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案例题(共72题)(一)刑事案件案例一:2023年12月6日晚,被告人李某在本市钱胡路一朋友的住处吃晚饭时饮酒。当天19时许,被告人李某驾驶未经登记的二轮摩托车沿钱胡路由西向东行驶至顺达彩钢板厂门口时,其驾驶摩托车撞击路边树木,致其本人受伤。经无锡市中西医结合医院司法鉴定所鉴定,被告人李某的血液中乙醇含量为1.24mg/mL。问题:试分析被告人李某醉酒驾驶摩托车致本人受伤,是否违法?因素?答:违法。被告人李某违反交通运送管理法规,在道路上醉酒驾驶机动车,其行为已构成危险驾驶罪,应予惩处。根据《刑法》第133条,在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。李某醉酒驾驶机动车构成危险驾驶罪。案例二:2023年3月初,被告人袁南京欲绑架被害人林清勒索钱财。袁南京以帮助别人讨债为由,纠集被告人燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超参与作案。同年3月9日2时许袁南京、燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超携带事先准备的作案工具,驾车到林清位于天津市静海县王口镇郑庄子村的住处,冒充公安人员强行将林清绑架至山东省泰安市山区的一处住房。袁南京指派燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超负责就地看押林清。尔后,袁南京分两次向林清的家属勒索赎金人民币80万元,均让林清的家属将款打入其事先开立的信用卡账户中。随后,袁南京用该款在秦皇岛、葫芦岛、唐山等地以划卡消费的方式购买大量黄金私分、挥霍。2023年3月11日,燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超在与林清交谈中,得知林清与被告人袁南京主线不存在债务关系。林清请求上述被告人放了自己,并承诺给予好处,上述被告人经商议,将林清放走。其后,燕玉峰、刘少荣、刘钰伙同刘川多次打电话向林清催要钱款,林清因胆怯再次遭到他们的报复、便向燕玉峰等人指定的账户内打入人民币6万元。燕玉峰、刘少荣、刘钰和刘川将该款私分、挥霍。问题:试分析袁南京、燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超的行为也许涉嫌的罪名。答:袁南京构成绑架罪,以勒索财物为目的,以胁迫的方式绑架别人。根据刑法239条燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超构成非法拘禁罪与敲诈勒索罪。该四人的行为已经非法剥夺别人的人身自由,并对被害人以胁迫的方式强行索要钱物,构成非法拘罪与敲诈勒索罪,应当数罪并罚。刑法第25条第一款规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪,在本案中,袁与其别人在事前并未达成绑架罪的共同故意,虽五人均参与绑架行为,但根据主客观相一致的原则,袁与其他四人并不构成绑架罪的共犯。案例三:2023年3月19日,被告人魏培明、岳向海预谋对位于上海市嘉定区马陆镇石岗村的芳芳商店(领有工商营业执照)进行抢劫,经“踩点”得知,该店由连成一体的三间店面房组成,内部各房间之间没有明确的隔离,其中两间分别用于放置货架或作为门市,另一间内有一张床和一具液化气灶具,同时也堆放着数袋大米、货架和冰柜。为此他二人准备了仿真玩具手枪、封箱胶带、尼龙绳和三棱刮刀等犯罪工具。当晚11时30分许,魏培明、岳向海乘店内无顾客之机,携带犯罪工具进入商店后,用仿真玩具手枪、三棱刮刀顶住店主陈云飞头部及胸部,对其进行威胁,并强行将商店卷帘门关上,用透明封箱带捆住陈云飞,封住其嘴巴和眼睛,随即魏培明从该店营业箱内劫得钞票450元。岳向海持三棱刮刀冲人商店的内侧卧室,对睡在床上的陈云飞妻子黄益芳进行威胁,逼其交出钱款,并在陈云飞的衣服口袋内及衣橱顶部劫得钞票人民币900余元。这时,民警接报警后赶到,当场将魏培明、岳向海2人抓获。ﻫ问题:试分析案例中的被告人以假借购物为由,进入别人经营和生活区域缺少明显隔离的店铺抢劫财物的行为,是否构成入户抢劫?为什么?答:入户抢劫是指为实行抢劫行为而进入别人生活的与外界相对隔离的住所,涉及封闭的院落、牧民的帐篷、渔民作为家庭生活场合的渔船、为生活租用的房屋等进行抢劫的行为。要认定入户抢劫,一方面,应明确'户'的范围。这里的住所特性同时表现为供别人家庭生活和与外界相对隔离两个方面,前者为功能特性,后者为场合特性。另一方面,入户还须有进入别人住所的非法侵入性,且以实现违法犯罪为目的。其三,暴力或暴力威胁行为必须发生在户内。根据事实和证据,本案不能认定为入户抢劫。理由如下:1、本案被抢的重要是商店,从劫得的钱款数额及面额看,三名原审被告人针对的犯罪目的及实际劫得的均是营业款或备用金,不具有入户抢劫的动机和目的。2、本案租房为开店,而不是为供别人家庭生活,本案中的商店是经营谋生和生活起居双重功能,并不符合“户”为供别人家庭生活的功能特性。刑法意义上的’户’是指私人住宅,其内涵必须是以居住、生活为目的的。本案的芳芳商店外在形式是营业的商店,有一定的公开性,不属“户”的范畴。同时,本案被害人虽居住其中一间,但店主使用该房屋重要目的是经营而非私人生活居住,租房开店不宜认定为“户”。3、本案商店尚在营业中,被告人以购物进入,不具有非法侵入性,亦不具有与外界相对隔离的状态,不符合'户'的场合特性。根据事实和证据,本案商店尚在营业中,卷帘门未被拉上,门亦实际未关闭,且临街而设,为方便居民而随时服务,营业时间亦为不拟定的,内侧卧室是作为看护商店方便而使用的。案例四:VIP积分卡系统程序属于郑州丹尼斯有限公司的内部程序。顾客向郑州丹尼斯有限公司团购部购买VIP积分卡时,由团购部向该公司财务部提出申请,财务部将空白的VIP积分卡充值后向顾客发行。ﻫ被告人杨志成原系郑州丹尼斯有限公司人民路店2号馆电脑员,重要负责电脑维护、收款机维护及进销存系统维护等工作。杨志成所在的电脑室从属于郑州丹尼斯有限公司信息研究开发中心,作为郑州丹尼斯有限公司VIP积分卡系统程序的研究、开发部门,该中心及其下属电脑馆的工作人员虽有机会接触到VIP积分卡系统程序,但按照公司规定,不准私自破译密码进入该程序,亦不具有管理或者控制公司财物的职权。ﻫ2023年10月份以来,被告人杨志成运用管理、维护公司电脑的工作便利,以破译程序软件的手段,进入郑州丹尼斯有限公司的VIP积分充值系统,将作废的VIP积分卡激活重新充值后用于个人消费,消费金额共计8.5万元。案发后已退还郑州丹尼斯有限公司赃款赃物合计11万余元。问题:被告人杨志成的行为构成盗窃罪还是职务侵占罪?答:盗窃罪与职务侵占罪都是刑法第五章规定的侵犯财产类犯罪。两者的共同之处是:行为人主观上都具有非法占有公私财物的犯罪目的,都侵犯了公私财产的合法权利。两者的区别之处是:一、职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体,即只能是公司、公司或者其他单位的人员。二、职务侵占罪在客观上表现为运用职务上的便利,将本单位数额较大的财物非法占为已有的行为,具体的非法占有行为方式多种多样,涉及窃取、骗取、直接侵吞等。盗窃罪在客观上则表现为秘密窃取公私财物;三、职务侵占罪的犯罪对象是行为人所在单位的财物,而盗窃罪的犯罪对象则是不特定的公私财物。本案中,上诉人杨志成在实行涉案行为、非法占有本单位财物时,虽然在一定限度上的确运用了身为郑州丹尼斯有限公司电脑室人员、易于接触公司电脑的工作便利,但其既不具有主管、管理或者经手本单位财物的职责,也不具有管理本单位VIP积分卡充值系统的职责,亦不掌握VIP积分卡充值系统的程序密码,其最终实现非法占有本单位财产的犯罪目的,是通过实行秘密窃取的盗窃行为,而非运用其自身职务上的便利。一方面,郑州丹尼斯有限公司VIP积分卡的发行程序,决定了上诉人杨志成在实行涉案犯罪行为时不具有职务上的便利条件。顾客购买郑州丹尼斯有限公司的VIP积分卡,必须向该公司团购部购买,由团购部向公司财务部提出申请,最后由财务部将空白的VIP积分卡充值后向顾客发行。