偿权利人”是指因侵权行为或者其他致害因素直接遭受人身损害的受害人、依法由受害人承担扶养义务的被扶养人以及死亡受害人的近亲属。徐梅、孙俊规定幸福医院补偿残疾器具费、护理费、抚养费、残疾补偿金等损失的补偿权利人,应是残疾者本人,而并非残疾者的父母,故徐梅、孙俊规定幸福医院补偿残疾器具费、护理费、抚养费、残疾补偿金等损失诉讼请求,法院不予支持。据此,法院依据法律的有关规定,作出一审判决,判决幸福医院补偿徐梅、孙俊精神抚慰金8万元;驳回徐梅、孙俊对幸福医院的其他诉讼请求。宣判生效后,徐梅、孙俊和幸福医院均不服,向二审法院提出了上诉。2023年10月19日,二审法院审查后,主持双方当事人调解,以幸福医院一次性补偿徐梅、孙俊人民币7万元达成了协议。法律分析:近年来,随着我国“七零后”及“八零后”生育高峰期的到来,加之这一代生育夫妇的权利意识增强,有关生育引发的医疗损害责任案件逐渐增多。海淀法院民一庭在对此类案件调研时发现,除传统的产科医生在分娩时存在医疗过失而引发医疗纠纷外,因产前筛查的局限或过失导致“错误出生”(一般指医师没有尽检查、告知义务而致孕妇在不知胎儿存在较大生理缺陷或存在生理缺陷风险的情况下将缺陷胎儿生下来的情形)引发医疗纠纷的案件也日渐增多,约占医疗纠纷案件总数的8%,呈现日渐上升的趋势。经调研发现此类案件呈现以下几个难点:一是诉权拟定难。传统的医疗侵权责任纠纷中受害人地位比较明晰,而此类案件中受害人究竟是缺陷婴儿还是缺陷婴儿的母亲甚至父亲,不同的人见解不一,导致诉权究竟是由缺陷婴儿还是其母亲单独行使,还是由两者一并行使或者由缺陷婴儿父母共同行使容易发生争议,法官在此问题的释明工作也容易让患方当事人感觉法官在刁娜他们,从而将矛头转向主审法官,而当前又没有统一的法律规定或指导案例,故此类案件的诉讼构造及诉权拟定成为审理此类案件的第一个难点。二是侵权责任认定难。医疗侵权案件中医疗过失及因果关系的拟定是责任认定的关键。对胎儿进行先天畸形的影像学检查重要是通过超声波检查进行,而由于医学技术的局限性,超声波检查诊断存在误差是也许的,而导致这种误差也许性的因素既有客观医学方面的因素,也有检查医师主观经验方面的因素,且医师在医学影像检查诊断上的过错与孩子罹患先天性疾病并无因果关系,故医师检查诊断上的过错对于孕妇因胎儿存在生理缺陷是否必然导致孕妇选择人工终止妊娠的影响限度难以拟定。三是损害补偿范围拟定难。因“错误出生”概念自身是引进西方发达国家的法学概念,此类案件在我国尚属于新类型医疗损害责任案件,原告规定医院补偿缺陷婴儿的医疗费、康复费、后续治疗费、护理费、营养费、残疾器具费等费用,但该几项费用并未实际发生,原告规定医院补偿缺陷婴儿的残疾补偿金及精神损害抚慰金,但是缺陷婴儿的残疾并非医院的医疗行为导致,所以不能直接合用《医疗事故解决条例》及《最高人民法院关于审理人身损害补偿案件合用法律若干问题的解释》等法律规范规定的损害补偿事项,而对于缺陷婴儿因“错误出生”给婴儿父母导致的医疗费用及教育抚育费用增长的经济损失如何补偿,我国现行法律没有明确规定也没有指导案例统一司法操作。四是双方达成调解难。“错误出生”案件在法国、德国、荷兰、加拿大、澳大利亚等发达国家时有发生,但其最后的判决无一例外都引起非常大的争议。由于缺陷婴儿的“错误出生”往往导致一个家庭一辈子的承重承担,所以缺陷婴儿的父母容易情绪失控,加之老百姓的观念中其花费了大量精力和金钱进行产前筛查就是盼望获得一个健康的孩子,其对于产前筛查的技术局限往往不理解或者不乐意理解,而当前又没有统一的法律规范进行规定,受害方对补偿的盼望往往特别高,而医院认为产前筛查本来就是一个误差较大的辅助检查手段,这是科学和经验的局限不可避免,婴儿出现缺陷也是其自身发育导致,所以其不愿补偿或仅乐意少培,所以双方的盼望差距甚远,双方很难达成调解。因“错误出生”引发的案件,并不是像普通医疗侵权案件那样,直接侵害孕妇或胎儿的生命健康权,但医院的过错行为有也许导致有残疾的孩子实际出生,使父母不得不面对抚养残疾孩子生长的现实。由于在医患关系中,就医者对具有专业知识和医疗水平的医院抱有相称高的盼望和信赖,医院的诊断意见往往会直接左右孕妇夫妇的生育决策。错误出生,是一个非常严峻的问题。因此,普及宣传孕期保健知识和了解畸形儿发生的因素与防止是十分关键的。但是,对的解决因产前检查失误引发的纠纷,还产前检查一个良好氛围,也是解决错误出生的有效手段之一。案例十:北京市顺义区的村民赵先生在干活时因肢体软弱,头晕脑胀被送至同村退休医生李某经营的小诊所进行输液治疗,没想到,输液后病情加重,送往医院抢救无效死亡。李某给赵先生妻子女儿八千元欲私了了此事,未曾想李某妻子到赵先生家中索要八千元和医药费,赵先生妻子女儿一怒之下,带着失去亲人的沉痛将李某起诉至法院。近日,顺义区人民法院一审判决李某补偿原告各项费用23万余元。
原告诉称,2023年10月4日上午,受害者赵先生在家里干活时忽然发现左侧肢体活动发笨,伴有头昏症状。村里诊所医生李某给赵先生进行了输液治疗。输液后赵先生出现头痛,伴有呕吐,随即呼之不应伴有大小便失禁。赵先生被紧急送往医院抢救,但终因抢救无效于当天23时死亡。
