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文档简介

工程硕士知识产权詹宏海上海大学知识产权学院第一编知识产权总论一、知识产权的概念与范围二、知识产权的性质与特征三、知识产权法的历史发展四、知识产权制度的作用五、知识产权法的地位六、知识产权法的体系一、知识产权的概念与范围(一)、概念知识产权--IntellectualProperty(IP)、智力成果权、智慧财产权知识产权是一种无形(体)财产权,目前尚无公认的统一定义。多数国家的法学专著、法律,乃至国际条约,都是从划定范围出发,来明确知识产权的概念或定义。

知识产权的定义主要观点有:1、人们就其智力创造的成果依法享有的专有权利。(郑成思93年)2、是人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的权利。(吴汉东)3、是基于创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利的统称。(刘春田)4、是民事主体所享有的支配创造性智力成果、商业标志以及其他具有商业价值的信息并排斥他人干涉的权利。(张玉敏)5、是公民、法人或者其他社会组织对智力劳动成果以及其他有商业价值的专有信息依法享有的民事权利。(陈传夫)知识产权是一个动态的概念,知识产权概念的内涵不断受到技术、经济和国际贸易等诸多因素的影响。未披露过的信息、数据库、生物基因和传统知识的保护已经突破了知识产权是“智力成果”或“工商业标记”的专有权利的传统概念。知识产权的客体就是一定的信息。知识产权是民事主体对具有商业价值的信息依法享有的权利。

(二)知识产权的范围1、广义知识产权的范围(1)世界知识产权组织(WIPO)所划的范围:①版权、②邻接权、③发明专利权及发明权、④发现权、⑤工业品外观设计权、⑥商标商号权、⑦反不正当竞争权、⑧一切其他智力活动产生的权利。(2)世界贸易组织(WTO)所划的范围:①版权与邻接权、②商标权、③地理标志权、④工业品外观设计权、⑤专利权、⑥集成电路布图设计权、⑦未披露过的信息专有权。(3)我国《民法通则》所划的范围:①版权、②专利权、③商标权、④发现权、⑤发明权以及⑥其他科技成果权。(4)国际保护工业产权协会(AIPPI)所划的范围:①创作性成果权利(发明专利权、集成电路权、植物新品种权、技术秘密权、工业品外观设计权、著作权、软件权)、②识别性标记权利(商标权、商号权以及其他识别性标记权)

2、狭义知识产权的范围:版权:(作者权、传播者权)工业产权:(商标权、专利权、反不正当竞争权)知识产权的范围图

二、知识产权的性质与特征

(一)性质是私权、一种无形财产权(二)知识产权的特征本质特性:客体的非物质性1、专有性——指在法定范围内权利主体享有独占的而不予其他人分享的权利。

2、地域性——指知识产权只能依一国的法律产生,又只能在其依法产生的地域内有效。

3、时间性——指知识产权仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超出法律规定的有效期限,即丧失专有权,相关知识产权产品进入公有领域,成为社会的共同财富。

知识产权的特征在网络环境下的嬗变专有性的弱化地域性的淡化时间性的调整可复制性的强化三、知识产权法的历史发展1、国外立法2、旧中国的立法3、新中国的立法4、改革开放后的知识产权立法5、中国知识产权制度的完善1、国外立法1474年:威尼斯颁布了世界上第一部专利法,确定了专利保护的三个基本原则:保护发明创造的原则、专利独占原则、侵权处罚原则。1624年:英国的《垄断法》(《专卖条例》)全面的规定了专利保护主体、客体、取得的条件、保护期限、宣告专利无效的条件,确立了现代专利法的基本内容。1709年:英国颁布了世界上第一部版权法《安娜法令》。1803年:法国颁布了世界上第一部商标法《关于工厂、制造厂和作坊的法律》,1857年颁布成文《商标法》。1890年:美国的《谢尔曼法》为世界上第一部反不正当竞争法。在此后的一百年内,世界上多数国家都相应建立了知识产权制度。2、旧中国的立法第一部专利法:1898年清朝的《振兴工艺给奖章程》,1944年国民党政府颁布的《专利法》第一部商标法:1904年清朝的《商标注册试办章程》。第一部版权法:1910年的《大清著作权律》。3、新中国的立法1950年:中央人民政府《保障发明权与专利权暂行条例》1950年:中央人民政府《商标注册暂行条例》1950年:一些其他暂行条例4、改革开放后的知识产权立法1983年3月1日施行《商标法》1985年4月1日施行《专利法》1991年6月1日施行《著作权法》1991年10月1日施行《计算机软件保护条例》1993年12月1日施行《反不正当竞争法》1997年10月1日施行《植物新品种保护条例》2001年10月1日施行《集成电路布图设计保护条例》5、中国知识产权制度的完善1)、法律法规的修改--专利法,1993年第一次修改,2000年8月第二次修改,2009年第三次修改。--商标法,1993年第一次修改,2001年10月第二次修改;--著作权法,2001年10月第一次修改;--计算机软件保护条例,2002年1月1日施行新条例。2)、积极加入国际组织与国际公约1980年加入《世界知识产权组织公约》1985年加入《保护工业产权巴黎公约》1989年加入《关于集成电路知识产权条约》1989年加入《商标国际注册马德里协定》1995年加入《商标国际注册马德里协定议定书》1992年加入《保护文学艺术作品伯尔尼公约》1992年加入《世界版权公约》1993年加入《保护唱片制作者防止唱片被擅自复制日内瓦公约》1994年加入《专利合作条约》1994年加入《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》1995年加入《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》1996年加入《工业品外观设计国际分类洛加诺协定》1997年加入《专利国际分类斯特拉斯堡协定》1999年加入《保护植物新品种国际公约》2001年12月加入《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)2007年6月加入WCT、WPPT四、知识产权制度的作用Thepatentsystemaddedthefuelofinteresttothefireofgenius.——AbrahamLincolnIPR与经济增长的关系理论上,具有两面性;实证研究表明,IPR促进经济增长;经济发展水平又影响IPR制度。IPR对经济增长的积极影响:鼓励创新、开发和技术改进刺激新信息的获取和传播促进技术转移(货物服务贸易、FDI、技术许可三条途径)激励R&D投入IPR对经济增长的消极影响:劳动力就业减少垄断价格形成技术模仿、获取、使用成本增加管理和执法成本我国1987~2004年R&D经费投入(亿元)