可见,作为郑州丹尼斯有限公司人民路店2号馆电脑员,上诉人对于郑州丹尼斯有限公司的财物主线不具有主管、经手、管理的职责,当然也就不存在运用职务上的便利实行涉案犯罪行为的基础。另一方面,上诉人杨志成的工作职责,重要是负责郑州丹尼斯有限公司人民路店2号馆电脑、收款机及进销存系统的维护。杨志成所在的电脑室从属于郑州丹尼斯有限公司信息研究开发中心,作为郑州丹尼斯有限公司VIP积分卡系统程序的研究、开发部门,该中心及其下属电脑馆的工作人员虽有机会接触到VIP积分卡系统程序,但不具有管理或者控制该系统的职责,且按照公司规定,亦不准私自破译密码进入该程序。可见,上诉人在实行涉案犯罪行为时,仅是运用了自己担任电脑管理人员、易于接触公司电脑的“工作便利”,但该“工作便利”不能直接导致上诉人非法占有本单位财产。第三,根据本案事实,上诉人杨志成系出于非法占有的目的,违反本单位的规定,私自破译密码进入本单位VIP积分卡充值管理系统程序,而后将作废的VIP积分卡激活并重新充值后用于个人消费。因此,上诉人并非运用自身职务便利进入本单位VIP积分卡充值管理系统程序,而是运用自己熟悉电脑技术的专长,以非法破译密码的方式侵入该系统程序,继而实行涉案犯罪行为,其行为属于秘密窃取,应以盗窃罪定罪处罚。案例五:2023年4月23日,黄某在江苏省宝应县工商行政管理局注册登记成立宝应县新翔制衣厂(个体工商户)。2023年5月至同年10月间,黄某因经营不善导致资金短缺,其在拖欠宝应县新翔制衣27名职工工资共计人民币40000余元的情况下,于同年10月外出逃匿,并将该厂部分残剩服装转移至他处,致使该厂职工和宝应县安宜镇劳动所工作人员与其联系均无果而终。2023年1月25日,宝应县人力资源和社会保障局向宝应县新翔制衣厂下达限期改正指令书,责令该厂于2023年1月28日前支付职工工资。被告人黄某至今未支付。被告人黄某认为自己由于经营不善,导致一时难以支付职工工资,属于无支付能力而逃匿,不能就此认定其主观上具有拒绝支付的故意,因而不构成拒不支付劳动报酬罪。问题:本案中黄某的观点是否成立?一、支付能力作为一种客观现象,并不属于本罪入罪的构成要件范畴。依据刑法修正案(八)第四十二条的规定,拒不支付劳动报酬罪的客观方面是行为人以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,并经政府有关部门责令支付仍不支付。从罪状的规定来看,构成拒不支付劳动报酬罪包含两种行为方式:一是以转移财产、逃匿等方法逃避支付;二是有能力支付而不支付。转移财产、逃匿等是手段方式,其目的就是逃避支付;有能力支付而不支付,就是通常所说的恶意欠薪行为。由此可以看出,“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”与“有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬”属于并列关系,两者没有从属性,互为独立,只要具有其一,就构成犯罪。二、逃避支付既涉及行为人有支付能力而转移财产,也涉及行为人支付能力不明的逃匿转移财产,即指行为人为了逃避支付劳动报酬,将所经营的收益转移至他处,以使行政机关、司法机关或被欠劳动报酬者无法查找。逃匿,是指行为人为了逃避支付劳动报酬或者为规避行政机关或司法机关的追究而逃离本地或躲藏起来,脱离劳动者视线或者劳动监察部门的监管。在逃避支付中,转移财产显然属于有支付能力或者有部分支付能力。而以逃匿等方法逃避支付劳动者劳动报酬的,行为人也许具有支付能力,也也许丧失支付能力。本案中,被告人黄某即属于丧失支付能力的逃匿。然而,不管行为人是否具有支付能力,均不影响该罪的构成。案例六:犯罪嫌疑人甲挪用公款5万元买彩票,结果所有赔掉。之后,又挪用10万买彩票,又所有赔掉。最后,又挪用15万买彩票,一次所有赚了回来,将挪用的30万所有还掉。问,嫌疑人甲挪用公款的数额为多少?犯罪嫌疑人乙挪用公款5万元买彩票,结果所有赔掉。之后,又挪用10万元,拿出5万填补之前挪用的窟窿,用剩下的5万买彩票,结果又都赔掉。最后,又挪用15万元,归还了上次挪用的10万元,用剩下的5万买彩票,一次所有赚了回来,将剩下的窟窿所有填平。问,嫌疑人乙挪用公款的数额为多少?问题:犯罪嫌疑人甲、乙挪用公款的数额分别为多少?答:甲挪用30万。5+10+15乙挪用15万。5+5+5挪用公款个人使用,挪用5万以上属于挪用公款数额较大、进行营利活动的情形,构成挪用公款罪案例七:2023年5月7日,被告人冯某与被害人刘某(女,23岁)约定,在南京市鼓楼区湖南路4-5号亿欧肯定睡眠酒店冯某所开的8315房间,以人民币1000元的价格玩性虐待游戏。当晚,刘某到达8315房间,冯某将1000元交给刘某,双方开始游戏。休息期间,冯某因感觉刘某服务不周而欲泄愤、拿回自己的1000元,冯某忽然用硬物击打、持刀捅刺等手段加害刘某。在刘某失去反抗后,冯某拿着刘某放在包内的1000元钞票以及刘某价值2300元的一部手机逃离现场。经鉴定,刘某颈髓重伤一级,左胸部重伤二级,构成三级伤残。问题:分析该案冯某的行为构成何罪?金额如何计算?答:抢劫罪。3300元。冯某感觉刘某服务不周而欲泄愤,觉得1000元花得不值,想要拿回,其主观上有抢劫的意图,且客观上实行了暴力,抢劫了刘某价值3300元的财物,应构成抢劫罪。案例八:原审被告人高某原系南京市鼓楼区建宁路金盛国际家居飞腾酒店用品店(以下简称飞腾酒店用品店)员工。2023年8月26日11时许,在飞腾酒店用品店上班的高某,以看电视为由,将对面店铺中玩气球的被害人周某乙(女,2023年3月14日生)诱骗至飞腾酒店用品店内的储物间。在储物间内,高某将手伸进周某乙的内裤,抚摸周某乙的阴部,后又亲吻周某乙的面部。当晚,被害人周某乙将此事告知其家人。2023年8月27日上午9时许,被害人周某乙的伯父周某甲将此事告知飞腾酒店用品店的店主林某。经林某责问,高某认可了猥亵周某乙的事实,并乞求林某跟周某甲协商赔钱私了。周某甲夫妇遂进入飞腾酒店用品店,并殴打高某。当天10时30分许,周某甲停止殴打高某并当着高某面报警。之后周某甲夫妇将高某看管住,现场有围观群众多人。后南京市公安局鼓楼分局四所村派出所民警赶至现场,将高某带回派出所调查。高某归案后对上述犯罪事实供认不讳。问题:试分析该案中,高某是否构成自首?答:构成自首。放罪以后自动投案,如何供述自己的罪行的,是自首。《最高人民法院关于解决自首和立功具体应用法律若干问题的解释》,最高人民法院印发《关于解决自首和立功若干具体问题的意见》的告知中关于“自动投案”的具体认定,明知别人报案而在现场等待,抓捕时无拒捕行为,供认犯罪事实的应当认定为自动投案,高某在自动投案后如何供述了自己的罪行,应认定为自首。案例九:被告人吴某于2023年6月20日13时40分许,驾驶机件不符合技术标准的苏B-苏B挂号重型半挂牵引车,由南向北行驶至严禁三轴以上(含三轴)货车通行的229省道116KM+700M路段时,因对路面动态观测不够,行驶过程中速度较快,遇有情况未能保证安全,与由北向南被害人曹某驾驶的电动三轮车发生事故,致被害人曹某及电动三轮车乘员孙某某受伤,经医院抢救无效均于当天死亡。经认定,被告人吴某负事故的重要责任。问题:作为被害人曹某或孙某某的刑事附带民事诉讼代理人,你可向法院提出哪些补偿请求?答:根据最高院的批复:丧葬费、死亡补偿金、精神损害抚慰金、被抚养人生活费(医院抢救医疗费、解决交通事故人员交通食宿费、车辆损坏费等)案例十:2023年10月18日20时许,被告人李某在常州市武进区湖塘镇东新居委前淡村凌道工业园2号门口,因工作琐事与同事张某发生口角并揪打。被告人李某对张某拳打脚踢,致其右侧第8肋骨、左侧第12肋骨骨折,L1、2左侧横突骨折,右肾包膜下血肿等伤,经法医鉴定已构成轻伤二级。问题:作为被害人张某的刑事附带民事诉讼代理人,你可向法院提出哪些补偿请求?答:医疗费、住院伙食补贴费、营养费、误工费、护理费、交通费。案例十一:2023年11月16日9时5分许,被告人徐某驾驶苏L号重型普通货车,沿丹阳市陵口镇肖梁路由西往东行驶,行至该道路“常熟货运部”门前路段处,在超越同方向前方陈某乙驾驶的人力自行车的过程中,货车右后轮压上倒地的陈某乙,导致陈某乙经抢救无效于次日死亡的道路交通事故。