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2002-2011知识产权法司考真题答案及解析(一)单项选择题1.H市的甲公司生产啤酒,申请注册的“向阳花”文字商标被国家有关部门认定为驰名商标。下列哪些行为属于商标侵权行为(2002年试卷三第39题)A.乙公司在自己生产的葡萄酒上运用“葵花”商标B.设在G市的丙公司将“向阳花”作为自己的商号登记运用C.丁公司将“向阳花”注册为域名,用于阿上宣扬,销售书籍等文化用品D.戊公司自己生产的农药产品上运用“向阳花”商标答案:BCD2.某大学中文系英籍留学生马克用汉语创作了一篇小说,发表在《文学新星》杂志上,发表时未作任何声明。以下哪些行为是侵犯马克著作权的行为?(2002年试卷三第42题)A.甲未经马克同意将该小说翻译成英文在中国发表B.乙未经马克同意也未向其支付酬劳将该小说团译成藏语在中国出版发行C.丙未经马克同意也未向其支付酬劳将该小说改变成盲文出版D.丁未经马克同意也未向其支付酬劳将该小说收录进某网站供人点击阅读答案:ABD3.甲公司的一注册商标系乙画家创作的绘画作品。甲申请该商标注册时未经乙的许可。现乙认为其著作权受到侵害,与甲进行交涉。乙对于此事可实行的正确作法有哪些?(2002年试卷三第43题)A.向甲公司所在地基层法院提起著作权侵权之诉B.恳求商标评审委员会裁定撤销甲的注册商标C.如对法院判决不服可以上诉但对商标评审委员会的裁定只能听从D.实行许可方式使甲接着运用该注册商标,但甲应赔偿损失和支付酬劳答案:ABD4.依据《专利法》的有关规定,下列哪些状况不授予专利权(2002年试卷三第53题)A.甲独创了仿真伪钞机B.乙独创了对糖尿病特有的治疗方法C.丙发觉了某植物新品种D.丁独创了某植物新品种的生产方法答案:ABC5.下列哪些行为不属于侵犯著作权的行为(2002年试卷三第54题)A.某电视台为了报道油画展览的盛况,在电视新闻中播放了展览的油画B.某教授在世纪论坛上的演讲词被电台全文报道C.法院为了查证将张某发表的文章复制3篇D.出版杜将蒙文发表的作品翻译成汉文在国内出版发行答案:ABC6.陈某为撰写学术论文须引用资料,为避开引发纠纷,陈某就有关问题向赵律师询问。赵律师的下列意见中哪些是可以接受的?(2002年试卷三第62题)A.既可引用发表的作品,也可引用末发表的作品B.只能限于介绍,评论或为了说明某问题而引用作品C.只要不构成自己作品的主要部分,可将资料全文引用D.应当向原作者支付合理的酬劳答案:BC7.红旗中学为了迎接建校50周年庆典,特托付某工艺美术院设计校徽,双方约定校徽著作权归红旗中学全部,工艺美术院在接受托付后组织实施中,因自己的设计人员设计稿不尽如人意,遂又托付在某广告公司工作的李某设计校徽,但对著作权的归属未约定。后工艺美术院将李某的作品交给红旗中学,红旗中学非常满足,将其确定为校徽。但是各方对著作权的归属发生了争议。本案中著作权应归属于何人?(2003年试卷三第10题)A.红旗中学B.工艺美术院C.李某D.三方共有答案:C8.甲于1999年3月1日开始运用“建华”牌商标,乙于同年4月1日开始运用相同的商标。甲,乙均于2000年5月1日向商标局寄出注册“建华”商标的申请文件,但甲的申请文件于5月8日寄至,乙的文件于5月5日寄至。商标局应初步审定公告谁的申请?(2003年试卷三第12题)A.同时公告,因甲,乙申请日期相同B.公告乙的申请,因乙申请在先C.公告甲的申请,虽然甲,乙同时申请,但甲运用在先D.由商标局自由裁定答案:B9.1992年2月19日,甲企业就其生产的家用电器注册了“康威”商标。后来乙企业运用该商标生产冰箱,并在2002年4月开始销售“康威”牌冰箱。下面哪些说法是正确的?(2003年试卷三第39题)A.甲对其商标的续展申请应当在商标有效期届满后的6个月内提出B.乙企业对“康威”的运用为非法运用C.乙企业可以在2002年8月19日后在家用电器上申请获得注册“康威”商标D.甲企业在商标续展期内仍享有商标专用权答案:BD10.甲拥有一节能热水器的独创专利权,乙对此加以改进后获得重大技术进步,并取得新的专利权,但是专利之实施有赖于甲的专利之实施,双方又未能达成实施许可协议。在此情形下,下述哪些说法是正确的?(2003年试卷三第40题)A.甲可以申请实施乙之专利的强制许可B.乙可以申请实施甲之专利的强制许可C.乙在取得实施强制许可后,无须给付甲运用费D.任何一方在取得实施强制许可后即享有独占的实施权答案:AB11.某刊物不愿让别的刊物随意转载其刊物上发表的文章,下列做法哪些是可行的?(2003年试卷三第46题)A.在刊物上发表不得转载的声明B.在每一篇文章都刊载作者不许转载的声明C.在刊物的声明中载明全部作者均已授予本刊专有运用权D.不须作任何声明答案:BC12.甲厂经乙厂许可,在某省独占运用乙厂的注册商标。后发觉当地的丙厂也运用了该商标。经查,丙厂是经过外省对同一商标享有独占运用权的丁厂的违法许可而运用该商标的。甲厂的下列恳求哪一个不能成立?(2004年试卷三第21题)A.恳求乙厂担当违约责任B.恳求丁厂担当侵权责任C.恳求丙厂担当侵权责任D.恳求丙,丁厂连带担当侵权责任答案:A13.某外商向律师询问:“在中国已经参与的知识产权国际公约中,哪项国际公约的爱护范围最广,爱护水平最高,爱护力度最大,制约力最强?”该律师的下列回答哪一个是正确的?(2004年试卷三第22题)A.世界知识产权组织公约B.爱护工业产权巴黎公约C.与贸易有关的知识产权协定D.伯尔尼公约答案:C14.某影视中心在一电视连续剧中为烘托剧情,运用播放了某正版唱片中的部分音乐作品作为背景音乐。中国音乐著作权协会(音乐作品著作权人授权的集体管理组织)以该运用行为未经许可为由要求制片人支付酬劳。该协会的要求被拒绝后,遂向法院起诉。下列说法哪些是错误的?(2004年试卷三第63题)A.播放行为是合理运用行为B.播放行为侵犯了音乐作品著作权人的表演权C.播放行为侵犯了录音制品制作者的播放权D.中国音乐著作权协会不是正值原告答案:ACD15.2000年1月甲公司的高级工程师乙研制出一种节油装置,完成了该公司的技术攻坚课题,并达到国际领先水平。2000年2月甲公司将该装置样品供应应我国政府承认的某国际技术展览会展出。同年3月,乙未经单位同意,在向某国外杂志的投稿论文中透露了该装置的核心技术,该杂志将论文全文刊载,引起甲公司不满。同年6月,丙公司依照该杂志的报道很快研制了样品,并作好了批量生产的必要打算。甲公司于2000年7月向我国专利局递交专利申请书。2000年12月丁公司也依据该杂志开始生产该节油装置。2003年5月7日国务院专利行政部门授予甲公司独创专利,2003年7月甲公司向法院提起诉讼,分别要求丙公司和丁公司停止侵害并赔偿损失。请回答以下85—88题。(2004年试卷三第85-88题)85.在丙公司已研制出样品,丁公司已开始生产的状况下,甲公司的独创为何仍因具有新奇性而被授予专利权?A.因该独创在申请日前未在国内公开B.因该独创在申请日前未在国际上公开运用C.因该独创的核心技术在论文中被透露未经甲公司同意D.因该独创达到国际领先水平答案:C86.甲公司能否要求丙公司停止侵害并赔偿损失?A.甲公司有权要求丙公司停止侵害并赔偿损失B.甲公司有权要求丙公司停止侵害,但无权要求赔偿损失C.甲公司无权要求,因丙公司有权在2004年5月7日前制造该专利产品D.甲公司无权要求,因丙公司有权在原有范围内接着制造该专利产品答案:D87.丁公司实施甲公司独创的行为是否构成侵权行为?A.构成侵权行为B.不构成侵权行为C.2003年5月7日后的实施行为构成侵权行为D.2003年7月后的实施行为构成侵权行为答案:C88.甲公司可以在起诉前向法院申请实行什么措施爱护自己的合法权益?A.申请诉前禁令B.申请诉前先予执行C.申请诉前财产保全D.申请诉前证据保全答案:ACD2005年15.甲公司2000年获得一项外观设计专利。乙公司未经甲公司许可,以生产经营为目的制造该专利产品。丙公司未经甲公司许可以生产经营为目的所为的下列行为,哪一项构成侵犯该专利的行为?A.运用乙公司制造的该专利产品B.销售乙公司制造的该专利产品C.许诺销售乙公司制造的该专利产品D.运用甲公司制造的该专利产品【考点】外观设计专利的禁止权的范围【解题思路和依据】依据《专利法》第11条第2款的规定,外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造,销售,进口其外观设计专利产品。