当时,李某给赵先生妻儿八千元欲私了此事。母女二人虽然万分沉痛,但念在都是同村相亲的份上也就不想再追究了,可李某的妻子反倒飞扬跋扈,恶人先告状,一路谩骂,到赵先生家里向其妻儿追讨李某给的八千块钱及医药费,态度极其蛮横。“把人给治死了,还追来要治病的钱!”赵先生妻子和女儿实在无法咽下这口气,带着失去亲人的沉痛将李某诉至顺义法院。
被告李某辩称,他与原告方已经就本次医患纠纷达成补偿协议书并如约履行完毕,原告方假如认为双方达成的补偿协议书有失公平,也应当在法律规定的一年期限内提起撤消权诉讼。原告方现在提出的诸项诉讼请求均已明显超过法律规定的诉讼时效。故不批准原告方的各项补偿请求。
法院在审理中,经双方批准,指定司法鉴定机构对李某是否存在医疗过失行为进行鉴定,司法鉴定结论为:被告李某在对被鉴定人赵先生的诊疗过程中存在未按规范记录病例、未进行必要检查而盲目诊断、未进行必要的观测及注意义务、使用药物欠妥当、输液治疗缺少抢救条件等医疗过失行为,导致赵先生死亡。被告李某不认可鉴定结论并规定重新鉴定,但其未能提交充足证据证明鉴定结论存在瑕疵必须进行重新鉴定。
法院审理后认为,根据鉴定结论显示,被告李某的确存在医疗过失行为,理应补偿给原告方导致的合理损失。原被告双方达成的和解协议,并不能证明二原告均已明确放弃了索赔权利,加之该协议并未通过被告本人署名确认且其内容明显有失公正,原告方的诉讼请求并未超过诉讼时效。考虑到赵先生为右侧底节区脑出血患者,自身疾病有一定的风险性,被告李某对赵先生的死亡后果应负重要责任。对于原告方规定被告李某按照70%的责任比例对其损失承担补偿责任的请求,法院予以支持,最终法院判决李某补偿原告丧葬费、死亡补偿金、被抚养人生活费、鉴定费、精神损害抚慰金等各项费用共计23万余元。案例11:卢某骑自行车路过大连市某区土杂门市部附近的一棵老槐树下时,被忽然倒下的槐树砸伤,致腰椎骨偏性骨折,住院治疗100余天,支付各种费用若干。卢某向法院起诉,规定区园林管理处、区邮电局劳动服务公司补偿损失。经查,此槐树高3米,直径26厘米,枝叶部分枯黄,树根部60%已经腐烂,是一棵树干略向马路中心倾斜的35年生老树。在树倒的当天上午9时许,区邮电局劳动服务公司工人在距此树5米处拔起一根对于本案的二被告应如何承担责任,有五种意见:第一种意见认为,卢某未及时躲开险地,也负有一定的责任,应负20%的责任,而二被告应各负40%的责任;第二种意见认为,区园林管理处应负所有责任;第三种意见认为,区邮电局劳动服务公司应负所有责任;第四种意见认为,区邮电局劳动服务公司应负60%的责任,由于外力作用是树倒的重要因素;第五种意见认为,区园林管理处应负60%的责任,而区邮电局劳动服务公司应负次要责任。法律分析:本案应属于地上工作物致害责任。一方面,受害人卢某不存在过错,由于卢某骑自行车正常行驶,不也许预见到路旁的树木会倒下。另一方面,从案情来看,区园林管理处、区邮电局劳动服务公司在卢某的损害发生都存在过错,双方应当承担连带责任。当然,就过错限度而言,区园林管理处的过错大于区邮电局劳动服务公司的过错,前者应负重要责任。就区园林管理处而言,其过错之处重要体现在:槐树的枝叶大部分已经枯黄,且树根部的大部分已经腐烂。园林管理处作为管理部门,应当尽早采用措施以防止槐树倒覆。同时,该槐树已有35年的树龄,在倒覆之前已经向马路中心倾斜,园林管理处更应当采用防范措施。但是,园林管理处没有采用任何措施,因此,园林管理处在管理上是存在过失的。就区邮电局劳动服务公司而言,其过错之处重要体现在:公司工人在拔电线杆时,因疏忽使电线杆撞到了槐树上,而在发生此事后,区邮电局劳动服务公司也没有采用任何防范措施或及时告知区园林管理处。因此,对于槐树的倒覆,区邮电局劳动服务公司也存在过错。正是由于二被告均存在过错,故他们应当承担连带责任。案例12:王某在自己家封闭的后院内挖了一个菜窖,还没有竣工。一天,他的幼女和邻居家的幼童张某跑到后院玩,幼童张某不慎跌入菜窖摔伤。花去医药费4000余元。王某对此不乐意承担补偿责任。法律分析:王某的行为即挖的菜窖不在公共场合、道旁、通道上,因此,对孩子的损害后果不能按《民法通则》125条承担法律责任。王某虽然是在自己家的院内挖菜窖,也应当负有注意安全的义务,对菜窖采用一些措施,以保障孩子的安全。王某应当承担一定的民事责任。孩子的监护人应当承担重要责任。案例13.20238月9日中午1点,洛阳市的邢虹骑自行车上班途中,忽然一阵狂风,一棵枝繁叶茂的大树被狂风吹倒,正好砸向在街道正常行走的邢虹。邢虹在医院的抢救下脱离了危险,但下肢瘫痪,生活无法自理。洛阳市的园林管理局垫付了6万的医药费后不乐意再继续支付其他的医疗费。重要理由是当天的大风属不可抗力的意外事件,阵风刮到了数十棵大树,与园林局的管理无关,有气象局的证明为据。为此,双方发生诉讼,邢虹规定洛阳市的园林管理局支付120万的医疗和残疾补偿金。法律分析:洛阳园林管理局应当承担80%的补偿责任。受害人应当承担20%的责任。案例14:202311月5日11点多,石家庄市一居民住宅区内,8岁的男孩乐乐要骑自行车玩,他的爷爷发现自行车链条掉了,就给他修车。一转眼的功夫发现孩子不见了,就开始寻找,但没有找到。