事故发生后,被告人徐某即下车查看,并于事故现场拨打110报警并在现场等待民警,归案后供述了其驾驶货车于行驶过程中碾压了被害人陈某乙的事实。后被告人徐某被取保候审。在取保候审期间,被告人徐某为规避处罚而逃跑。问题:被告人徐某能否被认定为自首?答:《最高人民法院关于解决自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的,不能认定为自首。徐某在自动投案后,应自愿接受控制至最终审判,才干认定为自首,半途逃脱不能认定为自首。案例十二:经审理查明,2023年12月18日8时许,被告人徐XX驾驶与准驾车型不符的重型半挂牵引车,沿本市下关区幕府西路由东向西行驶至28-23号附近,在向右转弯行经非机动车道过程中,疏忽观测,将被害人邱某撞倒,碾压致其死亡。经认定,被告人徐XX负此事故的所有责任。事故发生后,被告人徐XX为逃避法律责任,与乘车的被告人徐某某以及被告人刘某某商议,由刘某某顶替徐XX“投案”,刘某某表达批准。民警到达现场后,刘某某积极向民警认可开车撞人的事实,徐XX和徐某某均向民警作证证实是刘某某开车撞人。问题:试分析徐XX、徐某某、刘某某分析构成何罪?答:徐XX构成(1)、交通肇事罪,并使用肇事后逃逸情节予以量刑。《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,交通肇事致1人死亡或者3人以上重伤的,负事故所有或者重要责任的处3年以下有期徒刑或者拘役。(2)妨害作证罪,根据《刑法》第307条“以暴力、威胁、贿买等方式阻止证人作证或者指使别人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重者,处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役”。数罪并罚。2、徐某某构成伪证罪,根据《刑法》第305条“在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与本案有重要关系的情节故意做虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害别人或者隐匿罪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重者,处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役”,此刑事诉讼中,涉及从备案侦查到审判终结。徐某某明知徐XX是该事故的肇事者,而作假证明,帮其逃避罪责。李某某构成窝藏、包庇罪《刑法》第310条,明知是犯罪的人而作假证明包庇的行为。李某某明知徐XX是该事故的肇事者,为使犯罪人逃匿,而冒充犯罪人向公安机关投案,并虚假证明掩盖犯罪。案例十三:1999年4月16日晚,被告人王长友一家三口入睡后,忽听见有人在其家屋外喊叫正与其妻佟雅琴的名字。王长友便到外屋查看,见一人已将外屋窗户的塑料布扯掉一角,正从玻璃缺口处伸进手开门闩。王即用拳头打那人的手一下,该人急抽回手并跑走。王长友出屋追赶未及,亦未认出是何人,即回屋带上一把自制的木柄尖刀,与其妻一道,锁上门后(此时其十岁的儿子仍在屋里睡觉),同去村书记吴俊杰家告知此事,随后又到村委会向大林镇派出所电话报警。当王与其妻报警后急忙返回自家院内时,发现自家窗前处有俩人影,此二人系本村村民何长明、齐满顺来王家串门,见房门上锁正欲拜别。王长友未能认出何、齐二人,而误认为是刚才欲非法侵入其住宅之人,又见二人向其走来,疑为要袭击他,随即用手中的尖刀刺向走在前面的齐满顺的胸部,致齐因气血胸,失血性休克当场死亡。何长明见状上前抱住王,并说:“我是何长明!”王长友闻声停住,方知犯错。问题:王长友的行为如何评价?是否构成故意犯罪?答:王长友的行为属假想防卫,是对“不法侵害”的结识错误而导致的假想防卫,导致别人死亡。刑法第二十条的规定,只有对正在进行的不法侵害行为才干实行合法防卫。由于并不存在“不法侵害”所以王长友并不构成合法防卫,而是假想防卫。(王长友对“不法侵害”的错误结识并不是脱离实际情形的任意想象,而是有所根据的。由于夜间确有人欲非法侵入其住宅的前因发生,而在夜间误认为被害人为不法侵害者。)假想防卫有四个基本特性:(1)行为人主观上存在着合法防卫意图,认为自己是对不法侵害人实行的合法防卫;(2)防卫对象的“不法侵害”在事实上并不存在;(3)防卫行为人的“防卫”行为在客观上侵害了未实行不法侵害人的人身或其他权利,具有社会危害性;(4)行为人的防卫错误,产生了危害社会的结果。一方面,我们应当对“故意犯罪”有个对的的理解,不能把刑法理论上讲的故意与心理学理论上所讲的故意等同、混淆起来。根据刑法第十四条的规定,故意犯罪是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生,而假想防卫则是建立在行为人对其行为性质即其行为不具有社会危害性的错误结识的基础上发生的。假想防卫虽然是故意的行为,但这种故意是建立在对客观事实错误结识基础上的,自认为是在对不法侵害实行合法防卫。行为人不仅没有结识到其行为会发生危害社会的后果,并且认为自己的行为是合法合法的,而犯罪故意则是以行为人明知自己的行为会发生危害社会的后果为前提的。因此,假想防卫的故意只有心理学上的意义,而不是刑法上的犯罪故意。这也就是说,假想防卫的行为人,在主观上是为了保护自己的合法权益免遭侵害,其行为在客观上导致的危害是由于结识错误所致,其主观上没有犯罪故意,因此,假想防卫中是不也许存在故意犯罪的。本案被告人王长友正是在这种错误结识的基础上,自认为是为了保护本人人身或财产的合法权益而实行的所谓的合法防卫,因此,他主观上主线不存在明知其行为会导致危害社会结果的问题,被告人王长友主观上既不存在直接故意,也不存在间接故意。而假想防卫则是建立在行为人对其行为性质即其行为不具有社会危害性的错误结识的基础上发生的。告人王长友假想防卫行为导致别人无辜死亡的结果,在客观上虽有一定的社会危害性,但不成立故意杀人或伤害罪,而仅成立“应当预见自己的行为也许发生危害社会的后果,由于疏忽大意而没有预见,以致发生这种结果的”过失致人死亡罪。被告人王长友主观上既不存在直接故意,也不存在间接故意。被告人王长友假想防卫行为导致别人无辜死亡的结果,在客观上虽有一定的社会危害性,但不成立故意杀人或伤害罪,而仅成立“应当预见自己的行为也许发生危害社会的后果,由于疏忽大意而没有预见,以致发生这种结果的”过失致人死亡罪。案例十四:2023年7月26日21时许,被告人张校携带尖刀到吉林省长春市朝阳区红旗街湖西路附近,伺机抢劫。张校看见被害人赵彦君背挎包独自行走,即尾随赵至红旗街东一胡同311号楼下,趁赵翻找钥匙开门之机,持刀上前抢赵的挎包。因赵彦君呼救、反抗,张校持刀连刺赵的前胸、腹部、背部等处十余刀,抢得赵的挎包一个后逃离现场。挎包内装钞票人民币(以下币种均为人民币)1400余元、三星T108型手机l部及商场购物卡3张、银行卡、身份证等物品。赵彦君被闻讯赶来的家人及邻居送往吉林省人民医院抢救。次日12时许,赵彦君因左髂总静脉破裂致失血性休克,经抢救无效而死亡。长春市医学会作出长春医鉴[2023]17号医疗事故技术鉴定:“……术后12小时内未见引流管有活动性出血,后由于血管压力变化,致血栓脱落,引起再次大出血死亡……结论:本例不构成医疗事故。”问题:抢救失误能否中断抢劫行为与被害人死亡结果之间的因果关系?答:不能中断因果关系所谓中断的因果关系,是指某种危害行为引起或正在引起某种危害结果,在因果关系的发展过程中,介入了另一因素,如介入了第三者的行为、被害人自身的行为或特殊自然事实等其他因素,从而切断了本来的因果关系,行为人只对另一因素介入前的情形负责,介入因素引起的最后结果与前因行为之间没有因果关系。成立中断的因果关系,必须具有以下条件:其一,须有另一因素的介入;其二,介入因素须为异常因素,即通常情况下不会介入的某种行为或自然力;其三,半途介入的因素须合乎规律地引起最后结果的发生。其具体判断标准为:一是先前行为对结果发生所起的作用大小。作用大,则先前行为与结果有因果关系,反之则无。二是介入因素的异常性大小。过于异常,则先前行为与结果无因果关系,反之则有。