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文档简介

知识产权爱护法1)知识产权的重要特征知识产权具有人身权和财产权的双重属性,即权利人在享有对自己的智力成果的署名权,获得荣誉权等的同时,还可以因运用或转让智力成果而获得经济利益。2)知识产权包括哪些内容知识产权包括著作权(版权)和工业产权。工业产权又是由独创专利权,商标及外观设计权等组成的,即包括专利法和商标法,3)什么是著作权著作权又称版权。它包括著作人身权和财产权两个内容。著作人身权是作者拥有的肯定权利,不能转让或被剥夺。它包括:署名权,公开发表权,保持作品完整权,作品修改权,已发表作品的收回权。已发表作品的收回权,指作者因为其观点改变,作品内容错误等正值理由,有权以赔偿运用者的损失为条件收回已经公开发表的作品的权利。著作财产权同人身权不同,它可以转让,继承。著作财产权又可具体化为复制权,出版权,表演权,播放权,展览权,改编权,翻译权,获得酬劳权。4)计算机软件要受法律爱护吗要。计算机软件属于《著作权法》爱护的作品之一。5)未经出版的创作成果享有著作权吗《著作权法》规定:“中国公民,法人或者非法人单位的作品,不论其是否发表,依照本法享有著作权。”未经出版或以其他形式发表的作品,只要具备创建性并能以肯定形式反映或表达成果,就是作品,依法享有著作权。6)“一稿多投”合法吗投稿人有意同时“一稿多投”是违法的;而投寄一家出版单位后,未得到答复再改投别处,则要看投寄稿件的种类和时间来定。一般来说,寄往报社是15天,寄往杂志社是30天(以上均从寄出日起算),寄住图书出版者是半年(从收到日起算),超过这一期限,作者便可将作品另投他处或索回稿件。7)著作权的限制(1)时间限制。我国法律规定,著作权的爱护期限为作者的终生加其死后五十年,也就是说作者死了五十年以后,其著作权就不再受到法律爱护了。假如是两人或多人合作的作品,其作品的爱护期为最终死亡的作者有生之年加其死后五十年。对于摄影作品和好用美术作品,各国都规定了较短的爱护期,但一般都不少于1O年。(2)地域限制。在一国境内获得的著作权,仅在该国境内有效,其他国家原则上无爱护外国作品的义务。(3)运用限制。如作品为科研,教学,图书馆或新闻评论等社会服务而运用,可不经作者同意,进行无偿运用。8)著作权的继承著作权的财产权同样受继承法的爱护。著作权中的人身权,在作者死后,只能由作者的继承人爱护其不受侵犯;作者无继承人时,则由有关机关(如作家协会)行使。9)侵犯著作权的行为有哪些(1)将他人创作的作品当作自己的作品发表。(2)将多数人共同创作的作品当作个人作品发表。(3)强行或以其他不当手段在他人的作品上署名或改变,隐瞒作者胜名。(4)未经作者同意,对他人作品进行实质性修改或干涉作者修改其作品。(5)运用作者的作品后,未支付酬劳。(6)发行或以其他方式接着传播作者已声明收回作品。10)凡是独创创建都可以申请获得专利权吗一般而言,独创创建人依《专利法》的规定,按法定程序进行专利申请并通过审查便可获得专利权,但有些独创创建是不能申请授予专利权的:(1)科学发觉。(2)疾病的诊断和治疗方法,(3)智力活动的规则和方法。(4)动植物品种。(5)食品,饮料和调味品。(6)药品和用化学方法获得的物质。(7)用原子核变方法获得的物质。以上(4),(5),(6)条中,虽然产品不能获得专利权,但其生产方法可以获得专利权。11)怎样区分职务独创创建与非职务独创创建职务独创创建的特征:(1)利用本单位的资金,设备,零部件,原材料,不对外公开的技术资料。(2)在本职工作中做出的独创创建。(3)履行本单位交付的工作任务而做出的独创创建。(4)申请专利的权利属于单位,经申批后专利权归单位持有。非职务独创创建:除上述各种独创创建外公民个人或多人完成的独创创建,其申请权属于独创人,经申批后专利权也归个人全部。12)申请专利须交多少费用(1)申请独创专利,需缴纳申请费150元,实质审查费400元,专利证书费100元,印花税5元。在取得专利权以后,还需缴纳年费,其标准为,第1年至第3年每年200元,第4年至第6年每年300元,第7年至第9年每年600元,第10年至第12年每年1200元,第13年至第15年每年2400元。(2)申请一项好用新型专利,要缴纳申请费100元,专利证书费50元,印花税5元。在取得专利权以后还需缴纳年费,其标准为:第1年至第3年每年100元,第4年至第5年每年200元,第6年至第8年每年300元。(3)申请一项外观设计专利,要缴纳申请费80元,专利证书费50元,印花税5元。取得专利权以后的年费标准为:第1年至第3年每年50元,第4年至第5年每年100元,第6年至8年每年200元。’(4)上述各项费用是在正常状况下应缴纳的,非正常状况下还牵涉其他一些费用,但对于非职务独创创建,经批准,有些费用是可以减缓的。至于年费并非肯定要缴纳到策15年,具体缴到第几年,由专利权人依自己的实际状况而定,但是依据专利法规定缴到第几年,其专利权相应维持到第几年。(5)另外,各项费用并不是要一次全部缴清,启动哪个程序才缴纳该程序相应的费用。一般不会给申请人或专利权人带来过重的经济负担。假如预料该项专利的市场潜力很大,经济效益很好,相比之下这些费用可能是微乎其微的。(6)假如向外国申请专利,其所需费用是随受理国专利法的具体规定和所申请专利的种类而定的。在一般状况下向外国申请一项专利,大约须要4000至5000美元。假如在美国申请专利,首先要支付申请事务处理费300美元。申请欧洲专利,所需费用取决于指定爱护国的多少,每指定一个成员国,每一项大约需2000一2500美元。如专利被批准,每年还须支付专利权维持费。13)专利的种类有哪些(1)独创专利。(2)好用新型专利。(3)外观设计专利。14)专利权在哪些状况下无效(1)不符合专利法规定的授予专利权的条件和范围。如独创或好用新型不符合新奇性,创建性和好用性要求。(2)取得专利权的人无取得专利权的权利。如个人对职务独创创建或单位对非职务独创创建的专利权,是无权取得的。(3)恳求书未充分公开独创创建的内容。15)专利权人的权利(1)专利权人有自己实施,许可他人实施,转让专利权的权利。(2)有恳求专利机关和人民法院爱护其专利的权利。(3)有运用专利号和专利标记的权利。16)专利权人的义务(1)有实施专利的义务。(2)有缴纳专利年费的义务。17)专利法申请的原则(1)申请在先的原则。对同样的独创创建,专利权授予最先申请的人。(2)一项独创一项专利的原则。对属于一个总的独创构思的两项以上的独创或好用新型,可以作为一件申请提出。18)专利权的诉讼时效为几年为2年,从专利权人或利害关系人知道或应知道被侵犯行为之日起计算。19)专利权的期限(1)独创专利权的期限为15年,自申请日起计算,期满不再续展。(2)好用新型和外观设计专利权的期限为5年,自申请日起计算,期满前可提出申请续展3年。20)注册商标的期限注册商标的期限为1O年,期满后提前6个月申请续展,续展的有效期限为10年,续展次数不受限制。21)商标为什么要注册(1)商标注册后可取得商标专用权。未经注册商标全部人的许可,不得在同种或类似商品或服务项目上运用与注册商标相同或近似的商标;不得销售,制造,假冒注册商标。(2)注册商标的商标权受法律爱护,已运用却未申请注册的商标不得受法律爱护。22)商标不能运用哪些标记(1)本商品的通用名称或图形。(2)直接表示商品质量,主要原料,功能,用途,重量及其他特点的。(3)同我国或外国的国家名称,国旗,国徽,军旗,勋章相同或近似的。(4)同“红十字”,“红新月”的标记,名称相同或近似的。(5)带有民族卑视性的。(6)夸大宣扬并带有欺瞒性的。(7)外国地名或我国县级以上行政区划名称。自考“知识产权法”问答题汇总(一)1.简述知识产权的本质属性。答:知识产权是一种无形财产权,客体的非物质性是知识产权的本质属性,其具体表现为:(1)不发生有形限制的占有。由于智力成果不具有物质形态,不占有肯定的空间,人们对它的占有不是一种实在而具体的占据,而是表现为对某种知识,阅历的相识与感受。