欧、美、日在华实际投资额曲线五、知识产权法的地位1、知识产权法的法典化与我国的选择工业经济时代——物权法、合同法知识经济时代——知识产权法、电子商务法世界范围:以单行法立法为主,已有法国、菲律宾采取知识产权法典,法典化是趋势。我国:已有单行立法,但远不能适应知识经济的需要。应以知识产权和电子商务为立法重点。2002年1月,立法机关选择了在中国民法典中设知识产权篇的方式(由郑成思教授牵头起草),但最终提交人大审议的草案还是删除了知识产权篇。2、知识产权法与民法的关系

A、属于民法范畴,适用民法一般原则。知识产权法的调整对象系平等主体因创造和利用智力成果而产生的财产关系和人身关系,其调整手段和适用原则主要是民法的手段和原则。行政法和刑法性质的规范在知识产权法中占有的比例很小,不足以影响该法的性质。B、知识产权特有的两面性。在不少(但不占多数)情况下,不适用民法一般原则。例如:知识产权侵权的归责原则;知识产权不适用取得时效制度;知识产权不属于夫妻共同财产……3、知识产权法与反不正当竞争法的关系“如果把整个知识产权法律体系比作一座冰山,版权、专利、商标等专门法律制度就是冰山露出海面的部分,隐没于海面下的部分则是反不正当竞争。”

(1)相互联系法律原则:诚实信用、利益平衡相互竞合:法条竞合、责任竞合补充作用:未被知识产权法保护的信息,可由反不正当竞争法提供补充性兜底保护(2)存在差异保护利益的侧重点:个体利益与社会公共利益保护方式:“行”(积极)与“禁”(消极)调整范围:宽与窄

4、知识产权法与反垄断法的关系(1)基本原则:利益平衡(2)原则上,知识产权的行使豁免于反垄断审查(3)禁止滥用知识产权:

不适当地扩张了垄断权的范围(超越权利范围行使权利),或凭借合法垄断进一步谋求非法垄断或竞争优势(对市场竞争构成危害,如利用权利分割市场)六、知识产权法的体系宪法;部门法律;行政法规;部门、地方法规;国际条约。1、宪法中国宪法中有五条涉及到知识产权的保护。第二十条:“国家发展自然科学和社会科学,普及科学和技术知识,奖励科学研究成果和技术发明创造”;第二十二条:“国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播电视事业、出版发行事业、图书馆博物馆文化馆和其他文化事业,开展有群众性的文化活动”;第三十五条:“中华人民共和国公民有言论、出版的自由”;第四十七条:“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作,给予鼓励和帮助”;第八十九条:国务院行使领导和管理科学文化工作的职权。国家立法机关和知识产权行政主管部门根据宪法这些原则性规定,制定知识产权法律、法规。

2、部门法律

目前还没有统一的知识产权法典,与知识产权有关的部门法律主要有以下几种:(1)著作权法、专利法、商标法、反不正当竞争法。这四个专门法律,是知识产权法最重要的也是最基本的部门法律,它们直接对知识产权的具体问题做了详尽的规定。(2)民法

知识产权法属于民法范畴。《民法通则》第五章第三节专门对知识产权作了规定:第94条:公民、法人享有著作权(版权),依法有署名、发表、出版、获得报酬等权利。第95条:公民、法人依法取得的专利权受法律保护。第96条:法人、个体工商户、个人合伙依法取得的商标专用权受法律保护。第97条:公民对自己的发现享有发现权。发现人有权申请领取发现证书、奖金或者其他奖励。公民对自己的发明或其他科技成果,有权申请领取荣誉证书、奖金或者其他奖励。(3)刑法:刑法是国家重要的基本法,在第三章第七节中规定了“侵犯知识产权罪”,涉及罪名有七个:假冒注册商标罪;销售假冒注册商标的商品罪;非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪;假冒专利罪;侵犯著作权罪;销售侵权复制品罪;侵犯商业秘密罪。(4)其他有关法律知识产权问题涉及面广,除了上述法律以外,还须受其他有关法律补充调整。如《合同法》、《担保法》、《科技进步法》、《民事讼诉法》、《刑事诉讼法》、《行政讼诉法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《广告法》等,其相关法律规范也都是知识产权法必不可缺少的渊源。3、行政法规专利法实施细则;商标法实施条例;著作权法实施条例;计算机软件保护条例;集成电路布图设计保护条例;植物新品种保护条例;知识产权海关保护条例;著作权集体管理条例;信息网络传播权保护条例;其他有关行政法规;4、部门规章、地方性法规国家知识产权局、工商行政管理局、版权局、新闻出版署、海关、信息产业部、农业部、林业部等国务院行政部门颁布的大量部门规章。各省、自治区、直辖市制定的地方性法规、自治条例和单行条例。特别行政区的基本法中关于知识产权的规定,也是知识产权法的渊源。5、国际条约国际条约是指我国与外国缔结或者我国加入并生效的国际法规范性文件。《民法通则》第142条:“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约与中华人民共和国的民事法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中华人民共和国声明保留的条款除外。”因此,有关知识产权的多边和双边条约是我国知识产权法的重要组成部分。第二编专利权第一章

专利制度概述

第二章

专利权的客体第三章专利权的主体

第四章专利申请、审查及授权条件第五章

专利权人的权利及其限制第六章

专利权的保护第一章

专利制度概述

第一节

专利与专利权 一、专利

“专利”一词译自英文“Patent”。英文"Patent"来源于"LettersPatent",它是英国历史上国王对臣民授予包括发明创造在内的各种垄断权和特权的证书。从历史上看,专利有双重的法律内涵:其一为授予特定主体对发明创造的垄断权即专有权,其二为专有权所保护的技术须公开。专利制度概述

日常生活中,专利一词从不同角度,可具有不同的含义:(一)专利是专利权的简称(法律),指依法定程序确认的专利权人对发明创造享有的专有权。 (二)专利指专利权的证明文件(形式)

