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7、PERLINK N:整理后.Shop47.shtml t _blank./Shop/47.shtml“保险诈骗案”的相关问题一、 问题的提出:是牵连犯依旧想像竞合犯差不多案情:行为人王某为了诈取保险金与张某合谋,由张某将王某从一汽车公司承包的客车烧掉,事后付给张某一定的酬金。该客车归汽车公司所有,投保人和受益人均为汽车公司。一日凌晨,张某携带汽油到汽车公司,将王某停放在汽车公司院内的客车烧毁,造成直接经济损失一万五千余元。当时车站内停有其他车辆十余辆,燃烧地点距家属楼16米,距加油站25米,距气象站7米。事后,王某将客车被人烧毁的情况通报该汽车公司。保险公司未能及时查明起火缘故,遂向投保人支付
8、赔偿款三万余元。本案中,行为人王某为骗取保险金,以放火烧毁投保汽车的方法,通过投保人向保险公司骗得保险金的行为该如何处理,存在分歧。一种观点认为行为人的目的是骗取保险金,但他们只实施了放火烧车这一个行为,并未实施诈骗保险金的行为;且行为人不具备保险诈骗罪的主体资格,其欲以放火的手段骗取保险金的方法和做法,是对保险合同的误解,事实上他也不可能向保险公司索赔。行为人放火烧毁汽车的行为具有双重性质,触犯了两个罪名,关于保险诈骗罪而言,它只是预备行为,构成预备犯;而行为本身又构成放火罪。一行为触犯数罪名,完全符合想像竞合犯的特征。因此,依照想像竞合犯的处断原则,以放火罪论处。笔者认为这种观点值得商榷。
9、首先,该观点一方面认为行为人不可能实施保险诈骗罪的行为,但又承认放火烧车是保险诈骗的预备行为,自相矛盾。其二,以不具备保险诈骗罪的主体资格和对保险合同的误解为由,否认事实上施该犯罪的观点也是不能成立的。即使不具备某罪的主体资格,也能够通过其他人实施该种犯罪,否则在现行刑事规范条件下,就不能解释妇女也能够成立强奸罪的共犯甚至是实行犯;而且,对保险合同的误解不能阻却行为人的犯罪有意,而能不能从保险公司骗取保险金也不能阻却保险诈骗罪的成立,因为刑法关注的是其爱护的法益受到了多大程度的侵害,而不是行为人通过犯罪行为是否猎取或者猎取了多少利益。其三,没有全面准确地认识行为人的整个行为过程,忽略了行为人“
10、接他人之手”犯罪的事实,简单的将行为人实施放火烧车的行为归结为“一个行为”,不能解释骗取保险金的有意与实施放火行为的主客观相脱离的矛盾。笔者以为,本案中王某的行为构成放火罪与保险诈骗罪,两罪在刑法理论上属于牵连犯。二、 想像竞合犯和牵连犯的区不我国刑法理论上的牵连犯和想像竞合犯差不多上罪数形态领域的问题。其界限在理论上往往易于混淆,在实践中也难以辨不。想像竞合犯,亦称想像数罪,是指行为人基于一个犯罪意图所支配的数个不同的罪过,实施一个危害行为,而触犯两个以上异种罪名的犯罪形态。简言之,即是一个危害行为触犯数个罪名的情况。从法理上分析,在想像竞合犯的情况下,行为人主观上具有数个不同的具体罪过,既
11、能够是数个内容不同的犯罪有意,也能够是数个不同的犯罪过失,而且也能够包括犯罪有意和过失。“从一定程度上讲,数个不同的具体罪过,是受具体犯罪有意或犯罪过失制约的犯罪行为构成想像竞合犯的全然缘故或差不多前提,也是想像竞合犯其他构成特征的基础。” 在客观方面,行为人只实施了一个危害行为,即是讲,不同的具体罪过必须体现于一个危害社会行为之中,并借助于一个危害行为方能达到主观见之于客观即危害社会的结果。同时,该一危害行为必须同时直接作用于体现不同直接客体的数个犯罪对象,进而侵犯不同的直接客体。牵连犯是指犯罪人以实施某一犯罪为目的,而其犯罪的方法(手段)或结果行为触犯其他罪名的犯罪。也确实是讲,行为人为了
12、达到某一犯罪目的,而实施犯罪行为,在实施犯罪行为的过程中,其采取的方法行为(或手段行为)或结果行为又可构成另一个独立的犯罪。申言之,基于一个最终的犯罪目的而形成了牵连犯罪的目的行为、方法行为、结果行为相对应的数个犯罪罪过。在这些罪过的支配下的目的行为、方法行为、结果行为相对独立并完全具备犯罪构成要件,而这些危害行为具有牵连关系。因此,要成立牵连犯,必须在某种犯罪的性质上,通常是作为其手段实施的行为,或者某一种犯罪的性质上通常是作为其结果事实的行为。亦即数个行为,这些行为必须立于“手段目的”、“缘故结果”的关系。而且,这数行为都符合独立的构成要件的犯罪。因此,犯罪的手段或结果行为是不可罚的事前行
