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文档简介
案例分析测试题一、某画家创作了一幅美术作品,画家将美术作品原件发售给了某甲。请回答问题:(1)这幅美术作品的著作权属于画家还是属于某甲?答:该幅美术作品的著作权属于画家,这是由于画家将美术作品的原件发售给某甲时,只是将其作品的原件的物权转让给某甲,并未将其著作权一并转让,美术作品原件的转移不等于其著作权转移。(2)该美术作品出版后,原件不慎毁坏,画家与否还享有该美术作品的著作权?答:画家仍享有该美术作品的著作权。这是由于,该美术作品原件的灭失,不等于美术作品著作权的丧失,也就是说,著作权的保护期是法定的,著作权的存在,不以作品的原件物质载体的存在为前提。(3)假如画家将该美术作品的著作权(经济权利)转让给了某画院,与否需要将原件一并移交给画院?假如不移交,与否意味着著作权(经济权利)未转让?答:不一定。这是由于著作权的转移,不意味着作品原件物权的转移,如同画家将美术作品原件,发售给某甲后,其物权的转移不等于著作权的转移同样,因此美术作品原件不移交,并不意味著作权未转让。二、知识产权:甲报社从《走向二十一世纪…》画册中,复制了林某的摄影作品用于其编辑出版的杂志的封面用图,并在照片画面中明显位置配写了“一种缉毒警察的腐败之路”、“更年期危机”、“娱乐圈秘史”等文字标题。之后又将该作品用于其杂志征订广告宣传品上散发。问:请结合知识产权专有性特点,分析本案应当怎样处理?答:我国《著作权法》第12条规定“著作权属于作者,本法另有规定的除外”,林某作为摄影作品的作者享有该作品的著作权。著作权作为一种知识产权,是权利人对知识产品为排他性运用的专有权利。详细而言,著作权人有权控制他人对作品的运用,严禁未经许可对作品的复制、演出、广播、翻译等行为。由于作品被视为权利人人格的延伸,著作权尚具有人身性的特点,这意味着,虽然通过权利人许可使用其作品,仍应当尊重权利人的签名权,并且保护作品的完整性。首先甲报未经林某许可,在其编辑出版的刊物封面及广告页上使用该作品,侵犯了林某对作品享有的复制权和出版权;另一方面,甲报社在作品画面中配印了与作品主题相反的文字,歪曲林某的作品内容,侵犯了林某的保护作品完整权;最终,甲报社未在摄影作品上标明作者姓名,其行为侵犯了林某对作品的签名权。因此甲报社应当承担侵权的法律责任。三、地区性案例:8月24日,深圳海关根据美A企业的申请,扣留了B企业报关出口的NOVA商标男衬衫,A企业认为,NOVA是该企业在中国注册的商标,B行为侵犯了其涉案商标专用权。问:本案怎样处理?答:被告B虽在西班牙注册了NOVA商标,但未在中国注册对应商标,因此该商标在中国不能作为注册商标作为保护。而A企业先于B企业在中国注册了NOVA商标,因此受到中国法律保护。B企业在中国生产印有NOVA商标的服装属侵权行为。由于B企业不理解知识产权地区性,因此付出了沉重的代价。四、地区性案例:某日我司与中国某企业谈技术合作,协议约定使用1件日本专利(已获得同意并在有效期内),该项技术未在中国和其他国家申请专利,请回答问题:(1)根据该专利生产的产品在中国销售,中国企业与否需要向日我司支付这件日本专利的许可使用费?答:不需要,根据知识产权的地区性原则,在中国没申请专利,在中国就不受专利权保护,因此不用必支付(2)根据该专利生产的产品假如返销日本,中国企业与否需要向日我司支付这件日本专利的许可使用费?答:需要,根据知识产权的地区性原则,在日本已经申请专利,在日本就受专利权保护,因此需要支付。(3)根据该专利生产的产品假如在日本以外的国家和地区销售,中国企业与否需要向晶日我司支付这件日本专利的许可使用费?答:不需要。根据知识产权的地区性原则,未在中国及其他国家申请专利,就不受专利权保护,因此不用必支付(4)该专利有效期满后,该项技术与否尚有使用价值?答:该件专利有效期满后,该项技术仍然也许具有使用价值。这是由于,专利权的失效,意味着权利人的权利失去了法律保护和该项技术进入了公有领域,并不意味着该技术自身失效。根据其技术生产的产品只要市场需要,该项技术仍然具有使用价值,只是不需要再支付专利许可使用费。五、时间性案例:1990年11月5日,李某向中国专利局申请了名称为旗帜吹飘装置的实用新型专利,1991年8月21日专利机关授予李某实用新型专利。5月,A企业应某市政府委托,完毕该市国庆会场国旗旗杆安装任务,也用到了旗帜吹飘装置,李某认为A企业侵权,遂起诉。问:运用知识产权的时间性特点解释此案例。答:知识产品理应是全人类的共同财富,但其发明者往往为了追求个人私利,稳秘其创新成果,只供某个人使用,这便不利于社会整体进步。而知识产权创设的初衷在于使用国家与知识产品的所有人签订契约,国家以赋予知识产品的发明者一定期限的垄断利益为代价,换取其向公众公开知识产品。根据我国《专利法》第42条规定,“发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请之日起计算”。即李某只有在该实用新型专利的申请日起十年内享有专利权,本案中,李某申请专利的时间为1990年11月5日,其权利保护期应当至11月6日届止,而A企业使用装置的时间为5月,此时李某专利保护期早已届满,该实用新型已进入公有领域,任何人均可自由使用,因此A企业未侵犯。六、我国的《著作权法》对一般文字作品的保护期是作者有生之年和去世后50年,德国的《版权法》对一般文字作品的保护期是作者有生之年和去世后70年。请回答问题:(1)假如某德国作者已去世60年,我国一出版社拟在我国翻译出版该作品,与否需要征得德国作者的继承人的许可,方可在我国出版发行?答:在此种状况下,我国出版社不需要征得德国作者继承的许可,即可在我国出版发行该德国作者的作品。这是由于,按照《伯尔尼公约》的规定,一种组员国予以其他组员国作品的版权保护期,应按照该组员国版权法的规定,根据我国著作权法的规定,该德国作者的作品已经超过法定版权保护期,不再受到版权保护。因此,出版社不需要征得德国作者继承人的许可,即可在我国出版发行该德国作者的作品。(2)假如我国出版社将该翻译作品,未征得德国作者继承人的许可销售到德国,与否构成侵权?答:假如将该翻译出版作品未征得德国作者继承人的许可销售到德国,已构成侵权。这是由于,德国的《版权法》规定的作品的版权保护期是作者有生之年和去世后70年,作者去世60年,作品的保护期尚未超过,因此,我国出版社若将该翻译出版作品,未征得德国作者继承人的许可销售到德国,构成侵权。(3)某中国作者已去世60年,一德国出版社拟在德国翻译出版其作品,与否需要征得中国作者的继承人的许可,方可在德国出版发行?答:不需要。这是由于,按照《伯尔尼公约》的规定,一组员国予以其他组员国作品的保护期,一般不多于其来源国的版权保护期。我国的《著作权法》对一般文字作品的保护期是作者有生之和去世后50年,该作者已去世60年,超过了我国《著作权法》对一般文字作品的保护期,在德国也不再受版权保护,因此德国出版社不需要征得中国作者继承人的许可,即可在德国出版发行该中国作者的作品。七、可复制案例:9月,A市民郭某向市政府书面呈文提出,在中山公园打造全国第一尊孙中山与宋庆龄的双人铜像,其后,郭某以笔名“郭宝忠”将其雕塑广场创意的文字作品和双人雕塑模型在省版权局办理了版权登记。2月,郭某从媒体获悉“孙与宋双人雕像”于10月前进驻中山公园,设计方案由A市园林雕塑院实行,郭某就把A市政府、园林雕塑院告上法庭。问:本案中郭某的构思为何不能作为知识产权受到保护?答:著作权的客体,或者说著作权法保护的对象是作品,作品是对思想观念的体现形式。著作权法的基本原则是只保护对思想观念的体现,而不保护思想观念自身,以免钳制思想,阴碍社会进步。本案中原先郭某称,被告照搬了其创意,所谓创意,即制作的意图,是指文艺创作所要到达的目的,属于思想观念自身范围,不属于著作权法所保护的作品,虽然被告真的照搬了其创意,也不构成侵权。八、商标案例:某工商执法人员根据举报依法对某企业检查,在检查现场,执法人发现该企业堆放的MP3播放器成品、半成品及包装上均标有与苹果图形相近似的标志,经查证,苹果图形为美国苹果电脑企业在第九类商品上注册的商标,而该企业使用的标志与苹果企业的注册商标极为近似,且未通过注册人的许可。问:本案中苹果图形属于哪一类商标,该企业与否构成商标侵权?