--专利证书。(三)取得了专利权的发明创造(技术)一方面,它意味着较高层次的技术,另一方面意味着具有独占权的技术,从而与其他非专利技术相区别。(四)记载授予发明创造内容的专利文献(保护内容)。专利制度概述二、专利权专利权,是指法律赋予专利权人对其获得专利的发明创造在一定范围内依法享有的专有权利。

有“蓝色巨人”之称得IBM公司,总是利用创新来回应社会的新需求,是计算机硬件、软件等领域的技术领军者,截至2005年,其下属的研究院成功地取得了近3万项技术专利权,这个数字超过世界上任何一个其他工作室和个人。专利制度概述三、专利权的特征(一)专利权具有鲜明的独占性。(二)专利权的客体具有公开性。(三)专利权具有法定授权性。(四)专利权的效力具有地域性。第二节专利制度的起源与发展(一)世界专利制度起源于12、13世纪的西欧国家1474年,威尼斯世界上第一部专利法1623年,英国垄断法专利制度的起源与发展(二)我国1881年经资产阶级改良派郑观应向清朝北洋大臣李鸿章上书,清政府授予上海织布局的机器织布工艺以10年专利

——我国历史上第一项被授权的专利1898年清光绪皇帝颁发的《振兴工艺给奖章程》

——近代历史上第一个有关专利的法规国民党政府1944年5月29日颁布的专利法

——我国历史上第一部以基本法规范专利制度1984年3月12日,第六届全国人民代表大会第四次常务委员会审议通过《中华人民共和国专利法》,于1985年4月1日正式实施。1985年1月19日国务院又批准了《专利法实施细则》。《专利法》及其《实施细则》的颁布和实施标志着我国专利制度进入法制轨道,是我国知识产权保护的重要里程碑。

专利制度的起源与发展第三节专利制度的作用

1.激励创造,推动科技进步

“当代十大发明”评选结果——英国科学博物馆纪念成立百年而特别举办(2009)

1.

X-raymachine

X光机——穿透能力及强,在医学、考古学和天文学方面有非常广泛的应用2.Penicillin盘尼西林(青霉素)——盘尼西林即青霉素,其促使细菌感染变得不再像以前那么具有威胁性3.DNAdoublehelixDNADNA双螺旋结构的发现——开创了现代生物学的新时代4.Apollo10capsule阿波罗10号登月舱——首次带着一套完整的阿波罗航天器环绕月球,使两个月后阿波罗11号成功登月专利制度的作用5.V2rocketengineV2火箭发动机——V2火箭发动机曾作为第二次世界大战战败方的武器,但在之后的数十年里对于世界发展具有重要推动作用6.Stephenson'sRocket斯蒂芬森的“火箭号”机车头——斯蒂芬森设计的“火箭号”机车头,结束了绳索拉动货物的历史,引领世界走向了机车牵引的时代7.PilotACEComputer飞行者ACE计算机(英国第一代电脑)——;飞行者ACE计算机是最早的多用途计算机之一,在1950年时亦是世界上最快的计算机专利制度的作用8.Steamengine蒸汽机——蒸汽机不仅标志着工业时代的开始,也是人类依靠化石燃料时代的开始;9.ModelTFord福特T型汽车——福特T型汽车的问世使更多人买得起汽车,是现在标准商业实践遵循的方法10.Electrictelegraph电报机——电报机则导致第一个公共通讯网的形成。专利制度的作用

2.利用专利文献,提高创新起点避免重复研究,节约费用全世纪90%的新技术来源于公开的专利文献——WIPO3.保护投资,提升市场竞争力4.先入为主,防御竞争对手专利不仅是许可获利,更多作为提高谈判地位的筹码、交叉许可和降低侵权风险的工具思考题1.通过查阅“DVD专利事件“,谈谈你对专利作用的认识?2.美国对于软件也进行专利保护,但是不要求权利人公开软件的源代码,请问这是否违背了专利权制度精神?请谈谈你对于这一问题的看法?第二章

专利权的客体

李工是一电子工程师,工作之余,主要是利用单位的物质条件研制了一项提高地板加工质量和效率的新工艺,,经某木材加工厂的试用,具备很强的实用性。该木材加工厂希望李工转让这一技术。李工正在考虑期间,其好友告诉李工,邻县某厂也在研制这一技术,一旦研制出来就会与之形成竞争,提醒李工快去申请专利以获得专有权。李工甚是着急,咨询好友如何才能尽快获得专利权?好友认为,根据我国专利法规定的先申请原则,只要李工在他人前面提出申请就可获得批准,因此要立刻行动,并建议申请实用新型专利,因为对其审批程序较为简单而得以尽快拿到专利。李工决定即日就去办理委托代理手续。但好友听说李工是利用了单位的物质条件做出的发明,认为按专利法的规定属于职务发明,是否申请专利恐怕要由单位说了算。不过好友相信事在人为,建议李工争取以非职务发明提出申请。你认为,好友如下观点与建议是否正确与全面?并说明法律依据。N1:一旦有同样技术研制出来就会与之形成竞争,提醒李工以申请专利方式获得垄断市场权。N2:事在人为,建议李工争取以非职务发明提出申请。N3:建议申请实用新型专利类型。因其审批程序较为简单而得以尽快拿到专利。N4:据我国专利法规定的先申请原则,只要李工在他人前面提出申请就可获得批准,因此要立刻行动。N1:专利权的特性N2:专利权的主体N3:专利权的客体N4:专利权的取得

专利权的客体第一节专利权客体概述专利权客体,是指依法授予专利权的发明创造。我国《专利法》第2条规定,本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。第二节发明一、发明的概念《实施细则》第2条规定,专利法所称发明,是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。(一)必须是正确利用自然规律的结果