三是介入因素自身对结果发生所起的作用大小。作用大,则先前行为与结果无因果关系,反之则有。医院救治中的失误则属于上述的介入因素,故必须考察被告人抢劫这一先前行为与介入因素——医疗行为对于被害人死亡的结果各自作用的大小、医疗行为异常性大小。,被告人实行的行为自身就具有足以导致危害结果产生的效力,至少是被害人死亡的重要因素;医院救治中的失误,并没有使抢劫行为的效果缓和或超越替代了抢劫行为而引起结果发生。在被告人行为引起被害人死亡结果发生的也许性较大而医院抢救行为对结果发生的影响力并非重要的情况下,医院的抢救行为并不能中断被告人的抢劫行为与被害人死亡结果之间的因果关系。案例十五:被告人夏鹏飞、汪宣峰与曹某(另行解决)为贪图钱财,由曹某建议用拍摄裸照让被害人以钱款赎回的方法敲诈女青年王某的钱财。2023年7月9日23时许,三人至事先踩点的上海市中华新路870号,曹因未能提供照相机,建议由夏、汪先抢王某的钱款,其再用抢得钱款购买照相机并在外接应,夏鹏飞、汪宣峰则上楼守候。当王某从外面回至该号504室住处开门进入时,夏鹏飞抢夺王的背包,强行将王推入屋内后摔倒,并持刀顶住王的颈部。两人用衣服和围巾共同捆绑王的手脚,从而抢得内有钱包和价值人民币1560元的西门子SL55型手机一部等物。夏鹏飞按预谋又从钱包(内有人民币2023余元、美元100元、港元100元)内抽出若干钞票人民币交给汪宣峰。汪送至在外等候的曹某购买照相机。而后,汪宣峰将王的衣服脱光,夏鹏飞用曹以劫得赃款购买的照相机拍摄王的裸照28张,规定王某以每张2023元人民币的价格所有赎回。嗣后,夏分得赃款人民币500元,汪分得人民币300元。同年7月11日和13日,夏鹏飞、汪宣峰先后两次将敲诈信及7张王的裸照塞入王某室内。2023年7月14日19时30分许,夏鹏飞伙同曹某等人携带王某的裸照21张,至上海市中华新路某火锅店准备敲诈王时,夏被公安人员人赃俱获。夏到案后提供汪宣峰的重要线索。当晚,汪亦被抓获。问题:分析夏鹏飞、汪宣峰的行为构成何罪?答:夏鹏飞、汪宣峰伙同别人,以非法占有为目的,采用暴力手段入户劫取公民财物。根据《刑法》第263条规定构成抢劫罪。两人事先参与共谋敲诈,但后来为准备犯罪工具而在进入被害人住处前又产生劫财故意,且用暴力迫使被害人不能反抗,并将其推入室内,又捆绑手脚,使之丧失对自己财物的控制,而后,从被害人的背包内劫取财物。劫财行为从户外开始,又延续到户内完毕。符合入户抢劫的暴力或者暴力胁迫行为发生在户内的特性,仍应以入户抢劫认定。夏鹏飞、汪宣峰同时强行拍摄裸照并以此要挟索取别人钱财,数额巨大,根据《刑法》第274条规定构成敲诈勒索罪。但是二人在敲诈过程中,因意志以外因素犯罪未得逞,系未遂,依法应比照既遂犯从轻处罚。二人在抢劫、敲诈勒索的共同犯罪中地位、作用相称,均系主犯。两人基于一个图财目的,在犯罪过程中,又产生了另一暴力图财的犯意,先后实行了两个性质不同的犯罪行为,一为抢劫,另一为敲诈勒索,且在抢劫行为实行完毕后,继续实行敲诈勒索的行为,两者之间不存在目的和行为的牵连关系,故应分别定罪,两罪并罚。案例十六:黄某伙同别人敲诈勒索5000元,但最后只得到1500元,而本地省高院制定的敲诈勒索公私财物数额较大的起点是2023元。问题:黄某的行为是否构成敲诈勒索罪?答:构成敲诈勒索罪,未遂。根据《刑法》第274条规定,以非法占有为目的,使用威胁或者要挟的方式,强行索取公私财物的行为。行为人实行了敲诈勒索的行为,但是最终得到的财物没有达成构成敲诈勒索罪的速尔标准,属于因意志以外因素犯罪未得逞。所以黄某属于敲诈勒索罪的未遂情形。案例十七:被告人刘某在任某市土特产公司的经理期间,为替丈夫还赌债,共贪污公款9万元。此事被上级审计部门发现,在领导找其谈话时,刘某积极向检察机关交代了所有的犯罪行为,但是在审理期间,由于思想压力过大导致精神分裂。问题:法院对于刘某涉嫌贪污案该如何解决?答:根据《关于案件在何种情况下可以中止审理问题的批复》“当事人在审判中精神病发作,应中止审理,决定精神病好转后恢复审理。”案例十八:被告人王某15周岁时犯抢劫罪,17周岁时又犯盗窃罪,审判时已满18周岁。问题:1、被告人王某涉嫌盗窃一案,法院是否应公开审理?答:应当公开审理。《最高人民法院关于人民法院审判严重刑事犯罪案件中具体应用法律的若干问题的答复》第四十二条也明确了对未成年人犯罪案件不公开审理的年龄标准是“开庭审理时的年龄”。对审理时十四岁以上不满十六岁的未成年人犯罪案件,一律不公开审理;对审理时已满十六岁不满十八岁的未成年人犯罪案件,一般也不公开审理。有的共同犯罪案件的被告人中既有成年人又有未成年人,全案是一律不公开审理还是一般不公开审理,也应按审理时未成年被告人的年龄来定。2、被告人王某是否构成累犯?答:不构成累犯。根据《刑法》第63条“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外”王某犯抢劫罪和盗窃罪的时候均未满18周岁。案例十九:2023年11月9日18时许,李满英无证驾驶一辆无牌号摩托车,在华北石油天津物资转运站大院内行驶时,将正在散步的张岳琴撞倒。李满英随即同别人将张岳琴送到医院,经抢救无效死亡。问题:李满英的行为是构成何罪?答:过失致人死亡罪驾驶交通工具在非公共交通范围内撞人死亡,构成过失犯罪的,一般应以过失致人死亡罪定罪处罚。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定,在实行公共交通管理范围内发生的重大交通事故的,以交通肇事罪论处;所谓公共交通管理范围内,应当是指纳入公安交通管理机关管理范围内的道路。华北石油天津物资转运站大院内属于内部道路不属于公共交通管理范围。在上述区域道路上因使用交通工具致人伤亡属于在公共交通管理范围外,在排除行为人出于主观故意以及不能构成过失以危险方法危害公共安全罪的情况下,如构成过失犯罪,需要定罪处罚的,不能按交通肇事罪解决。应依照《刑法》第233条过失致人死亡罪的规定定罪处罚。案例二十:2023年2月20日中午,被告人赖忠携带人民币1万元,伙同孙志坚到赣州市章贡区沙河镇东坑村一荒山上与被害人谢春生及夏慈秀等人赌博。被告人赖忠及孙志坚在赌博中输给谢春生人民币9500元。被告人赖忠怀疑谢春生在赌博中作弊,即回到城区内,邀集被告人李海、苏绍俊、徐旭明等人,携带砍刀等凶器乘坐出租车返回沙河镇东坑村,欲强行索回输掉的9500元。下午3时许,赖忠、李海、苏绍俊、徐旭明等人乘坐的出租车在沙河镇公路上与谢春生、夏慈秀等人相遇。赖忠规定谢春生退回输掉的9500元,遭到谢春生的拒绝。赖忠遂持刀朝谢春生头部砍击,李海、苏绍俊、徐旭明等人也持刀砍谢春生肩部和腿部,并将谢春生砍倒在地。夏慈秀等人见状,遂凑足9500元交与赖忠一伙,赖忠等人收钱后,即逃离现场。经鉴定,被害人谢春生的损伤限度为轻伤。2023年3月,徐旭明、赖忠积极到公安机关投案。问题:分析被告人赖忠、苏绍俊、李海等人构成何罪?答:故意伤害罪,赖忠、苏绍俊、李海等人索回的财物仅是赖忠输掉的赌资,主观上不具有非法占有的目的,不符合抢劫罪的构成要件,不构成抢劫罪。但是赖忠、苏绍俊、李海等人为索回输掉的赌资,共同伤害别人身体,致人轻伤甲级,均已构成故意伤害罪。案例二十一:被告人白俊峰与被害人姚某某于1994年10月1日结婚,婚后夫妻感情不好,多次发生口角。姚某某于1995年2月27日回娘家居住,并向白俊峰提出离婚的规定。经村委会调解,双方因退还彩礼数额发生争执,未达成协议。1995年5月2日晚8时许,被告人白俊峰到姚家找姚某某索要彩礼,双方约定,次日找中人解决。后白俊峰回家。晚9时许,白俊峰再次到姚家。姚某某对白俊峰说:“不是已经说好了吗,明天我找中人解决吗?”并边说边脱衣服上炕睡觉。白俊峰见状,亦脱衣服要住姚家。姚父说:“小红,你回老白家去。”白俊峰说:“不行,现在晚了。”此时,姚某某从被窝里坐起来,想穿衣服。白俊峰将姚按倒,欲与其发生性关系。姚某某不允,与白厮打。白俊峰骑在姚身上,扒姚的衬裤,姚抓白俊峰的头发。白俊峰拿起剪刀,将姚的内裤剪断。姚某某拿起剪刀想扎白俊峰,被白俊峰抢下扔掉,后强行与姚发生了性夫系。问题:被告人白俊峰强行与其妻子发生性关系是否构成强奸罪?答:不构成。(一)婚姻状况是拟定是否构成强奸罪中违反妇女意志的法律依据。