依据此条规定,外观设计专利权的禁止权局限于禁止制造,禁止销售,禁止进口三个方面,不包括运用和许诺销售。因此本题的正确答案为选项B。【应留意的问题】基本同指南针2005年《同步测试题》单选题第14题。留意独创专利和外观设计专利禁止权范围的比较。【答案】B16.甲网站与乙唱片公司签订录音制品的信息网络传播权许可运用合同,按约定支付酬劳后,即开展了网上原版音乐下载业务。对甲网站的行为应如何定性?A.是合法运用行为B.构成侵权行为,因为该行为应取得著作权人的许可,而不是取得录音制作者的许可C.构成侵权行为,因为该行为还须取得著作权人,表演者的许可并支付酬劳D.构成侵权行为,因为该行为虽然无须取得著作权人的许可,但必需取得表演者的许可【考点】信息网络传播权【解题思路和依据】依据《著作权法》第41条第2款的规定,被许可人复制,发行,通过信息网络向公众传播录音录像制品,还应当取得著作权人,表演者许可,并支付酬劳。因此本题中的正确答案为选项C。【应留意的问题】本题的难点在于,虽然《著作权法》第10条和第12项规定了信息网络传播权,但是本身并没有探讨如第41条规定的内容。因此许多同学虽然知道信息网络传播权是重点,但仍旧不能把握此题。【答案】C17.某歌厅购买了若干正版卡拉OK光盘后,未经任何人的许可,直接将该光盘用于其经营活动。对该歌厅的行为应如何定性?A.合法运用B.合理运用C.法定许可运用D.侵权行为【考点】著作权侵权行为的认定【解题思路和依据】依据著作权法的规定,卡拉OK在性质上属于以类似电影方法创作的作品,因此对其进行营利性运用的时候,应当取得著作权人的许可。凡是未经许可,营利性运用他人作品的行为均构成侵权行为。即使是正版软件,由于出售该正版软件时,只是允许为个人或者家庭目的而运用该作品,并没有就营业性运用作授权,因此对正版软件的营利性运用也构成侵权。故正确答案为选项D。【应留意的问题】此题还可以变形为,在长途汽车上播放正版DVD,VCD的行为,在咖啡厅播放正版CD的行为等,都应当作同一理解。【答案】D18.某电视演员因一儿童电视剧而出名,某公司未经该演员许可将印有其表演形象的宣扬海报大量用于玩具,书包,文具等儿童产品的包装和装潢上。对该公司的行为应如何定性?A.侵犯了制片者的发表权B.侵犯了该演员的表演者权C.侵犯了该演员的肖像权D.侵犯了该演员的复制权【考点】表演者权,肖像权【解题思路和依据】既然“某电视演员因一儿童电视剧而出名”,当可以确认该电视剧已经发表,故选项A的说法错误。同时依据著作权法的规定,对于电影作品而言,演员只能作为表演者享有署名权及获得酬劳的权利,其他权利都应当属于制片者。因此选项B,选项D的说法亦是错误的。【应留意的问题】《著作权法》第15条的规定事实上并没有将演员列入其中,但依据著作权法的原理,作者的权利原则上大于作为传播者的表演者的权利,因此当法律对作者权利进行限制的时候,这种限制当然也适用于作为表演者的演员。因而,依据15条规定,表演者也不享有除署名权和获得酬劳权以外的著作权。【答案】C19.甲为摄影家乙充当模特,双方未比照片的发表和运用作出约定。后乙将甲的裸体照片以人体艺术照的形式出版发行,致使甲受到亲朋好友的指责。对此,下列哪一种说法是正确的?A.乙发表照片侵犯了甲的隐私权B.乙发表照片已取得甲的默示同意,不构成侵权C.甲是照片的合作作者,乙发表照片应向其支付酬劳D.乙是照片的著作权人,出版发行该照片是合法行使著作权的行为【考点】著作权,隐私权,肖像权之间关系【解题思路和依据】首先,在本题所述的案情中,乙才是照片的著作权人,而甲并不是著作权人。因为甲并没有参与创建活动本身,只能享有作为人格权的隐私权和肖像权。故选项C的说法错误。其次,在乙享有著作权,甲享有肖像权和隐私权的状况下,假如在权利行使中产生了冲突,依据一般的解决原则,任何一个人权利的行使都不得侵犯另外一个人的权利。因此当乙行使著作权时,不得侵害甲的肖像权和隐私权;当甲行使肖像权时,不得侵害乙的著作权。在此题中,乙未经许可将照片出版发行的行为就会构成对甲的隐私权,肖像权的侵犯。【答案】A59.1999年7月,甲发觉乙公司非法复制其作品,但未予制止。2004年5月8日,甲发觉乙始终未停止复制行为,遂向法院起诉,要求乙停止侵权并赔偿损失。对此,下列哪些说法是正确的?A.法院应当受理甲的起诉B.甲的诉讼恳求已过诉讼时效,应驳回其诉讼恳求C.法院应当判决乙停止侵权行为D.甲应获得的赔偿数额应从2004年5月8日起向前推算2年计算【考点】侵犯著作权的损害赔偿的诉讼时效【解题思路和依据】即使诉讼时效已过,权利人不丢失起诉权,因此作为人民法院应当受理甲的起诉,故选项A正确。另外依据《著作权法司法说明》第28条的规定,侵犯著作权的诉讼时效为二年,自著作权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的,假如侵权行为在起诉时仍在持续,在该著作权爱护期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为;侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。因此甲要求停止侵权的诉讼恳求应当得到支持。故选项B的说法错误。同时选项C,选项D的说法正确。【应留意的问题】《专利法》第62条,《商标法司法说明》第18条也有同样的规定。【答案】ACD60.某外资企业拥有"雨露"商标,运用的商品为啤酒。该商标未在中国注册,但被我国有关部门认定为驰名商标。该外资企业的下列哪些恳求应当得到支持?A.恳求禁止甲公司将"雨露"商标在葡萄酒上注册B.恳求禁止乙公司将"雨露"商标在葡萄酒上运用C.恳求禁止丙公司将"雨露"商标在啤酒上运用D.恳求已将"雨露"商标在啤酒上运用的丁公司赔偿损失【考点】未注册的驰名商标的法律爱护【解题思路和依据】依据《商标法》第13条第1款规定,就相同或者类似商品申请注册的商标是复制,摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,简单导致混淆的,不予注册并禁止运用。选项A,选项B,选项C的说法正确。由于该商标未在中国注册,该外资企业不能享有商标权,因此假如有人已经运用其商标,不能要求该运用人赔偿损失。除非该外资企业能够证明运用人的行为构成不正值竞争。但题目没有这样的交代,因此选项D不当选。【应留意的问题】肯定要留意注册的驰名商标与未注册的驰名商标在爱护上的差异,这是商标法的重点内容之一。【答案】ABC61.A市甲厂是某种饮料的商标注册人,在与B市乙厂签订的该商标运用许可合同中,特殊约定乙厂运用甲厂商标的饮料全部运用甲厂的包装瓶,该包装瓶仅标注甲厂的名称和产地。该合同未报商标局备案即付诸履行。下列哪些说法是正确的?A.该商标运用许可合同无效B.该特殊约定无效C.乙厂运用甲厂的包装瓶侵犯了甲厂的企业名称权D.乙厂运用甲厂的包装瓶侵犯了消费者的知情权【考点】商标许可合同【解题思路和依据】依据《商标法司法说明》第19条的规定,商标运用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,但当事人另有约定的除外。选项A的说法错误,不当选。依据《商标法》第40条第2款规定,经许可运用他人注册商标的,必需在运用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。此条规定属于强制性规定,因此当事人双方违反此规定的约定无效。因此选项B的说法正确。由于乙厂运用甲厂的包装瓶经过甲厂的同意,因此不存在侵犯甲厂企业名称权的问题。由于当事人违反规定没有标注真正产地,依据《消费者权益爱护法》第8条的规定,侵犯了消费者的知情权。故选项D的说法正确。【应留意的问题】还应当了解不同的商标运用许可合同的类型及在诉讼中的地位。【答案】BD案例分析案情:甲公司指派员工唐某从事新型灯具的研制开发,唐某于1999年3月完成了一种新型灯具的开发。甲公司对该灯具的技术实行了保密措施,并于2000年5月19日申请独创专利。2001年12月1日,国家专利局公布该独创专利申请,并于2002年8月9日授予甲公司专利权。此前,甲公司与乙公司于2000年7月签订专利实施许可合同,约定乙公司运用该灯具专利技术4年,每年许可运用费10万元。