答:商标是一种用于标示商品或服务的经营标志,按其外在特性的不一样,一般分为文字商标,图形商标和组合商标等,本案中的苹果图案即属于图形商标,本案中苹果图形为美国苹果电脑有限企业在第九类商品上注册的商标,且该商标在有效期限内,苹果企业享有该商标的专用权,某企业未经注册商标专用权人许可,在类似商品即MP3播放器上使用与苹果图形注册商标相近似的图形商标行为,构成了《商标法》第52条第一款规定的侵犯商标专用权的行为。九、立体商标案例:甲饮料企业称,其申请注册的“芬特”饮料瓶下半部有密集的围绕棱纹,商标图形为瓶型三维标志。该设计产生了独特效果,同步他们认为,“芬特”瓶型商标已在多种国家获得注册,充足证明该商标具有明显性,应与核准注册。但商标评审委员会认为“芬特”饮料瓶的设计比较简朴,整体缺乏明显性和独创性,不符合我国商标法中有关规定,此外,根据地区原则,申请商标在别国获准注册不能成为在中国必然获准注册的理由,决定予以驳回,不予初步审定公告。问:怎样让鉴定立体商标与否具有明显性?答:具有明显性是商标发挥其指示商品或服务特定来源功能的必然规定,否则就会导致消费者的混淆和误认,本案中甲饮料企业欲注册的“芬特”饮料瓶体可以当作是一种三维标志,应当属于我国《商标法》规定的立体商标。《商标法》第12条为防止不合适注册,对用三维标志申请注册的商标又进行了某些限制。这些限制规定为:(1)仅有商品自身性质产生形状不得注册;(2)为获得技术效果而需有的商品形状不得注册;(3)使商品具有实质性价值的形状不得注册。本案中,甲企业欲以“芬特”饮料瓶体的三维标志申请注册立体商标,使该瓶体在形状或外观上缺乏辨识度,在实际上无法使一般消费者将“芬特”商品与其他同类商品辨别开来。且该瓶体与其他饮料瓶体相比,在设计上缺乏商标应具有的明显性,商标评审委员会驳回申请是妥当的。十、注册商标:某果汁厂虽刚起步,但产品已在当地颇受欢迎,有人提议早日将果汁商标注册,厂长认为等企业发展壮大了也不迟,几年后,企业越做越大,厂长决定办理商标注册,但发现,该厂使用的商标早已被某食品企业注册为果汁饮品商标,商标被抢注,使果汁厂不得不更改商标,这一行为导致诸多包装及宣传成本的损失,忽然改换商标,客户不认同,销量锐减。问:1.未注册商标与否完全不受法律保护?答:我国《商标法》第4条明确规定,自然人、法人对生产、销售商品或提供服务需要获得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册,从该条文义来看,商标只有通过注册,方产生商标专用权。但在本条所体现的原则之外,我国基于多种考虑尚通过《商标法》及《反不合法竞争法》作出了多种例外规定,因此,全面地看,若符合法律规定的要件,商标虽然未注册仍能得到一定的保护。但保护强度不高,保护手段与保护注册商标的也不一样。2.若该商标注册人明知果汁厂已经使用该商标,果汁厂与否可祈求撤销该商标?答:未注册商标与否能制止他人抢先注册的考量要素,是该商标与否属于驰名商标,本案中果汁厂所使用的商标由于使用时间较短,广告宣传不够,尚未形成一定影响,难以构成驰名商标,因此,虽然他人明知果汁厂使用在先,由于商标不属于驰名商标,仍然无法受到法律保护。十一、明显性案例:A企业研制出一种新型材料,在特定低温环境下展现电阻为零的“超导态”。A企业随即向商标局提出“超导”商标的注册申请,商标局发给申请人《注册申请受理告知书》,申请人认为万无一失,便随即花费大量成本,完毕了商品包装及宣传材料的设计工作。答:“超导”一词的本意是指某物质在特定低温环境下展现电阻为零的“超导态”本案中,商标注册申请人所产生的商品正是具有该特性的特殊材料。首先,由于该词反应了产品的功能与用途,其他同类商品免不了也需要以“超导”自称,若容许其注册,那么其竞争者就再也不能称自己的产品具有“超导”特性了,显然这是与公共利益相悖的;另首先“超导”一词难以使有关公众将产品与特定经营者联络起来,消费者看到“超导”商标,只懂得这是具有“超导”特性的材料,但绝不会想到该产品是由A企业生产,综上所述,“超导”一词不能在这种产品上作为商标注册。十二、广西某企业在第3类牙膏及洗发液等商品上向商标局提出“田七”商标的注册申请,被商标局以该文字只表达原料特点为由驳回,申请人不服,向商标评审委员会申请复审。委员会认为,“田七”作为商标已与申请人简历了特定对应的联络,可以起到区别作用,获准注册。但其他商品(肥牙膏)驳回其部分申请。问:为何商标评审委员会容许该企业在牙膏类商品上注册表达商品原料特性的“田七”商标?答:“田七”原为中草药名称,使用在牙膏上仅可表达该商品原料中具有田七成分,按我国《商标法》第11条“严禁注册直接表达商品的质量,重要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标识”,应当依法驳回其注册申请。申请商标“田七”采用了一定独创性的书法字体,从而增强了申请商标的明显性申请人又提交了有关使用、宣传证据,可以证明申请商标在实际使用中已经具有了较高的著名度,可以起到区别商品来源的作用。各国均认为,通过经营者使用行为,可以使该商标除了原有含义之外,在消费者心中出现“第二定义”,该“第二定义”的存在,被认为可以将该商标与特定商品联络起来。即该标识可以起到商标应有的功能,不过权利人的权利也要受到一定限制,注册商标专用权人无权严禁他人将之作为表达商品质量的阐明性文字加以合法使用。十三、“出版权”案例:甲出版社出版发行了一张MP3音乐光盘《同一首歌mp3—100首》,使用了中国音乐著作权协会70位会员的54首音乐作品,却没有向这些作者支付使用费。因此,中国音乐著作协会以侵犯著作权为由向法院提起诉讼。问:原告与否能就mp3音乐光盘主张著作权侵权?被告“我国法律法规尚没有有关出版发行MP3光盘方面的严禁性规定,主张能否对抗著作权侵权?”作品与载体有何关系?答:著作权是指文学、艺术和科学作品的创作者对其所创作的作品享有的权利。作品与载体的关系问题,即是作品自身的财产权利(即著作权)与作品载体的财产权的辨别问题,问题产生的本源在于著作权的无形性,也就是说,作品可以不依赖有形介质而存在,在不变化其性质的状况下,作品可以从一种载体被分离出来,并依附在此外一种载体上,故作品具有独立性,自身就是交易目的。伴随科学技术的发展,电视、无线电、网络技术的发明,不停为作品带来新型的再现形式,作品的再现形式不影响作者著作权的享有,不能以载体的变化来抗辩作品著作权的侵犯。本案中,mp3是新型物质载体,被告以载体的变化作为对著作权的侵权的抗辩,法院不予支持。十四、“作品案例”:5岁的顽童甲用极为初始,朴拙的手法画了一副水彩画,张贴在自己房间。后乙将该水彩画用于水彩笔的包装封画,甲父规定乙支付著作权使用费,乙则认为,甲仅5岁,没有受过任何美术训练,所作水彩画仅是随意涂鸦,偶尔巧合,并不能保持创作的持续性,因此,该水彩画主线就不构成作品。答:5岁顽童甲的水彩画构成作品。该水彩画属于文学艺术领域,就独创性而言,是其独立创作,并未抄袭他人,且反应了顽童作画时的思想感情,并具有可复制性,因此,认定构成作品。虽然顽童甲由于没有受过专业训练,且年龄很小,画风较为简朴、幼稚,不过独创性并不规定作品的质量一定很高或很有水平,只要是独立创作未抄袭他人即可。十五、我国著名画家张大千,动辄以临摹画、制赝品捉弄收藏家,其赝品之逼真,令人匪夷所思。答:张大千的临摹画不构成作品。精确临摹的成果无法作为作品进行保护。美术作品的独创性是以线条、色彩等方式体现的,精确临摹是对原作品线条、色彩的复制,追求的是与原作一模同样,从而以假乱真,这样的创作没有独创性,虽然这确实需要更高的技巧和判断。十六、一名政治家到某大学去做演讲,记者甲用速记精确记录了该政治家的所有演讲内容,记者乙未经记者甲的许可,将该篇演讲稿刊登在报纸上,记者甲认为记者乙侵犯了自己就该演讲享有的著作权,诉讼至法院。答:记者甲记录的演讲稿不构成作品。由于,其是对演讲者内容的完全或几乎相似的复制,其成果并没有产生与原演讲者内容有可以客观识别的、非细微的差异,因此其不符合作品独创性的规定。不构成作品。十七、甲将朱自清著名散文《背影》翻译成英文,刊登在一本英语杂志上,乙未经甲许可将该英文版《背影》刊登在自己的英文摘报上,甲认为乙侵犯了自己英文版《背影》的著作权,乙则称翻译的《背影》抄自朱自清的作品,自身不构成作品。