强奸罪是指以暴力、胁迫或者其他手段,违反妇女意志,强行与其发生性交的行为。是否违反妇女意志是构成强奸罪的必备条件,虽然婚内夫妻两人性行为未必都是妻子批准,但这与构成强奸罪的违反妇女意志强行性交有着本质不同,因而其社会影响也不同。同居和性生活是夫妻之间对等的人身权利和义务的基本内容,双方自愿登记结婚,就是对同居和性生活的法律承诺。因此,从法律上讲,合法的夫妻之间不存在丈夫对妻子性权利自由的侵犯,所以,假如合法婚姻关系存续期间,丈夫不顾妻子反对,甚至采用暴力与妻子强行发生性关系的行为,不能构成强奸罪。相反,假如是非法婚姻或者已经进入离婚诉讼程序,婚姻关系实际已处在不拟定期,丈夫对妻子采用违反其意志,强行与其发生性关系的行为,从刑法理论上讲是可以构成强奸罪的。

(二)白俊峰与姚某婚姻关系合法有效。

白俊峰与姚某之间的婚姻关系是合法有效的。在案发前,虽然女方提出离婚,井经村里调解,但并没有向人民法院或婚姻登记机关提出离婚,没有进入离婚诉讼程序。夫妻之间互相对性生活的法律承诺仍然有效。因此,白俊峰的行为不构成犯罪。构成说:被告人构成强奸罪。强奸罪指以暴力,胁迫或者其他手段,违反妇女意志,强行与其发生性交的行为。一般情况下,丈夫奸淫妻子不够成强奸罪,但该案中被告人白俊峰与被害人姚某某在法律关系上虽然是夫妻,但婚后(结婚5个月)关系一直不好,发生强奸行为前被告人与被害人已经分居两个月,被害人提出离婚,双方未离是由于退还彩礼事宜没能达成一致。由此可见,双方几乎无感情基础且双方都有解除婚姻关系的意思表达。在此情况下被告人在被害人强烈防抗下仍然违反被害人意志与其发生性关系,符合强奸罪的构成要件。另强奸罪的主体是一般主体,并未刻意把丈夫排除在主体之外。(二)根据《刑事审判参考》收录的婚内强奸案例的裁判理由可知,最高院在在婚内强奸问题上基本上采“折衷说”并确立以下规则:“在婚姻关系正常存续期间,丈夫不能成为强奸罪的主体;在婚姻关系非正常存续期间,丈夫可以成为强奸罪的主体。”案例二十二:1997年12月19日,被告人颜通市、杨以才(另案解决)与赣榆县柘汪乡东林村村民孙冲签订了购船协议。按协议约定,船价204600元,定金35000元,半个月内付清其余款项。颜、杨当即交付定金35000元。到了1998年1月4日,颜、杨未能付清船款,杨以才又与孙冲签订协议,再交付钞票40000元,并口头保证,如在1998年1月28日前不能付清船款,情愿75000元不要。颜通市只知杨以才付给孙冲40000元,但对杨以才的口头保证并不知情。到期后,颜、杨二人仍未付清船款,孙冲遂将船卖给了别人。此后颜、杨多次找孙冲协商退款之事,并找到中间人胡勇出面说情,孙冲只批准退还50000元,但颜、杨不批准。后孙冲付给中间人胡勇30000元,让其转交颜、杨二人,胡勇得款后没有转交,颜、杨也不知情。被告人颜通市与杨以才在多次索款无望的情况下,伙同被告人杨以早等人,于1998年9月10日凌晨,租车到孙冲家,爬墙入院,踢门入室,捆住孙冲之妹孙凤的手脚,强行将孙冲之子孙红志(1岁)抱走,并向孙冲索要75000元。颜通市、杨以才此时得知胡勇将孙冲退还的30000元截留,又于同日上午7时许到胡勇家,将胡勇之子胡子枫(3岁)骗走。1998年10月23日,孙冲在付给颜通市45000元的情况下,才将孙红志救回。1999年春,胡子枫亦被救回。问题:试分析被告人颜通市、杨以早为向孙冲、胡勇索取债务而扣押孙红志、胡子枫作为人质的行为构成何罪?答:构成非法拘禁罪。非法拘禁罪,是指以拘押、HYPERLINK""\t""禁闭或者其他强制方法,非法剥夺别人HYPERLINK""人身自由的犯罪行为。两被告人的犯罪动机是索取债务,不具有勒索的目的,绑架是其索债的一种手段,侵害的对象是与之有债权债务关系人的子女,符合刑法第238条规定,构成非法拘禁罪。被告人颜通市、杨以早的犯罪目的是索取债务,没有勒索财物的故意。勒索财物系指明知是别人财产而意图非法占为已有,而本案两被告人对索取的75000元一直主张应归其所有,没有非法占有别人财产的故意。本案被告人支付的75000元虽不一定能所有返回,但被告人主观上认为是其应当索回的,没有勒索别人非法占有其财产的故意。从侵犯对象看,被告人犯罪对象虽不是经济纠纷的主体,但却是与之有经济纠纷当事人的子女,目的是通过扣押人质,达成向协议当事人索取债务的目的,绑架仅仅是其索债的手段,犯罪对象是特定的。被告人颜通市、杨以早虽以绑架并扣押人质的方式索取财物,但其绑架行为是在索取债务的目的支配之下实行的,除规定讨还债务之外并未勒索其他钱财,因此其行为不构成绑架罪而应定非法拘禁罪。案例二十三:2023年1月16日21时许,被告人穆文军在上海至贵阳的L157次旅客列车的6号车厢内,盗窃一名穿红衣服女旅客的财物,被该旅客的同行人发现而未得逞;而后穆文军又盗窃另一名旅客的财物,刚将手伸进挎包内时就被周边旅客发现,列车上的旅客即对其进行抓捕。穆文军为了逃跑便拔出随身携带的匕首威胁上前抓捕的旅客,当匕首被一名旅客夺走后,穆又抽出一把弹簧刀继续威胁上前抓捕的旅客,并将旅客李选平的右手指刺伤,经法医鉴定为轻微伤。后众旅客将穆抓获扭送乘警解决。问题:被告人穆文军的行为是否构成犯罪?构成何罪?答:构成犯罪,构成抢劫罪。中华人民共和国刑法》第269条“犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,以抢劫罪论处。”穆文军以非法占有为目的,秘密窃取旅客财物虽然未遂,但在被旅客发现后为抗拒抓捕而当场持刀对旅客行凶,并刺伤旅客,不仅侵犯了公民的财产权利、人身权利,还严重扰乱了社会治安,使广大旅客对乘火车旅行产生极大的不安全感,行为自身足以反映了其社会危害性限度,情节严重,其行为的性质已由盗窃犯罪转化为抢劫犯罪,且系在公共交通工具上抢劫,应当合用《中华人民共和国刑法》第263条第(二)项之规定加重处罚。案例二十四:1998年7月30日上午,被告人庄保金向江西省永丰县龙冈镇供销社江上分店承包人罗继永赊购一包肥料,遭罗拒绝,即产生晚上去罗继永店内盗窃的念头。当天23时许,庄保金溜进罗继永店内,躲在柜台后面。罗继永关门熄灯睡觉后,庄保金从柜台后面出来准备行窃,通过罗继永身旁,被惊醒的罗继永发现。罗抓住其右脚,庄保金从地上摸起一块砖头朝罗继永头部猛砸数下,致罗昏死。然后打开罗继永店内的办公桌抽屉,劫得钞票人民币2300元后逃离现场。罗继永被人发现时,已经死亡。经法医鉴定,罗继永系被钝器打击头部致颅骨骨折、脑组织损伤而死亡。侦查人员在侦破此案、排查犯罪嫌疑人的过程中,发现庄保金表现反常:重要是庄保金一改以前好打听、爱凑热闹的习惯,从不接触公安人员,不去发案现场,也不打听案情,仿佛变了个人似的。