1.什么是自然规律,什么不是自然规律。

自然规律如:水有浮力,地球引力等。非自然规律如:马克思的剩余价值理论,讲课的技术,与人交往的技术等。2.仅仅发现自然规律本身只是科学发现。

例如:伽利略比萨斜塔实验:物体下落的速度与其重量无关。

3.必须是建立在正确利用自然规律的基础上。

例如“永动机”违背了能量守恒定律,不是专利法意义上的“发明”。发明

(二)发明是一种技术方案

“技术方案”不同于“技术”,“技术”更加具体,“技术方案”是各种技术手段的集合,相对较为概括,是一种构思。

例如:指南针案例提出要利用磁石能够指明方向这一自然规律制造一种机械装置来指明方向再如:美国著名物理学家福立曼·达依逊的“地球能源供应计划”。利用磁石能够指明方向这一自然规律,构思出一种由磁石薄片和其支架组成的用于指明方向的机械装置,并将其付诸文字或图形加以说明如何磨制磁石,支架要使用何种材料,发明(三)能够被较为稳定地重复实施

例如:著名的肝胆外科专家吴孟超教授的“徒手摘除肝脏肿瘤”技术,其效果无法被他人稳定再现。发明典型案例:马景荣诉专利复审委员会

1989年马景荣向中国专利局提交了一件名为“船舶的水动力装置”的发明专利申请。说明书描述的这套机械的构成是将水轮发电机组装在船舶上,利用船舶前进时在尾部所造成的水头来推动水轮发电机组发电,再通过由此产生的电力带动推进器推进船体运动。

能获得发明专利吗?

发明专利局经过审查认为,这一发明违背了能量守恒的自然法则,因而驳回了申请。专利复审委员会和一审法院、二审法院均支持这一决定。该设计是希望用发动机产生的电力推动船舶前进。而发电机发电所需要获得的电能又来自于船舶前进过程中产生的水头。实际上这一设计是要将船舶前进时产生的能量转化为电能推动船舶不断前进。根据设计,只要船舶开动起来,不需要再从外界输入任何能量,船舶就可以一直进行下去。归根结底,这一设计是让船舶自己推动自己不断前进,实际上是一个“永动机”,违反了能量守恒定律,未能正确利用自然规律。二、发明的种类根据 (一)产品发明 仅仅找到自然界存在的物质是“发现”,而不是“发明”。

例如:“发现”毒蛇,“发明”新药(二)方法发明

例如:利用基因工程制造乙肝疫苗的方法(三)原始发明与改进发明 改进发明是对已有的产品或方法作出的实质性改进。

例如:爱迪生在对前人发明的电灯进行多项重大改进之后,发明了以碳丝为灯芯的灯泡,大大提高灯泡寿命,即改进发明。第三节实用新型一、实用新型的概念 《专利法实施细则》规定,实用新型,是指对产品的形状、构造或者它们的结合所提出的适于实用的新技术方案。“小发明”

例如:把圆柱型的铅笔设计成棱柱型实用新型

二、实用新型的特征:(一)具有一定形状或构造的产品。实用新型只可能是产品。即“经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体”。气态、液态、假山形状、将物体堆积而成的形状都不符合(二)该形状、构造或组合能够解决技术问题。如:将铅笔设计成棱柱型防止滑动;茶杯口上的网状隔离层等如果产品形状仅仅能给人以美感,而无法解决任何技术问题,则属于外观设计。第四节外观设计

一、外观设计的概念 《专利法实施细则》规定,外观设计是对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作的富有美感并适于工业上应用的新设计。外观设计又称工业品的外观设计或工业品样式。 与发明、实用新型有本质区别:外观设计是美学思想对产品的外在体现,通常与技术内容无关。二、外观设计的法律特征

(一)是对工业产品的外观设计“工业产品”必须是可以通过工业生产方法重复制造的。例如:在一张白纸上绘制的图案只能是美术作品,但是将该图案印制在用于贴墙的壁纸上,则成为外观设计。

根雕艺术家将一块形状奇特的树根雕成一件艺术品,因该艺术品的形状与树根独特的自然形状以及艺术家个人手艺密不可分,他人无法在普通树根上雕出外形相同的根雕,该艺术品并不是专利法意义上的外观设计。外观设计的法律特征(二)是对产品形状、图案、色彩或者其结合的设计。例如:造型优美的汽车,印有美丽图案的地毯等。(三)外观设计必须具有美感。增加对潜在买主的吸引力。美感因人而异,只要有一定特色,使一部分消费者认为美观,即符合美感的要求。典型案例广东凤铝铝业有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利无效纠纷案罗某就一种建材的设计获得了外观设计专利权。广东凤铝铝业有限公司向专利复审委员会申请宣告该专利无效,理由之一是该设计不具有美感上的特色,其外观结构都是处于实用技术上的需要而设计的。满足技术上的要求会否定美感特色吗?专利复审委员会和法院均认为:外观设计产品应当具有一定的美感,但这种美感的标准不同于美术作品或者艺术作品中所体现出的美感,只要设计者在设计过程中对设计方案进行了一定的选择并使这种选择体现在了产品的外观设计之中,就可以认为这种设计已经体现了一定的美感特色。同时,不能认为外观设计产品需要满足一定的技术要求,就将设计人通过自己的选择而使产品体现出的美感特色予以否定。实用新型必须是能够解决实际技术的技术方案,而法律对外观涉及却无这种要求。但是并不能因此认为凡是外观涉及就不能解决技术问题。如果一种对产品形状的设计既富有美感,又是一种技术方案,设计人可以选择申请实用新型或外观设计专利。评论实用新型外观设计第五节不授予专利权的对象一、违反法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造1.违法法律法律是指全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定和颁布的法律。一是发明创造本身违法法律;

如假币机,能够制造出的假币非常逼真,难以辨别。如用于赌博、吸毒的设备。二是相关产品或方法既有合法用途,也有非法用途。如:自动搓麻将机能否获得专利权?不授予专利权的对象2.违法社会公德如:提取人类胚胎干细胞本身和提取方法能否获得专利权?3.妨害公共利益如:某人发明一种安装在大门之后的防盗装置,当大门被撬开时会向进入者发射强光,导致其双目失明。该装置不但可能误伤好人,也可能对小偷造成不当人身伤害,因此不能被授予专利权。希特勒的头像能否作为外观设计?不授予专利权的对象