下午和晚上,一家人找遍了可以找的地方,还是没有找到。第二天,乐乐的父母向有关机关报案。三天后,有人发现在乐乐父母家楼房的绿化带中的一个污水井中有一孩子的尸体,公安机关打捞上来后,通过确认就是失踪的乐乐。乐乐的父母和爷爷都悲痛欲绝,失去了继续生活的信心。但他们认为,孩子的死亡是由于物业管理不善导致的,由于污水井没有井盖,就是大人不小心也会掉下去,何况是孩子。该社区的物业管理机构认为,孩子的监护人对孩子的监护不利是事故发生的重要因素,污水井不在通行的到道路上,很隐蔽,一般人都发现不了,孩子太调皮也是因素之一,污水井不属社区的物业管理的范围,因此,也就没有任何责任。双方发生诉讼,乐乐的父母规定社区的物业管理补偿精神损害20万元人民币。法律分析:井盖的所有人应当承担60%-80%的责任,社区的物业管理机构应当承担10%-20%的责任;受害人应当承担5%-10%的责任。案例13.同命不同价•死亡补偿案情:受害人陶红泉1995年从江西来北京打工。2023年10月16日晚,陶红泉驾驶三轮摩托车与一辆大车相撞,在车祸中死亡。北京市朝阳区交通警察支队认定,陶红泉与该大车的驾驶员对事故负同等责任。12月,死者近亲属对大车所属单位及车辆承包人起诉,请求补偿各项损失共计46万余元,其中死亡补偿金17万余元,是按照北京市城乡居民的补偿标准计算,再按照各自承担50%的责任比例提出的。两被告均主张陶红泉是农村户口,不能按照城乡居民标准计算死亡补偿金。一审法院遂以“陶红泉系外地来京务工人员,在京并无固定工作、住所及收入”为由,按农村居民标准补偿死者近亲属各项损失22万余元,其中死亡补偿金7万余元,没有支持家属的精神损失索赔。原告不服上诉,认为陶红泉假如是城市户口,他的“生命价值”就是17万余元,而现在农业户口则只值7万元,整整相差10万元。而陶红泉1995年从江西来到北京,从事个体屠宰业,一直住在朝阳区大黄庄。因此,补偿金应当按城乡居民标准计算判赔。北京市二中院认为,陶红泉的经常居住地和重要收入来源于北京,其家属规定按照本市城乡居民的相关标准计算死亡补偿金和被扶养人生活费,理由合法,应予以支持,改判家属获得死亡补偿金17万余元,加上被扶养人生活费、丧葬费、精神损害抚慰金等共计44万余元。法律分析:对于本案,很多人评论认为是体现了死亡补偿金同命同价的一个典型判决,并为此叫好。但我的见解却有所保存,并没有持过度乐观态度。理由是,对陶红泉而言,本案的判决的确做到了“同命同价”,但判决理由并不是农民和城乡居民同命同价,而是“陶红泉1995年从江西来到北京,从事个体屠宰业,一直住在朝阳区大黄庄。因此,死亡补偿金和被扶养人生活费应当按城乡居民标准计算和判赔”。可见,陶红泉之所以是幸运者,就是由于他在城市居住了很长时间,尽管一审法院并不支持他的近亲属的同命同价请求,但中级法院毕竟认可了他是一个准城市人。但是,对于其他农民,甚至对于那些已经到了城市居住、工作,不是“长期”居住的农民,不是还在面对“同命不同价”的人格歧视吗?因此,我认为,本案还不是一个对“同命不同价”的死亡补偿金作出主线性突破的典型案件,而仅仅是对此作了一点变通而已。但这也是具有进步意义的。它给我们提出了一个重大问题,那就是,企图仅仅依靠对现行死亡补偿金制度作出一般性的解释,是不可以解决“同命不同价”的主线性问题的。要想做到让农民服气、心平,那就是放弃现行的死亡补偿金制度,实行城乡平等的死亡补偿金制度。假如按照“侵害生命权导致受害人死亡的,死者的近亲属可以请求补偿死亡抚慰金。死亡抚慰金的数额,应当以本地人均生活费为标准,根据受害人死亡之日的年龄和当年国家人口平均预期寿命的差额计算,但最高不得超过三十年,最低不得少于五年。”是不是合理可行一些。案例14.手术拒签•一尸两命2023年11月21日下午4点,李丽云因难产生命垂危,面对身无分文的孕妇,北京市朝阳医院决定免费让她入院治疗,而同来的其男友即胎儿的父亲肖直军拒绝在剖腹产手术单上签字。从4时至7时20分,为了让肖直军签字批准手术,医院院长亲自到场,110民警也赶到医院,正在医院看病住院的许多病人及家属也出来相劝。在长达3小时的僵持过程中,肖对众人的苦苦劝告置之不理。正在住院的正义网记者吕卫红拿出1万元钱劝肖,承诺只要签了字就给他作为医疗费,但他就是不答应。情急之下,吕拉住肖的手,在协议书上强按一个手印,医生却认为这不是他本人的意思,没有法律效力。最后,他在手术单上写道:“坚持用药治疗,坚持不做剖腹手术,后果自负。”有人怀疑他头脑是否有问题,医院紧急调来已经下班的神经科医生观测,发现其思绪清楚,精神毫无异常。据说,肖不愿签字手术的因素是他觉得医院想赚他的钱,又觉得剖腹产后妻子就不能生第二胎了。经请示卫生局,领导指示不签字就不能手术。医生在轮番药物抢救3小时后,当晚7点20分,李丽云死在病床上,胎儿死于腹中。在“违法”与“救死扶伤”的两难之中,医生选择了不“违法”,终致酿成恶果。法律分析:这个事件还不能算作案件,由于没有起诉,但是它的影响太大了,应当作为今年的一个典型案件。在这个事件中,有两个非常不负责任的态度才导致了这样的恶果:一方面,是死者所谓的“丈夫”,在死者难产不进行剖腹产手术大人孩子就有死亡危险的紧急情况下,拒绝在手术书上签字,导致恶果,应当承担直接责任。