2004年3月,甲公司欲以80万元将该专利技术转让给丙公司。唐某,乙公司也想以同等条件购买该专利技术。最终甲公司将该专利出让给了唐某。唐某购得专利后,拟以该灯具专利作价80万元作为出资,设立一家注册资本为300万元的有限责任公司。2004年12月,有人向专利复审委员会申请宣告该专利无效,理由是丁公司已于1999年12月20日开始生产相同的灯具并在市场上销售,该独创不具有新奇性。经查,丁公司在获悉甲公司开发出新型灯具后,以不正值手段获得了甲公司的有关技术资料并始终在生产,销售该新型灯具。(2005年试卷四第3题)问题:问题:1.唐某作为独创人,依法应享有哪些权利?2.甲公司在未获得专利前,与乙公司签订的专利实施许可合同是否有效?如甲乙双方因此合同发生纠纷,应如何适用有关法律?3.甲公司为何将专利技术出让给唐某?该专利技术转让合同成立后,对甲公司和乙公司之间的专利实施许可合同的效力有何影响?4.唐某拟以该专利作价80万元设立注册资本为300万元的有限责任公司,是否符合法律规定?为什么?5.该专利是否应当因为不具有新奇性而被宣告无效?为什么?6.对丁公司的违法行为应如何定性?为什么?1.【考点】独创人的权利【解题思路和依据】驾驭《专利法》第16条,17条的规定。依据这两条规定,首先,作为独创人或者设计人有在专利文件中写明自己是独创人或者设计人的权利。其次,被授予专利权的单位应当对职务独创创建的独创人或者设计人赐予嘉奖;独创创建专利实施后,依据其推广应用的范围和取得的经济效益,对独创人或者设计人赐予合理的酬劳。【应留意的问题】(1)司法部给的参考答案中的权利只有三项,其实还有一项权利可以列上,即优先受让权。法律依据是《合同法》第326条第1款最终一句的规定,即当法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时,职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。此处的职务技术成果当然包括已经获得专利权的成果。(2)留意区分独创人(设计人),专利申请人,专利权人三类主体,此三类主体的权利内容是不一样的。独创人或设计人,指对独创创建的实质性特点做出了创建性贡献的人。专利申请人指有资格就独创创建向国务院专利行政部门申请专利的人或者是已经向国务院专利行政部门提出专利申请的自然人,法人或其他组织。专利申请人可以是独创人,设计人,也可以不是独创人,设计人。专利权人则是指依法享有专利权的主体。专利权人原则上就是专利申请人,但也可以是专利申请人以外的人,如在专利权转让的情形。【答案】署名权,获得嘉奖权,获得合理酬劳权。2.【考点】技术合同的法律适用【解题思路和依据】驾驭《技术合同司法说明》第29条第2款的规定,当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可运用合同,专利申请公开以前,适用技术隐私转让合同的有关规定;独创专利申请公开以后,授权以前,参照适用专利实施许可合同的有关规定;授权以后,原合同即为专利实施许可合同,适用专利实施许可合同的有关规定。【应留意的问题】留意“适用”与“参照适用”是有区分的。其中在专利申请公开后,授权之前,应当是“参照适用”,而非“适用”。【答案】有效。专利申请公布以前,适用技术隐私转让合同的有关规定;专利申请公开以后,授权之前,参照适用专利实施许可合同的有关规定;授权以后,适用专利实施许可合同的有关规定。3.【考点】优先权;技术转让合同的法律效力【解题思路和依据】驾驭《合同法》第326条第1款最终一句:法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时,职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。同时依据《技术合同司法说明》第24条第2款的规定,让与人与受让人订立的专利权,专利申请权转让合同,不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术隐私转让合同的效力。【应留意的问题】对于第二问,应用民法的基本理论,也可以得出正确结论。在一般的权利转让,包括物权转让时,作为原物权上的负担,总是要随之一起转移。如在标的物有租赁权存在,则标的物全部权发生移转,租赁合同在原有范围内接着存在即是一例。【答案】因唐某享有在同等条件下优先受让的权利。不影响专利实施许可合同的效力,甲公司的权利义务由唐某承受。4.【考点】有限责任公司的出资【解题思路和依据】新《公司法》取消了原公司法第24条规定的以工业产权,非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本百分之二十的规定。【应留意的问题】新《公司法》中改变的知识点。【答案】唐某的出资符合法律规定。5.【考点】丢失新奇性的例外【解题思路和依据】驾驭《专利法》第24条规定,申请专利的独创创建在申请日以前六个月内,他人未经申请人同意而泄露其内容的,不丢失新奇性。本题中泄漏的时间为1999年12月20日,到申请人申请专利的2000年5月19日尚未满6个月,故不丢失新奇性。【答案】不应被宣告无效。依据法律规定,在申请日前6个月内,他人未经申请人同意而泄露独创创建内容的,该独创创建并不丢失新奇性。6.【考点】专利侵权行为的认定开,因此属于商业隐私的内容,鉴于丁公司接受不正值手段获得这些技术,故符合侵犯商业隐私的不正值竞争的构成条件,应当作为不正值竞争处理。在该专利申请被授予专利权以后,丁公司假如接着运用,则属于以生产经营为目的制造或销售专利产品,满足专利法第11条规定的专利侵权行为。【应留意的问题】其实在本题中,一个完整的答案还应当包括对于专利申请公开以后,授权之前的行为的认定。依据专利法第62条的规定,专利权人要求支付运用费的诉讼时效为两年。独创专利申请公布后至专利权授予前运用该独创未支付适当运用费的【答案】在该专利申请公布之前,丁公司的行为属于侵犯甲公司商业隐私的不正值竞争行为,因为在专利申请公布前,该技术属于商业隐私;在该技术被授予专利权后,丁公司接着运用该技术的行为属于专利侵权行为,因为丁公司未经专利权人许可,以生产经营为目的制造和销售专利产品,构成专利侵权行为。2006年15.某杂志社的期刊名称设计新奇,具有独特的含义,并且产生了广泛而良好的社会声誉,特询问某律师其名称可以获得哪些法律爱护。就该问题,该律师的下列哪种回答既符合法律规定又能最大限度地爱护当事人的利益A.著作权法,商标法,反不正值竞争法B.著作权法,商标法C著作权法,反不正值竞争法D商标法,反不正值竞争法【答案】A【考点】著作权;商标权;反不正值竞争行为【详解】杂志社的期刊名称设计新奇,具有独特的含义,符合《著作权法》,《著作权法实施条例》关于作品的定义,因此应受到著作权法的爱护。同时,某杂志社可以向商标局就期刊名称申请商标注册,从而获得商标权。同时依据《反不正值竞争法》第5条的规定,假冒他人的注册商标或者擅自运用知名商品,服务的名称,运用与知名商品,服务近似的名称造成和他人的知名商品,服务相混淆等行为都构成不正值竞争行为,因此某杂志社的期刊名称也可以获得反不正值竞争法的爱护,故本题选A16.甲公司托付乙公司开发一种浓缩茶汁的技术隐私成果,未约定成果运用权,转让权以及利益安排方法。甲公司按约定支付了探讨开发费用。乙公司按约定时间开发出该技术隐私成果后,在没有向甲公司交付之前,将其转让给丙公司。下列哪种说法是正确的A该技术隐私成果的运用权只能属于甲公司B.该技术隐私成果的转让权只能属于乙公司C.甲公司和乙公司均有该技术隐私成果的运用权和转让权D乙公司与丙公司的转让合同无效【答案】C【考点】技术开发合同【详解】《合同法》第341条规定,托付开发或者合作开发完成的技术隐私成果的运用权,转让权以及利益的安排方法,由当事人约定。没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,当事人均有运用和转让的权利,但托付开发的探讨开发人不得在向托付人交付探讨开发成果之前,将探讨开发成果转让给第三人。故本题选C。对于D项,为了爱护善意第三人,乙公司与丙公司的转让合同有效,但乙应赔偿甲因此受到的损失。17.