二、依赖以违法方式获取或利用的遗传资源完成的发明创造

如:20世纪90年代,某国外著名大学研究机构在我国一些农村地区在未向当地农民披露研究目的的情况下,采集血样进行某些疾病的基因研究《生物多样性公约》:是否允许(外国人)取得遗传资源的决定权属于各国政府。

不授予专利权的对象三、向外国申请专利前,未依法报请保密审查的在中国完成的发明或者实用新型

《专利法》第4条:申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,按照国家有关规定办理。

《专利法》第25条:任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。不授予专利权的对象

四、专利法特别予以排除的对象(专利法的排除对象可以随着国家和公共政策的变化而改变):

发现与发明:《专利审查指南》:人们从自然界找到天然形态存在的物质,仅仅是一种发现,不能授予专利权。但是,如果是首次从自然界分离或提取出来的物质,其结构、形态或者其他物理化学参数是现有技术中不曾认识的,并能被确切地表征,且在产业上有利用价值,则该物质本身以及取得该物质的方法均可依法授予专利权。(一)科学发现;

没有提出用于解决技术问题的技术方案相关案例在人体细胞的细胞核中,都包含着23对主要由DNA(脱氧核糖核酸)组成的染色体,而基因正是DNA双螺旋结构中由四种碱基按照特定顺序组成的一段序列。人体中3万多个基因构成了人的“基因组”。人与人在身高、相貌方面的差异,都与碱基排列顺序相关。而人体的许多疾病,都与构成基因的碱基排列顺序在复杂的因素作用下出现混乱、产生“变异”,导致基因功能失常有关。人体DNA有30亿个碱基序列,其中构成的基因的只有极少数。而要确切地知道哪些碱基序列构成基因,以及每一种基因的作用,就需要大量投资和研究。基因或DNA片段本身及其得到方法能否成为专利权保护的客体?为了鼓励基因提取这一对人类有重大利益的行为,目前包括我国在内的许多国家都已经承认:对于首次从自然界分离或提取出来的基因或DNA片段,如果其碱基序列之前不为人们所知,而且找到其功能和利用价值,则该基因或DNA片段本身及其得到方法均属于专利保护的客体。不授予专利权的对象

(二)智力活动的规则和方法; 没有在正确利用自然规律的基础上提出技术方案。例如:管理方法、比赛规则、游戏方法、检索方法、推理方法等。

思考:涉及计算机程序的专利申请能否获得专利授权?不授予专利权的对象(三)疾病的诊断和治疗方法。

观点之一:医生在诊断和治疗过程中应当有选择各种医疗方法的自由,不应当受到限制。但为什么同样用于人道主义治疗和救助有重大作用的药品可以被授予专利权?

真正原因:诊断和治疗方法的实施和效果高度取决于实施者本人的生理和心理状态,不能被稳定的重复再现。不授予专利权的对象(四)动物和植物品种按照自然规律出生和生长,不是人类发明创造的产物。《植物新品种保护条例》:可以对植物新品种提供类似于专利的保护。思考:人为培养或分离出来的微生物(如细菌、真菌和病毒等)是属于动物还是属于植物?能否授予专利权?如果具有特定产业用途,可以授予专利权不授予专利权的对象典型案例:Charkrabarty诉Diamond——关于可专利主题的里程碑案件微生物家Charkrabarty就自己合成的一种转基因细菌申请发明专利权。这种新细菌能够分解原油中的多种物质,对于炼油业有重大意义。不授予专利权的对象美国专利商标局——驳回了对细菌本身的发明专利申请,理由是微生物是大自然的产物,而且生物并不是《美国专利法》保护的客体,既不是“制造物”(manufacture),也不是“合成物”(compositionofmatters)。专利上诉委员会——专利申请依然被驳回。美国最高法院——最高法院多数法官认为,《专利法》的保护客体及其广泛,包括了“任何太阳之下由人制造的东西”Charkrabarty要求获得专利权的微生物并不是天然存在的,而是人类研究和创造的产物,属于非自然的制造物或合成物。最高法院最终认定:人为培养的转基因细菌可以作为制造物或合成物获得专利权。案例最有名的老鼠:哈佛鼠——转基因动物可专利性问题哈佛鼠是一种经过基因改造的肿瘤鼠,在1980年代由哈佛大学研究团队所研发出来,主要用在动物实验。这个带有肿瘤的实验老鼠,可协助研究人员了解药物对于肿瘤细胞的作用机制,因此,是进行癌症研究时非常重要的研究工具。由于一般抗癌药物具有高度的毒性,服用后会引发强烈的反应,因此,进行毒理试验的同时,将会使这类肿瘤鼠陷入极度痛苦。哈佛大学研发出肿瘤鼠后,随即将此一发明在主要国家提出专利申请。1985年,哈佛大学研究团队向欧洲专利局(EuropeanPatentOffice,EPO)提出欧洲专利的申请,并在1992年5月取得欧洲专利(欧洲专利号码:EP0169672),

欧洲17个宗教团体及动物保护组织的反对和异议者发明人发明是为了人类的健康,因而是符合道德的授予专利有利于防止滥用,即专利权并不是一种使用权,而是一种防止他人随意使用的权利,授予转基因动物专利有助于防止其不适当扩散和滥用用动物做试验和折磨动物是违反必要的伦理道德的一旦带有癌基因的动物从实验室跑出,就会对环境造成无法控制的污染,严重妨碍公共利益。思考:“哈佛鼠”在我国能够获得专利权吗?为什么?