答:英文版的《背影》构成作品,英文版《背影》是在中文版《背影》的基础上创作的,并非中文版《背影》一对一翻译的成果。作者在英文译文的单词选择、组词以及文章语句排列上,翻译者无不以自己英文水平为基础,投入大量的智力发明性劳动,带来与原作完全不一样的艺术感受,完全符合独创性的规定。十八、后甲又将朱自清著名散文《背影》译成盲文,一家盲文出版社丙未经许可出版,甲认为丙侵犯盲文版《背影》的著作权,诉至法院。答:盲文版《背影》不构成作品。从中文到盲文,两个语种之间是一一对应的关系,例如“这儿的景色很美”转换成盲文,只对应一种盲文成果。因此,两种语言的转换之间是不包括独创性的智力劳动的。十九、汇编作品案例:A电话企业出版了包括其服务所覆盖区域的电话号码簿。以字母次序列有电话顾客的姓名、所有都市名称及电话号码。后B企业欲出版全国电话号码簿,其他企业均愿合作,只有A企业不一样意合作。B企业无奈之下聘任工作人员剔除自己不需要的电话号码后,对余下4935个号码进行核算,并增长了顾客所在街道信息。不过B企业的电话号码不中仍有1309个电话与A电话簿中的一致。其中尚有4个是A企业为试探抄袭故意设置的虚构号码,故A企业诉B企业侵犯其电话簿的著作权。问:B企业有无侵犯A企业的著作权?答:A电话企业的号码不构成汇编作品。汇编作品规定是对已存事实、资料或数据的搜集和整顿:作者对这些资料进行了选择、调整或组织;作者特点的选择、调整或组织工作使得作品产生原创性。A电话企业的白页上的电话号码的挑选、调整和编排不能满足版权保护的最低原则。由于,就其内容挑选,只是每位申请人的最基本信息,不存在创新性;就其编排方面,只是按字母次序排列了顾客,该排列方式是一种古老的措施,也不具有任何创新性。因此B企业没有侵犯A企业的著作权。二十、甲厂1996年研制出一种N型高压开关,于1997年1月向中国专利局剔除专利申请,1998年5月获得实用新型专利权。乙厂也于1996年7月自行研制出这种N型高压开关。乙厂在1996年终前已生产了80台N型高压开关,1997年3月开始在市场销售。1997年乙方又生产了70台,甲厂发现乙厂销售行为后,遂与乙厂交涉,但乙厂认为自己的行为不构成侵权。请根据上述材料分析一下问题:乙厂与否侵犯了甲厂的专利权?为何?答:(1)乙厂没有侵犯甲厂的专利权。(2)我国专利法规定:“在专利申请日前已经制造相似产品、使用相似措施或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。(先用权)(3)本案中,在甲厂的专利申请日此前乙厂已经开始生产N型高压开关,依法享有先用权。在甲厂获得专利权后,乙厂因享有先用权,故在原有范围内(每年生产不不小于80台)生产N型高压开关并不侵犯甲厂的专利权。二十一、10月18日,张某完毕了一项自行车锁具的小发明,10月30日,以“一种自行车锁”为主题向专利局提出了实用新型专利申请。2月4日,李某也以“一种自行车锁”为主题向专利局提出了实用新型专利申请。5月3日张某对本来的设计进行了改善,再次以“一种自行车锁”为主题向专利局提出了实用新型专利申请。经查,张某改善后的技术方案与李某的方案基本相似。问:中国专利局应当将该项专利权授予谁?答:1、专利权应授予张某。2、我国《专利法》规定:“申请人自发明或者实用新型在中国第一次剔除专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相似主题提出专利申请的,可以享有优先权。”3、本案中,张某就XX主题剔除申请的申请日是XX日,在其咎相似主题提出申请时,可以享有优先权,即,此前一申请的申请日为后一申请的申请日,即XX日。而李某的申请日为XX,因此张某的申请为在先申请。专利法规定,两个以上的申请人分别就同样的发明发明申请专利的,专利权授予最先申请的人。因此专利权应授予张某。二十二、专利的地区性特点案例:某甲(中国)企业就一项产品发明向专利局提出专利申请,获得发明专利权。由于产品重要内销,因此没有向其他国家提出专利申请。,该厂离职人员赵某移民A国,随即在当地注册成立乙企业并开始生产、销售甲企业的专利产品。,赵某回国时,甲企业在当地法院起诉赵某及乙企业按专利权,规定其赔偿损失。问:赵某及乙企业与否侵犯了甲企业的专利权?答:1、赵某和乙企业并没有侵犯甲企业的专利权。2、根据《巴黎公约》的专利独立原则,专利权具有地区性特点。即一种国家根据其本国专利授予的专利权,仅在该国法律管辖范围内有效,对其他国家没有任何约束力,外国对其专利不承担保护的义务。假如一项发明发明只在我国获得专利权,那么专利权人只在我国享有专利权。假如有人在其他国家和地区生产、使用或销售该发明发明,则不属于侵权行为。3、本案中,甲企业只在中国申请了专利权,其独占实行权—即自己实行同步严禁他人实行的权利—仅在中国范围内受到保护。赵某虽原为甲企业员工,但其生产、销售专利产品的行为均发生在A国,而甲企业在A国兵没有申请专利。因而在A国没有专利权。因此赵某和乙企业的行为并不侵犯甲企业的专利权。
69专利权:是国家依法在一定期期内授予发明发明者或者其权利继受者独占使用其发明发明的权利。专利一词包括三种含义:1专利权2发明发明3专利文献21专利权的特性:1无形性2专有性3地区性4时间性5可复制性71发明:是指对产品、措施或者其改善所提出的新的技术方案。只要是技术方案即可。发明专利分为两大类:产品发明专利、措施发明专利71实用新型:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利只保护产品,不保护措施。73外观设计:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。73外观设计应符合的条件:1外观设计的载体必须是产品2外观设计的构成要素是产品的形状或产品的图案3产品的形状、图案、色彩应当是固定的4申请外观设计专利权的产品应当是一种整体5外观设计必须具有人的视觉直接可见性6文字和数字的字音、字义不能作为外观设计规定保护7外观设计应能用于产业上形成批量生产8产品通电后来才能显示的图像,不能作为外观设计规定保护74授予专利权条件:一实质条件:对发明自身的规定二形式条件:对申请过程的规定一、授予专利权实质条件:1.不得违反国家法律、社会公德,不得妨害公共利益2.符合专利法律制度的规定3.发明具有专利性①新奇性②发明性③实用性P86对下列各项不授予专利权:1科学发现;2智力活动的规则和措施;3疾病的诊断和治疗措施;不过用于疾病诊断和治疗的器械、仪器、用品等属于专利保护的范围4动物和植物品种;动物和植物品种的生产措施可以授予专利权5用原子核变换措施获得的物质;6对平面印刷品的图案、色彩或者两者的结合作出的重要起标识作用的设计。74新奇性:既不是既有技术,也没有抵触申请既有技术:是指申请日此前在国内外为公众所知的技术。抵触申请:是指在一项专利申请的申请日此前由任何单位或者个人就同样的发明发明向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日后来公布的专利申请文献或者公告的专利文献中的专利申请。75不丧失新奇性的状况:申请专利的发明发明在申请日此前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新奇性:1在中国政府主办或者承认的国际展览会上初次展出的;2在规定的学术会议或者技术会议上初次刊登的;3他人未经申请人同意而泄露其内容的。75新奇性的判断原则:1时间原则:专利申请日2地区标:我国目前采用绝对新奇性原则3公开原则:出版物公开、使用公开、其他方式公开77发明性:是指与既有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和明显的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。77发明性的判断原则:1处理了人们长期想处理而未能处理的技术难题2克服了技术偏见3系“首创性”或“开拓性”的技术方案4.产生了意料不到的效果的发明发明:组合发明、选择发明、用途发明、要素变更发明78实用性:是指该发明或者实用新型可以制造或者使用,并且可以产生积极效果。实用性的判断原则:1.再现性2.可实行性3.有益性4.