另一方面,是医院在这个事件中要不要承担责任?一方面应当拟定一点,医院是救死扶伤的机构,既是作为医疗协议关系的一方当事人,也是社会中负有救死扶伤义务的医疗机构,无论什么身份,它都有一个非常重要的责任,那就是面对也许要发生死亡的时候,不管是在什么样的情况下,都要尽全力进行抢救,以保全生命。我们现在的医疗机构太看重所谓的责任了,因此,不敢承担责任而放弃自己的救死扶伤义务,宁肯选择死亡也不敢选择所谓的“违法”。对此,我们当然要谴责医院在这个事件中的不作为行为,同时也要检讨我们的法律制度中存在的问题,那就是,我们在强调追究医疗机构医疗事故或者医疗侵权责任的时候,是不是过于严苛了呢?假如不是如此,医疗机构何以如此惧怕承担责任?案例15.探望母亲遭拒哥哥状告妹妹李先生由于见不到母亲,将两个妹妹告上法庭。近日,福建省厦门市中级人民法院对此案作出了终审判决,认为儿子规定探望自己的母亲是履行赡养义务的表现,其行为值得肯定,但子女探望的目的一方面是以老人能获得亲情和温暖为前提,因此子女应当尊重母亲的个人意愿,并充足考虑母亲身体和精神状况等条件,这才是孝顺母亲并且让母亲安度晚年的最佳方式。“我母亲几次因病住院,妹妹都没有告知我,导致我都没有去医院看望。”原告李先生起诉说,8年多来,两个妹妹阻挠他登门探视母亲陈老太太,近两年来,更是切断他与母亲单独见面的机会和其他联系方式。但他的两个妹妹大芬和小芳却说,这十几年来,母亲陈老太太都是由姐妹二人共同照顾的,哥哥李先生没有尽赡养义务。两位妹妹还说,导致双方产生矛盾的重要因素是祖业房产的分割问题,“假如母亲没有房产,哥哥是不会提出探望母亲的规定的。”李先生和大芬、小芳是兄妹关系,均为陈老太太的子女。陈老太太现年88岁,除行动不便、听力较差外,老人意识清楚,精神和身体状态都不错。1998年之前,陈老太太同李先生和小芳一家人都居住在厦门市一幢老宅里,1998年小芳搬家后,陈老太太也同小芳一起搬出去共同居住,至今母女仍然在一起。陈老太太目前每月领取抚恤金638元,其平常三餐和生活照料重要由大芬和小芳共同承担。经法官查明,数年来,陈老太太因病住院的医疗费用重要由小芳承担。2023年5月,李先生和妹妹因祖业房产的分割问题发生分歧。2023年2月,李先生先后用向派出所、司法所、居委会反映等方式规定探望母亲,但小芳认为,哥哥探望母亲的目的是想威逼、恐吓母亲按照他的安排来分派祖业的使用权,小芳说:“我是按照母亲的意愿,并且是为了母亲的身心健康,有权不让他进入我的自有住宅。”李先生说:“我作为儿子,规定探望母亲是应享有的合法权利,照顾母亲也是应尽的义务。法官应当判我的妹妹此后不再阻挠我探视和照顾母亲。”对此,他的两个妹妹辩驳说:“只有母亲本人批准接受探望后,哥哥才享有探望母亲的权利,他应尊重老人的意愿,不得任意骚扰老人安静的生活。”妹妹认为,探望权是要经被探望者允许才存在,是一种相对的权利,不是绝对权利。母亲是有独立行为能力的自然人,要见或者不见谁有她自己的选择和自由,母亲有拒绝被探望的权利;被告没有阻拦原告,是母亲不见他。在庭审过程中,被告大芬、小芳还向法庭提供了一份陈老太太的声明和请求,该声明称:“本人不见儿子李某,有权利拒绝他来探视。本人已经是88岁的老人,有自己的人身自由,谁要见我,也要本人乐意见他。”但是,李先生对这份声明持有异议,他认为,该份声明是妹妹打好字,交给母亲陈老太太签字的,不是母亲的真实意思表达。为了查明这份声明究竟是不是陈老太太本人的意愿,法官单独询问了陈老太太。老人在接受询问时表达,声明和请求是她的真实意思,是她不乐意见儿子。老人还说,儿子探望她的目的并非孝顺,而是想要让她写下字据,以达成霸占祖业房产的目的。据了解,陈老太太的祖父生前遗留下思明南路等多处房产,而李家的继承人除陈老太太外其余均在台湾。因房屋面临拆迁安顿,陈老太太委托儿子和女儿办理房屋拆迁、安顿事宜,后因委托协议纠纷,陈老太太将儿子李先生起诉到法院,经法院判决,陈老太太胜诉。思明区法院作出判决,判决认为,原告李先生享有探望母亲陈老太太的权利,但探望应征得陈老太太本人批准;此外,在征得陈老太太本人批准的情况下,探望的具体时间和方式可以协商拟定,被告大芬、小芳应给予协助。在判决之后,法官建议兄妹双方摒弃恩怨、和睦共处,以骨肉亲情和感恩之心通过经济供养、生活照料和精神慰藉来报答母亲。一审宣判后,原、被告均不服提出上诉。近日,厦门市中级人民法院作出维持原判的判决。法律分析:父母幸福第一子女探望第二这是一起成年子女之间因探望母亲引发的新类型婚姻家庭纠纷。法律上的探望权是指离婚后未与未成年子女共同生活的一方享有探视子女的权利。即指的是父母对未成年子女的探视,但本案成年子女之间因探视年迈母亲被拒而引发诉讼,折射出我国现行法律在该方面的空白。作为被探望者的父母有拒绝成年子女探望的权利。与父母探望未成年子女不同的是,成年子女探望的父母是完全民事行为能力人,其有权决定是否接受探望、何时接受探望、以何种方式接受探望。子女探望父母的权利须经被探望者批准才存在,某种意义上讲是一种相对权,而不是绝对权。