——

传统专利法理论认为动物和植物是有生命的物体,是按照自然规律出生和生长的,不是人类发明创造的产物,因此不能被授予专利权。

——我国《专利法》仍然根据传统理论明确将动植物品种,包括通过基因工程制造的转基因动物和植物排除保护对象。“哈佛鼠”的权利人所主张的权利是典型的动物新品种的专利权,因此,“哈佛鼠”在我国现阶段不可能被授予专利权。

注意:——依据我国专利法第25条的规定,我国的专利法暂时不授予动植物新品种以专利权,但是,对于动物新品种的生产方法,可以依照专利法的规定授予专利权。——《植物新品种保护条例》规定可以对植物新品种提供类似于专利的保护不授予专利权的对象

(五)原子核变换方法和用该方法获得的物质 原子核变换方法是指使一个或几个原子核经分裂或者聚合,形成一个或几个新原子核的过程,如实现核裂变的各种类型反应堆的方法。

原因:关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益,为了防止私人特别是外国人对此项技术的垄断,各国均规定对其不能授予专利权。

不授予专利权的对象(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计

原因:2008年修改《专利法》之前,由于没有明确将主要起标识作用的设计排除出专利保护的范围,导致大量针对此类设计的外观设计申请被授权,不但对提高我国产品外观的设计创新毫无益处,也增加了与其他法律保护机制之间的重叠与冲突。思考: 1.计算机程序能否成为专利权的客体? 2.美国对于商业方法授予专利权是否会导致对某种商业模式的不合理垄断?第三章专利权的主体(一)发明人(或设计人)《专利法实施细则》第12条规定,发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。1.发明人是直接完成发明创造的人。2.只有自然人才具有发明人的主体资格。3.发明人的主体资格不受发明人民事行为能力的限制。

一、专利权主体专利申请人;专利权人二、专利权主体的种类专利权的主体

(二)发明人或设计人的单位1.职务发明。发明人或设计人为执行本单位任务或主要是利用本单位物质条件所完成发明创造。职务发明创造有如下几种:(1)执行本单位任务所完成发明创造:A.发明人在本职工作中作出的发明创造。

B.履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。

C.退职、退休或调动工作后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造。

专利权的主体(2)主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造。

“本单位物质条件”——单位的资金、设备、零部件、原材料或不向外公开的技术资料等。“主要利用”——在发明创造成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了本单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果有实质性的影响。专利权的主体关于职务发明专利权的归属:第一,作为职务发明,专利申请权和专利权属于单位所有。第二,按合同约定确认权利归属。第三,职务发明创造的发明人享有两项权利:——为发明人署名权——取得物质报酬的权利。

专利权的主体共同发明——两个以上的单位或者个人合作完成的发明创造属于合作发明创造;委托发明——一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造属于委托发明创造。这两种情况,一般应当按协议约定申请专利的权利。如果没有约定,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位和个人,即属于对发明创造作出创造性贡献的一方。三、共同发明和委托发明专利权的主体(四)外国申请人 1.在中国国内有经常居所或营业所的外国自然人或外国法人享有与中国公民和法人同等的专利申请权,即享有国民待遇。

2.在中国没有经常居所或营业所的外国公民和外国法人在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或共同参加的国际条约,或者依照互惠原则办理。

思考:

1.评价我国的职务发明制度。我国的职务发明制度是否既有效保护了企业的投资,又促进了职工的研发积极性?你认为是否有必要,以及如何对现有的职务发明制度进行改革?2.如果你是一个企业的技术总管,你如何利用我国的专利法的相关规定,既能够保护好企业的利益,又能促进技术人员的积极性?第四章 专利申请、审查及授权条件第一节专利申请的基本原则第二节专利申请文件第三节专利申请的审批程序第四节专利授权的实质条件第五节专利权的终止和无效专利申请、审查及授权条件第一节专利申请的基本原则一、书面申请原则二、一件专利申请一项发明创造原则我国《专利法》第31条规定,一件发明或实用新型专利申请应当限于一项发明或实用新型。

但单一申请原则在以下情况例外: (一)属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型,可以作为一件申请提出。但在提出专利申请时,必须说明各项发明创造之间的关联,并形成总的发明概念。 (二)用于相同类别并且成套出售或使用的产品的两项以上的外观设计,可以作为一件申请提出。专利申请、审查及授权条件三、先申请原则(一)先申请原则与先发明原则1.

先发明原则——同一发明创造有两个或两个以上申请人时,以发明创造完成的先后时间为准,对最先完成发明创造的申请人授予专利权。2.

先申请原则——两个以上的申请人分别就同一内容的发明创造申请专利时,以申请专利的时间先后为标准,专利权授予最先申请人。目前,绝大多数国家采取先申请原则。专利申请、审查及授权条件(二)我国《专利法》规定的先申请制度1.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。2.以专利申请日作为提出申请的先后标准。3.同一内容的发明创造,多个申请人在同一天分别提出申请时,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

专利申请、审查及授权条件(一)外国优先权 外国优先权,是指在外国第一次申请专利后,申请人在规定的期限内就相同主题向中国提出专利申请时,可以外国的第一次申请日作为在我国的申请日。优先权原则专利申请、审查及授权条件(二)本国优先权,指申请人在本国第一次提出专利申请后,在规定期限内,又就相同主题的发明创造向本国提出专利申请时,可以第一次申请日作为后一申请的申请日。本国优先权的法律意义在于促进申请专利的技术方案的完善。申请人在本国首次申请后,按本国优先权,可就相同主题再次申请专利,对原技术方案作进一步的改进、增补。这就使新方案作为第二次申请提出时享受第一次申请的申请日待遇,有利于应用技术的不断开发和更新。

第二节 专利申请文件一、发明、实用新型专利的申请文件请求书——请求对其发明或实用新型授予专利权的正式书面文件权利要求书——说明发明或实用新型的技术特征,表述请求保护范围说明书——阐述发明或实用新型技术特征的正式书面文件摘要——对说明书内容的摘要附图

专利申请文件二、外观设计专利申请文件

——请求书

——图片或照片第三节专利申请的审批程序一、发明专利的审查程序(一)初步审查国务院专利行政部门对专利申请所作的形式审查。(二)早期公开申请之日起(有优先权的,自优先权之日起)满18个月或依申请人的申请,由国务院专利行政部门在《专利公报》上公布发明专利全部申请文件的制度。专利申请的审批程序(三)实质审查发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。

(四)授权专利申请的审批程序(自申请日起20年)受理申请实质审查授权公告无效请求期及无效审查专利权终止(自申请日起3年内)(自授权后任何时间)初步审查公布申请(自申请日起满18个月)专利申请的审批程序二、实用新型和外观设计的审查程序《专利法》40条:“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。”授权公告受理申请初步审查专利申请的审批程序