国画大师李某欲将自己的传奇人生记录下来,遂请作家王某执笔,其助手张某整理素材。王某以李某的人生经验为素材完成了自传体小说《我的艺术人生》。李某向王某支付了5万元,但未约定著作权的归属。该小说的著作权应当归谁全部A.归王某全部B.归李某全部C.归工某和张某共同全部D归王某,张某和李某三人共同全部【答案】B【考点】托付作品的著作权人【详解】《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若千问题的说明》第14条规定,当事人合意以特定人物经验为题材完成的自传体作品,当事人对著作权权属有约定的,依其约定;没有约定的,著作权归该特定人物享有,执笔人或整理人时作品完成付出劳动的,著作权人可以向其支付适当的酬劳。故本题应选B18.甲电视台获得2006年德国世界杯足球赛A队与B队竞赛的现场直播权。乙电视台未经许可将甲电视台播放的竞赛实况予以转播,丙电视台未经许可将乙电视台转播的实况竞赛录制在音像载体上以备将来播放,丁某未经许可将丙电视台录制的该节目复制一份供其儿子观看。下列哪种说法是正确的A乙电视台侵犯了A队和B队的表演者权B.甲电视台有权禁止乙电视台的转播行为C.丙电视台的录制行为没有侵犯甲电视台的权利D丁的行为侵犯了甲电视台的复制权【答案】B【考点】播放者的权利【详解】《著作权法》第44条规定,广播电台,电视台有权禁止未经其许可的下列行为:(一)将其播放的广播,电视转播;(二)将其播放的广播,电视录制在音像载体上以及复制音像载体。故B项正确,C项错误。依据《著作权法》第36条的规定,表演者指演员,演出单位,因此A项不正确。丁的行为属于《著作权法》第22条中规定的“为个人观赏”的合理运用,不构成侵权。19.甲公司研制开发出一项汽车刹车装置的专利技术,托付乙公司生产该刹车装置的专用零部件。乙公司在生产过程中擅自将该种零部件出售给丙公司,致使丙公司很快也开发出同种刹车装置并投入生产。下列哪种说法是错误的A.乙公司的行为构成违约行为B.丙公司侵犯了甲公司的专利权C.在甲公司提起的专利侵权诉讼中,丙公司应为被告,乙公司应列为第三人D该案只能由特定的中级人民法院管辖【答案】C【考点】专利侵权;专利案件管辖【详解】《合同法》第60条规定,当事人应当依据约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚恳信用原则,依据合同的性质,目的和交易习惯履行通知,帮助,保密等义务。因此乙公司在生产过程中擅自将零部件出售给丙公司的行为违反其保密义务,构成违约行为,故A项正确。丙公司未经甲公司同意实施其专利,侵犯了甲公司的专利权,故B项正确。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若千规定》第2条规定,专利纠纷第一审案件,由各省,自治区,直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。故D项正确。而对于C项,假如甲公司时丙公司提起专利侵权诉讼,乙不应作为第三人,存在共同侵权,应列为共同被告。故本题选C20.甲公司于2000年3月为其生产的酸奶注册了“乐乐”商标,该商标经过长期运用,在公众中享有较高声誉。2004年8月,同一地域销售牛奶的乙公司将“乐乐”登记为商号并突出宣扬运用,简单使公众产生误认。下列哪种说法是正确的A.乙公司的行为必需实际造成消费者误认,才侵犯甲公司的商标权B.即使“乐乐”不属于驰名商标,乙公司的行为也侵犯了甲公司的商标权C.甲公司可以直接向法院起诉要求撤销该商号登记D.乙公司的商号已经合法登记,应受法律爱护【答案】B【考点】商标专用权【详解】依据《商标法》第52条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若千问题的说明》第1条的规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出访用,简单使相关公众产生误认的,构成侵犯商标专用权的行为。对于商号的撤销应向企业名称登记主管机关申请,故本题选B。63.“花果山”市出产的鸭梨养分丰富,口感独特,远近著名,当地有关单位拟对其实行的爱护措施中,哪些是不合法的A将“花果山”申请注册为集体商标,运用于鸭梨上B将“花果山”申请注册为证明商标,运用子鸭梨上C将鸭梨的形态申请注册为立体商标,运用于鸭梨上D将“香梨”申请注册为文字商标,运用于鸭梨上【答案】CD【考点】商标的种类【详解】依据《商标法》第3条的规定,证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督实力的组织所限制,而由该组织以外的单位或者个人运用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地,原料,制造方法,质量或者其他特定品质的标记;集体商标,是指以团体,协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中运用,以表明运用者在该组织中的成员资格的标记。故A项,B项合法,不符合题意。依据《商标法》第12条的规定,以三维标记申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形态不得注册。故C项不合法,符合题意。依据《商标法》第11条的规定,仅有本商品的通用名称,图形,型号的标记不得作为商标注册,故D项不合法,符合题意。64.甲公司的嬉戏软件工程师刘某利用业余时间开发的“四国演义”嬉戏软件被乙公司非法复制,丙书店从无证书贩手中低价购进该盗版软件,丁公司从丙书店以正常价格购买该软件在其经营的嬉戏机上安装运用。下列哪些说法是正确的A.甲公司应当对刘某进行嘉奖B.丙书店应当担当赔偿损失等法律责任C.丁公司不担当赔偿责任D.乙公司,丙书店应当担当共同侵权的民事责任【答案】BCD【考点】侵犯著作权;共同侵权【详解】刘某利用业余时间开发的“四国演义”嬉戏软件属于个人作品,刘某对该作品享有完全的著作权,甲公司没有对刘某进行嘉奖的义务,故A项错误。依据《著作权法》第52条及相关司法说明的规定,销售侵犯著作权的产品的,销售人构成侵权,销售人不能证明其销售的产品有合法来源的,应担当停止侵权和赔偿损失的责任,故B项正确。丁公司对软件的运用符合法律规定,不应担当赔偿责任,故C项正确。依据《民法通则》第130条的规定,乙公司的行为和丙公司的行为属于直接结合发生同一损害后果,构成共同侵权,故D项正确。2007年15.甲公司获得了某医用镊子的好用新型专利,不久后乙公司自行研制出相同的镊子,并通过丙公司销售给丁医院运用。乙,丙,丁都不知道甲已经获得该专利。下列哪一选项是正确的?A.乙的制造行为不构成侵权B.丙的销售行为不构成侵权C.丁的运用行为不构成侵权D.丙和丁能证明其产品的合法来源,不担当赔偿责任答案:D【逐项解析】《专利法》第11条规定:“独创和好用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造,运用,许诺销售,销售,进口其专利产品,或者运用其专利方法以及运用,许诺销售,销售,进口依照该专利方法直接获得的产品。”可见ABC三项均不正确。须留意的是,《专利法》第63条第1款规定:“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:……(二)在专利申请日前已经制造相同产品,运用相同方法或者已经作好制造,运用的必要打算,并且仅在原有范围内接着制造,运用的……”本题中乙的制造行为是在甲公司取得专利权之后,不得适用该规定予以处理,乙的行为仍旧构成侵权行为。《专利法》第63条第2款规定:“为生产经营目的运用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不担当赔偿责任。”可见D项正确。本问题在冲刺班讲课过程中多次强调,错了不应当。【常见错误】有的考生以《专利法》第63条第2款的规定为依据,而误选了A;有的考生误认为丙,丁的行为不构成侵权(其实他们的行为仍旧构成侵权,只不过不担当赔偿责任)。58.甲公司托付乙公司设计并制作产品包装盒,未签订书面合同。丙在市场上发觉该产品包装盒上未经其许可运用了其画《翠竹》作为背景图案。假如该产品包装盒的整体设计也构成美术图案,下列哪些选项是正确的?A.