(2)不发生有形损耗的运用。智力成果的公开性是知识产权产生的前提条件。由于智力成果必需向社会公示,公布,人们从中得到有关知识即可运用,而且在肯定时空条件下,可以被若干主体共同运用。。(3)不发生歼灭智力成果的事实处分与有形交付的法律处分。智力成果不可能由实物形态消费而导致其本身歼灭之情形,它的存在仅会因法定爱护期届满产生专有财产与社会公共财宝的区分。同时,有形交付与法律处分并无联系。2.知识产权的专有性主要表现在哪些方面?答:(1)知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种专有权利并受到严格爱护,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得运用权利人的智力成果。(2)对同一项智力成果,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。例如,两个相同的独创物,依据法律程序只能将专利权授予其中的一个,而以后的独创与已有的技术相比,如无突出的实质性特点和显著的进步,也不能取得相应的权利。3.试论知识产权的特征。答:知识产权,是指人们基于自己的智力活动创建的成果和经营管理活动中的阅历,知识而依法享有的权利。(1)知识产权的专有性。知识产权是一种专有性的民事权利,它同全部权一样,具有排他性和肯定性的特点。知识产权的专有性,主要表现在两个方面:第一,知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种专有权利并受到严格爱护,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得运用权利人的智力成果。第二,对同一项智力成果,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。例如,两个相同的独创物,依据法律程序只能将专利权授予其中的一个;而以后的独创与已有的技术相比;如无突出的实质性特点和显著的进步,也不能取得相应的权利。(2)知识产权的地域性。知识产权作为一种专有权在空间上的效力并不是无限的,而是受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。知识产权的这一特点有别于有形财产权。一般来说,对全部权的爱护原则上没有地域性的限制,无论是公民从一国移居另一国的财产,还是法人因投资,贸易从一国转人另一国的财产,都照样归权利人全部,不会发生财产全部权失去法律效力的问题。而无形财产权则不同,;依据一国法律获得承认和爱护的知识产权,只能在该国发生法律效力。除签有国际公约或双边互惠协定的以外,知识产权没有域外效力,其他国家对这种权利没有爱护的义务,任何人均可在自己的国家内自由运用该智力成果,既无须取得权利人的同意,也不必向权利人支付酬劳。(3)知识产权的时间性。这一特点表明:知识产权仅在法律规定的期限内受到爱护,一旦超过法律规定的有效期限,知识产权就自行歼灭,相关智力成果即成为整个社会的共同财宝,为全人类所共同运用。?这一特点是知识产权与有形财产权的主要区分之一。全部权就不受时间限制,只要其客体物没有灭失,其权利即受到法律爱护。依歼灭时效或取得时效所产生的后果也只涉及财产权利主体的变更,而财产本身作为权利客体并不会发生变化。知识产权在时间上的有限性是世界各国为了促进科学文化发展,激励智力成果公开所普遍采纳的原则,依据各类知识产权的性质,特征及本国实际状况,各国法律对著作权,专利权,商标权都规定了长短不一的爱护期。知识产权时间限制的规定,反映了建立知识产权法律制度的社会须要。建立知识产权的目的在于实行特殊的法律手段调整因智力成果创建或运用而产生的社会关系,这一制度既要促进文化知识的广泛传播,又要留意爱护智力成果创建者的合法利益,协调知识产权专有性与智力成果社会性之间的冲突。

‘4.简述著作权与全部权的区分。答:(1)两者的标的不同。全部权的标的是动产和不动产等有形物,全部权主要表现为对有形物的支配权。在肯定时空条件下,标的物不能同时为很多人运用,因为物权人占有和运用其标的物时就解除了其他人同时占有和运用的可能。而著作权则不同,其标的是无形的人类精神与智力活动的成果,是思想或情感的肯定表现,故著作权的独占性完全出自法律的规定,而不是由于标的物本身的性质。所以,著作权标的一旦公开,同一作品就可以同时被多数人运用,只要其不与法律规定相悖即不会构成侵权。由于著作权与全部权的标的不同,互不排斥,因此这两种权利可以同时存在。(2)两者权利的完整性不同。全部权作为肯定权利,其属性是完整的,它既不受时间的限制,也不受地域的限制,在法律上具有无期限性,全部权虽然会因为标的物的灭失而肯定丢失,但这只是因为有形物的物理性质而导致,所以全部权具有完整性。而著作权虽然也是一种肯定权利,但只能在法定的爱护期内有效,一般也只能在本国领域内有其效力,且受合理运用,法定许可,强制许可的限制,所以说著作权是一种不完整的肯定权利。5.简述著作权与专利权的区分。答:(1)两者的爱护对象不同。著作权所爱护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利权则不同,专利法所爱护的是具有新奇性,创建性,好用性的独创创建,它抛开表达形式而深化到技术方案本身。(2)两者的爱护条件不同。著作权并不要求爱护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的独创,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者爱护条件的差异。(3)两种权利产生程序不同。世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项独创创建只能授予一项专利,排斥了其他有相同创建成果的人享有相同权利的可能性,所以必需实行国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生须要专利机关的特殊授权,经过申请,审查,批准,公告,颁发专利证书等程序才能产生。(4)两者的适用领域不同。著作权所爱护的作品主要涉及文学,艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案休戚相关。6.简述著作权与商标权的区分。答:(1)权利属性不同。著作权是一种具有人身属性的权利,其著作财产权虽然可以因超过法定期限而丢失效力,但作者却永久享有署名权,爱护作品完整权等精神权利。商标权则只是一种财产权,不具有人身属性,它可能因法定期限不续展而整体灭失,还可能因商标权人的违法行为而被撤销。(2)两者的法律要求的爱护条件不同。著作权法要求作品具有独创性,任何抄袭,剽窃所得到的作品不可能受到著作权法的爱护。商标是以文字,图形或其组合作为区分商品的标记,它只要求识别性,并不考虑商标是否由商标权人创作。(3)两种权利的取得方式不同。著作权一般自作品创作完成时自动产生,无须登记注册。而商标权则不然,由于一件商标甚至多个相类似的商标也只能取得一个商标权,因此商标权一般须经注册登记才能产生。护形式的不同选择。。7.试述中国著作权法的主要原则。答:(1)爱护作者权益原则。爱护作者权益既指著作财产权又指著作人身权,作者的辛勤创作是整个社会文学艺术和科学进步的源泉,加强对作者权益的爱护,承认作者对其作品理应享有的人身权益和财产权益,正是为了爱护作者的创作主动性,增加整个社会的精神财宝。。(2)激励优秀作品传播的原则。传播连接作品的创作和运用,传播虽不直接创作作品但仍需花费大量的人力与物力,对它的法律爱护在复制技术发展使得侵权极为便利的今日显得越来越重要。我国著作权法第四章明确规定作品主要传播者的权利即是激励优秀作品传播原则的直接体现。(3)作者利益与公众利益协调一样的原则。