违反自然规律的技术方案不也许实现,不具有实用性专利性的审查次序:→实用性→新奇性→发明性79二、授予专利权的形式条件1书面申请原则2单一性原则3先申请原则4优先权原则5充足公开原则6阐明书必须支持权利规定书7修改不得超过原申请文献范围80两个以上的申请人分别就同样的发明发明申请专利的,专利权授予最先申请的人。80优先权原则1国际优先权(外国优先权)2国内优先权(本国优先权)80国际优先权:申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相似主题提出专利申请的,根据该外国同中国签订的协议或者共同参与的国际公约,或者根据互相承认优先权的原则,可以享有优先权。国内优先权:申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相似主题提出专利申请的,可以享有优先权。81申请人规定优先权的,应当在申请的时候提出书面申明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文献的副本;未提出书面申明或者逾期未提交专利申请文献副本的,视为未规定优先权。国务院专利行政部门:国家知识产权局专利局提交申请文献的方式:1面交2邮寄3通过专利代办处提交4电子申请申请日确实定:收到专利申请文献之日寄出的邮戳日优先权日专利保护期:发明专利权实用新型专利权外观设计专利权均自申请日起计算。88专利权人的权利:(自己实行、严禁他人实行)专利权的分类:1严禁权(严禁他人实行)2实行权(自己实行专利)3许可权(许可他人实行)4其他权利实行专利的内容:1制造(专利产品)2使用(专利产品)3销售(专利产品)4许诺销售(专利产品)5进口(专利产品)88权运用尽:专利产品或者根据专利措施直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,其他人不需要通过专利权人的许可就可以使用、许诺销售、销售、进口该产品。93发明人或设计人的权利1签名权2获奖权3获酬权职务发明的权利归属问题1中国:雇员完毕的职务发明直接归雇主所有。2职务发明发明申请专利的权利属于该单位;申请被同意后,该单位为专利权人。3合作开发、委托开发:假如有协议,根据协议办理;假如没有协议或约定不明确,申请专利的权利属于完毕或者共同完毕的单位或者个人;申请被同意后,申请的单位或者个人为专利权人。94对专利权的限制1一般限制(详细)2强制许可3计划许可4地区限制5时间限制6权运用尽新专利法容许平行进口98专利权人的义务:1充足公开其发明发明的义务2积极实行其专利的义务3不得滥用专利权的义务4缴纳年费的义务确定发明、实用新型专利权的保护范围的根据:权利规定书108专利侵权:未经专利权人许可,实行其专利,即侵犯其专利权。1制造2使用3销售4许诺销售5进口6假冒专利诉讼时效:侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。诉讼管辖(河北省)级别管辖:所有的知识产权一审案件均由中级以上人民法院管辖专利、植物新品种、集成电路案件由石家庄中院管辖地区管辖:被告人所在地侵权行为地:侵权行为实行地(生产、销售)侵权产品储备地查封扣押地专利侵权诉讼赔偿数额:实际损失法定赔偿额区间:1万元以上100万元如下259商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采用保密措施的技术信息和经营信息。先用权答题参照:甲厂1996年研制出一种N型高压开关,于1997年1月向中国专利局提出专利申请,1998年5月获得实用新型专利权。乙厂也于1996年7月自行研制出这种N型高压开关。乙厂在1996年终前已生产了80台N型高压开关,1997年3月开始在市场销售。1997年乙厂又生产了70台N型高压开关。1998年初,甲厂发现乙厂销售行为后,遂与乙厂交涉,但乙厂认为自己的行为不构成侵权。请根据上述材料分析如下问题:乙厂与否侵犯了甲厂的专利权?为何?1乙厂没有侵犯甲厂的专利权。2我国专利法规定(69):“在专利申请日前已经制造相似产品、使用相似措施或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。(先用权)3本案中,在甲厂的专利申请日此前乙厂已经开始生产N型高压开关,依法享有先用权。在甲厂获得专利权后,乙厂因享有先用权,故在原有范围内(每年生产不不小于80台)生产N型高压开关并不侵犯甲厂的专利权。考核点:优先权日为申请日10月18日,张某完毕了一项自行车锁具的小发明,10月30日,以“一种自行车锁”为主题向专利局提出了实用新型专利申请。2月4日,李某也以“一种自行车锁”为主题向专利局提出了实用新型专利申请。5月3日张某对本来的设计进行了改善,再次以“一种自行车锁”为主题向专利局提出了实用新型专利申请。经查,张某改善后的技术方案与李某的方案基本相似。问:中国专利局应当将该项专利权授予谁?1专利权应授予张某。2我国《专利法》规定:"申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相似主题提出专利申请的,可以享有优先权。"3本案中,张某就xx一种自行车锁主题提出申请的申请日是xx日,在其就相似主题提出申请时,可以享有优先权,即,此前一申请的申请日为后一申请的申请日,即xx日。而李某的申请日为xx,因此张某的申请为在先申请。专利法规定,两个以上的申请人分别就同样的发明发明申请专利的,专利权授予最先申请的人。因此专利权应授予张某。案例:专利的地区性特点某甲(中国)企业就一项产品发明向专利局提出专利申请,获得发明专利权。由于产品重要内销,因此没有向其他国家提出专利申请。,该厂离职人员赵某移民A国,随即在当地注册成立乙企业并开始生产、销售甲企业的专利产品。,赵某回国时,甲企业在当地法院起诉赵某及乙企业侵犯专利权,规定其赔偿损失。问:赵某及乙企业与否侵犯了甲企业的专利权?1赵某和乙企业并没有侵犯甲企业的专利权。2根据《巴黎公约》的专利独立原则,专利权具有地区性特点。即一种国家根据其本国专利法授予的专利权,仅在该国法律管辖范围内有效,对其他国家没有任何约束力,外国对其专利不承担保护的义务。假如一项发明发明只在我国获得专利权,那么专利权人只在我国享有专利权。假如有人在其他国家和地区生产、使用或销售该发明发明,则不属于侵权行为。3本案中,甲企业只在中国申请了专利权,其独占实行权--即自己实行同步严禁他人实行的权利--仅在中国范围内受到保护。赵某虽原为甲企业员工,但其生产、销售专利产品的行为均发生在A国,而甲企业在A国并没有申请专利,因而在A国没有专利权。因此赵某和乙企业的行为并不侵犯甲企业的专利权。
名词解释1.知识产权:是指自然人或法人对自然人通过智力劳动所发明的智力成果,依法确认并享有的权利。2.版权:又称著作权,是指文学、艺术和科学作品的作者对其创作的作品依法享有的民事权利。3.版权的邻接权:又称与版权有关的权利,我国著作权法称之为与著作权有关的权益,是指作品的传播者对其传播的作品,依法享有的民事权利。4.专利权:国际上所讲的专利,一般指的是发明专利,从广义上理解,也可以包括实用新型。专利权是指国家依法在一定期期内授予发明者独占试用其发明发明的权利。5.科学发现权:发现是指人们对自然界真实存在的自然现象、特性或规律等所作的前所未有的阐释。6.外观设计:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。7.商业标识:是指用于商业活动的特殊符号、记号、文字、图案等,包括商标、商号、原产地名称、货源标识、地理标志等。8.反不合法竞争:那种在工商事务中,违反诚实通例、直接侵害竞争对手多种类型知识产权、尤其是标识类标注权的竞争行为。9.经济全球化:是指在世界经济大市场中通过国际分工,不停提高资源配置的效率,使商品、服务、生产要素和信息在国际间流动的规模不停扩大,各国间的经济发展互相依赖、互相关联的程度展现日益加深的趋势。10.知识产权法:是调整人类在智力发明活动中因智力成果而产生的多种社会关系的法律规范的总称。11.专利:是专利权的简称,即国家依法在一定期期内授予发明发明者或者其权利继受者独占使用其发明发明的权利。12.发明:是指对产品、措施或者其改善所提出的新的技术方案。13.实用新型:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。