成年子女不能以逼迫的方式规定父母亲接受探望,只能在征得被探望者本人批准下,协商拟定何时、何地及以何种方式探望。探望权的行使应当以有助于父母的最佳利益为原则,探望的目的是使被探望者从中获得亲情和温暖,故探望权的行使应充足考虑被探望者本人的身体和精神健康状况、居住情况等,并尊重其个人意愿,符合被探望者的最佳利益。但在子女利益与父母亲利益之间,父母亲身心健康、安度晚年的福祉是第一位的,作为子女规定探望的权利、愿望、规定是第二位的。因此,假如探望权的行使与父母最佳利益相悖,则应中止探望权或限制探望权的行使。李先生探望的目的是使其年迈的母亲从中获得亲情和温暖,使老人有一个幸福的晚年,故李先生探望权的行使应充足考虑母亲的身体和精神健康状况、居住情况等,并尊重母亲的个人意愿,符合被探望者母亲的最佳利益。母亲虽年事已高,但作为具有完全民事行为能力的自然人,其有权决定是否接受探望、何时接受探望、以何种方式接受探望。从长远角度看,探望符合家庭伦理,有助于家庭关系和谐,但在目前母亲明确表达不批准接受李先生探望的情况下,李先生不能以逼迫的方式规定母亲接受探望,况且原告在庭审中也表达尊重母亲的个人意愿,故只能在征得本人批准下,协商拟定何时、何地及以何种方式探望。但是,由于陈老太太平常生活由两位妹妹共同照料并与小芳共同居住,李先生行使探望权须得到妹妹的必要配合与协助,故李先生规定的两位妹妹不能阻挠他探望和照顾母亲陈老太太的诉求,法院判决予以支持。子女探望权还是法律盲区。由于探望权是婚姻法赋予当事人的一项新的实体性权利,当事人有权依法行使该项权利,并受到保护。但立法规定探望权的本意,重要是为使未成年子女身心能得以健康发展。这就使探望权的主体大大受限,认为探望权作为监护权的延伸,原则上只能赋予不直接抚养子女的父或母,而不涉及成年子女,即不能反向,本案当事人的诉求凸显了我国法律上的盲区。应当看到,我国在婚姻家庭关系立法中仍保有“父母本位”立法的痕迹,与真正体现子女最大利益原则的立法尚有一段距离。“父母本位”的立法理念是中国传统子女观的体现,中国传统的子女观是从社会和家庭整体利益的角度结识子女价值的,子女的价值似乎重要在于承载成年人特别是父母对于家庭的社会地位的盼望。因此,在成年人的眼中子女必须依附于父母或其他成年人,他们的自我意识和独立人格完全被忽视,更谈不上作为独立主体享有相应的权利了。因此我们应赋予探望权新的内涵,扩大探望权的行使主体。当然,由于探望权属于“亲权”范畴,权利行使方式较为抽象,也给执行工作带来很大难度。在拟定行使探望权利的时间、方式时,应本着婚姻法第三十八条的原则,由当事人先行协商拟定,协商不成时,法院通过调解双方仍然无法达成一致时,法院应根据各案的具体情况对探望的时间、地点和方式进行判决。案例16.抛妻别子离家两载无音讯法院判支付三子女抚养费河北省石家庄市桥西区人民法院审理了一起未成年子女追索婚内抚养费纠纷案件,法院依法判决被告高某支付离家出走期间三个子女的抚养费21833元。被告高某与妻子张某于1998年10月在农村老家登记结婚,婚后生育两男一女,2023年12月因家庭矛盾,高某在最小的儿子尚不满一周岁之时离家出走,杳无音讯。张某一边抚养三个未成年的子女,一边托人多方寻找高某下落,终于在2023年春节前打听到高某在石家庄市从事个体经营。张某向法院起诉与高某离婚,与此同时,三个子女作为原告另案起诉,规定高某支付离家出走两年期间的抚养费。法院审理认为,抚养未成年的子女是父母的法定职责和义务,被告作为三原告父亲,因与原告母亲有矛盾而离家出走,从而没有履行对三原告的抚养义务,在这期间,三原告依靠母亲一人在老家务农的收入维持生活,远远不能满足三原告的生活需要,严重侵犯了原告的合法权益。被告辩称自己没有固定工作和稳定的收入,无力承担三原告的抚养费,但考虑被告正值壮年,应积极参与劳动和经营活动,抚养未成年子女,故参照2023年和2023年河北省在职职工年平均工资标准计算被告的收入水平,根据《中华人民共和国婚姻法》以及《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件解决子女抚养问题的若干具体意见》的相关规定,判决被告高某支付三个未成年子女两年的抚养费21833元。法官观点:本案主审法官指出:一般情况下,抚育费纠纷多发生在夫妻离异后,是实际抚育方代为子女向未实际抚育方主张抚育费。但是目前,未成年子女因父母一方在夫妻关系存续期内不履行抚养义务而提出权利主张的案件同样屡见不鲜,应当引起全社会的关注。法律分析:我国婚姻法第二十一条规定:父母对子女有抚养教育的义务;父母不履行抚养义务时,未成年的或不能独立生活的子女,有规定父母付给抚养费的权利。未成年人权益保护法第八条规定:父母或者其他监护人应当依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务,不得虐待、遗弃未成年人。父母作为子女生命的给予者,在子女来到这个世界时,便将自己置于一种责任关系(对子女的养育之责)中。父母子女关系作为最具密切关系的直系血缘关系,使得父母对于未成年子女的抚养是无条件的。父母对于子女的抚养义务,是法定的、强制性的、必须履行的义务。子女的受抚养的权利不得放弃或让与,也不得被剥夺。