产品包装盒的版权属于甲公司B.乙公司侵害了丙的复制权C.甲公司对乙公司的侵权行为不知情,但仍构成侵权D.甲公司不能对产品包装盒获得外观设计专利【答案】BCD【逐项解析】《著作权法》第17条规定:“受托付创作的作品,著作权的归属由托付人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。”据此,产品包装盒的版权属于受托人乙,因此A项错误。依据《著作权法》第10条的规定,复制权是指以印刷,复印,拓印,录音,录像,翻录,翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利。乙公司制作的包装盒上未经丙许可运用了其画《翠竹》作为背景图案,乙的该行为侵害了丙的复制权,因此B项正确。甲公司将侵害他人著作权的产品包装盒投入市场,尽管甲并不知情,但仍旧属于未经许可运用他人的作品,依旧构成侵权,因此C项正确。《专利法》第23条规定:“授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开运用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”由于产品包装盒上运用了他人的作品,甲公司不能对产品包装盒获得外观设计专利,因此D项正确。【常见错误】有的考生认为甲公司主观上没有过错,不构成侵权,因此未选C。本问题在冲刺班讲课过程中多次强调,错了不应当。59.甲创作并演唱了《都是玫瑰惹的祸》,乙公司擅自将该歌曲制成彩铃在网络上供免费下载。乙公司侵犯了甲的哪些权利?A.信息网络传播权B.广播权C.表演者权D.发行权【答案】AC【逐项解析】依据《著作权法》第10条的规定,信息网络传播权是指以有线或者无线方式向公众供应作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。乙公司未经许可,通过信息网络向公众传播甲的作品,侵害了其信息网络传播权。因此A项正确。依据《著作权法》第10条的规定,广播权是指以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号,声音,图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利。本题中乙的行为不涉及到广播权,因此B项不正确。表演者权是指表演者基于其表演而享有的各项权利的总称,其中就包括许可他人通过信息网络向公众传播其表演的权利。乙的行为构成了对甲表演者权的侵害,C项正确。依据《著作权法》第10条的规定,发行权,即以出售或者赠与方式向公众供应作品的原件或者复制件的权利。乙的行为未构成对甲的发行权的侵害,D项错误。【常见错误】有的考生认为乙公司擅自将该歌曲制成彩铃在网络上供免费下载的行为侵害了甲的广播权或发行权,因此误选了B或D。本问题在冲刺班讲课过程中多次强调,错了不应当。60.甲供应资金,乙组织丙和丁以乡村老师戊为原型创作小说《小河弯弯》。在创作中丙写提纲,丁写初稿,丙修改,戊供应了生活素材,乙供应了一些询问意见。下列哪些选项是错误的?A.甲供应资金是完成创作的保障,应为作者B.乙作为组织者并供应询问意见,应为作者C.戊供应了生活素材,应为作者D.丁有权不经甲,乙,丙的同意发表该小说【答案】ABC【逐项解析】依据《著作权法》第11条的规定,创作作品的公民是作者。本题中,甲仅仅供应资金,未参与创作,不是作者;乙作为组织者,也未参与创作,不是作者;丙写提纲,丁写初稿,丙修改,可见该作品是合作作品,丙,丁均是作者;戊仅仅供应生活素材,未参与创作,不是作者。因此ABC三项均不正确。《著作权法实施条例》第9条规定:“合作作品不可以分割运用的,其著作权由各合作作者共同享有,通过协商一样行使;不能协商一样,又无正值理由的,任何一方不得阻挡他方行使除转让以外的其他权利,但是所得收益应当合理安排给全部合作作者。”本题中,《小河弯弯》的作者是丙,丁二人,丁有权自行将小说发表,只不过取得的收益应与丙安排。因此D项正确。【常见错误】有的认为既然甲供应物质保证,甲应是作者,因此未选A;有的认为乙是组织者,且供应了一些询问意见,应作为作者,因此未选B。本问题在冲刺班讲课过程中多次强调,错了不应当。61.甲公司在纸手帕等纸制产品上注册了"茉莉花"文字及图形商标。下列哪些未经许可的行为构成侵权?A.乙公司在其制造的纸手帕包装上突出访用"茉莉花"图形B.丙商场将假冒"茉莉花"牌纸手帕作为赠品进行促销活动C.丁公司长期制造茉莉花香型的纸手帕,并在包装上标注"茉莉花香型"D.戊公司购买甲公司的"茉莉花"纸手帕后,将"茉莉花"改为"山茶花"重新包装后销售【答案】ABD【逐项解析】《商标法实施条例》第50条规定:“有下列行为之一的,属于商标法第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为:(一)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标记作为商品名称或者商品装潢运用,误导公众的;(二)有意为侵犯他人注册商标专用权行为供应仓储,运输,邮寄,隐匿等便利条件的。”因此乙公司的行为构成侵权,A项正确。《商标法》第52条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(二)销售侵犯注册商标专用权的商品的……”丙商场将假冒"茉莉花"牌纸手帕作为赠品进行促销也是一种变相的销售活动,已经构成了侵权,B项正确。丁公司在产品包装上标注“茉莉花香型”,只是说明产品的特性,不构成商标侵权,本题不应选C项。《商标法》第52条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(四)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的……”据此戊公司的行为构成了侵权,D项正确。【常见错误】有的考生误认为丙商场的行为不是销售,因此未选B。62.商标局受理了一批商标注册申请,审查过程中均未发觉在先申请。商标局应当依法驳回下列哪些注册申请?A.将"红旗"文字商标运用于油漆商品上B.将"敌尔蚊"文字商标运用于驱蚊商品上C.将"光明"文字商标运用于灯泡商品上D.将"红高粱"文字商标运用于高粱酿制的白酒类商品上【答案】BD【逐项解析】依据《商标法》第10条的规定,与中华人民共和国国旗相同或近似的标记不得作为商标运用。我国的国旗是五星红旗,用“红旗”作为文字商标应当是允许的,因此本题不能选A。《商标法》第11条第1款规定:“下列标记不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称,图形,型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量,主要原料,功能,用途,重量,数量及其他特点的;(三)缺乏显著特征的。”“敌尔蚊”仅仅直接表示驱蚊商品的功能,用途,不得作为商标注册,B项可选;“光明”并非直接表示灯泡商品的功能,可以作为商标注册,不能选C项;“红高粱”仅仅直接表示了商品的主要原料,不得作为商标注册,D项可选。【常见错误】有的考生认为“红旗”与我国国旗近似,因此误选A项;有的考生认为“敌尔蚊”具有显著特征,便于识别,可作为商标注册,因此未选B项;有的考生认为“光明”仅仅直接表示灯泡商品的功能,不得作为商标注册,因此误选了C。63.甲厂将生产饮料的配方作为商业隐私予以爱护。乙通过化验方法破解了该饮料的配方,并将该配方申请获得了专利。甲厂认为乙侵犯了其商业隐私,诉至法院。下列哪些选项是正确的?A.乙侵犯了甲厂的商业隐私B.饮料配方不因甲厂的运用行为丢失新奇性C.乙可以就该饮料的配方申请专利,但应当给甲厂相应的补偿D.甲厂有权在原有规模内接着生产该饮料【答案】BD【逐项解析】《反不正值竞争法》第10条规定:“经营者不得接受下列手段侵犯商业隐私:(一)以盗窃,利诱,胁迫或者其他不正值手段获得权利人的商业隐私;(二)披露,运用或者允许他人运用以前项手段获得的权利人的商业隐私;(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业隐私的要求,披露,运用或者允许他人运用其所驾驭的商业隐私。