14.外观设计:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。15.新奇性:指发明发明既不是既有技术也没用。16.既有技术:指申请日此前为国内外为公众所知的技术。17.抵触申请:是指在一项专利申请的申请日此前由任何单位或者个人就同样的发明发明向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日后来公布的专利申请文献或者公告的专利文献中的专利申请。18.发明性:是指与既有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和明显的进步,该实用新型有实质性特点和进步。19.实用性:是指该发明或者实用新型可以制造或者使用,并且可以产生积极效果。20.许诺销售:是指以做公告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表达。21.权运用尽:专利产品或者根据专利措施直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,其他人不需要通过专利权人的许可就可以使用、许诺销售、销售、进口该产品。22.专利实行的强制许可:是指国家主管专利的行政机关依法律规定的条件,可以不经专利权人的同意,通过行政程序准许他人实行该项专利的一种特殊许可方式。23.专利侵权:未经专利权人许可实行其专利的行为,法律另有规定的除外。广义的专利侵权,还包括假冒专利的行为。24.商业秘密:是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采用保密措施的技术信息和经营信息。25.商标:是法律实体或自然人将自己的商品或服务与其他法律实体或自然人的商品或服务加以区别的可识别的标识。26.商标权:又称商标所有权,是指商标所有人依法对其商标所享有的权利。商标权是经济权利。27.商品商标:用于商品的商标成为商品商标,是数量最多、用途最广的商标。28.服务商标:用于服务企业的服务场所、服务用品、服务规格等处,用以与其他服务企业加以区别的标识,称为服务商标,又称为服务标识。29.制造商标:标明商品的生产、制造、加工者的商标,称为制造商标,又叫“生产商标”或“工业商标”。30.销售商标:由发售商品的商业企业用于所发售的商品上的商标,称为销售商标,又称为“经营商标”或“商业商标”。31.证明商标:用以证明商品或服务的原产地、原料、制造措施、质量、精确度或者其他特性的标志,称为证明商标。32.保证商标:保证商标即证明商标。33.等级商标:同一企业的同种商品根据质量、档次的不一样,分级采用的系列商标,称为等级商标。34.备用商标:通过注册、暂不实际使用、留待企业的主商标发生特殊状况时应急使用的商标,称为备用商标。35.个体商标:由自然人、法律实体独立注册的商标。36.共有商标:两个以上的自然人、法人或者其他组织共同向商标局申请注册,共同享有和行使该商标专有权的统一商标,称为共有商标。37.集体商标:由不一样的企业依共同利益自愿构成的、具有法律实体资格的工商业团体或行业组织共同申请注册、各自使用的商标,称为集体商标。38.文字商标:以多种语言文字、拼音字母、数字构成的商标,称为文字商标。39.图形商标:由平面或立体图形构成的商标,称为图形商标。40.记号商标:由简要、抽象的记号或符号构成的商标,称为记号商标。41.组合商标:以文字、图形、记号组合而成的商标(其中文字是必不可少的),称为组合商标。42.立体商标:以占据一定空间的立体实物,如产品的造型、产品的实体包装物等构成的商标,称为立体商标。43.全息商标:采用激光全息技术制成的商标,称为全息商标。44.音响商标:以特殊的音响效果作为商标注册,称为音响商标,又称为听觉商标。45.气味商标:以特殊的气味作为商标注册,称为气味商标,又称为嗅觉商标。46.静态商标:具有保持不变的固定状态的商标。47.动态商标:具有一种周期性持续变化过程的商标。48.驰名商标:著名度高,影响力大、信誉好、富有竞争活力的商标,称为驰名商标。49.联合商标:同一商标所有人在同一种或者类似的商品和服务中注册两个或两个以上近似的商标,总称为联合商标。50.防御商标:商标所有人将一具有独创性或已为公众知晓的商标,在该商标核定使用的商品和服务类别之外的不一样商品和服务上加以注册的同一商标,称为防御商标。51.商标法:是调整因商标注册、实用、管理和保护而产生的多种社会关系的法律规范的总和。52.商号:或称字号,广义包括两种含义,一是指企业或商店的名称,即经营者从事商业活动所使用的名称;二指使用该商号的企业或商店自身。狭义的商号是指企业名称的一种构成部分,是用以区别不一样企业的重要标志。53.商号权:是一种工业产权,兼有财产权和人格权的双重属性,从财产权的角度看,商号权与商标权关系亲密,同属于无形财产权,具有经济价值,可以转让和继承。54.产地标识:又称为产地标志、货源标志、产品产地、货源标识,是《巴黎公约》明确规定的工业产权保护的对象之一。55.原产地名称:指有关国家、地区或特定地方的地理名称,用于指示一项产品源于该地,该产品的质量或特性完全或重要取决于地理环境,包括自然原因、人为原因或两者兼有。56.地理标志:是产地标识和原产地名称的总称,也是属于商业标识,并作为一种工业产权保护的客体。57.商业外观:是指对商品外表或者提供某种服务的场所、用品及服务人员的服装等所设计的独特的外观装饰。58.商誉:一般是指企业或商家的商业信誉,往往详细体目前某种标识上。59.商标侵权:狭义是指在商标权有效地区和有效期内,未经商标权人许可,在相似或类似商品上使用与其相似或近似商标的行为,法律另有规定的除外。广义的商标侵权,还包括假冒商标的行为。60.版权:又称为著作权,是指文学、艺术和科学作品的作者对其创作的作品依法享有的民事权利。61.版权法:是调整因作者创作作品而产生的多种社会关系的法律规范的总和。62.作品:就是作者以语言、文字、图形、符号、绘画、雕塑、音乐、图像等人们可以感知或通过机器感知的形式、体现思想、意愿、情感的文学、艺术、科学的智力劳动成果。
选择、简答、论述1.狭义的知识产权包括工业产权和版权两大类。工业产权可以分为三类:发明性成果权、识别性标识权、制止不合法竞争权。广义的版权可以分为作品创作者权和作品传播者权两类。2.知识产权的基本特性/专利权的特性1)无形性2)专有性3)地区性4)时间性5)可复制性3.知识产权的无形性的理解:①有形财产权的一般特性为对某种有形物的占有,而知识产权一般体现为对某项权利的占有,两者体现形式不一样;②有形财产权的标的是有形物自身,是有形的,知识产权的标的是某种权利,是无形的;③有形财产权的运用和转移一般体现为有形物的消耗和转移,知识产权的运用和转移一般并不引起有关有形物的消耗和转移;④知识产权的标的具有可分别运用性,即在同一时间、不一样地点可由多人分别按各自的方式加以运用;对于有形财产权的同一有形标的物而言,则不具有可分别运用性;⑤对有形财产权的侵害行为直接、明显易辨,而对于知识产权的侵害行为不一定都很直接、明显,既有直接,也有间接地,状况多种多样,比较复杂,给侵权的鉴定增长了难度。4.知识产权的专有性包括两层含义:①知识产权具有排他性,在权利的有效期内,未经知识产权所有者的许可,在规定的区域内,任何人不得运用此项权利;②对于一项智力成果,国家所授予的某一类型的知识产权应是唯一的,不能再对同一智力成果授予他人同一类型的知识产权。5.知识产权的地区性重要表目前如下几种方面:①一项智力成果能否获得知识产权保护,或者说一项知识产权能否产生,依各国有关法律的不一样而不一样,在一种国家获得知识产权保护的智力成果,在另一种国家未必能获得知识产权保护;②对于同一项智力成果的知识产权保护水平、保护内容因国家不一样而异;③任何一项智力成果的知识产权,仅在它依法产生的地区内有效;④一项智力成果的知识产权在某一国家的失效,即该项智力成果在该国内由“专有领域”进入“公有领域”,并不意味着该项知识产权在此外一种国家也已失效;⑤对于侵犯知识产权行为的鉴定,依各国法律的不一样而异,在一种国家被认定为侵权的行为,在此外一种国家未必也被认定为侵权。6.知识产权有法定的保护期限,在法定的保护期限内权利有效,超过了保护期限权利终止。