当今作品都是在借鉴前人优秀成果的基础上发展起来的,它虽然可以视为作者的人格标记和财产权利,但更是整个社会精神财宝的一部分,任何人包括作者都不应对之肯定垄断,以免阻碍全社会文化,艺术和科学事业的整体进步。。(4)与国际著作权发展趋势保持一样原则。激励优秀作品的创作与传播,促进社会经济,文化的发展,是全部文明国家实施著作权立法的基本目的。虽然著作权具有严格的地域性,但随着传播技术的发展和国际版权贸易的扩大,很多优秀作品走出国门成为全人类共同的精神财宝。因此,加强国际著作权的协调,在敬重各国国情的前提下尽力促使各国著作权爱护水平基本一样就显得尤为重要。8.汇编作品与合作作品的主要区分有哪些?答:(1)汇编作品的各作者之间不必具备合意,作者有共同创作的愿望。(2)汇编作品中各作者的成果是可区分的,者的成果有时是可分的,有时是不可区分的。而合作作品要求各而合作作品中各作(3)汇编作品以编辑人的名义发表,而合作作品以合作者的共同名义发表。9.我国著作权法,《著作权法实施条例》对职务作品的权利归属作了哪些明确规定?答:(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织担当责任的工程设计,产品设计图纸及其说明,计算机软件,地图等职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利归法人或者其他组织享有。(2)法律,行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品,作者有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以赐予作者嘉奖。(3)除上述作品以外的,属于公民为完成法人或者其他组织工作任务,所创作的其他职务作品,其权利归作者享有。但这类作品,法人或者其他组织有权在其业务范围内优先运用。10.简述著作权的原始主体即作者包括哪些主体?答:(1)作者首先是自然人。作者须具备以下条件:①作者是直接参与创作的人,即借助语言,文字,色调,线条等进行创作,反映自己创作特性及特点的人;②确认作者的方法是,如无相反证明,在作品上署名的人即为作者;③作者通过创作活动,产生了著作权法规定的作品。作者作为最直接和最基本的著作权主体,应当享有完整的著作权和原始的著作权。(2)法人或其他组织在特定条件下也视为作者。在著作权法领域,法律在某些特殊状况下也将不具备生命力和创建力的法人和其他组织拟制为作者。。由法人或其他组织主持,代表法人或其他组织意志创作,由法人或其他组织担当责任的作品,法人或其他组织视为作者。如无相反证明,在作品上署名的公民,法人或者其他组织视为作者。11.简述著作权的继受主体即其他著作权人取得著作权的途径。答:(1)因继承,遗赠,遗赠扶养协议取得著作权。通过上述方式只能取得著作财产权。(2)因合同取得著作权。一般分为两种状况:①依托付合同取得著作权。假如合同约定著作权由托付人享有,托付人即成为作者之外的“其他著作权人”。②著作权的转让。著作权人可以将其享有的著作权中的财产权利的全部或部分转让给他人,著作财产权的受让人也是著作权的主体。(3)著作权的特殊主体即国家。国家作为著作权法律关系主体,一般有以下状况:①购买著作权,即国家出于某种特殊的须要,从著作权人那里购买著作权,从而成为法律关系的主体;②接受赠送,即作者将其受爱护的作品赠送给国家,国家接受其赠送而成为著作权主体;③依法律规定,即法律规定某一作品在受爱护有效期限内,著作权由国家行使,国家便成为该著作权法律关系的主12.影视作品权利的归属。答:“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧,导演,摄影,作词,作曲等作者享有署名权,并有权依据与制片者签订的合同获得酬劳。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本,音乐等可以单独运用的作品的作者有权单独行使其著作权。”13.作品要成为著作权客体必需具备哪些条件?答:(1)独创性。也称原创性,是指由作者独立构思而成的,作品的内容或者表现形式完全不是或基本不是同他人已经发表的作品相同,即不是抄袭,剽窃,篡改他人的作品。(2)可复制性。符合著作权爱护条件的作品,通常是能以其中物质复制形式表现的智力创作成果。我国著作权法只要求作品能够以某种有形形式复制,因此不解除对未被有形载体固定的口头作品的爱护。凡制定了著作权法的国家,通常强调著作权只爱护作者思想的表现形式,而不爱护思想本身。这就是说,单纯的思想或者情感本身而不具有文学,艺术等客观表现形式的,不能称之为作品,不能成为著作权客体。14.计算机软件作为一种知识产品,必需具备哪些条件才能获得法律爱护?答:①原创性。受爱护的软件必需由开发者独立开发,即软件应当是开发者独立设计,独立编制的编码组合。②可感知性。受爱护的软件必需固定在某种有形物体上。只有当这种程序设计通过客观手段表达出来并为人所知悉时才能受法律爱护。③可再现性。也称可复制性,即把软件转载在有形物体上的可能性。15.简述不适用著作权法的作品。答:(1)法律,法规,国家机关的决议,确定,命令和其他具有立法,行政,司法性质的文件及其官方正式译文。(2)时事新闻。通常是指通过报纸,期刊,广播,电台,电视台等传播媒介报道的关于某一事务或事实的单纯消息。对此,各国著作权法都不赐予法律爱护。(3)历法,数表,通用表格和公式。。(4)超过了著作权爱护期限的作品,因进入了公有领域,故不受著作权法爱护。16.简述计算机软件著作权的内容。答:计算机软件著作权的内容,及软件著作权人享有的权利包括:(1)发表权。即确定软件是否公之于众的权利,也就是说,著作权人有权确定何时,何地以何种方式将其尚未发表的软件作品向肯定数量的人公布。(2)开发者身份权。即表明开发者身份的权利以及在其软件上署名的权利。软件著作权人可以表明其开发者的身份,也可以不表明其身份;可以在软件上署名,也可以不在软件上署名。(3)运用权。即在不损害社会公共利益的前提下,以复制,展示,发行,修改,翻译,注释等方式运用其软件的权利。运用权可以通过开发取得,也可以通过继承,受让取得。(4)转让和许可运用权。即开发者将计算机程序转让或许可他人运用的权利。17.简述计算机软件著作权的侵权行为。答:(1)未经软件著作权人许可,发表或者登记其软件的;(2)将他人软件作为自己的软件发表或者登记的;(3)未经合作者许可,将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的;(4)在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的;(5)未经软件著作权人许可,修改,翻译其软件的;(6)复制或者部分复制著作权人的软件的;(?)向公众发行,出租,通过信息网4络传播著作权人的软件的;(8)有意避开或者破坏著作权人为爱护其软件著作权而实行的技术措施的;(9)有意删除或者许可他人行使著作权人的软件著作权的。行为人违反上述规定,应当担当相应的民事责任,行政责任和刑事责任。。18.依据我国著作权法,哪些人是有权取得我国著?作权的“合格人”?答:著作权法第2条明确规定:“中国公民,法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人,无国籍人的作品依据其作者所属国或者常常居住地国同中国签订的协议或者共同参与的国际条约享有的著作权,受本法爱护。”19.简答我国著作权法对著作权期限的规定。答:我国著作权法规定,著作人身权中的署名权,修改权和爱护作品完整权永久受到爱护,发表权的爱护期与财产权利爱护期相同。关于著作财产权,如作者为公民,其爱护期为作者有生之年加死亡后50年;法人作品的爱护期自作品首次发表后50年;合作作品的爱护期为作者终生加死亡后50年,从最终死亡的作者的死亡时间起算;作者身份不明的作品爱护期为50年,但作者身份一经确定则适用一般规定。