同时,侦查人员还了解到:庄保金之妻曾向人透露,发案那天后半夜,庄保金只穿了短裤回家,也许是去搞“伙计”(本地称姘头为“伙计”)。据此,公安人员认为庄保金有犯罪重大嫌疑,对其传唤。庄保金一经传唤,即供认了犯罪事实。公安人员根据庄保金的供述,到其家中查获了其劫得的钞票人民币2023余元及其作案时穿的衣服、鞋子。问题:1、庄保金被侦查机关拟定为犯罪嫌疑人,经传唤即交待犯罪事实的,能否认定为自首?2、庄金保的行为是否构成抢劫罪?是否属于入户抢劫?答:1、被告人庄保金没有自动投案,其行为不属于自首刑法第六十七条第一款规定:“犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首”。根据这一规定,成立自首必须同时具有两个条件:一是行为人犯罪后自动投案,二是行为人如实供述自己的罪行。本案被告人庄保金被侦查机关传唤后交待了自己所犯罪行,具有了如实供述自己的罪行这一条件,其是否也具有了自动投案这一条件呢?关于“自动投案”,《最高人民法院关于解决自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定:“……罪行尚未被司法机关发现,仅因形迹可疑,被有关组织或者司法机关盘问、教育后,积极交代自己的罪行的;……应当视为自动投案。,’按照这一规定,庄保金是否因形迹可疑受到公安人员盘问,成为其是否构成自首的一项重要条件,即:假如庄保金是因形迹可疑受到公安人员盘问,如实供述了自己的罪行,应认定其自首;假如庄保金是被作为犯罪嫌疑人被侦查机关讯问,供认了犯罪事实的,就不应认定其自首。形迹可疑,是指特定人的举动、神态不正常,使人产生疑问。这种疑问是臆测性的心理判断,它的产生没有也不需要凭借一定的事实依据,是一种仅凭常理、常情判断而产生的怀疑。犯罪嫌疑,是指侦查人员凭借一定的事实根据或者别人提供的线索,认为特定人有作案嫌疑。这种嫌疑是逻辑判断的结果,它的产生必须以一定的客观事实为根据,是一种有客观根据的怀疑。形迹可疑与犯罪嫌疑,在特性上有两点明显区别:第一,形迹可疑人的地位具有随机性,而犯罪嫌疑人与怀疑他的侦查人员的地位不具有随机性。有关组织或者司法机关工作人员认为某人形迹可疑,是偶尔接触对方,因其举止神态不正常而产生怀疑,因而不会也不也许将可疑人与特定的案件相联系。在一般情况下,对形迹可疑人产生怀疑的有关组织或者司法机关工作人员即使是公安人员,也不是特定刑事案件的侦查人员。侦查人员认为某人有犯罪嫌疑,则是由于有特定的案件待侦破,侦查人员自己就是案件的办案人,必然将嫌疑人与特定的案件相联系。第二,对形迹可疑人或者犯罪嫌疑人盘问、讯问的性质不同.对形迹可疑人的盘问,假如被盘问人应答没有破绽,盘问就无法连续下去,本来产生的疑问就会被冲淡或打消;对犯罪嫌疑人的讯问,讯问人要弄清事实真相,假如嫌疑人否认犯罪但又不能用事实说明、解脱其与某项特定犯罪的联系,讯问就不会停止,侦查工作就要进一步。本案中,侦查人员已了解到庄保金占有作案时间,且庄保金在该时间内的表现反常,在公安机关开展侦破工作后表现也明显反常,据此拟定庄保金有重大作案嫌疑,故对其依法传唤。因此,庄保金是公安机关在侦破案件中确认的犯罪嫌疑人,而不是公安人员因偶尔因素接触到的形迹可疑人。一审法院认定庄保金的行为构成自首不妥,二审法院的认定是对的的。2、构成抢劫罪、不构成入室抢劫。被告人庄保金人室盗窃被事主发现后当场使用暴力致人死亡,其行为构成抢劫罪,且属于入户抢劫,是刑法第263条规定的犯抢劫罪法定从严惩处的情形之一。这里的“户”泛指住宅,既涉及公民的固定住所和临时住所,也涉及公民作为住宅使用的车、船等交通工具。公民住宅,是居住者感到人身安全的场合之一。家庭成员多有男女老少,防范能力较弱或者主线没有防范能力,因此,进入公民住宅实行的非法侵害,对公民社会安全感的威胁和破坏更为严重,其社会危害性在一般意义上比发生在其他场合的非法侵害要大,因此,人户抢劫成为一项法定的必须从严惩处的情节。人室盗窃的人是怀着秘密窃取别人财物的意图进入别人住宅的,其行为被事主发现后,对事主使用暴力,其危害性与入户抢劫并无本质差别。所以,对这种行为在认定抢劫罪的同时,还应当认定为人户抢劫。被告人庄保金的最初犯意是盗窃罗继永承包的供销店,在盗窃行为被发现后当场对罗继永使用暴力并致其死亡,根据刑法第二百六十九条、第二百六十三条的规定,其行为构成抢劫罪。因庄保金实行犯罪地点又是罗继永的住所,庄保金是夜间进入作案,故对庄保金应同时认定为“人户抢劫”。被告人庄保金犯抢劫罪,具有致人死亡和入户抢劫两个法定从严惩处情节,不具有自首或者其他法定、酌定从轻处罚的情节。案例二十五:公安机关在李某身上查获仿军用手枪一支。经鉴定,该枪状物具有枪支的基本结构,但不能正常击发。问题:李某的行为是否构成非法持有枪支罪?答:枪支的本质特性是必须具有杀伤力。根据《刑法》第128条的规定,认定非法持有枪支罪中的“枪支”应当依据有关枪支的管理规定进行拟定。李某持有的枪支,虽然具有枪支的基本结构,但因不能正常击发,不具有杀伤力,故不具有枪支的本质特性。因此,该枪支不属于刑法规范所调整的枪支对象,李某的行为不构成非法持有枪支罪。案例二十六:在刑事诉讼中,未上诉的被告人在上诉期限内死亡,此时应如何解决?答:《刑事诉讼法》第11条规定,被告人死亡的,“不追究刑事责任曾经追究的,应当撤消案件,或者不起诉,或者宣告无罪。”最高人民法院《关于审理刑事案件程序的具体规定》第127条规定:“被告人死亡的,裁定终止审理;其中,根据已有的证据材料,可以确认被告人无罪的,判决宣告被告人无罪”根据上述司法和司法解释中的,尚未提出上诉的被告人在上诉期限内死亡的,由于一审判决尚未发生司法效力,应当由作出一审判决的人民法院裁定终止审;可以确认被告人无罪的,应依法判决宣告被告人无罪。案例二十七:行为人甲挂靠于乙联运公司,又承租了丙仓储运送公司,并从以上两公司获取了运送专用发票(该发票具有抵扣税款的功能)。在经营运送业期间,行为人甲从其承租的丙公司虚开表白营业支出的运送专用发票,用于冲减其以乙联运公司名义经营运送业务的营业额。问题:甲的行为构成虚开用于抵扣税款的发票罪还是构成偷税罪?答:本案中所有用票单位都是运送公司,均不是增值税一般纳税人,无申报抵扣税款资格。因此甲让别人为自己虚开的发票在运送公司入怅后,均不也许被用于抵扣税款。甲主观上明知所虚开的运送发票均不用于抵扣税款,客观上使用虚开发票冲减营业额的方法偷逃应纳税款,其行为符合逃税罪的构成要件。案例二十八:当事人甲的儿子要参与公务员面试,嫌疑人乙得知此事后便找到甲,告诉甲假如给他20万的活动经费,可保证其儿子顺利通过面试。