三、复审 复审是专利复审委员会对被驳回的发明创造专利申请进行的再次审查。在我国,专利复审是作为向法院起诉的前置条件。第四节专利授权的实质条件一、发明和实用新型专利授权的实质条件(一)新颖性《专利法》第22条:新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

(二)判断新颖性的标准

(1)出版物公开

如果在申请日以前有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过,这项发明或者实用新型就被认为已经公开,成为现有技术。

出版物的范围:书籍、报纸、专利文献、影片、光盘,互联网等。

专利授权的实质条件专利授权的实质条件(2)使用公开

如果同样的发明或者实用新型在国内外公开使用过,这项发明或者实用新型就被认为已经公开,成为现有技术。

公开使用的方式包括可以使公众从中得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、演示、展出等方式。

专利授权的实质条件(3)其他方式公开:主要指口头公开,如口头交谈、报告、讨论会发言展览等等。(4)抵触申请:他人在申请日以前已经以相同发明或实用新型向专利局提出过申请,并在申请日之后公布的情况。典型案例

某人发明了一种可用于消防呼吸器的多功能减压器,交给消防局由消防员佩戴试用并获得了试用报告。但在试用结束后,他并未收回减压器,而是留在消防局由其继续使用。此后发明人提交了发明专利申请。

是否导致使用公开?

专利局和专利复审委员会认为,无论是在出具试用报告之前的佩戴使用,还是在此之后的在消防救火中的实际使用,使用者在使用过程中即可完成对所使用的产品的结构及相关技术内容的知晓,即成为相关技术的获知者。但是,在试用阶段,试用者与委托人之间是合作关系,试用者对委托人负有保密义务,试用行为尚不能使技术处于公众能够得知的状态,因此不是专利法意义上的使用公开。而在试用结束后,委托方并没有收回试用产品,同时也没有要求试用方继续保密,因此试用方已不再有保密义务。试用方的继续使用也不再具有测试产品性能的性质。因此,消防局在没有保密义务的情况下对保留产品的使用构成了使用公开,在后的申请即丧失了新颖性。此案的关键在于试用结束后,发明人既没有收回相关产品,也没有要求试用者继续承担保密义务。这样,试用者不但可以通过“反向工程”分析其中的技术内容,还可以自由地加以披露。即使试用者没有实际实施这种行为,相关技术已经处于可以为公众所获得的状态,因此构成了公开。思考:立法为什么要把使用公开从“境内标准”改为“国际标准”?专利授权的实质条件(三)不丧失新颖性的公开我国《专利法》规定,申请专利的发明创造在申请日以前6个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:1.在中国政府举办或承认的国际展览会上首次展出的2.在规定的学术会议或技术会议上首次发表的3.第三人未经申请人同意而泄露其发明创造内容的

立法目的在于:鼓励申请人在国际和国内进行技术交流,以及防止因他人的失约或欺诈而给申请人造成损害。创造性

1.创造性的概念《专利法》第22条:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。专利授权的实质条件“突出的实质性特点”——发明与现有技术相比具有明显的本质区别,对于发明所属技术领域的普通技术人员来说是非显而易见,不能直接从现有技术中得出构成该发明全部的必要技术特征,也不能够通过逻辑分析、推理或者实验而得到。“显著的进步”——从发明的技术效果上看,与现有技术相比具有长足的进步。专利授权的实质条件1.实用性的概念发明创造能够在产业上应用的特性,又称“工业实用性”。2.判断实用性的标准(1)可实施性(2)再现性(3)有益性(三)实用性

二、取得外观设计专利权的条件

(一)新颖性对于产品的外观设计与申请日之前在国内外为公众所知的设计相比是“新”的设计,即不属于现有设计。(二)具备区别于现有设计的特征

新增加的实质条件:即外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显的区别。(三)不与他人在先合法权利相冲突保护在先的著作权或商标权。

第五节专利权的终止和无效

(一)专利权的终止

——专利权保护期限届满

——专利权人未按规定缴纳年费

——专利权人书面声明放弃专利权。专利权人基于专利无实际价值,或无力继续缴纳专利年费等各种原因,可以书面形式声明放弃专利权。

——专利权因无人继承而终止。专利权的终止和无效二、专利权的无效

专利权无效制度是对错误授权的补救和监督制度,其目的是纠正因审查人员主观原因和客观原因造成的不法授权情况,保证专利授权的公正性,从而维护社会和公众的正当权益。 专利无效是多数国家普遍适用的程序。我国《专利法》规定的宣告专利无效请求由专利复审委员会受理。思考

1.如何看待现有技术的条件宽松与否对一国科技政策和产业政策带来的影响?2.将“公开使用”标准改为国际标准有何利弊?第五章

专利权人的权利及其限制

名称具体内容制造权专利权人享有独占地制造专利产品,禁止他人未经其许可制造相同或相似于专利产品的产品的垄断权使用权专利权人享有的使用专利产品或专利方法及依照专利方法直接获得产品的专有权许诺销售权专利权人有明确表示愿意出售具有权利要求书所述技术特征的专利产品以及禁止他人未经专利权人许可许诺销售专利产品的权利销售权专利权人享有的独自销售专利产品或依照专利方法直接获得的产品的权利第一节专利权人的权利专利权人的权利

进口权除法律另有规定外,专利权人享有自己进口或禁止他人未经许可制造、许诺销售、销售、使用等生产经营目的进口其专利产品或进口依照其专利方法直接获得的产品的权利转让权专利权人享有的将自己的专利所有权依法转让给他人的权利许可实施权专利权人享有的许可他人实施其专利的权利标记权专利权人享有的在其专利产品或该产品包装上标明专利记号和专利号的权利第二节专利权的限制一、不视为侵犯专利权的行为(一)专利权用尽后的特定实施行为