13、为或不可罚的事后行为,为主犯罪本身所汲取,不成立独立的犯罪时,因此不构成牵连犯。牵连犯和想像竞合犯同属“处断的一罪”的罪数形态,因而在理论上有许多若干相通或相似之处,实践中经常发生混淆。从二者的概念分析,牵连犯和想像竞合犯都存在触犯数个罪名的情况,而且往往能够找到数个罪过和数个结果。此外,牵连犯的方法行为或结果行为往往被理解为犯罪方法或犯罪结果,这就使两者常被人们混同。事实上,二者依旧有专门大区不的。成立牵连犯的首要条件是其行为的复数性,数行为的存在是构成牵连犯的前提条件,且数行为之间存在牵连关系。而想像竞合犯是实质的一罪,行为人实施一行为所采取的犯罪方法或造成的犯罪结果尽管可能触犯其他罪名,
14、但因其只有一个行为,也就不存在方法行为或结果行为的问题。例如,用放火的方法杀人或者放火导致他人被烧死,尽管有放火的方法或致他人死亡的结果,但这些方法或结果均不是独立的行为,在这种情况下,其触犯的放火罪和杀人罪两个罪名的行为有一定的重合性,即基于数个罪过的该行为所涉数罪的构成要件有部分的交叉或重叠。在整个犯罪构成中居于核心或重要地位的危害行为是单一的,为所触犯的数个罪名共有;其所侵犯的数个直接客体及所造成的数个危害结果,并没有实际存在的等量危害行为与之相对应,只是因观念上的竞合或人们主观上的“想像”而构成了数罪。由此,牵连犯与想像竞合犯的要紧区不就在于行为人实施了一个依旧数个行为。只有掌握了这一
15、点才能够从本质上将两者区不开来。那么,本案中王某究竟实施了一个行为依旧数个行为?不管主张想像竞合罪依旧坚持牵连犯,都承认王某放火罪的成立。问题的关键在于王某有没有实施保险诈骗的行为。主张想像竞合犯的观点,认为王某不具备保险诈骗罪的主体资格,不可能实施保险诈骗行为;放火烧车的行为具有双重的性质,只实施了放火一个行为。笔者认为,王某尽管不具备该罪主体资格,也没有亲手实施该行为,但他通过不知情的投保人从保险公司骗取保险金,依照刑法理论中间接实行犯的概念,能够认为王某间接实行了诈骗保险金的行为。三、间接实行犯与身份:不具备主体资格的人也能够构成法律要求专门主体之罪我国刑法对间接实行犯并无明文规定,但实
16、践中却客观存在。刑法理论也有间接实行犯的概念。间接实行犯把一定的人作为中介实施其犯罪行为,其所利用的中介由于具有某些情节而不负刑事责任或不发生共同犯罪关系,间接实行犯关于其所通过中介实施的犯罪行为完全承担刑事责任。这种实施犯罪行为的间接性和承担刑事责任的直接性的统一,确实是间接实行犯。间接实行犯的重要特征之一是通过他人是实施间接性,或称构成要件的间接充足性。其行为要紧由诱致行为和通过他人工具性行为构成。间接实行犯在本质上与直接实行犯一样,差不多上实行犯。 尽管学者在论述间接正犯的正犯性依照的时候,所持意见不一,但其正犯性是确定的。首先,间接实行犯在主观上具有危害社会的犯罪有意,这种有意是建立在
17、利用没有刑事责任能力的第三者或某些合法表象的基础之上,希望通过被利用者的行为达到预期的犯罪结果。其次,客观方面,间接实行犯实施了利用他人行为来实行犯罪,被利用者实施的行为与危害结果存在直接因果关系,间接实行犯的行为与犯罪结果存在间接因果关系。依照犯罪的主客观相统一的原则,将少数的主观方面和客观方面统一起来,便是间接实行犯质的规定性,也是间接实行犯专门的犯罪构成及应当完全承担刑事责任的理论基础。然而,间接实行犯的存在不是绝对的和无条件的。例如,在身份犯的情况下,没有特定身份的人不能实施间接实行这种犯罪,然而可否利用具有特定身份的人而成为间接实行犯呢?对此,刑法理论上存在三种观点。一是确信讲,认为
18、一切犯罪都能够成立间接实行犯,没有身份的人利用有身份而没有有意或无责任的人实施犯罪而成立间接实行犯。二是否定讲,认为没有一定身份的人,即使利用有身份的人实施犯罪,其自身也不能成立犯罪。三是折衷讲,认为以一定的身份为成立要件的犯罪,无身份者对此可否成立间接实行犯,应视身份关于犯罪的性质而决定。凡依法律的精神,可推知该项处罚规定是专门对具有一定身份的人而设的,则无此身份的人不能成立为直接实行犯,也不得成立间接实行犯。反之,以身份为要件的犯罪,其身份仅为侵害法益事项发生的要件的,则无身份的人仍可利用有身份的人完成侵害法益的事实,而无妨于犯罪的成立,应认为能够成立该罪的间接实行犯。确信讲和否定讲不适当