第三人明知或者应知前款所列违法行为,获得,运用或者披露他人的商业隐私,视为侵犯商业隐私。本条所称的商业隐私,是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有好用性并经权利人实行保密措施的技术信息和经营信息。”本题中,乙是通过化验方法破解了该饮料的配方,并非以盗窃,利诱,胁迫或者其他不正值手段获得甲的商业隐私,不属于侵害他人商业隐私的行为,因此A项错误。《专利法》第22条第2款规定:“新奇性,是指在申请日以前没有同样的独创或者好用新型在国内外出版物上公开发表过,在国内公开运用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的独创或者好用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”本题中甲将饮料配方作为商业隐私予以爱护,该配方尚未为公众所知,仍旧具有新奇性。因此B项正确。C项于法无据,不正确。《专利法》第63条第1款规定:“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:……(二)在专利申请日前已经制造相同产品,运用相同方法或者已经作好制造,运用的必要打算,并且仅在原有范围内接着制造,运用的……”因此D项正确。【常见错误】有的考生认为乙获得甲的商业隐私就构成了侵权,因此误选了A。2008年19.甲,乙,丙,丁四人合作创作一部小说,甲欲将该小说许可给某电影制片厂改编后拍成电影,乙则想把它许可给某网站在网络上传播,丙对这两种做法均表示反对,丁则不置可否。对此,下列哪一选项是正确的?A.假如丙坚持反对,甲,乙均不能将作品许可他人运用B.甲,乙有权不顾丙的反对,将作品许可他人运用C.假如丁同意,则甲,乙可以不顾丙的反对将作品许可他人运用D.假如丁也表示反对,则甲,乙不能将作品许可他人运用答案:B解析:《中华人民共和国著作权法实施条例》第9条规定,合作作品不可以分割运用的,其著作权由各合作作者共同享有,通过协商一样行使;不能协商一样,又无正值理由的,任何一方不得阻挡他方行使除转让以外的其他权利,但是所得收益应当合理安排给全部合作作者。所以本题中因为甲乙行使的不是转让权,而是许可运用权,丙无正值理由,不得阻挡甲乙行使,答案B是正确的,当选。20.李某于2006年8月4日创作完成小说《别来烦我》,2007年3月5日发表于某文学刊物后被张某改编成剧本,甲公司依据该剧本拍成同名电视剧,乙电视台将该电视剧进行播放。对此,下列哪一选项是错误的?A.李某从2007年3月5日起对小说享有著作权B.张某对剧本享有著作权C.甲公司将该剧本拍成电视剧应当取得李某和张某的许可并支付酬劳D.乙电视台播放该电视剧应当取得甲公司许可并支付酬劳答案:A解析:《中华人民共和国著作权法实施条例》第6条规定,著作权自作品创作完成之日起产生。因此,在本题中李某于2006年8月4日创作完成小说《别来烦我》,其著作权从2006年8月4日就产生了,A的说法错误,当选。《著作权法》第12条规定,改编,翻译,注释,整理已有作品而产生的作品,其著作权由改编,翻译,注释,整理人享有,但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权,因此B的说法正确,不当选。《著作权法》15条规定,电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧,导演,摄影,作词,作曲等作者享有署名权,并有权依据与制片者签订的合同获得酬劳。本题C的说法正确,不当选;第45条规定,电视台播放他人的电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,录像制品,应当取得制片者或者录像制作者许可,并支付酬劳;播放他人的录像制品,还应当取得著作权人许可,并支付酬劳。所以D的说法正确,不当选。21.甲从书画市场上购得乙的摄影作品《鸟巢》,与其他摄影作品一起用于营利性展览。丙偷偷将《鸟巢》翻拍后以自己的名义刊登在某杂志上,丁经丙同意将刊登在该杂志上的《鸟巢》又制作成挂历销售。对此,下列哪一选项是正确的?A.甲无权将《鸟巢》进行营利性展览B.丙的行为构成剽窃C.丙的行为侵犯了乙的发表权D.丁应停止销售,但因无过错免于担当赔偿责任答案:B解析:《著作权法》第十八条规定,美术等作品原件全部权的转移,不视为作品著作权的转移,但美术作品原件的展览权由原件全部人享有。甲从书画市场上合法购入乙的摄影作品《鸟巢》的全部权,因此,甲享有该作品的展览权,因此,A项错误,不选;丙偷偷将《鸟巢》翻拍后以自己的名义刊登在某杂志上的行为构成剽窃,因此,B项正确,当选;《著作权法》第10条第1项规定,发表权,即确定作品是否公之于众的权利。发表权只能行使一次,而且乙已经将作品发表并出售,因此,丙不可能再侵犯乙的发表权了,C项错误,不选;《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的说明》第十九条规定,出版者,制作者应当对其出版,制作有合法授权担当举证责任,发行者,出租者应当对其发行或者出租的复制品有合法来源担当举证责任。举证不能的,依据著作权法第四十六条,第四十七条的相应规定担当法律责任。依据该司法说明的规定可知,丁应当对其出版,制作有合法授权担当举证责任,假如举证不能的应当担当赔偿责任,而非是因无过错免于担当赔偿责任,D项错误,不选。22.某县的甲公司未经漫画家乙许可,将其创作的一幅漫画作品作为新产品的商标运用,并于2003年3月3日被核准注册。乙认为其著作权受到侵害,与甲发生纠纷。乙应当实行下列哪种方式爱护自己的合法权益?A.向甲公司所在地基层法院提起侵犯著作权之诉B.向有管辖权的法院提起撤销甲公司的注册商标之诉C.恳求商标评审委员会裁定撤销甲公司的注册商标D.恳求商标局裁定撤销甲公司的注册商标答案:C解析:《商标法》第41条第2款规定,已经注册的商标,违反本法第13条,第15条,第16条,第31条规定的,自商标注册之日起五年内,商标全部人或者利害关系人可以恳求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。《商标法》第31条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正值手段抢先注册他人已经运用并有肯定影响的商标。所以本题正确答案是C。23.美国某公司于2004年12月1日在美国就某口服药品提出专利申请并被受理,2005年5月9日就同一药品向中国专利局提出专利申请,要求享有优先权并及时提交了相关证明文件。中国专利局于2008年4月1日授予其专利。关于该中国专利,下列哪一选项是正确的?A.爱护期从2004年12月1日起计算B.爱护期从2005年5月9日起计算C.爱护期从2008年4月1日起计算D.该专利的爱护期是10年答案:A解析:《专利法》第29条规定,申请人自独创或者好用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参与的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。所以本题中爱护期从2004年12月1日起计算,答案A正确。第42条规定,独创专利权的期限为二十年,好用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算,由此,D错误,不当选。24.甲公司拥有一项汽车仪表盘的独创专利,其权利要求记载的必要技术特征可以分解为a+b+c+d共四项。乙公司制造四种仪表盘,其必要技术特征可以作四种分解,甲公司与乙公司的必要技术特征所代表的字母相同,表明其相应的必要技术特征相同或等同。乙公司的哪项技术侵犯了甲公司的专利?A.b+c+dB.a+b+cC.a+b+d+eD.a+b+c+d+e答案:D解析:《专利法》第56条规定,独创或者好用新型专利权的爱护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于说明权利要求。