7.知识产权可复制性,又称为工业再现性,是指知识产权保护的客体可以固定在有形物上,并可以反复再现、反复运用的特性。8.知识产权是一种法律所确认和保护的权利,是一种私权。知识产权重要是一种财产权,同步也波及一部分人身权。9.知识产权法律制度就是承认和保护知识价值的法律制度,其对于发展知识经济的重要意义是不言而明的。可以说,假如没有知识产权保护制度,就不也许有知识经济。10.知识产权重要包括专利法、商标法、版权(著作权)法等及有关的法规。①知识产权法既有国内法,又是涉外法;②知识产权国际公约属于国际公法范围;③所缔结的国际公约是一种国家国内法的重要构成部分。11.中国现代知识产权保护制度的构成:①宪法是我国的主线大法;②知识产权法是民法法律部门中的一种法律制度;③我国所缔结的国际公约是我国国内法的重要构成部分;④我国与有关国家签订的知识产权协议。12.重要国际公约重要有:巴黎公约、伯尔尼公约、TRIPS、WIPO今年通过的新公约(如WCT、WPPT)及正在起草、讨论、修改的新公约(如数据库公约等)。13.《巴黎公约》的基本原则:①国民待遇原则;②优先权原则;③工业产权的独立原则;④工业产权必须保护的客体;⑤临时性保护;⑥宽限期;⑦强制许可原则。14.《伯尔尼公约》的基本原则:①国民待遇原则;②自动保护原则;③版权独立性原则。15.TRIPS的基本原则:①国民待遇原则;②保护公共秩序、社会公德、公众健康原则;③对权利合理限制原则;④权利的地区性独立原则;⑤专利、商标申请的优先权原则;⑥版权自动保护原则;新提出的保护知识产权的基本原则有:①最惠待遇原则;②透明度原则;③争端处理原则;④对行政终局决定的司法审查和复查原则;⑤承认知识产权为私权的原则。16.专利含义:①专利权;②发明发明;③专利文献。17.发明专利分为两大类,即产品发明专利和措施发明专利。18.实用新型专利只保护产品,不保护措施。19.外观设计应符合如下条件:①外观设计的载体必须是产品,不能反复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体;取决于特定地理条件、不能反复再现的固定建筑物、桥梁等,也不能授予外观设计权;②外观设计的构成要素是产品的形状或产品的图案;③产品的形状、图案、色彩应当是固定的;④产品的不能分割、不能单独发售或使用的局部或部分设计,如袜跟、帽檐、杯把、棋子等,不能授予外观设计权;⑤外观设计必须具有人的视觉直接可见性;⑥文字和数字的字音、字义不能作为外观设计规定保护;⑦外观设计应当能用于产业上形成批量生产;纯美术作品不能授予外观设计权;⑧产品通电后来才能显示的图案不能作为外观设计规定保护。20.授予专利权的条件:授予专利权的实质条件(对发明发明自身的规定)①不得违反国家法律、社会公德,也不得妨害公共利益。对违反法律或运用遗传资源违法获得的不授予专利权;②符合专利法律制度的规定是授予专利权的基础;③具有专利性(新奇性、发明性、实用性)是通过专利授权审查的主线条件。授予专利权的形式条件①书面申请原则;②单一性原则;③先申请原则;④优先权原则,分国际优先权和国内优先权;⑤充足公开原则;6.阐明书必须支持权利规定书;7.修改不得超过原申请文献范围。21.《专利法》第24条规定:“申请专利的发明发明在申请日此前6个月内,有下列情形之一的,不丧失新奇性:(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上初次展出的;(二)在规定的学术会议或者技术会议上初次刊登的;(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。”22.判断新奇性的原则:①判断新奇性的时间原则:国际上有三种原则:以专利申请日为界,以专利申请的时刻为界,以发明日为界;我国是以专利申请日为界。②判断新奇性的地区原则:国际上有三种原则:绝对新奇性、相对新奇性和混合新奇性。我国采用的是绝对新奇性原则;③判断新奇性的公开原则:①出版物公开;②使用公开;③其他方式公开;④抵触申请。23.外观设计不规定有发明性。24.发明性判断基准:①处理了人们长期想处理而未能处理的技术难题;②克服了技术偏见;③系“首创性”或“开拓性”技术方案;④产生了意料不到的效果的如下发明发明。25.实用性判断基准:①再现性;②可实行性;③有益性;④违反自然规律的技术方案不也许实现,不具有实用性。26.国际优先权“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相似主题提出专利申请的,根据该外国同中国签订的协议或者参与的国际公约,或者根据互相承认优先权的原则,可以享有优先权。”27.国内优先权“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相似主题提出专利申请的,可以享有优先权。”本国优先权没有外观设计。28.提交文献的方式:①面交;②邮寄;③通过专利代办处;④电子申请。29.申请日确实定:①收到专利申请文献之日;②邮寄以寄出邮戳日为申请日;③以优先权日为申请日。30.国务院专利行政部门:国家知识产权局下属的专利局。31.合作开发、委托开发的专利申请人如有协议,按协议办理;如无协议,或约定不明,归完毕的人。32.发明的审查授权:初步审查(从文献格式上)18个月公布,3年内提出实质审查通过才授权。实用新型和外观设计只有初步审查无实质审查即可授权。33.专利审查次序:实用性新奇性发明性。34.专利申请人:发明人或设计人(个人、法人、其他组织)。职务发明归单位。35.发明专利保护期,从申请日计算,不算优先权日。实用新型和外观设计保护期。36.《专利法》第25条规定:“对下列各项,不授予专利权:一、科学发现;二、智力活动的规则和措施;三、疾病的诊断和治疗措施;四、动物和植物品种;五、原子核变换措施获得的物质;六、对平面印刷品的图案、色彩或图案加色彩作出的设计起标识作用的不能申请(瓶贴,平面包装袋不授予)。”37.仅对植物新品种的生产措施予以专利保护,暂不对动物和植物品种予以专利保护。38.专利权分类:严禁权、实行权、许可权、其他权利。39.实行专利权内容:制造、使用、销售、许诺销售、进口(专利产品)。40.许可权不再规定必须签订书面许可规定。41.发明人或者设计人的权利:签名权,获奖权,获酬权。42.对专利权的限制:(1)对专利权的一般限制①权运用尽:专利产品或者根据专利措施直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,其他人不需要通过专利权人的许可就可以使用、许诺销售、销售、进口该产品。②先用权利:在专利申请日前已经制造相似产品、使用相似措施或已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。③临时过境权:临时通过中国临陆、临水、领空的外国运送工具,根据其所属国同中国签订的协议或者共同参与的国际公约,或者根据互惠原则,为运送工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的。④合理使用权:专为科学研究和试验而使用有关专利的。⑤为行政审批目的制造、使用、进口专利药物或者专利医疗器械不侵权。(2)专利实行的强制许可。是指国家主管专利的行政机关依法律规定的条件,可以不经专利权人的同意,通过行政程序准许他人实行该项专利的一种特殊许可方式。(3)专利实行的计划许可(4)对专利权的地区限制:根据一国专利法而获得的专利权仅在该国地区内有效,受到法律保护,这就是对专利权的地区限制。(5)对专利权的时间限制:专利权具有时间性,即仅在法定的有效期内存在,受到法律保护,这就是对专利权的时间限制。(6)专利权的“权运用尽”:不存在地区限制。43.专利权人的义务①充足公开其发明发明的义务;②积极实行其专利的义务;③不得滥用专利权的义务;④缴纳年费的义务。44.“假冒他人专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得四倍如下的罚款,没有违法所得的,可以处二十万如下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”45.侵权行为实行地:行为实行地、产品生产地、销售地;侵权产品的储备地;查封扣押地。