甲批准了并给了乙20万委托他全权解决。乙得到钱后四处活动,却未能将钱送出。面试成绩公布后,甲的儿子未能入围,甲便找乙欲索回20万,但乙拒还。问题:乙的行为该如何定性?答:构成侵占罪,根据《刑法》第270条,将代为保管的别人财物非法占为己有,数额巨大,拒不退还的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金“。乙将甲交付给自己用来活动的经费,非法占为己有,拒不退还,已经构成侵占罪。案例二十九:居间介绍人帮助购毒者介绍卖毒者,有时还会帮助购毒者代购毒品。问题:居间介绍人的行为构成何罪?是否是贩卖毒品罪的共犯?答:居间介绍人帮助购毒者介绍卖毒者,或者帮助购毒者代购毒品,都是接受别人的委托为别人购买毒品的行为。(1)假如明知别人是为贩卖毒品而购买仍然帮助别人购买的行为,表白居间人以贩卖毒品为目的的购毒者之间存在共同故意,并成为贩卖毒品的帮助犯,应以贩卖毒品罪的共犯论处。(2)假如知道别人是为自己吸食毒品而帮助别人购买的行为。居间介绍人的行为在客观上虽然对卖毒者的贩毒活动起到了帮助作用,促成了毒品交易,具有一定的社会危害性,但从主观上看,居间介绍人并没有帮助卖毒者进行贩卖毒品的故意,而仅是为了帮助吸毒者可以买到毒品,使其达成消费毒品的目的。因此,原则上不能以贩卖毒品罪的共犯论处。案例三十:犯罪嫌疑人甲挪用公款5万元买彩票,结果所有赔掉。之后,又挪用10万元,拿出5万填补之前挪用的窟窿,用剩下的5万买彩票,结果又都赔掉。最后,又挪用15万元,归还了上次挪用的10万元,用剩下的5万买彩票,一次所有赚了回来,将剩下的窟窿所有填平。问,嫌疑人乙挪用公款的数额为多少?问题:嫌疑人甲挪用公款的数额为多少?答:15万(同案例第六题第2问)民商事案例案例三十一:甲欲出卖自家的房屋,但其房屋现已出租给张某,租赁期还剩余1年。甲将此事告知张某,张某明确表达,以目前的房价自己无力HYPERLINK":;"购买。甲的同事乙听说后,提出HYPERLINK":;"购买。甲表达乐意但需再考虑细节。乙紧张甲将房屋卖与别人,提出草签书面协议,保证甲将房屋卖与自己,甲批准。甲、乙一起到房屋登记机关验证房屋的确登记在甲的名下,且所有权人一栏中只有甲的名字,双方草签了房屋预购协议。后双方签订正式房屋买卖协议约定:乙在协议签订后的5日内将购房款的三分之二通过银行转账给甲,但甲须提供保证人和别人房屋作为担保;双方还应就房屋买卖协议到登记机关办理预告登记。甲找到丙作为保证人,并用丁的房屋抵押。丁与乙签订了抵押协议并办理了抵押登记,但并没有约定担保范围。甲乙双方办理了房屋买卖协议预告登记,但甲忘掉告诉乙房屋出租情况。此外,甲的房屋事实上为夫妻共同财产,甲自信妻子李某不会反对其将旧房出卖换大房,事先未将出卖房屋的事情告诉李某。李某知道后表达不批准。但甲还是瞒着李某与乙办理了房屋所有权转移登记。2年后,甲与李某离婚,李某认为当年甲擅自处分夫妻共有房屋导致了自己的损失,规定补偿。甲抗辩说,补偿请求权已过诉讼时效。问题:在本案中,如甲不履行房屋预购协议,乙能否请求法院强制其履行?为什么答:不能。理由是预约虽是协议,其目的在于订立主协议。按照最高法院买卖协议纠纷案件合用法律问题的司法解释,当事人签订认购书、备忘录等预约协议,约定将来订立买卖协议,一方不履行的,对方可请求其承担预约协议违约责任或者规定解除预约协议并主张损害补偿。但是,法院不能强制当事人签订正式协议。乙可以按照《协议法》第113条请求补偿,也可以根据第94条请求解除协议并请求补偿。甲未告知乙有租赁的事实,应对乙承担什么责任?答:甲应对丙承担违约责任。甲应说明买卖标的物上有承担的事实而未说明,违反了法律规定的义务,在协议有效的情况下,应当纳入到违约责任中。3.如甲不按协议交付房屋并转移房屋所有权,预告登记将对乙产生何种保护效果?按照我国《物权法》第21条的规定,预告登记后,甲再处分房屋的,不产生物权效力。即乙对房屋的交付请求权具有物权性优先权,可以对抗所有的未登记的购买人。4.如甲在预告登记后又与第三人签订房屋买卖协议,该协议是否有效?为什么?预告登记后,甲与第三人签订的房屋买卖协议有效,只是不发生物权变动的效力,假如甲不履行,将对第三人承担违约责任。5.如甲不履行协议义务,在担保权的实现上乙可以行使什么样的权利?担保权实现后,甲、丙、丁的关系如何?假如甲不履行协议义务,乙可以选择实现抵押权或者向保证人丁主张保证责任。无论丁还是丙履行担保责任后,都有权向甲追偿。(或:丁、丙可向甲追偿,也可以规定对方(丁或者丙)承担一半的份额)6.甲擅自处分共有财产,其妻李某能否主张买卖协议无效?是否可以主张房屋过户登记为无效或者撤消登记?为什么?不得主张无效。即使没有处分权,也不影响协议效力。不可以主张房屋登记过户为无效,对于善意的乙不得主张无效。7.甲对其妻李某的请求所提出的时效抗辩是否成立?为什么?不成立。由于双方为夫妻共同财产制,夫妻关系存续是诉讼时效期间中止的法定事由。案例三十二:杨之元开设古玩店,因收购藏品等所需巨额周转资金,即以号称“镇店之宝”的一块雕有观音图像的翡翠(下称翡翠观音)作为抵押物,向胜洋小额贷款公司(简称胜洋公司)贷款200万元,但翡翠观音仍然置于杨之元店里。后,古玩店经营不佳,进入亏损状态,无力如期偿还贷款。胜洋公司遂向法院起诉杨之元。法院通过审理,确认抵押贷款协议有效,杨之元的确无力还贷,遂判决翡翠观音归胜洋公司所有,以抵偿200万元贷款及利息。判决生效后,杨之元未在期限内履行该判决。胜洋公司遂向法院申请强制执行。在执行过程中,案外人商玉良向法院提出执行异议,声称该翡翠观音属于自己,杨之元无权抵押。并称:当初杨之元开设古玩店,需要有“镇店之宝”装点门面,经杨之元再三请求,商玉良才将自己的翡翠观音借其使用半年(杨之元为此还支付了6万元的借用费),并约定杨之元不得处分该翡翠观音,如导致损失,商玉良有权索赔。法院经审查,认为商玉良提出的执行异议所提出的事实没有充足的证据,遂裁定驳回商玉良的异议。问题:1.执行异议被裁定驳回后,商玉良是否可以提出执行异议之诉?为什么?商玉良不可以提出执行异议之诉。由于,商玉良主张被抵押的翡翠观音属自己所有,即法院将翡翠观音用以抵偿杨之元的债务的判决是错误的,该执行异议与原判决有关,不能提起执行异议之诉。2.如商玉良认为作为法院执行根据的判决有错,可以采用哪两种途径保护自己的合法权益?商玉良可以根据《民事诉讼法》第56条第3款规定,提起第三人撤消之诉;或根据《民事诉讼法》第227条规定,以案外人身份申请再审。3.与第2问“两种途径”相关的两种民事诉讼制度(或程序)在合用程序上有何特点?(1)第三人撤消之诉在合用上的特点:

①诉讼主体:有权提起第三人撤消之诉的须是当事人以外的第三人,该第三人应当具有诉的利益,即其民事权益受到了原案判决书的损害。商玉良是原告,杨之元和胜洋公司是被告。

②诉讼客体:损害了第三人民事权益的发生法律效力的判决书。

③提起诉讼的期限、条件与受理法院:期限是自知道或应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内。条件为:因不能归责于本人的事由未参与诉讼;发生法律效力的判决的所有或者部分内容错误;判决书内容错误,损害其民事权益。受诉法院为作出生效判决的人民法院。

(2).案外人申请再审程序特点:

①合用一审程序进行再审的,得追加案外人为当事人;合用二审程序进行

再审的,可以进行调解,调解不成的,应撤消原判决,发回重审,并在重审中追加案外人为当事人。

②其它程序内容与通常的再审程序基本相同。商玉良可否同时采用上述两种制度(或程序)维护自己的权益?为什么?根据《民事诉讼法》解释第303条,第三人提起撤消之诉后,未中止生效判决、裁定、调解书执行的,执行法院对第三人依照《民事诉讼法》第227条规定提出的执行异议,应予审查。第三人不服驳回执行异议裁定,申请对原判决、裁定、调解书再审的,人民法院不予受理。案外人对人民法院驳回其执行异议裁定不服,认为原判决、裁定、调解书内容错误损害其合法权益的,应当根据《民事诉讼法》第227条规定申请再审,提起第三人撤消之诉的,人民法院不予受理。案例三十三:鸿捷有限公司成立于2023年3月,从事生物医药研发。公司注册资本为5000万元,股东为甲、乙、丙、丁,持股比例分别为37%、30%、19%、14%;甲为董事长,乙为总经理。公司成立后,经营状况一直不错。2023年8月初,为进一步拓展市场、加强经营管理,公司拟引进战略投资者骐黄公司,并通过股东大会形成如下决议(简称:《1号股东会决议》):第一,公司增资1000万元;第二,其中860万元,由骐黄公司认购;第三,余下的140万元,由丁认购,从而使丁在公司增资后的持股比例仍保持不变,而其他各股东均放弃对新股的优先认缴权;第四,缴纳新股出资的最后期限,为2023年8月31日。各股东均在决议文献上签字。之后,丁因无充足资金,无法在规定期限内完毕所认缴出资的缴纳;骐黄公司虽然与鸿捷公司签订了新股出资认缴协议,但之后就鸿捷公司的经营理念问题,与甲、乙、丙等人发生分歧,也一直未实际缴纳出资。因此,公司增资计划的实行,一直没有进展。但这对公司经营并未导致很大影响,至2023年终,公司账上已累积4000万元的未分派利润。2023年初,丁自别人处获得一笔资金,遂规定继续实行公司的增资计划,并自行将140万元打入公司账户,同时还主张对骐黄公司未实际缴资的860万元新股的优先认购权,但这一主张遭到其他股东的一致反对。鉴于丁继续实行增资的强烈规定,并考虑到难以成功引进外部战略投资者,公司在2023年1月8日再次召开股东大会,讨论如下议案:第一,公司仍增资1000万元;第二,不再引进外部战略投资人,由公司各股东按照原有持股比例认缴新股;第三,各股东新增出资的缴纳期限为2023;第四,丁已转入公司账户的140万元资金,由公司退还给丁。就此议案所形成的股东会决议(简称:《2号股东会决议》),甲、乙、丙均批准并签字,丁虽签字,但就第二、第三与第四项内容,均注明反对意见。之后在甲、乙的主导下,鸿捷公司经股东大会修订了公司章程、股东名册等,并于2023年1月20日办理完毕相应的公司注册资本的工商变更登记。2023年终,受经济下行形势影响,加之新产品研发失败,鸿捷公司经营陷入困境。至2023年5月,公司已拖欠嵩悠公司设备款债务1000万元,公司账户中的资金已局限性以偿付。问题:《1号股东会决议》的法律效力如何?为什么?《1号股东会决议》为合法有效的股东会决议。内容不违反现行法律、行政法规。程序上符合股东会决议的程序。2.就骐黄公司未实际缴纳出资的行为,鸿捷公司可否向其主张违约责任?为什么?一方面应拟定骐黄公司与鸿捷公司间签订的新股出资认缴协议,自本案所交代的案情来看,属于合法有效的协议或协议,这是讨论违约责任的前提。另一方面,依《协议法》第107条,违约责任的承担方式有继续履行、采用补救措施与补偿损失三种,但在本案中,假如强制规定骐黄公司继续履行也就是强制其履行缴纳出资的义务,则在结果上会导致强制骐黄公司加入公司组织,从而有违参与或加入公司组织之自由原则,故而鸿捷公司不能主张继续履行的违约责任。至于能否主张骐黄公司的补偿损失责任,则视骐黄公司主观上是否存在过错,而这在本案中,骐黄公司并不存在明显的过错,因此鸿捷公司也很难主张该请求权。3.丁可否主张860万元新股的优先认购权?为什么?不可以。丁主张新股优先认购权的依据,为《公司法》第34条,即“公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资”;但是该条所规定的原股东之优先认购权,重要针对的,是增资之股东大会决议就新股分派未另行规定的情形;并且行使优先认购权还须遵守另一个限制,即原股东只能按其持股比例或实缴出资比例,主张对新增资本的相应部分行使优先认购权。该增资计划并未侵害或妨害丁在公司中的股东地位,也未妨害其股权内容即未影响其表决权重,因此就余下的860万元的新股,丁无任何主张优先认购权的依据。4.《2号股东会决议》的法律效力如何?其与《1号股东会决议》的关系如何?为什么?《2号股东会决议》是合法有效的决议。内容不违法,也未损害异议股东丁的合法利益,程序上,丁的持股比例仅为14%,达不到否决增资决议的三分之一的比例规定。这两个决议均在解决与实行公司增资1000万元的计划,由于《1号股东会决议》难以继续实行,因此《2号股东会决议》是对《1号股东会决议》的替代或者废除,后者随之失效。5.鸿捷公司增长注册资本的程序中,何时产生注册资本增长的法律效力?为什么?只有在公司登记机关办理完毕新的注册资本的变更登记后,才干产生新的注册资本亦即新增注册资本的法律效力。公司的注册资本也只有通过工商登记,才干产生注册资本的法定效力;进而在公司通过修改章程而增长注册资本时,也同样只有在登记完毕后,才干产生注册资本增长的法定效力。6.就鸿捷公司不能清偿的1000万元设备款债务,嵩悠公司能否向其各个股东主张补充补偿责任?为什么?为保护公司债权人的合法利益,可准用《公司法司法解释(三)》第13条第2款的规定,认可公司债权人的这项请求权,即在公司财产不能清偿公司债务时,各股东所认缴的尚未到期的出资义务,应按照提前到期的方法来解决,进而对公司债权人承担补充补偿责任案例三十四:2月5日,甲与乙订立一份房屋买卖协议,约定乙购买甲的房屋一套(以下称01号房),价格80万元。并约定,协议签订后一周内乙先付20万元,交付房屋后付30万元,办理过户登记后付30万元。2月8日,丙得知甲欲将该房屋出卖,表达乐意购买。甲告其已与乙签订协议的事实,丙说愿出90万元。于是,甲与丙签订了房屋买卖协议,约定协议签订后3日内丙付清所有房款,同时办理过户登记。2月11日,丙付清了所有房款,并办理了过户登记。2月12日,当乙支付第一笔房款时,甲说:房屋已卖掉,但同社区尚有一套房屋(以下称02号房),可作价100万元出卖。乙看后当即表达批准,但提出只能首付20万元,其余80万元向银行申请贷款。甲、乙在原协议文本上将房屋相关信息、价款和付款方式作了修改,其余条款未修改。乙支付首付20万元后,恰逢国家出台房地产贷款调控政策,乙不再具有贷款资格。故乙表达仍然要买01号房,规定甲按原协议履行。甲表达01号房无法交付,并表达第二份协议已经生效,如乙不履行将要承担违约责任。乙认为甲违约在先。3月中旬,乙诉请法院确认甲丙之间的房屋买卖协议无效,甲应履行2月5日双方签订的协议,交付01号房,并承担迟延交付的违约责任。甲则规定乙继续履行购买02号房的义务。3月20日,丙聘请不具有装修资质的A公司装修01号房。装修期间,A公司装修工张某因操作失误将水管砸坏,漏水导致邻居丁的家具等物件损坏,损失约5000元。5月20日,丙花3000元从商场购买B公司生产的热水器,B公司派员工李某上门安装。5月30日,李某从B公司离职,但经常到B公司派驻丙所住社区的维修处门前承揽维修业务。7月24日,丙因热水器故障到该维修处规定B公司维修,碰到李某。丙对李某说:热水器是你装的,出了问题你得去修。维修处负责人因人手不够,便对李某说:那你就去帮忙修一下吧。李某便随丙去维修。李某维修过程中操作失误致热水器毁损。问题:1.01号房屋的物权归属应当如何拟定?为什么?甲、丙基于合法有效的买卖协议于2月11日办理了过户登记手续,即完毕了不动产物权的公示行为。

不动产物权发生变动,即由原所有权人甲变更为丙。2.甲、丙之间的房屋买卖协议效力如何?考察甲、丙之间协议效力时应当考虑本案中的哪些因素?甲、丙之间于2月8日形成的房屋买卖协议,该协议为有效协议。

尽管甲已就该房与乙签订了协议,但甲丙的行为不属于违反公序良俗的行为,也不违反法律、行政法规的强制性规定,不存在无效的因素。丙的行为仅为单纯的知情,甲、丙之间的协议不属于恶意串通行为,因其不以损害乙的权利为目的3.2月12日,甲、乙之间对原协议修改的行为的效力应当如何认定?为什么?2月12日,甲、乙之间修改协议的行为,该行为有效,其性质属于双方变更协议。

双方受变更后的协议的约束4.乙的诉讼请求是否应当得到支持?为什么?乙与甲通过协商变更了协议,且甲、丙之间的协议有效且已经办理了物权变动的手续,故乙关于确认甲、丙之间协议无效、由甲交付01号房的请求不能得到支持但是,乙可以请求甲承担违约责任,乙批准变更协议不等于放弃追索甲在01号房屋买卖协议项下的违约责任。5.针对甲规定乙履行购买02号房的义务,乙可主张什么权利?为什么?乙可请求解除协议,甲应将收受的购房款本金及其利息返还给乙。因政策限购属于当事人无法预见的情形,且协议出现了履行不能的情形,乙有权解除协议,且无须承担责任6.邻居丁所遭受的损失应当由谁补偿?为什么?应当由丙和A公司承担。

张某是受雇人,其执行职务的行为,由A公司承担侵权补偿责任。

丙聘请没有装修资质的A公司进屋装修,具有过错,也应对丁的损失承担补偿责任丙热水器的毁损,应由谁承担补偿责任?为什么?B公司承担。

李某维修行为,构成表见代理,其行为后果由B公司承担(协议上的补偿责任)。或者李某虽然离职,但经维修处负责人指派,仍为执行工作任务,应由B公司承担(侵权责任)。案例三十五:2023年4月,陈明设立一家有限责任公司,从事绿色食品开发,注册资本为200万元。公司成立半年后,为增长产品开发力度,陈明拟新增资本100万元,并为此分别与张巡、李贝洽谈,该二人均故意愿认缴所有新增资本,加入陈明的公司。陈明遂先后与张巡、李贝二人就投资事项分别签订了书面协议。张巡在签约后第二天,即将款项转入陈明的个人账户,但陈明一直以各种理由迟延办理公司变更登记等手续。2023年11月5日,陈明最终完毕公司章程、股东名册以及公司变更登记手续,公司注册资本变更为300万元,陈明任公司董事长,而股东仅为陈明与李贝,张巡的名字则未出现在公司登记的任何文献中。李贝虽名为股东,但事实上是受刘宝之托,代其持股,李贝向公司缴纳的100万元出资,事实上来源于刘宝。2023年3月,在陈明批准的情况下,李贝将其名下股权转让给善意不知情的潘龙,并在公司登记中办理了相应的股东变更。2023年6月,因产品开发屡次失败,公司陷入资不抵债且经营无望的困境,遂向法院申请破产。法院受理后,法院所指定的管理人查明:第一,陈明尚有50万元的出资未实际缴付;第二,陈明的妻子葛梅梅本是家庭妇女,但自2023年1月起,却一直以公司财务经理的名义,每月自公司领取奖金4万元。问题:1.在法院受理公司破产申请前,张巡是否可向公司以及陈明主张权利,主张何种权利?为什么?根据案情交代,即陈明是以自己名义与张巡签订协议,款项也是转入陈明个人帐户,且张巡并未登记为公司股东,故在张巡与公司之间:第一,张巡并未因此成为公司股东;第二,张巡与公司之间不存在法律关系。因此张巡不能向公司主张任何权利。

鉴于投资协议仅存在于张巡与陈明个人之间,张巡只能向陈明主张违约责任,请求返还所给付的投资以及相应的损害补偿2.在法院受理公司破产申请后,张巡是否可向管理人主张权利,主张何种权利?为什么?根据问题1的结论,张巡与公司之间不存在法律关系,故而在公司进入破产程序后

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