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定,专利法第五十六条第一款所称的“独创或者好用新型专利权的爱护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于说明权利要求”,是指专利权的爱护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本事域的一般技术人员无需经过创建性劳动就能够联想到的特征。由此,乙公司的技术要达到侵犯甲公司专利的程序,必需具备a,b,c,d四个必要技术特征,本题中正确答案是D.2008年多选65.甲电视台获得了某歌星演唱会的现场直播权,乙电视台未经许可对甲电视台直播的演唱会实况进行转播,丙广播电台经过许可将现场演唱制作成CD,丁音像店从正规渠道购买到CD用于出租,戊未经许可将丙广播电台播放的演唱会录音录下后上传到网站上传播。下列哪些选项是正确的?A.甲电视台有权禁止乙电视台的转播B.乙电视台侵犯了该歌星的表演者权C.丁音像店应取得该歌星或丙广播电台的许可并向其支付酬劳D.戊的行为应取得丙广播电台的许可并应向其支付酬劳答案:ABD解析:《著作权法》第44条广播电台,电视台有权禁止未经其许可的下列行为:(一)将其播放的广播,电视转播;(二)将其播放的广播,电视录制在音像载体上以及复制音像载体。前款规定的权利的爱护期为五十年,截止于该广播,电视首次播放后第五十年的12月31日。由此,A正确。《著作权法》第37条规定,表演者对其表演享有下列权利:(一)表明表演者身份;(二)爱护表演形象不受歪曲;(三)许可他人从现场直播和公开传送其现场表演,并获得酬劳;(四)许可他人录音录像,并获得酬劳;(五)许可他人复制,发行录有其表演的录音录像制品,并获得酬劳;(六)许可他人通过信息网络向公众传播其表演,并获得酬劳。被许可人以前款第(三)项至第(六)项规定的方式运用作品,还应当取得著作权人许可,并支付酬劳。由此,B正确。《著作权法》第10条规定的享有出租权的作品只有电影作品,电影类作品和计算机软件三类。CD是作用于听觉的,不是电影类作品,不存在出租权的问题,解除C.《著作权法》第41条规定:“录音录像制作者对其制作的录音录像制品,享有许可他人复制,发行,出租,通过信息网络向公众传播并获得酬劳的权利;权利的爱护期为五十年,截止于该制品首次制作完成后第五十年的12月31日。被许可人复制,发行,通过信息网络向公众传播录音录像制品,还应当取得著作权人,表演者许可,并支付酬劳。”因此,D正确。66.甲公司为其牛奶产品注册了“润语”商标后,通过签订排他许可合同许可乙公司运用。丙公司在其酸奶产品上运用“润雨”商标,甲公司遂起诉丙公司停止侵害并赔偿损失,法院判决支持了甲公司的恳求。在该判决执行完毕后,“润语”注册商标因侵犯丁公司的著作权被依法撤销。下列哪些选项是错误的?A.甲公司和乙公司可以作为共同原告起诉丙公司B.甲公司与乙公司的许可合同应当认定为无效合同,乙公司应当申请返还许可费C.甲公司获得的侵权赔偿费构成不当得利,应当返还给丙公司D.甲公司获得的侵权赔偿费应当转付给丁公司答案:BCD解析:《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的说明》第4条第2款规定,在发生注册商标专用权被侵害时,独占运用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他运用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的状况下,自行提起诉讼;一般运用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。由此,A的说法正确,不当选;《中华人民共和国商标法实施条例》第36条规定,依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标,其商标专用权视为自始即不存在。有关撤销注册商标的确定或者裁定,对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决,裁定,工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理确定,以及已经履行的商标转让或者运用许可合同,不具有追溯力;但是,因商标注册人恶意给他人造成的损失,应当赐予赔偿。由此,B,C,D的说法均不正确,当选。本题正确答案是BCD。67.甲公司于2004年5月10日申请一项汽车轮胎的好用新型的专利,2007年6月1日获得专利权,2008年5月10日与乙公司签订一份专利独占实施许可合同。下列哪些选项是正确的?A.该合同属于技术转让合同B.该合同的有效期不得超过10年C.乙公司不得许可第三人实施该专利技术D.乙公司经甲公司授权可以自己的名义起诉侵犯该专利技术的人答案:AC解析:《合同法》第342条规定,技术转让合同包括专利权转让,专利申请权转让,技术隐私转让,专利实施许可合同。本题中,甲乙之间的合同是专利实施许可合同,归于技术转让合同,A的说法正确,当选;《合同法》第344条规定,专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。《专利法》第42条规定,独创专利权的期限为二十年,好用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。由此,本题中,该汽车轮胎好用新型的专利权为10年,这里的10年自2004年5月10日起计算,而专利实施许可合同是与2008年5月10日签订的,所以合同的有效期不得超过6年,B的说法错误,不当选;《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的说明》第25条专利实施许可包括以下方式:(一)独占实施许可,是指让与人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个受让人实施,让与人依约定不得实施该专利……,由此,C的说法正确,当选;《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第1条规定,依据专利法第六十一条的规定,专利权人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请。提出申请的利害关系人,包括专利实施许可合同的被许可人,专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的状况下,可以提出申请。虽然这是对《专利法》第61条的说明,但既然享有诉前申请权的利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人,该被许可人也自然享有提起诉讼的权利。从该司法说明至少可以推定,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼,排他实施许可的被许可人在专利权人不起诉的状况下,可以提起诉讼。由此可知,乙公司可以单独向人民法院起诉,不须要经过授权,D的说法错误,不当选。本题正确答案是AC。2009年单选14.小刘从小就显示出很高的文学天赋,九岁时写了小说《隐形翅膀》,并将该小说的网络传播权转让给某网站。小刘的父母反对该转让行为。下列哪一说法是正确的?A.小刘父母享有该小说的著作权,因为小刘是无民事行为实力人B.小刘及其父母均不享有著作权,因为该小说未发表C.小刘对该小说享有著作权,但网络传播权转让合同无效D.小刘对该小说享有著作权,网络传播权转让合同有效答案:C解析:本题考核著作权的归属与合同的效力问题。《著作权法》第11条规定,著作权属于作者,本法另有规定的除外。创作作品的公民是作者。本题中,小刘是小说《隐形翅膀》的创作者,因此,小刘是该作品的著作权人,不因其行为实力受到影响。因此,A项错误。《著作权法》第2条第1款规定,中国公民,法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。因此,B项错误。《民法通则》第58条第(一)项规定,无民事行为实力人实施的民事行为无效。本题中,小刘是9岁的无民事行为实力人,他签订的网络传播权转让合同无效。因此,C项正确,D项错误。15.甲创作的一篇杂文,发表后引起较大轰动。该杂文被多家报刊,网站无偿转载。