46.可规定停止侵权行为;赔偿损失(计算实际损失或非法获利、法定赔偿),法定赔偿区间(一万以上,一百万如下)。47.集成电路布图设计权利内容:“布图设计权利人享有如下专有权:1.对受保护的布图设计的所有或者其中任何具有独创性的部分进行复制;2.将受保护的布图设计、具有该布图设计的集成电路或者具有该集成电路的物品投入商业运用。”保护期限,从布图设计完毕或投入商业运用,之后过期。48.商业秘密的三个基本特性:①新奇性(非公知性或秘密性);②经济型(价值性或实用性);③保密性(管理性)权利人采用了合理的保密措施。49.《反不合法竞争法》第10条规定:“经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密:(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不合法手段获取权利人的商业秘密;(二)披露、使用或者容许他人使用此前项手段获取的权利人的商业秘密;(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的规定,披露、使用或者容许他人使用其所掌握的商业秘密;(四)第三人明知或者应知前款所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密。”50.专利和商业秘密的区别:与否公开信息;保护方式不一样;保护期限不一样;与否可以共存。51.商标的特点:①商标是一种特殊的商业标识;②商标的所有者和使用者是从事或参与商业经营活动的法律实体或自然人;③商标的标识对象是商品或服务;④采用商标的目的重要是为了辨别商品的来源或服务的提供者,便于推销商品或推广服务。52.商标的基本功能:①区别功能;②表明来源功能;③标示质量功能;④广告宣传功能。53.商标的分类:①按商标的保护客体分类1)商品商标2)服务商标。②按商标的用途分1)制造商标2)销售商标3)证明商标4)保证商标5)等级商标6)备用商标。③按商标的使用者分类1)个体商标2)共有商标3)集体商标。④按商标构成分类1)文字商标2)图形商标3)记号商标4)组合商标5)立体商标6)全息商标7)音响商标8)气味商标⑤按商标的体现实状况态分类1)静态商标2)动态商标⑥按商标的特殊性质分类1)驰名商标2)著名商标3)著名商标4)公众熟知的商标5)联合商标6)防御商标(防护商标)⑦按商标的注册状况分类1)注册商标2)未注册商标⑧按商标所有人的国籍分类1)本国商标2)外国商标54.驰名商标一般采用“个案处理,被动认定”原则。55.商标法的重要内容:①商标权的主体。②商标权的客体。③商标权的内容。④商标获得注册的条件。⑤商标的注册申请、审查和核准程序。⑥商标的续展、转让和使用许可、争议裁定。⑦商标使用的管理。⑧注册商标的撤销、无效。(9)商标代理。(10)涉外商标注册。(11)费用。56.商品名称可分为商品通用名称和商品专用名称两大类。57.商标标识一般采用直接印刷的纸标签、塑料标签、及时贴标签等形式,也有的直接压制或刻蚀在商品表面或商品包装表面。58.商务用语重要是指广告用语,即企业为了宣传、推销其产品或服务发明或征集的用于广告宣传的口号、短语或短句,往往把自己的商标或商号巧妙地结合在其中,简要、形象、朗朗上口、言简意赅。59.广义的商品化形象权是指将其真实名人的形象、虚构人物或动物的艺术形象用于商业目的独占权。而狭义的商品化形象权仅指在商业活动中为商业目的运用真实名人形象的权利。60.在商业经济的发展中,逐渐形成的用于商品的特殊的、共用性标识,如剧毒标识、防潮防湿标识、易碎标识、防止倒置标识、防火标识等,称为商业共用标识或公用标识。61.商誉是一种企业的经营管理水平、人员素质、产品或服务质量、企业形象、技术实力、工艺水平、市场拥有率、著名度、可信度、声誉、在同行中所处的地位、影响力的综合体现。62.商品外观:与外观设计关系最亲密的当属商品外观。与外观设计相似的是,商品外观也并非是一种商业标识,而是与商业标识关系极为亲密的外观设计。63.商品包装是指用以盛放或保护商品的器具或物品,同样可以成为知识产权保护的对象。64.商品装潢是指在商品或其包装外表,为了修饰、美化、吸引消费者所设计的图案、文字、色彩或其他附属物。65.商标的注册审查:一、对形式条件的审查(一)申请人的资格符合规定(二)申请文献完备、齐全、符合规定(三)符合商标申请原则①一种商标一份申请原则;②商标注册的分类申请原则(四)申请手续、申请费用交齐。二、对实质条件的审查(一)合法性审查:1.符合法定的商标构成要素2.不得具有法定禁用标识(二)明显性(识别性)审查(三)在先性(新奇性)审查:1.符合申请在先原则2.符合优先权原则3.不得与在线的商标权冲突4.不得与已失效不到一年的注册商标相似或者相似。(四)不得损害他人已经有的在先权(五)非功能性审查66.“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相似或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。”67.《商标法》第24条规定:“商标注册申请人自商标在外国第一次提出商标注册申请之日起6个月内,又在中国就相似商品以同一商标提出商标注册申请的,根据该外国同中国签订的协议或者共同参与的国际公约,或者按摄影互承认优先权的原则,可以享有优先权。”68.“申请注册的商标,应当有明显性特性,便于识别,并不得与他人在先获得的合法权利相冲突。”69.非功能性审查重要是针对三维立体商标注册申请的。70.商标权的内容(一)专有使用权(二)禁用权(三)续展权(四)转让权(五)许可使用权(六)争议权(七)变更权(八)标识权(九)注销权(十)起诉权(十一)质押权(十二)严禁侵权商品进出口权71.根据《商标法》第38条的规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满6个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以予以6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的,注册其注册商标。72.根据《商标法》第41条第3、4款的规定,对已经注册的商标有争议的,可以自该商标经核准注册之日起5年内,向商标评审委员会申请裁定。商标评审委员会收到裁定申请后,应当告知有关人当事人,并限期提出答辩。73.注册商标权利人的义务:①注册商标必须使用;②标注注册商标必须规范;③使用注册商标的商品要保证质量;④注册商标应当缴纳费用。74.商标权的限制(一)注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品或服务为限(二)在先使用的服务商标符合条件的可以继续使用(三)对注册商标的时间限制(四)对注册商标的地区限制(五)商标权人无权严禁他人对商标的合法使用(善意使用)。75.《商标法》第51条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”不过,作为注册商标保护的范围,却不局限于上述“商标的独占使用权”的范围,而应扩大到与“核准注册的商标”相近似和与“核定使用的商品或服务”相类似的范围。76.认定商标相似或者近似的原则:①以有关公众的一般注意力为原则;②既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标重要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;③判断商标与否近似,应当考虑祈求保护注册商标的明显性和著名度。77.商标侵权的归责原则也一直存在争论,重要采用过错责任原则。商品侵权的归责原则,应当遵照世界上多数国家和TRIPS所规定的知识产权侵权归责原则,即重要合用、尤其是在对直接侵权的行为的认定期,采用无过错责任原则。78.商标侵权行为一般也可以分为两类,一类是直接侵权行为,另一类是间接侵权行为。