父母对子女抚养的权利义务,即父母哺育、照料未成年子女的生活,提供必要的生活条件,保障其健康成长的权利和义务。抚养的权利和义务的行使有两种方式:一是直接与子女一起生活;二是间接地提供抚养费,部分履行照顾子女生活的义务。父母应从有助于子女身心健康的角度出发,妥善解决家庭矛盾。在本案中,被告高某由于家庭矛盾离家出走,对三个未成年子女的生活不闻不问,没有尽到一个父亲应尽的法律义务和家庭责任,对子女的健康成长产生非常严重的不利影响,故应承担相应的法律责任。案例17、21岁儿子告妈妈索要出国留学费杭州西湖区法院审理的一起抚养费纠纷官司,原、被告是一对亲生母子。在法庭上,原告21的儿子小骆指着母亲大骂:你没有母性。原告小骆在起诉状中说,他3岁时,父母离异,自己跟了父亲。法院判母亲每月承担30元生活费,但10数年来母亲只付了1110元。后来两次经法院调解,先后提高抚养费至250元和600元。到去年9月,母亲认为自己已经是成年人了,就拒绝继续支付抚养费。小骆说,在杭州某大学上学时,他对自己的专业没有爱好,却对日语学习甚有天分,于是就退学了,一心准备去日本留学。但是出国留学需要一大笔费用,此时小骆就希望母亲可以拿出部分学费,实现自己的留学梦,可是妈妈却拒绝了。于是,小骆向法院提出了3个诉讼请求,涉及:生活费从每月600元提高到2023元,直至自己能独立生活为止;出国留学费用预计25万元左右,由裘某一次性承担9万元;补足2023年10月以后没有支付的生活费用。在法庭上,裘某说她对儿子疼爱有加。她每月都按约定支付儿子的抚养费,有银行凭证为证,她说自己已经尽到了法定义务。现在小骆已经21了,已经超过了法律规定的18岁成年的年龄,可以独立生活了,按法律规定,自己也不需要再支付小骆生活费了。况且,她只是个图书管理员,每月的收入不高,家中尚有七十多岁的母亲需要赡养,实在没有能力拿出几十万供小骆出国了。双方互不相让,法院调解没有达成,最后陈述时,妈妈裘某就留了一句话:“我付不起,法院判好了。”2023年4月22日,此案在杭州市西湖区人民法院宣判,法院驳回了小骆的诉讼请求。法律分析:有一些年轻人,把父母自愿做的事情当成了父母应当和必须做的事情,他说:我想向青少年朋友提这样的建议-----就是要知道法律的规定义务和法律以外的父母为你们做的事情之间,是有一条很清楚的界线的,尽管从情感来说,人们不乐意把这界线分得那么清楚,但一旦当要把它作为一种权利,提出规定的时候,你就要明白,自己的权利边界在哪里。案例18:精神病人的继承权李某(女)与张某(男)系夫妻关系,2023年2月16日晚张某将李某杀害在家中,案发后,公安机关给予了备案侦察,张某通过三次司法鉴定后被确认为精神病患者,公安机关以不负刑事责任为由对张某进行了释放。李某与张某1987年结婚,婚后育有两女,现未成年。近十几年来家里生活富裕,有存款20余万元,并且有楼一幢和汽车一部。家中钞票和存款被张某兄长(现为其法定监护人)掌握,事后李某父母向法院提起民事诉讼,规定对李某财产进行继承,请求法院判决剥夺张某对李某遗产的继承权。法律评析:在案件审理过程中,是否应剥夺张某的继承权出现以下两种不同的观点:第一种观点认为,张某没有对妻子遗产的继承权,由于张某是杀害妻子李某的凶手。我国《继承法》第7条规定:“继承人有下列行为之一的,丧失继承权:……(二)故意杀害被继承人的……”并且,基于民法的平等原则和公序良俗原则,民事主体的利益受到损害,应当遵循同质救济的原则获得救济和保护,并且善良风俗是国家存在和发展所必需的基本道德,也是民法最基本的精神之一,反映了市民社会的主线价值和基本规定。根据以上的规定和精神,张某是杀害妻子的凶手,他是无权继承妻子遗产的。第二种观点认为,张某对妻子遗产享有继承权。我国《民法通则》第13条规定:“不能辩认自己行为的精神病人是无民事行为能力的人,由他的法定代理人代为进行民事活动,不能完全辩认自己行为的精神病人是限制行为能力人,可以进行与他的精神健康状况想适应的民事活动……”《继承法》第6条规定“无行为能力人的继承权、受遗赠权,由他的法定代理人代为行使……”张某作为李某的配偶,属法定继承中第一顺序的继承人,其虽然杀害妻子,但并非出于主观故意,而是由于精神病理障碍使其完全丧失理智,并不属于《继承法》第7条第2款规定的“故意杀害”的情形,其继承行为应由法定代理人即其兄代为行使。我们认为,第二种观点更为妥贴。第一种观点太过主观化,没有考虑到张某是精神病患者就妄下结论。本案中,张某虽然杀死妻子,但由于其是无行为能力人,已经免去刑事责任,而属于民事权利的继承权也不应被剥夺。民事权利是民法规定赋予民事主体为实现受法律保护的利益而实行一定行为的意思自由,意味着权利主体在一定范围内的意思自由及实现一定利益的也许性,这一权利具有法律保障性。继承权就其性质而言是一种财产权,张某在此案中不负刑事责任,但仍然具有这一民事权利,因此认为张某对妻子李某的财产享有继承权。案例19:收养与继承
王丽自出生后,被父母送给她舅父母作养女抚养,其舅父母并办理有关收养手续。期间养父母对王丽尽了抚养教育义务。