乙将该杂文译成法文,丙将之译成维文,均在国内出版,未征得甲的同意,也未支付酬劳。下列哪一观点是正确的?A.报刊和网站转载该杂文的行为不构成侵权B.乙和丙的行为均不构成侵权C.乙的行为不构成侵权,丙的行为构成侵权D.乙的行为构成侵权,丙的行为不构成侵权答案:D解析:本题考核著作权的侵权与合理运用。《著作权法》第32条第2款规定,作品刊登后,除著作权人声明不得转载,摘编的外,其他报刊可以转载或者作为文摘,资料刊登,但应当依据规定向著作权人支付酬劳。本题中,报刊,网站对甲的作品进行转载须要向其支付酬劳,否则构成侵权。因此,A项错误。乙将杂文译成法文在国内出版的行为不属于《著作权法》第22条规定的合理运用的范围。因此,乙的行为构成侵权。《著作权法》第22条第(十一)项规定,将中国公民,法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行的,属于著作权合理运用的范围。可以不经著作权人许可,不向其支付酬劳,但应当指明作者姓名,作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。据此可知,本题中丙将甲已经发表的杂文译成维文在国内出版的行为不构成侵权。因此,BC项错误,D项正确。16.下列哪一行为构成对知识产权的侵犯?A.刘某明知是盗版书籍而购买并阅读B.李某明知是盗版软件而购买并安装运用C.五湖公司明知是假冒注册商标的商品而购买并经营性运用D.四海公司明知是侵犯外观设计专利权的商品而购买并经营性运用答案:B解析:本题考核知识产权的侵权行为。《计算机软件爱护条例》第30条规定,软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的,不担当赔偿责任;但是,应当停止运用,销毁该侵权复制品。假如停止运用并销毁该侵权复制品将给复制品运用人造成重大损失的,复制品运用人可以在向软件著作权人支付合理费用后接着运用。依据上述规定可知,盗版软件的持有人知道或应当知道该软件是侵权复制品的,构成对知识产权的侵犯。B项中,李某明知是盗版软件而购买并安装运用的行为构成对知识产权的侵犯。因此,B项正确。对于ACD中的状况,相关知识产权法没有规定上述行为构成侵权,所以法无明文规定不认为是侵权。17.黑土公司获得一种新型药品制造方法的独创专利权后,发觉市场上有大量白云公司制造的该种新型药品出售,遂向法院起诉要求白云公司停止侵权并赔偿损失。依据新修改《专利法》规定,下列哪一说法是错误的?A.全部基层法院均无该案管辖权B.黑土公司不应当担当被告的药品制造方法与专利方法相同的证明责任C.白云公司如能证明自己实施的技术属于现有技术,法院应告知白云公司另行提起专利无效宣告程序D.如侵犯专利权成立,即使没有证据确定损害赔偿数额,黑土公司仍可获得一万元以上100万元以下的赔偿额答案:C解析:本题考核专利侵权纠纷的相关规定。《民诉意见》第2条第1款规定,专利纠纷案件由最高人民法院确定的中级人民法院管辖。据此可知,专利纠纷案件由中级以上的人民法院管辖,基层人民法院没有管辖权。因此,A项正确。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第(一)项规定,因新产品制造方法独创专利引起的专利侵权诉讼,由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法担当举证责任。据此可知,本案中应当由白云公司对此担当证明责任,而非黑土公司。因此,B项正确。《专利法》第62条规定,在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。据此可知,假如白云公司可以证明自己实施的技术属于现有技术的,则白云公司的行为则不构成侵权,法院应当判决驳回黑土公司的诉讼恳求,而非告知白云公司另行提起专利无效宣告程序。因此,C项说法错误。《专利法》第65条第2款规定,权利人的损失,侵权人获得的利益和专利许可运用费均难以确定的,人民法院可以依据专利权的类型,侵权行为的性质和情节等因素,确定赐予一万元以上一百万元以下的赔偿。因此,D项说法正确。18.甲创作并出版的经典童话《大灰狼》超过著作财产权爱护期后,乙将"大灰狼"文字及图形申请注册在"书籍"等商品类别上并获准注册。丙出版社随后未经甲和乙同意出版了甲的《大灰狼》童话,并运用了"大灰狼"文字及图形,但署名为另一著名歌星丁,丁对此并不知情。关于丙出版社的行为,下列哪一说法是错误的?A.侵犯了甲的复制权B.侵犯了甲的署名权C.侵犯了丁的姓名权D.侵犯了乙的商标权答案:A解析:本题考核著作权侵权及商标侵权的相关规定。《著作权法》第10条第(五)项规定,复制权,即以印刷,复印,拓印,录音,录像,翻录,翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利。著作权人对自己的作品享有复制权,本题中,甲创作的《大灰狼》已经超过了著作权的爱护期限,不再对此享有著作财产权中的复制权。因此,丙的出版行为并没有侵犯甲的复制权,A项说法错误。《著作权法》第20条规定,作者的署名权,修改权,爱护作品完整权的爱护期不受限制。因此,丙的行为侵犯了甲的署名权,B项说法正确。《民法通则》第99条第1款规定,公民享有姓名权,有权确定,运用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉,盗用,假冒。本题中,丙将甲创作的《大灰狼》童话署上丁的姓名的行为侵犯了丁的姓名权。因此,C项正确。本题中,乙已将“大灰狼”文字及图形申请注册在“书籍”等商品类别上并获准注册。丙擅自由“书籍”商品上运用“大灰狼”文字及图形的行为侵犯了乙的商标权。因此,D项说法正确。62.甲公司非法窃取竞争对手乙公司最新开发的一项技术隐私成果,与丙公司签订转让合同,约定丙公司向甲公司支付一笔转让费后拥有并运用该技术隐私。乙公司得知后,主见甲丙间的合同无效,并要求赔偿损失。下列哪些说法是正确的?A.如丙公司不知道或不应当知道甲公司窃取技术隐私的事实,则甲丙间的合同有效B.如丙公司为善意,有权接着运用该技术隐私,乙公司不得要求丙公司支付费用,只能要求甲公司担当责任C.如丙公司明知甲公司窃取技术隐私的事实仍与其订立合同,不得接着运用该技术隐私,并应当与甲公司担当连带赔偿责任D.不论丙公司取得该技术隐私权时是否为善意,该技术转让合同均无效答案:CD解析:本题考核技术隐私转让合同。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的说明》第12条规定,依据合同法第三百二十九条的规定,侵害他人技术隐私的技术合同被确认无效后,除法律,行政法规另有规定的以外,善意取得该技术隐私的一方当事人可以在其取得时的范围内接着运用该技术隐私,但应当向权利人支付合理的运用费并担当保密义务。当事人双方恶意串通或者一方知道或者应当知道另一方侵权仍与其订立或者履行合同的,属于共同侵权,人民法院应当判令侵权人担当连带赔偿责任和保密义务,因此取得技术隐私的当事人不得接着运用该技术隐私。本题中,甲公司非法窃取竞争对手乙公司最新开发的一项技术隐私成果,与丙公司签订转让合同的行为,侵害了乙公司的技术隐私成果运用权和转让权,该技术隐私转让合同无效。因此,A项错误,D项正确。另外,受让人丙公司假如不知情属于善意的话,可以接着运用该技术隐私,但应当向权利人支付合理的运用费并担当保密义务。因此,B项说“乙公司不得要求丙公司支付费用”错误。假如受让人丙公司明知甲公司窃取技术隐私的事实仍与其订立合同的话,属于共同侵权,应当担当连带赔偿责任和保密义务,因该无效合同而取得技术隐私的当事人不得接着运用该技术隐私。因此,C项正确。63.叶某创作《星光绚丽》词曲并发表于音乐杂志,郝某在个人举办的赈灾义演中演唱该歌曲,南极熊唱片公司录制并发行郝某的演唱会唱片,星星电台购买该唱片并播放了该歌曲。下列哪些说法是正确的?A.郝某演唱《星光绚丽》应征得叶某同意并支付酬劳B.南极熊唱片公司录制该歌曲应当征得郝某同意并支付酬劳C.星星电台播放该歌曲应征得郝某同意D.星星电台播放该歌曲应征得南极熊唱片公司同意答案:AB解析:本题考核著

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