其他特殊作品的爱护期为自首次发表后50年。20.简述著作权取得制度。答:(1)自动取得制度。著作权自动取得,是指著作权因作品创作完成,形成作品这一法律事实的存在而自然取得,不再须要履行任何手续。这种获得著作权的方法被称为“无手续主义”,“自动爱护主义”。。(2)注册取得制度。注册取得,是指以登记注册作为取得著作权的条件,作品只有登记注册后方能产生著作权。著作权注册取得的原则,又称为注册主义。。(3)其他取得制度。其他取得方式包括:作品必需以有形固定下来,才能获得著作权;以著作权标记获得著作权。21.简述邻接权的概念。答:邻接权,也称作品传播权,指作品的传播者享有的专有权利。它是从英文和法文直接译过来的版权术语,它的本意是与著作权有关及相邻接的知识产权。简言之,其不是著作权,但是与著作权相邻,相近或类似的权利。我国著作权法将其称之为“与著作权有关的权益”。广义的邻接权,是把一切传播作品的媒介所享有的专有权一律归人其中。一般承认广义邻接权的国家,都承认表演者权,音像制作者权与广播电视组织权三项传统邻接权。我国著作权法虽未直接运用“邻接权”的概念,但从著作权法的规定看,我国采纳了广义邻接权的基本内容,具体规定是由《著作权法实施条例》第36条规定的“出版者对其出版的图书和报刊享有的权利,表演者对其表演享有的权利,录音录像制作者对其制作的录音录像制品享有的权广播电台,电视台对其制作的广播,电视节目享有的权利”。22.简述我国对图书出版者专有出版权的限制。答:在各种出版者中,只有图书出版者对其所出版的作品拥有法定的专有出版权。(1)图书出版者的专有权虽然由法律直接规定,但要受到著作权人授权的限制。在我国,作品的出版权非经国家授予出版资格的单位,不能从事出版业务,只有具有法人地位的,有权经营有统一书号的图书出版业务的出版社,才能出版图书。(2)图书出版者享有的专有出版权是有期限的,只能在出版合同约定的期间内享有;并且合同约定的期限不能超过10年。合同期满后,当事人可以续订,但续订后的专有出版权仍旧不能超过10年。(3)图书出版者享有的专有出版权只能在合同约定的地域内有效。(4)图书出版者享有的专有出版权还受到版本的限制。除非出版合同另有约定,图书出版者只对著作权人交付的作品手稿所运用的文字的版本享有出版权,著作权人对其他文字形式的版本可自由另行联系出版。(5)在图书出版合同有效期内,假如发生了法律规定的导致专有出版权终止的事由,或者发生了严峻违反出版合同,损害著作权人权益的事由,则专有出版权终止。23.简述录音录像制作者的义务。答:(1)音像制作者运用他人作品制作录音录像,应当取得著作权人的许可,并支付酬劳。(2)音像制作者运用改编,注释,的作品,应当取得改编,注释;翻译,品的著作权人的许可,并支付酬劳。翻译,整理已有作品而产生整理作品的著作权人和原作9(3)录音制作者运用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当依据规定支付酬劳,著作权人声明不许运用的不得运用。(4)被许可人复制,发行,通过信息网络传播录音录像制品,应当取得著作权人,表演者许可,并支付酬劳。(5)音像制作者在制作发行作品时,除应敬重作者的权利外,还应敬重表演者的权利,即应当同表演者订立合同,并支付酬劳。24.简述表演者的义务。答:(1)表演者(包括演员和演出单位)运用他人作品演出,应当取得著作权人的许可,并支付酬劳。演出组织者组织演出,由该组织者取得著作权人许可,并支付酬劳。(2)表演者运用通过改编,翻译,注释,整理已有作品而产生的作品进行演出,应当取得改编,翻译,注释,整理作品的著作权人和原作品的著作权人的许可,并支付酬劳。25.广播电视组织的义务是什么?答:(1)广播电台,电视台运用他人未发表的作品制作广播电视节目,应取得著作权人的许可,并按规定向著作权人支付酬劳。著作权人可以通过口头或书面形式授权广播电台,电视台运用自己未发表的作品,但广播电视组织应向著作权人支付酬劳。(2)广播电台,电视台运用他人已发表的作品制作广播电视节目,可以不经著作权人许可,但应当支付酬劳。(3)广播电台,电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可,但应当支付酬劳。当事人另有约定的除外。(4)电视台播放他人的电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,录像制品,应当取得制片者或者录像制作者许可,并支付酬劳;播放他人的录像制品,还应当取得著作权人许可,并支付酬劳。1026.简述表演者的权利。答。(1)表明表演者身份。(2)爱护表演形象不受歪曲。(3)许可他人从现场直播和公开传送其现场表演,并获得酬劳。(4)许可他人录音录像,并获得酬劳。(5)许可他人复制,发行录有表演者表演的录音录像制品,并获得酬劳。(6)许可他人通过信息网络向公众传播其表演并获得酬劳。27.简述广播电视组织的权利。答:(1)将其播放的广播,电视转播;(2)将其播放的广播,电视录制在音像载体上以及复制音像载体。从以上规定可知,广播组织享有将其播放的广播,电视转播的权利,将其播放的广播电视录制在音像载体上以及复制音像载体的权利。28.试述邻接权与著作权的关系。答:著作权是指作者对其作品依法享有的专有权利,或者说,是指作者及其他著作权人对文学,艺术,科学作品所享有的人身权利和财产权利的总称。著作邻接权从本质上讲,是作品传播者对其赐予作品的传播形式所享有的权利,虽然不是著作权,但是与著作权相邻,相近或类似的权利。两者同属于知识产权范围。邻接权与著作权关系亲密,它是由著作权衍变转化而来的,是从属于著作权的一种权利。两者的区分主要表现在以下几点:(1)主体不同。著作权的主体是智力作品的创作者,包括自然人和法人;邻接权的主体是出版者,表演者,音像制作者,广播电视组织,除表演者以外,几乎都是法人。

(2)爱护对象不同。著作权爱护的对象是文学,艺术和科学作品;邻接权爱护的对象是经过传播者加工后的作品。前者体现了作者的创建性劳动,后者主要体现了传播者的创建性劳动。(3)内容不同。著作权主要指作者对其作品享有发表,署名等人身权和复制,发行等财产权;邻接权的内容主要是出版者对其出版的书刊的权利,表演者对表演的权利,音像制作者对其音像制品的权利,广播电视组织对其广播,电视节目的权利等。(4)受爱护的前提不同。作品只要符合法定条件,一经产生就可获得著作权爱护;邻接权的取得须以著作权人的授权及对作品的再利用为前提。29.简述著作权转让的特点。答:(1)转让的对象仅限于著作财产权。。(2)著作权转让与作品载体全部权无关。。(3)著作权转让导致著作权主体的变更。。(4)著作权的转让标的可以做多种选择。。30.著作权转让的内容。答:依据我国《著作权法》第25条的规定,著作权的转让应当订立书面合同,合同包括下列主要内容:(1)作品的名称。。著作权转让所涉及的作品名称都必需明确;假如是全部作品,则须要确定用作者创作的原作品名称还是另选名称;是部分作品的,还要标明开始和结尾及其名称。标明作品名称的目的是为了确定著作权转让的具体标的。(2)转让的权利种类,地域范围。权利种类是指翻译,汇编,改编,复制,发行,播放等具体的著作权运用方式,地域范围是指作品著作权转让后允许运用的地理范围。(3)转让价金。价金是合同中的基本条款也必需包括价金条款。(4)交付转让价金的日期和方式。(5)违约责任。(6)双方认为须要约定的其他内容。著作权转让合同中31.简述著作权许可运用的几个特征。答:(1)著作权许可运用并不改变著作权的归属。通过著作权许可运用合同,被许可人所获得的仅仅是在肯定期间,在约定的范围内,以肯定的方式对作品的运用权,著作权仍旧全部属于著作权人,不会导致任何权利缺陷……(2)被许可人的权利受制于合同的约定。被许可人不能擅自行使超出约定的权利,同时也只能以约定的方式在约定的地域和期限行使著作权。同时被许可人还不能擅自将自己享有的权利许可他人运用,也不能禁止著作权人将同样权利以完全相同的方式,在相同的地域和期限内许可他人运用,除非被许可人享有的是专有许可权并附有从属许可的权利。