19、地扩大和缩小了间接实行犯的范围,是不妥的。笔者赞同折衷讲。就保险诈骗罪而言,依照我国刑法规定,其主体一般为投保人、被保险人或受益人。那么,不具备这一主体资格的人可否利用有此身份的人实施保险诈骗行为而单独构成保险罪呢?笔者对此持确信回答。该罪的主体身份并不是由保险诈骗罪的性质决定的,而是由于在签订保险合同过程中形成的一种特定身份。无身份的人仍能够通过保险合同关系侵害保险制度和保险公司的财产所有权。也许正是基于此,有学者对我国现行刑法对保险诈骗罪的主体作出限定提出异议。“从理论上讲,保险诈骗罪完全有可能由一般主体实施,而且一般主体实施或者专门主体实施在行为的客观表现,行为人的犯罪恶性以及对保险业的
20、危害等方面并没有什么实质性的差不。也确实是讲,只要是利用保险合同关系诈骗保险金的,不管是什么人实施,其性质是一样的。” 由此,笔者认为,不具备保险诈骗罪主体资格的人,能够通过没有有意或无责任的人实施保险诈骗行为而成立该罪的间接实行犯。四、行为个数的判定:行为人实施了放火和诈骗保险金两个行为在前面差不多分析过,牵连犯与间接实行犯的区不要紧在于行为人是实施了一个行为依旧数个行为。关于行为一个性的推断标准,有如下几种学讲:(1)主张依照自然的观看来认定;(2)主张依照社会的见解来认定;(3)主张以构成要件为标准来认定。上述诸讲,第一种观点专门少被采纳。由于自然的意思活动在社会的意义的关联中,受统一的
21、评价,自然意义上的一个行为在社会观念上能认为是一个,因此主张结合第一和第二种观点的意见有一定道理,但如此的见解也受到了批判。认为舍去构成要件的观点来决定行为的个数,在这一点上是有疑问的,即认为是观念的竞合或者认为是并合罪,不应当离开对行为的构成要件的评价来考虑,而应当依照其构成要件的评价与“科刑”的均衡这一观点来决定。因此,山中敬一据此概括起来讲:“认为是以自然的,社会的推断为基础,而且加以从构成要件的观点所作的规范推断的综合推断,应当讲是妥当的。”马克昌教授也认为综合上述三讲的综合讲,“看来是比较可取的”。张明楷教授也认为,在想像竞合犯的情况下的一个行为,与触犯数个罪名相关联,因此还要进行某
22、种程度的规范的理解。依照综合讲,在想像竞合犯情况下的行为在构成要件范围内出现了某种程度的重合问题。这就会产生在如何样的范围内重合被认为是“一个行为”的问题。对此,理论上有四种学讲:(1)要紧部分合致讲,或称要紧部分合体讲,认为符合数个构成要件的各自然的行为至少要其要紧部分重合;(2)一部分合致讲,或称一部合体讲,认为只要在任何一点上重合就够了;(3)着手一体讲,或称着手合体讲,认为在实行的着手时期各个自然的行为要一体化;(4)分割不能讲,认为必须实施一种行为不实施另一种行为是不可能的,分割开来就不可能来考虑。上述诸讲中,一部分合致讲过分的扩大了一个行为的范围;着手一体讲要求着手时刻一致,则缩小
23、了一个行为的范围。而分割不能讲的推断标准暧昧。尽管主张要紧部分合致讲中的要紧部分是什么,如何样的范围欠明确性,但该讲是最妥当的。马克昌教授认为, “要紧部分合致讲尽管什么是要紧部分有不明确之处,但在实际中一般是能够认定的,因而与其他各讲相比,依旧当以此讲为妥。”依照要紧部分合致讲,推断所涉数罪名的行为是一行为依旧数行为就要看其构成要件的行为在要紧部分是否重合。例如,以放火的方法杀人或者放火导致他人被烧死,在这些情况下,放火罪和杀人罪的构成要件行为大部分是重合的,杀人的后果是在放火行为过程中同步完成的。行为人尽管有方法或结果,但这些方法或结果均不是独立的行为。又例如,行为人以伪造证件印章的方法,
24、诈骗他人钞票财,由于伪造证件印章的行为与诈骗的行为是相对独立的,不存在交叉或重合的关系,而且均可构成独立的犯罪。本案中,行为人实施放火烧毁投保汽车的行为构成放火犯罪,但这一行为充其量只是骗取保险金的预备行为,因为,关于保险诈骗罪而言,到保险公司索赔的行为或者提出支付保险金请求的行为,才是实行行为;开始实施索赔行为或者开始向保险公司提出支付保险金请求的行为,才是本罪的着手。放火行为只是为骗取保险金制造了条件,而不能成为保险诈骗罪的要紧行为。假如认为本案中行为只有一个行为(即放火行为,保险诈骗的预备行为被放火行为汲取),在汽车公司缺乏犯罪有意的情况下,则无法解释保险公司被诈骗的事实,也无法讲明行为人诈骗保险金的有意
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