平时王丽也与亲生父母来往。2023年的一天中午放学的路上14岁王丽被一辆大货车在某中学路段碰跌辗压,导致重伤经送医院抢救无效死亡,后经交警部门调解,肇事司机补偿被害人家属死亡补偿金7.5万余元。该款由王丽养父母领取,并在调解补偿书上签字。但王丽生父母认为他们理应取得补偿金,由此发生纠纷。请问该案中,养父母生父母谁有权继承该补偿金?法律评析:为了保护合法的收养关系,维护收养关系当事人的合法权益,我国于1998年11月4日修改的《收养法》第23条规定:自收养关系成立之日起,养父母与养子女间的权利义务关系,合用法律关于父母子女关系的规定;养子女与养父母的近亲属间的权利义务关系,合用法律关于子女与父母的近亲属关系的规定。养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系,因收养关系的成立而消除。据此,养子女与养父母之间的权利义务关系和生父母与子女之间的权利义务关系是同样的。
收养关系成立后,养子女与养父母之间产生下列权利义务:
一是养父母对养子女有抚养教育的义务。抚养是指养父母从物质上、经济上对养子女的养育和照料,教育是指养父母在思想、品德、学业等方面对养子女的全面培养;
二是养父母有管教和保护未成年养子女的权利和义务,当未成年养子女对国家、集体或别人导致损害时,养父母有补偿经济损失的义务;
三是成年养子女对养父母有赡养扶助的义务,养子女被养父母抚养成人后,养父母需要养子女的赡养扶助。赡养是指养子女在经济上为养父母提供必要的生活用品和费用;扶助是指养子女在精神上、生活上尊敬、照顾养父母。养子女对养父母尽赡养扶助义务,目的是使养父母在晚年可以得到物质和精神上的供养和安慰;
四是养父母与养子女之间有互相继承遗产的权利。养父母死亡后,养子女与亲生子女同样享有继承遗产的权利。如养子女先于养父母死亡,养父母也与生父母同样,有继承养子女遗产的权利。
本案涉及的重要是公民死亡后,其遗产由谁继承的问题。从一般意义上理解,公民因其死亡而获得的未指定受益人的保险金、补偿金、补偿金以及其生前行为而获得的财产权益也应当视为公民合法遗产的组成部分。因此,本案中王丽因交通事故死亡后,肇事方已经给付的7.5万多元补偿金就应视为王丽合法的遗产,由其法定的继承人共同继承。综上所述,本案王丽的养父母收养王丽后,尽了抚养教育义务,根据《收养法》23条和收养关系成立的权利义务关系的规定,养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系,因收养关系的成立而消除;养子女先于养父母死亡,养父母也与生父母同样,有继承养子女遗产的权利。因此,本案王丽的补偿金应由她的养父母来继承。案例20:继承权开始的时间甲乙是夫妻,丙丁是丈夫甲的父母,甲有一兄弟A,妻子乙有母亲B。甲乙丙丁一起出游,途中发生事故,四人均在事故中遇难,无法拟定死亡时间。甲乙共有共同财产10万元,丙丁共有财产20万元,问如何继承?法律分析:一方面,我们知道:互相有继承关系的几个人在同一事件中死亡,如不能拟定死亡先后时间,推定没有继承人的人先死亡。死亡人各自都有继承人的,如几个死亡人辈分不同,推定长辈先死亡;几个死亡人辈分相同,推定同时死亡,彼此不发生继承,由他们各自的继承人分别继承。1、本案中甲乙丙丁是不同辈分而互相之间有继承人的情况,由于无法拟定死亡时间,推定丙丁先死亡,甲乙后死亡。2、丙丁的遗产是20万元,继承人是甲和A。丙丁的遗产应由两人平均继承,故甲和A各得10万元。乙作为甲的妻子只有在作为丧偶儿媳并对公婆尽了重要赡养义务时才干作为法定继承人继承丙丁的遗产。3、甲乙本来共有共同财产10万元。在丙丁死亡后,甲又继承了丙丁的10万元遗产,此10万元成为了甲乙夫妻二人的共有财产。因此,甲乙在死前共有财产20万元。4、由于甲乙被推定为同时死亡,两人各自的财产由各自的继承人继承。甲的继承人是A,因此甲的10万元由A继承。A总共继承了20万元。乙的继承人是其母亲B,乙的10万元由B继承。假如甲没有兄弟A,问如何继承?法律解析:由前面分析可知,丙丁先死亡,其财产由甲继承,即甲继承20万元遗产。甲乙是否仍然同时死亡呢?不是。由于,法律规定互相有继承关系的几个人在同一事件中死亡,如不能拟定死亡先后时间,推定没有继承人的人先死亡。甲和乙在同一事件中死亡,无法拟定死亡先后时间,由于甲没有继承人,而乙有继承人B,故推定甲先死亡。此时,甲的继承人是乙,甲继承丙丁的20万元作为甲自己的遗产由乙继承,则乙有财产30万元(继承甲20万,本来有10万元)。乙的继承人是B,B继承30万。案例21:代位继承权某甲有两子甲文和甲武,甲文有一子甲小文。某甲在公证遗嘱中表达所有遗产由甲文继承。甲文得知后自书遗嘱:自己所有财产留给甲小文,所有从父亲处继承的遗产归弟弟甲武所有。某甲得知后十分感动,在甲文遗嘱下加注“按甲文意思办,但要留给甲小文10万”。甲文不久去世,某甲也悲哀离世。问:本案如何继承?法律解析:本案存在代位继承问题。甲文先于某甲死亡,甲文应继承部分由甲小文继承。某甲修改甲文遗嘱的行为无效,不用考虑。但我们容易忽略的是当甲文死亡后,某甲的公证遗嘱就失效了。由于,遗嘱继承人先于被继承人死亡的,遗嘱无效,遗嘱继承人的子女不得依遗嘱代位继承。