(3)被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权者提起诉讼,因为被许可人并不是著作权的主体,除非著作权人许可的是专有运用权。32.著作权是否可以用来作为债的担保?为什么?假如可以,其具体形式是什么?答:著作权可以用来作为债的担保,因为著作财产权的可转让性。著作权作为债的担保的具体形式表现为:用著作权设质,即为担保债权的履行,著作权人将其财产权的一项或多项或全部作为质物。假如债务人不按约还债,债权人有权将质物折价或者拍卖,变卖该财产权的全部价款优先偿还债券,其中债权人即成为质押关系中的质权人,著作权人则成为出质人,约定特定期限和范围的著作财产权则称为质物,著作财产权的质押在我国担保法中属于权利质押,不仅当事人应签订书面质押合同,而且还应向主管部门办理出质登记,质押合同自登记之日起生效。33.简述著作权许可运用合同的主要条款。答:(1)许可运用的权利种类。(2)许可运用的权利是专有运用权还是非专有运用权。假如未作约定,或约定不明,一旦发生争议,法律通常只能认为被许可人取得的是非专有运用权。(3)许可运用的范围,期间。许可运用的范围通常表现为作品复制发行范围,播放范围等。(4)付酬标准和方法。(5)违约责任。违约责任的形式可以是终止合同,也可以针对每一项可能发生的具体违约行为预先规定违约金,还可以赔偿实际损失。(6)双方认为须要约定的其他内容。34.合理运用的条件。答:第一,运用的作品已经发表,未发表的作品不属于合理运用的范围;第二,运用的目的仅限于为个人学习,探讨或观赏,或者为了教学,科学探讨,宗教或慈善事业以及公共文化利益的须要;第三,运用他人作品时,不得侵犯著作权人的其他权利,并且必需注明作者姓名,作品名称。35.试比较著作权法定许可制度和合理运用制度。答:著作权法定许可制度与合理运用制度的相通之处表现在:①其目的都是侧重于促进社会公共利益,限制著作权人的权利;②都只能运用他人已经发表的作品,凡未公开发表的作品不在法定许可运用与合理运用的范围之内;③运用他人作品时都无须取得著作权人的许可;④都必需注明作者姓名,作品名称。两者的不同之处表现为:①法定许可的运用者只能是表演者,录音制作者,广播组织,报刊社,而合理运用人却无主体范围的限制;②在法定许可的状况下,运用作品后应向著作权人支付酬劳,而在合理运用的状况下则不必向著作权人支付酬劳;③在法定许可运用的状况下,著作权人声明不许运用的,不得运用,但合理运用没有附加这样的条件。36.简述著作权法定许可制度和强制许可运用的区分。答:强制许可运用与合理运用的区分主要在于合理运用不需征得著作权人同意,也不用向其支付酬劳,而强制许可运用必需先由运用人以合理条件和理由恳求著作权人许可,如著作权人无理拒绝或不作答复,还须向国家有关主管部门申请,由该机关授权许可运用作品,并且须支付酬劳。37.简述著作权法定许可运用和合理运用的区分。答:强制许可运用与法定许可运用的区分主要在于,法定许可适用于情愿运用法律所规定的作品的一切人,不需经过著作权人同意,但要向其支付酬劳,假如著作权人声明不准运用的则不得运用。而强制许可的程序较为繁琐,在向著作权人申请许可未胜利时还要向主管部门申请授权,通过强制许可证的形式获得作品运用权,并且同样要向著作权人支付酬劳。38.试述我国著作权法关于合理运用范围的规定。答:(1)个人运用。即为个人学习,探讨或者观赏,运用他人已经发表的作品。符合这一状况必需具备的条件是:①运用他人作品的目的是为了个人学习,探讨或观赏,而不是商业性的;②限于个人为实现上述目的而运用,“个人”不得作超出家庭范围的说明;③运用的作品必需是已发表的,未发表的作品不在合理运用之列。(2)引用。即为介绍,评论某一作品或说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。引用应当适当,“适当引用”必需具备三个条件:①引用目的仅限于介绍,评论某一作品或说明一问题;②所引用部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分;③不得损害被引用作品著作权人的利益。(3)新闻报道运用。即为报道时事新闻,在报纸,期刊,广播,电视节目或者新闻纪录影片中引用已经发表的作品……(4)对政论性文章的转载转播……(5)对公开演讲的转载,转播……(6)教学运用。为学校课堂教学或者科学探讨,翻译或少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员运用,但不得出版发行。该范围须具备以下几个条件:①其目的限于学校课堂教学或科学探讨,翻译与复制作品,只能供教学或者科研人员运用;②运用的须是他人已经发表的作品;③运用他人作品,不得影响作品的正常利用,也不得无故损害著作权人的合法权益。(7)公务运用……(8)图书馆陈设或保存版本……(9)免费表演……(10)室外陈设作品的运用……(11)对汉族文字作品的翻译。即是将已经发表的汉族文字作品翻译成少数民族文字在国内出版发行。但是应当留意到:①该规定仅适用于原作品为汉族文字作品;②翻译作品仅限于在我国境内出版发行,假如超出国内发行的范围,就侵犯了作者作品的翻译权。(12)盲文出版……39.试述我国著作权法关于法定许可的规定。答:法定许可运用,是指依著作权法的规定,运用者在利用他人已经发表的作品时,可以不经著作权人的许可,但应向其支付酬劳,并敬重著作权人其他权利的制度。(1)作品在刊登后,除著作权人声明不得转载,摘编的以外,其他报刊可以转载,或者作为文摘资料刊登,但应当按规定向著作权人支付酬劳。(2)广播电台,电视台运用他人已发表的作品制作广播电视节目,可以不经著作权人许可,但应当向著作权人支付酬劳。我国对广播电台,电视台运用他人作品实行一次性付酬方法。(3)录音制作者运用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按规定支付酬劳;著作权人声明不许运用的不得运用。(4)广播电台,电视台播放已经出版的录音制品,可以不经著作权人许可,但应当支付酬劳。当事人另有约定的除外。(5)为实施九年制义务教化和国家教化规划而编写出版教科书,除作者事先声明不许运用的外,可以不经著作权人许可,在教科书中汇编已经发表的作品片段或短小的文字作品,音乐作品或者单幅的美术作品,摄影作品,但应当依据规定支付酬劳,指明作者姓名,作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。2140.简述侵犯著作权的行为的构成要件。答:(1)要有侵犯的事实。即行为人未经著作权人(或邻接权人)许可,不按著作权法规定的运用条件,擅自运用著作权人的作品,以及表演,音像制品和广播电视节目。(2)行为具有违法性。侵犯著作权的行为应是一种违反法律的行为。著作权是一种肯定权,任何人都负有不能侵犯该项权利的不作为义务。他人在运用著作权作品时必需遵守著作权法及其他法律的有关规定,假如行为人违反了法律的规定,其行为即具有违法性。(3)行为人主观有过错。侵犯著作权和邻接权的行为,绝大多数是由于有意;也有少数既可以由有意构成,也可以由过失构成。41.简述著作权集体管理机构的优点。答:著作权集体管理机构是沟通和联结著作权人与作品运用者的桥梁。著作权人通过肯定的法律方式将自己作品的运用许可权和获得酬劳权授予集体管理机构行使。作品运用者如须要取得著作权人的运用许可,可以直接和集体管理机构联系,并将酬劳向其投送,再由著作权集体管理机构转发著作权人,这样就解决了既要爱护著作权人合法权益,又要便利作品合法运用的难题,即使在法定许可运用的状况下,该管理机构仍旧可以发挥重大的爱护作用。42.简述著作权法律爱护的执行措施。答:(1)诉前权利保全。著作权人或者与著作权有关的权利人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请实行责令停止有关行为和财产保全的措施。(2)诉前证据保全。即为制止侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的状况下,著作权人或者与著作权有关的权利人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。(3)人民法院依法处置权。即人民法院在审理案件时,对于确属构成侵犯著作权或者与著作权有关的权利的行为,人民法院在作出裁判时,可以裁判没收非法所得,侵权复制品以及进行违法活动的财物,使侵权行为人不能再进行侵权活动。43,试述侵犯著作权行为的种类。答:(1)未经著作权人许可,发表其作品的行为。(2)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的行为。(3)没有参与创作,为谋取个人名利,为。(4)歪曲,篡改他人作品的行为。在他人作品上署名的行(5)未经著作权人许可,以展览,摄制电影和以类似摄制电影(6)运用他人作品,应当支付酬劳而未支付的行为。(7)剽窃他人作品的行为。