商标间接侵权重要是指:①伪造、私自制造他人注册商标标识或者销售伪造、私自制造的注册商标标识的;②故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运送、邮寄、隐匿等便利条件的;③诱导、指使、委托他人制造、销售商标侵权或假冒商标商品的;④诱导、指使、委托他人制造侵权商标标识或者销售侵权商标标识的。79.商标侵权的法律责任:①民事责任。商标侵权的民事责任重要包括停止侵权,排除阻碍,消除危险,消除影响,销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,损害赔偿等。还可以由司法机关作出罚款,收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财务的民事制裁决定。80.在《商标法》第56条第1款中,对商标侵权损害赔偿提出两种计算措施:①侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益;②被侵权人在侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。在《商标法》第56条第2款中,对商标侵权损害赔偿提出第三种计算措施:根据侵权行为的情节判决予以50万元如下的赔偿。这种措施被称为“法定赔偿”或“定额赔偿”。81.《商标法》第53条规定的商标侵权的行政责任包括如下3种:①责令立即停止侵权行为;②没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具;③行政罚款。82.商标犯罪违法行为的罪名为:假冒注册商标罪,销毁假冒注册商标的商品罪,非法制造、销毁非法制造的注册商标标识罪。83.《商标法》第14条规定:“认定驰名商标应当考虑下列原因:(一)有关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他原因。”84.与商标有关的其他违法行为:(一)违法注册商标。(二)违法使用注册商标。1.自行变化注册商标的;2.自行变化注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;3.自行转让注册商标的;4.持续三年停止使用的。(三)违法许可使用注册商标。1.商标使用许可协议的立案与生效;2.商标转让与商标许可的无效;3.商标许可与定牌加工。(四)违法使用未注册商标。1.冒充注册商标的;2.违反本法第十条规定的;3.粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的。(五)非法印刷或者买卖商标标识。(六)其他波及犯罪的违法行为。1.伪造或者变造《商标注册证》;2.违法办理注册、管理和复审事项。85.版权从其内容上讲包括两类权利,一类是经济权利,又称为财产权;另一类是精神权利,又称为人身权。86.版权的经济权利:是指版权人依法运用其作品或许可他人使用其作品而获得经济利益的权利。版权的经济权利重要包括:复制权、出版权、发行权、演绎权、传播权。(1)复制权:是指版权人具有复制其作品、许可或严禁他人复制其作品的权利。(2)出版权:是复制的一种特殊方式,其特点在于,一是经作者同意才进行的一种复制。二是所复制的数量要可以满足公众的合理规定,三是作品的复制品要向公众提供,包括发售、出租等。(3)发行权:发行是指为了满足公众对作品的合理规定,以发售、出借、散发、出口等方式向公众提供一定数量的作品复制件的行为。(4)演绎权:演绎是指在某一作品的基础上,通过翻译、改编、注释、汇编等再创作方式,派生出新的作品的行为。构成“演绎”要具有两个必要条件,一是派生的新作品要保持原作品创作思想的基本体现,不可随心所欲地加以更改;二是在派生的新作品中药能体现新作者的发明性劳动成果。演绎权可根据演绎方式的不一样分为翻译权、改编权、注释权、汇编权、制片权。(5)传播权:是指作者具有许可或严禁他人将其作品以多种方式进行宣传、简介、传送的权利。根据传播方式的不一样可分为:播放权、演出权、展览权、出租权、信息网络传播权。(6)追续权:又称为“转售的版税权”,是指作者具有在其作品原作被发售后来,从他人转售其原作的盈利中按一定比例提取酬劳的权利。(7)质押权:质押权又称为质权,属于物权的一种,这里引申到版权领域,其含义是,作者可以通过向有关行政管理部门登记,将其作品的版权或部分版权中的经济权利,作为借贷的担保物。87.版权的精神权利:是指作者基于作品依法享有的以人身利益为内容的权利。重要包括:刊登权、签名权、修改权。88.版权的邻接权:又称为“作品传播者权”或“与版权有关的权利”,是指通过传播媒体将作品内容传播给公众的传播者,对其在传播作品过程中发明的智力劳动成果依法享有的民事权利。邻接权包括:出版者权、演出权、录制者权、广播组织权。89.版权与版权邻接权的关系(1)版权的邻接权是在版权的基础上产生的(依存关系)。(2)版权的邻接权是对版权的补充和延伸,要受到版权的制约和影响,并不得损害版权人的利益(制约关系)。(3)版权的邻接权与版权在详细权项上存在对应的关系。(对应关系)。(4)针对某一详细保护对象而言,大量存在着版权和版权邻接权的多种权项的重叠和交叉保护现象。(交叉关系)。(5)版权邻接权与对应的版权的区别,可从如下几种方面分析:主体不一样,客体不一样,内容不一样,互相制约关系不一样,保护力度不一样。90.版权法包括如下重要内容:版权的主体、版权的客体、版权的基本内容、版权获得的条件、版权归属、转移和许可使用、版权的限制和法律保护、与版权有关的权利(邻接权)、版权登记。91.版权与工业产权的比较(一)共性:1.同是知识产权;2.同有知识产权的基本特性;3.同样在经济领域得到广泛应用;4.两者之间存在重叠、交叉、制约关系。(二)区别:1.工业产权强调工业再现性(实用性),版权强调可复制性。2.工业产权保护条件较严格,版权保护条件较宽松。3.工业产权保护的力度一般比版权保护力度要大。4.版权重视精神权利保护,工业产权波及精神权利较少。5.版权强调艺术性、美感,工业产权基本不强调美感(外观设计属于例外)。6.版权一般为自动生成,无需登记,工业产权大多需要履行法定程序方可产生(商业秘密、商誉等属于例外)。7.版权保护期较长,工业产权保护期较短。92.版权保护的对象:版权保护的对象包括享有保护的主体和受保护的客体,重要是指受保护的客体——作品。93.作为版权保护的作品首先必须具有独创性,即作者自己独立创作的;另一方面必须具有体现性,即体现了作者的构思;还必须具有可复制性,即可以以某种形式固定在一定的物质载体上,加以复制,并被人感知。94.按照作品内容的不一样,可以把作品分为文学作品、艺术作品、科学作品三大类。按照作品的版权归属不一样,可以把作品分为如下几种类型:1.职务作品(雇佣作品);2.非职务作品(非雇佣作品);3.委托作品;4.合作作品;5.法人或非法人单位作品;6.汇编作品;7.演绎作品;8.视听作品(音像作品);9.计算机软件作品。95.我国著作权法保护的作品:1.文字作品,2.口述作品,3.音乐作品,4.戏剧作品,5.曲艺作品,6.舞蹈作品,7.杂技艺术作品,8.美术作品,9.建筑作品,10.摄影作品,11.电影作品和以类似摄制电影的措施创作的作品,12.图形作品,13.模型作品96.我国著作权法不保护的客体:1.依法严禁出版、传播的作品;2.法律、法规、国家机关的决策、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文献,及其官方正式译文;3.时事新闻;4.历法、通用数表、通用表格和公式。此外下列作品也不受版权保护:1.已过版权保护期、进入公有领域的作品。2.作者所属国系《伯尔尼公约》和《世界版权公约》之外的非组员国,也不是WTO的组员,并且该作者在上述组员中没有惯常住所,该作品初次出版国不是《伯尔尼公约》和《世界版权公约》的组员国,也不是WTO的组员,与中国也没有保护版权的双边协定,则不受我国著作权法保护。97.我国著作权法中邻接权保护的客体:1.出版者权保护的客体是所出版的图书、期刊的版式设计。2.演出者权保护的客体是演出者的演出行为。3.录制者权保护的客体是所录制的录音录像制品。4.广播电视组织权保护的客体是其播放的广播、电视节目。98.版权的归属:①版权原始归属的基本原则。著作权人
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