代位继承仅合用于法定继承。甲文的遗嘱不能处分其未得的父亲的财产,所以该部分遗嘱内容无效。因此,本案应按照法定继承解决。某甲的遗产由甲小文和甲武继承。案例22:遗嘱继承权邹某早年丧妻,有长子甲、次女乙和三子丙。甲、乙已结婚,乙女在外地居住,丙只有14周岁。邹某、丙和甲夫妻共同生活。邹某因偏爱儿子,于1983年5月立下亲笔遗嘱,决定其死后,所有遗产存款2万元和房屋1套由甲与丙继承。但甲在其妻挑唆下,对邹某的生活和身体状况不闻不问,邹某被迫搬到外地乙女家居住,受到乙夫妇的周到照顾,遂又立下亲笔遗嘱,决定将其1万元存款给乙,房屋1套给未成年的丙。1983年8月邹某病重住进医院,正值此时,丙和同学打架致残,甲对邹某的病情毫不关心,邹某极为恼怒,在其弥留之际,当着3个医生的面立下口头遗嘱,将其所有遗产由乙女1人继承。邹某去世后,甲持其父自书遗嘱,乙女根据邹某的口头遗嘱均规定继承其父遗产。本案问题:1、邹某的口头遗嘱是否有效?2、邹某的遗产应依哪份遗嘱继承?3、若邹某对第二次遗嘱进行了公证,邹某的遗产应如何继承?法律评析:本案涉及遗嘱的形式,遗嘱的撤消、变更以及遗嘱的效力问题。1、遗嘱是所有权的延伸,是自然人意思自治的必然之意。我国《继承法》允许通过设立遗嘱的方式分派遗产。遗嘱应在形式和内容上符合法律规定。我国遗嘱形式有自书、代书、录音、口头、公证遗嘱。《继承法》第17条第5款规定:“遗嘱人在危急情况下,可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况解除后,遗嘱人可以用书面或者录音形式立遗嘱的,所立的口头遗嘱无效。”本案中,邹某在3个见证人的见证下立下口头遗嘱后死亡,其口头遗嘱形式上合法。但《继承法》第19条还规定:“遗嘱应当对缺少劳动能力又没有生活来源的继承人保存必要的遗产份额。”邹某的口头遗嘱剥夺了未成年又有残疾的丙的遗产份额,违反了上述规定,其口头遗嘱在内容上部分无效2、遗嘱人可以撤消、变更自己所立的遗嘱,当其立有多份遗嘱时,说明被继承人用新的遗嘱否认和变更了本来的遗嘱,从而使内容相抵触的在先遗嘱归于无效。《继承法》第20条第2款规定:“立有数份遗嘱,内容相抵触的,以最后遗嘱为准。”因此,本案邹某的遗产应依口头遗嘱继承。当然,由于口头遗嘱部分有效,所以在分割遗产时,应当为丙保存必要份额,其余由乙女继承。3、公证遗嘱是通过国家公证机关办理的形式最完备,真实性最强的遗嘱。因此,公证遗嘱与其他形式的遗嘱相比,有更强的法律效力。《继承法》第20条第3款规定:“自书、代书、录音、口头遗嘱,不得撤消、变更公证遗嘱。”最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第42条规定:“遗嘱人以不同形式立有数份内容相抵触的遗嘱,其中有公证的,以最后所公证遗嘱为准……”。因此,若第二份遗嘱进行了公证,则遗产应按该公证遗嘱继承,即由乙继承存款1万元,丙继承房屋1套,公证遗嘱未处分的存款1万元按最后的口头遗嘱由乙继承。案例23:离婚时子女抚养与财产分割钱某与王某于1997年结婚,婚后生育一女孩。王某自1998年外出打工回来后,经常整天在外吃喝玩乐,甚至与其他女性发生不合法关系,对钱某母女不尽任何家庭义务。2023年2月,王某再次外出打工,但此后再也没有回来,也未跟家中有任何联系。2023年4月,钱某向法院起诉,规定与王某离婚。案件审理期间,王某经公告传唤仍未到庭参与诉讼。讨论问题:1.假如你是钱某的律师,你给钱某的法律建议是什么?2.假如你是王某家人的律师,你的法律建议是什么?3.假如你是司法助理员,你的司法建议是什么?4.假如你是法官能否宣布王某为失踪人?应否判决钱某与王某离婚?法理分析:《民法通则》第20条规定:"公民下落不明满二年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告他为失踪人。"根据本条规定,非经利害关系人的申请。人民法院不得积极宣告失踪。本案中,虽然王某已经符合宣告失踪的条件,但其配偶钱某只向法院提起离婚诉讼,没有申请宣告失踪,王某的其他利害关系人也没有申请,因此人民法院不能依职权积极宣告王某为失踪人。最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》中提到,夫妻一方下落不明已满两年,且通过公告查找确无下落的,可以判决准予离婚。该案中,王某离家出走已有5年多,完全符合上述规定;并且从钱某与王某间的关系来看,王某长期不尽夫妻义务,不爱惜夫妻感情,放弃对子女的养育,现在钱某提出离婚,显然夫妻感情确已破裂,法院应当判决离婚。案例24农民田某于2023年去外国打工时在途中遇海难失踪,从此查无音讯。2023年其妻胡某向本地人民法院申请宣告田某死亡,人民法院经审理判决宣告田某死亡。由于年幼的女儿田燕一直身体不好,家中又没有足够的经济能力给田燕治疗,2023年胡某将田燕送给膝下无子的邻村姚某收养,并办理了合法的手续。2023年,失踪数年的田某忽然返
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