(8)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,计算机软件,录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人的许可,出租其作品或者录音录像制品的行为。(9)未经出版者许可,运用其出版的图书,期刊的版式设计的行为。(10)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演或者录制其表演的行为。(11)未经著作权人许可,复制,发行,表演,放映,广播,汇编,通过信息网络向公众传播其作品的行为。(12)出版他人享有专有出版权的图书的行为。(13)未经表演者许可,复制,发行录有其表演的录音录像制品,或者通过信息网络向公众传播其表演的行为。(14)未经录音录像制作者许可,复制,发行,通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品的行为。(15)未经广播电台,电视台许可,播放,复制其制作的广播,电视节目的行为。(16)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,有意避开或者破坏权利人为其作品,录音录像制品等实行的爱护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的行为。(17)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,有意删除或者改变作品,录音录像制品等的权利管理电子信息的行为。(18)制作,出售假冒他人署名的作品的行为。(19)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权利的行为。44.简述专利的基本含义及其特征。答:专利的基本含义可归纳为:①专利是专利权的简称,即与“专利权”具有相同的意思;②专利是记载独创创建内容的文献,即“专利文献”的简称;③专利是指经国家专利主管机关依照专利法规定的程序进行审查后,被认为符合专利条件的独创创建。一般状况下,专利是指经专利主管机关依照法定程序审查批准的,符合专利条件的独创创建。

专利具有以下几个特征:①专利是一项特殊的独创创建,是产生专利权的基础;②专利是符合专利法规定的专利条件的独创创建;③作为专利的独创创建必需经专利主管机关依照法定程序审查确定,在未经审批以前,任何一项独创创建都不得成为专利。45.简述专利权的概念及其要素。答:专利权是指法律赐予公民,法人或者其他组织对其获得专利的独创创建在肯定期限内依法享有的专有权利。专利权主体是专利权全部人;其客体是被审批为专利的独创创建;其内容是由专利产生的各项权利和义务。2546.简述专利法的概念及其调整对象。答:专利法是调整因独创创建的开发,利用及其爱护等产生的各种社会关系之法律规范的总和。专利法主要调整以下四个方面的社会关系:①因确认独创创建的归属而发生的社会关系;②因授予独创创建专利权而发生的各种社会关系;③因独创创建专利的实施,转让或者许可实施而发生的各种社会关系;④因独创创建专利权的爱护而发生的各种社会关系。47.简述专利制度的内容及其特征。答:专利制度的基本内容是:依据专利法的规定对申请专利的独创创建进行审查,对符合专利条件的独创创建授予专利权,同时将该独创创建的内容予以公开,其核心是授予专利权人肯定期限的垄断权。专利制度具有以下基本特征:法律爱护,科学审查,公开通报,国际沟通。48.专利制度对知识经济的作用。答:(1)激励知识创建……(2)有效配置智力资源……(3)促使独创创建者将其技术成果尽快转化为生产力……(4)爱护技术市场公允有序的竞争机制……(5)吸引外国的先进技术……49.简述好用新型的概念和特点。答:好用新型也称小独创,好用新型是指对产品的形态,构造或者其组合所提出的新的技术方案。其特点如下:(1>好用新型是针对产品而言的,任何方法(不论是否新奇好用)都不属于好用新型的范围。(2)作为好用新型对象的产品只能是具有立体形态,构造的产品。而不能是气态产品,液态产品,也不能是粉末状,糊状,颗粒状的固态产品。(3)作为好用新型对象的产品必需具有好用性,能够在工业上(4)作为好用新型对象的产品必需是可自由移动的物品。50.简述外观设计的概念和特点。答:外观设计是指对产品的形态,图案,色调或者它们的结合所作出的富有美感的并适于工业应用的新设计。其特点如下:(1)负载外观设计的产品必需具有相对的独立性。(2)外观设计必需是与独立的具体的产品合为一体的新设计。(3)负载外观设计的产品必需能在工业上应用。(4)外观设计必需能使人产生美感,即通过形态,图案,色调或者其结合所产生出来的外观设计被用以装饰物品,能够使人的视觉触及后产生一种愉悦的感受。51.我国专利法规定哪些对象不能授予专利权?答:(1)违反和善风尚的独创创建(2)不可获专利的主题①科学发觉科学发觉,是指人们通过自己的智力劳动对客观世界已经存在但未被揭示出来的规律,性质和现象等的相识。②智力活动的规则和方法智力活动的规则和方法,是指人们进行推理,分析,推断,运算,处理,记忆等思维活动的规则和方法。

③疾病的诊断和治疗方法

④动物和植物品种

⑤用原子核变换方法获得的物质52.试述可获专利的主题。答:依据我国专利法规定,可获专利的主题是独创创建,即独创,好用新型和外观设计三种。这三种主题既相互独立,又具有内在联系。独创是专利法的主要爱护对象,是对产品,方法或者其改进所提出的新的技术方案;好用新型又称小独创,是对产品的形态,构造或者其结合所提出的适于工业应用的新的技术方案,而外观设计则是对产品的形态,图案,色调及其结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。但并非全部的独创创建都是可获专利的主题。专利法明确规定,违反国家法律,社会公德或者危害公共利益的独创创建,科学发觉,智力活动的规则和方法,疾病的诊断和治疗方法,动物和植物的品种以及用原子核变换方法获得的物质,不论其是否具备新奇性,创建性和好用性,都不能被授予专利权。53.简述不影响独创创建专利申请之新奇性的公开状况有哪些?答:我国专利法规定,申请专利的独创创建在申请日以前6个月内有下列状况之一的,不丢失新奇性:①在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。54.简述现有技术的概念及推断标准。答:专利制度中的现有技术是指在申请日以前已经以某种方式在肯定的地域范围内公开的技术。在推断一项独创或者好用新型是否为现有技术时,必需以某个时间点为标准。从各国专利法的规定来看,确定这个时间点的标准有两个:一是以申请日为时间点,如我国;另一个是以独创或好用新型的完成日为时间点,如美国。55.如何理解好用性的含义?答:我国专利法规定,好用性是指该独创或者好用新型能够制造或者运用,并且能够产生主动的效果。由此可知,申请专利的独创或好用新型是产品的,该产品必需能够在产业上制造,是方法的,该方法必需能够在产业上运用。专利法所指的“产业”,包括工业,农业,林业,水产业,畜牧业,交通运输业及文化,体育和医疗器械行业等。申请专利的独创或者好用新型在产业上能够制造或运用,是指符合自然规律,具有技术特征的任何可实施的技术方案。申请专利的独创或好用新型“能够产生主动的效果”,包括能够产生主动的社会效果,能够产生主动的经济效果和能够产生主动的技术效果。56.简述独创和好用新型获得专利权的实质条件。答:独创或者好用新型获得专利权的实质条件为新奇性,创建性和好用性。新奇性是指申请专利的独创或者好用新型不属于现有技术。即在申请日以前没有同样的独创或好用新型在国内外出版物上公开发表过,在国内公开运用过或以其他方式为公众所知,也没有同样的独创或好用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。创建性是指同申请日以前已有的技术相比,该独创有突出的实质性特点和显著的进步,该好用新型有实质性特点和进步。好用性是指该独创或者好用新型能够制造或者运用,并且能够产生主动的效果。57.简述外观设计获得专利权的实质条件。答:《专利法》(第二次修订)所规定外观设计取得专利权的实质条件应为:新奇性,美观性和合法性。新奇性,是指申请专利的外观设计与其申请日以前已经在国内外出版物上公开发表的外观设计不相同和不相近似;与其申请日前已在国内公开运用过的外观设计不相同和不相近似。美观性,是指外观设计被运用在产品上能使人产生一种美感,增加产品对消费者的吸引力。合法性,则是指申请专利的外观设计“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”,而且不得违反法律,社会公德,也不得损害公共利益。58.授予专利权的实质条件。

答:授予专利权的实质条件,是指一项独创创建获得专利权应当具备的实质性条件,即是该独创创建本身所具有的内在状况。专利的实质条件有广义,狭义之分。广义的实质条件包括:①申请专利的独创创建是专利法第2条所指的独创,好用新型和外观设计。②申请专利的独创创建不是专利法第25条规定的那些对象。③申请专利的独创创建不属于专利法第5条所指的那些独创创建。④申请专利的独创或者好用新型符合专利法第22条规定的新奇性,创建性和好用性;申请专利的外观设计符合专利法第23条所规定的条件。狭义的实质条件专指广义实质条件中的第④项标准。59.简述专利申请权的基本特征。答:专利申请权,是指公民,法人或者其他组织依据法律规定或者合同约定享有的就独创创建向专利局提出专利申请的权利。专利申请权具有以下基本特征:(1)相对性,即专利申请权没有排他性或独占性,是一种相对权利;(2)短暂性,专利申请权的效力时限分两种状况:一是专利申请人提出专利申请后,其申请一旦被授予专利权或被驳回,专利申请权便随之终止;二是若专利申请人以技术隐私方式爱护独创创建,则只要该项独创创建的技术内容不被泄露,由此项独创创建所产生的专利申请权就始终存在;(3)相关性,即专利申请权与专利权是相关的。在专利申请权存在时,专利权尚不存在;专利权一旦产生,专利申请权也就随之终止。60.简述我国专利法规定的专利?申请权的归属情形。答:(1)由法律直接规定的情形。专利法第6条规定:职务独创创建的专利申请权归单位全部,非职务独创创建的专利申请权归完成该独创创建的独创人或设计人全部。利用本单位的物质技术条件所完成的独创创建,单位与独创人或设计人订有合同对专利申请权的归属作出约定的,从其约定。(2)依合同约定的情形。专利法第8条规定,两个以上单位或个人合作完成的独创创建,一个单位或者个人接受其他单位或者个人托付所完成的独创创建,当事人双方可以就专利申请权的归属在合同中约定。假如当事人双方在合同中没有约定或者约定不明确的,专利申请权属于完成或者共同完成的单位或者个人。61.简述专利申请人的种类。答:①职务独创创建的单位。②非职务独创创建的独创人或者设计人。③共同独创创建的共同独创人或者设计人,或者其所属单位。④托付独创创建的专利申请人为合同约定的人。⑤专利申请权的受让人。⑥香港特殊行政区的法人和居民向国务院专利行政部门提交中国国家专利申请的,仍依据1995年8月21日公布的《关于港澳地区专利申请若干问题的规定》办理。⑦向国务院专利行政部门提动身明专利申请的申请人为获得香港标准专利的爱护,应当依据香港《专利条件》的有关规定,向香港知识产权署办理标准专利的注册手续。⑧台湾地区申请人可以向国务院专利行政部门提出专利申请,但应当依据专利法办理相应手续,并符合有关法律规定。62.简述专利申请人的权利。答:专利申请人依法提出的专利申请被国务院专利行政部门受理后,即享有以下权利:①就其后由他人以同样的独创创建向国院专利行政部门提出的专利申请而言,该申请人取得了在先专利申请的地位。②有权依据其申请要求优先权。③申请专利的独创将得到临时爱护。④在专利申请被批准为专利,被驳回,被撤回或者被视为撤回以前,专利申请人可以转让其专利申请权。⑤在专利申请的审查过程中,专利申请人还享有撤回权,修改权,修改恳求权,陈述意见权,实审恳求权以及放弃权等项权利。63.我国专利法规定了哪些专利申请原则。答:我国专利法规定了以下几项专利申请原则:①书面原则,即专利申请人及其代理人在办理专利法及其实施细则规定的各种手续时,都应当采纳书面形式。②先申请原则,即两个或两个以上的人分别就同样的独创创建申请专利的,专利权授给最先申请的人。③单一性原则,又叫一申请一独创原则,即一份专利申请文件只能就一项独创创建提出专利申请。64.简述专利申请日的概念及其确定。答:专利申请日,也称关键日,是国务院专利行政部门或者其指定的专利申请受理代办处收到完整专利申请文件的日期。专科申请日的确定:①专利申请文件是通过邮局邮寄的以寄出的邮戳日为申请—日。但邮件上寄出‘的邮戳日不清晰的,除当事人能够供应证明的外(如挂号回执单上的日期等),以专利局收到专利申请文件的日期为专利申请文件的递交日,并以此日为申请日。②专利申请人享有优先权的,以优先权日为申请日。65.简述优先权的含义,期限及种类。答:(1)含义:优先权,即专利申请人就其独创创建自第一次提出专利申请后,在法定期限内,又就相同主题的独创创建提出专利申请的,依据有关法律的规定,有权将其在后申请以第一次申请的日期作为其申请日。专利申请人依法享有的这种权利就是优先权。(2)期限:独创或好用新型专利申请的优先权期限为自第一次专利申请之日起的12个月内;外观设计专利申请的优先权期限为6个月。(3)种类:优先权可分为国际优先权和国内优先权。国际优先权是指申请人就其独创创建第一次在某国提出专利申请后,在优先权期内,就相同主题的独创创建向另一国提出专利申请的,依照有关国家法律的规定而享有的优先权。国内优先权,也叫本国优先权,是指申请人就其独创创建在某国第一次提出专利申请后的肯定期限内,就相同主题的独创创建又向该国专利局提出后一申请的,依法所享有的优先权。66.简述专利申请的审批程序。答:独创专利申请的审批程序是:(1)初步审查,也叫形式审查,即审查独创专利申请人提交的申请文件以及与专利申请有关的其他文件是否符合规定。(2)公布申请,即国务院专利行政部门收到独创专利申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,自申请日起满18个月,即行公布。国务院专利行政部门可以依据申请人的恳求,早日公布其申请。(3)实质审查,即国务院专利行政部门对申请专利的独创的新奇性,创建性和好用性等依法进行审查的程序。经实质审查没有发觉驳回理由的,应作出授予专利权的确定。好用新型或者外观设计专利申请的审批程序是:国务院专利行政部门对好用新型或者外观设计专利申请只进行初步审查,不进行实质审查。经初步审查没有发觉驳回理由的,应作出授予专利权的确定。67.简述专利申请审查制和不审查制的区分。答:目前国际上有两大专利体系:审查制和不审查制,二者之间的明显区分在于对申请案的审批程序不同。不审查制又称形式审查制,它仅仅审查申请案的文件是否齐备,表格是否符合标准,手续是否完备,独创是否符合法律规定的爱护对象等;而审查制度却要求在形式审查的基础上,对专利申请进一步进行实质审查,看其是否具备新奇性,创建性和好用性等实质条件。不审查制度的优点在于手续简单,花费较少,授权快速,缺点在于不能保证专利质量;审查制度虽然所花时间长一些,但却能在肯定程度上保证专利质量,其缺点是易造成大量申请案的积压。68.简述独创专利申请公布后的法律后果。答:独创专利申请一旦公布,就会产生三个相应的后果:①可能构成对他人在后申请的抵触申请。②使专利申请的独创成为现有技术。③在专利申请被公布后,专利申请人便享有了临时爱护权。利申请人可以恳求复原.69.简述恳求宣告专利权无效的理由。答:(1)申请专利的独创创建之主题不合格。(2)申请专利的独创或者好用新型不具有新奇性,创建性和好用性,申请专利的外观设计缺乏新奇性,美观性和非冲突性。(3)申请人主体不合格。申请人主体不合格主要是指没有专利申请权的人以自己的名义申请专利,并因此而获得专利权的情形;另一方面,是指外国人不符合《专利法》第18条规定的情形。(4)申请文件不符合《专利法》第26条第3款或者第4款的规定。(5)申请的修改或者分案的申请超过了原说明书的范围。(6)在后专利权。70.导致专利权终止的法律事实有哪些?答:(1)爱护期限届满。一般而言,专利权的爱护期限届满,专利权就终止其效力……(2)在专利权爱护期限届满前,专利权人以书面形式向专利局声明放弃专利权。(3)在专利权的爱护期限内,专利权人没有依据法律的规定交纳年费。

71.简述专利权宣告无效与专利权终止之间的区分。答:专利权的无效宣告与专利权的终止是不同的。专利权因爱护期限届满或者专利权人放弃专利权等导致专利权终止的,只是表明该项专利权自此以后不再受法律爱护了,但并不能否定该项专利权的合法性,因该项专利权在此前所发生的一切法律关系都是有效的。但是,被宣告无效的专利权,并不是自其被宣告无效之日起无效,而是视为自始无效。因此,在专利权终止后再进行专利权的无效宣告是有其意义的。72.简述专利权人的权利和义务。答:专利权人的权利有:①独占实施权;②进口权;③转让权;④实施许可权;⑤放弃权;⑥标记权;⑦出质权。专利权人的义务就是缴纳专利年费(也称专利维持费)的义务。73.简述强制许可的种类及基本特征。答:专利的强制许可主要有三种类型:①防止专利权滥用的强制许可;②为公共利益目的的强制许可;③交叉强制许可。专利权的强制许可具有四个基本特征:①非自愿性,即强制许可是违反专利权人意愿的一种许可;②非独占性,即获得强制许可实施权的人所获得的是一种非独占性的许可;③有偿性,即实施强制许可的单位或者个人应当向专利权人支付合理费用;④非移转性,即实施强制许可的只能自己实施,无权允许他人实施。74.依据我国专利法的规定,推断某个单位或者个人是否享有先用权,应考虑哪些方面?答:依据我国专利法的规定,推断某单位或者个人是否享有专利权的标准是:①实施行为人制造相同产品,运用相同方法的行为或者所作的制造,运用的必要打算,必需发生在专利申请日之前,否则实施行为人不能享有先用权;②实施行为人所实施的独创创建,或者是行为人自己探讨开发或者设计出来的,或者是通过合法的受让方式取得的,肯定不是以不正值手段从别人那里窃取的;③实施行为人在他人就相同的独创创建取得专利权后,仍旧在原有范围内制造或者运用。75.适用临时过境必需符合哪些条件?答:适用临时过境必需符合以下条件:①受我国专利法爱护的专利产品,是外国运输工具上一种必要装置或者零部件,而不是在运输工具上制造或者销售这种产品,也不是以此运输工具运输这种产品临时通过我国;②这种限制只适用于与我国订有条约或者互惠关系的国家的运输工具,其他国家的运输工具运用受我国专利法爱护的专利产品临时经过我国境内的,仍应当得到我国专利权人的许可,否则就可能构成侵权;③这种限制只适用于临时或者短暂经过我国国境的运输工具,不能适用于长期滞留我国境内或者销售给我国单位或者个人的运输工具。76.试述我国专利法对专利权的限制。答:除专利权的时间限制和地域限制外,我国现行专利法对专利权还作了其他的限制性规定,主要有以下几种:(1)强制许可。我国现行专利法规定了三种形式的强制许可,它们是:①防止专利权滥用的强制许可,即具备实施条件的单位以合理的条件恳求独创或者好用新型专利权人许可实施其专利,而未能在合理长的时间内获得这种许可时,国务院专利行政部门依据该单位的恳求,可以赐予实施该独创专利或者好用新型专利的强制许可的一种法律制度;②为公共利益目的的强制许可,是指在国家出现紧急状态或者特别状况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以赐予实施独创专利或者好用新型专利的强制许可的一种法律制度;③交叉强制许可,是指一项取得专利权的独创或者好用新型(第二专利)比前已经取得专利权的独创或者好用新型(第一专利)在技术上先进,其实施又有赖于第一专利实施的,国务院专利行政部门依据第二专利权人的恳求,可以赐予实施第一专利的强制许可。在赐予第二专利权人实施第一专利的强制许可的状况下,国务院专利行政部门依据第一专利权人的恳求,也可以赐予实施第二专利的强制许可。这样的两种强制许可被称为交叉强制许可。(2)不视为侵犯专利权的行为。主要有:①专利权的穷竭,是指专利权人自己或者许可他人制造的专利产品(包括依据专利方法直接获得的产品)被合法地投放市场后,任何人对该产品进行销售或运用,不再须要得到专利权人的许可或者授权,且不构成侵权,在专利理论中这种制度就是专利权穷竭。②先用权人的实施,是指在专利申请日以前已经制造相同产品,运用相同方法或者已经作好制造,运用的必要打算,并且仅在原有范围内接着制造,运用的,不构成侵权。它是对专利权的一种限制,其实质就是以申请日为时间界限,使专利权人的利益和先用权人的利益都能得到合理爱护。③临时过境,是指通过我国领陆,领水或领空的外国运输工具为其自身须要而运用在我国享有专利权的机械装置和零部件的,无须得到我国专利权人的许可,也不构成侵权。④为科学或试验目的而运用专利产品或者专利方法。(3)国家指定实施许可,是指国有企业事业单位的独创专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省,自治区,直辖市人民政府报经国务院的批准,可以确定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位依据国家规定向专利权人支付运用费。77.简述专利许可证贸易的特征。答:(1)专利许可证贸易的许可方只能是专利权人,不能是先用权人或者强制许可的被许可人;专利权人为两个或者两个以上的单位或者个人的,许可方必需是该专利权的全部全部人,其中的一个或部分不能擅自发放许可证。(2)专利许可证贸易的标的是对有效专利的实施权。此处所指的“有效专利”,是指依法授予的且正处于法律规定的有效期限内,没有被宣告无效,专利权人也没有放弃,也没有因专利权人没有按时缴纳专利年费而终止的专利。(3)专利许可证贸易的被许可方所获得的只是对约定专利的实施权,而不是该项专利权的全部权。(4)专利许可证贸易通常要持续一个相当长的时间,不可能即时清结。(5)专利许可证贸易关系有效成立并产生法律效力后,许可方应当将专利许可证贸易合同的副本送交国务院专利行政部门备案。78.简述专利许可证贸易合同的主要条款。答:从合同的基本理论和实务上看,专利许可证贸易合同的主要条款应包括以下几项:①专利的实施方式;②许可证的属性;③许可证的有效时间和地域范围;④专利许可证运用费的标准及其支付方法;⑤违约责任;⑥当事人双方认为须要约定的

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