专利权用尽又称专利权穷竭。指对于经专利权人许可或以其他方式合法投放市场的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,他人在购买之后无须经过专利权人许可,就可以使用、许诺销售、销售和进口。专利权的限制导致专利权用尽的两种情形:——专利权人许可将专利产品投放市场;——专利权人虽然没直接许可制造和出售专利产品,但他人对专利产品的制造和出售是依法进行的。如强制许可。“专利权用尽”是指国内用尽还是国际用尽?专利权的限制(二)先用权人的特定实施行为先用权人,是指在他人申请产品或方法专利权之日以前,就已经制造了相同的产品、使用了相同的方法,或已经做好了制造或使用的必要准备的人。(三)临时过境的外国运输工具对专利的使用1.外国运输工具临时通过中国领陆、领水或领空。2.必须是为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利产品或方法。专利权的限制(四)将专利作为科学研究和实验对象使用注意:将专利产品作为科学研究和实验的工具或手段使用并不属于能够享受例外的范围。对于已经获得专利权的化学试剂,大学实验室或化学制品公司设立的研究机构可以为了该试剂与其他试剂进行比较,而自行制造一些试剂加以分析,不构成侵权。如果该实验室制造和使用该试剂的目的是用它去合成其他化学物质,或在其日常实验或研究中作为实验材料使用,则仍然需要经过直接专利权人许可或者购买经过其授权制造和销售的该化学试剂,否则构成侵权。例如专利权的限制(五)为提供行政审批信息使用或提供专利药品或医疗器械(Bolar例外)

Bolar例外源于美国,是由Rochev.Bolar案催生的专利侵权例外规定,也被称为安全港(SafeHarbor)条款。

1983年,Bolar公司为能尽早上市Roche公司的安眠药盐酸氟西泮仿制品,在该产品专利届满前(1984年1月17日),从国外进口5kg原料,进行制剂学、稳定性和生物等效性等向美国FDA(美国食品和药品管理局)申请上市许可所需的研究,进而被Roche起诉侵犯专利权。

经过二审,联邦巡回法院最终判定Bolar公司侵权。但法院也认为,获得一个药品的上市许可需要多年时间,如果专利期届满后才开始仿制药相关试验,专利权人实际上将获得超过专利期的排他权。联邦巡回法院认为该问题应交由国会解决。

美国国会于1984年修改了《专利法》,其中规定,“目的在于仅仅为获得和提交FDA要求信息的有关行为不侵犯专利权”,修改后的《专利法》认为,前述Bolar公司的行为不侵犯专利权,也就是说,在专利期内进行临床试验等药品注册审批要求的试验研究,不侵犯专利权。

原告美国伊莱利得公司2003年在中国获得了“含有胰岛素类似物的药物制剂的制备方法”的发明专利。被告甘李药业公司向食品药品监督管理局提交了一份药品注册申请,并在取得临床研究批件后进行了药品的临床实验,而这种药品中含有使用依照原告专利方法直接获得的产品。典型案例:美国伊莱利得公司VS甘李药业公司

一、二审法院审理后均认为:虽然甘李公司实施了临床实验,以检验该产品的安全性和有效性,但其直接目的是为了满足有关法律法规和药监局关于药品注册的要求,而不是在本专利有效期内进行销售,不属于专利法所规定的为生产经营目的实施他人专利的行为。因此法院驳回了原告的诉讼请求。专利权的限制二、强制许可《专利法》所特有。是指为了防止专利权人滥用专利权阻碍技术进步和损害公共利益,国家专利行政机构可以根据申请而颁布实施专利的许可。专利权的限制(一)防止滥用的强制许可《专利法》第48条规定,在下列两种情况下,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可:(1)专利权人自专利权被授予之日起满三年,且自提出专利申请之日起满四年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;(2)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。专利权的限制(二)根据公共利益需要的强制许可《专利法》第49条:在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。思考:针对甲型H1N1流感盛行和存在社区大流行的危险,有媒体和业内人士提出“中国应该按照现行专利法规定,对治疗甲流的特效药达菲进行强行仿制”。南方一知名报媒力挺广东某大型制药企业,声援其申请强行仿制的行动。该案例中,强行仿制达菲有无必要?请予以评论?专利权的限制(三)制造并出口专利药品的强制许可《专利法》第50条规定,为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。例如:非洲某一最不发达国家爆发艾滋病疫情,但由于该国没有能力自行生产能够抑制艾滋病的专利药品,其通过外交渠道希望从我国进口这种专利药品,国务院卫生部门可以请求国家知识产权局给予强制许可,允许被许可人制造这种专利药品并出口到该非洲国家。专利权的限制理论问题:公共健康与专利权保护——2001年《TRIPS协议与公共健康的宣言》(《多哈宣言》)——SIPO《设计公共健康问题的专利实施强制许可办法》

例如:甲发明了电灯泡中并获得了发明专利权,其权利要求书中指明的技术特征是以钨做灯丝。乙提出了将现有电灯泡中钨灯丝直径缩短一倍的技术方案,大大延长了灯泡的寿命。乙发明的新型灯泡属于改进发明,与原有电灯泡相比,取得了具有显著经济意义的重大技术进步。如果乙就这项技术获得了专利权,就是甲专利的从属专利。但是,由于原有电灯泡尚在专利保护期内,而新型灯泡仍然包含了“以钨做灯丝”的技术特征,因此乙未经甲许可擅自制造或出售新型电灯泡就会侵犯甲的专利权,这样,乙发明的实施就有赖于甲的许可。(四)为实施从属专利需要的强制许可专利权的限制思考:

根据专利权用尽原则,在平行进口问题上应适用国际用尽还是国别用尽?第六章

专利权的保护第一节专利权的保护范围一、确定专利保护范围的方法

发明和实用新型保护范围:以权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容

专利权的保护(一)周边限定法:忠于权利要求书的文字表述(二)中心限定法:将权利要求书中通过字面含义划定的保护范围作为专利保护范围的“中心区域”,同时根据发明的目的、性质和说明书的说明,将“中心区域”之外的一定范围也纳入专利保护范围。(三)以专利要求书的内容为准,但不死板地拘泥于权利要求书的文字或措辞,而是结合说明书和附图划定专利权的保护范围如果一种产品或方法包含了他人专利权利要求独立权利要求中的全部特征,就构成了专利产品或方法,也既落入了专利权的保护范围。例如:权利要求书独立权利要求中记载的产品的技术特征:A+B+CNO1.A+B+C+DNO2.A+C+D外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。专利权的保护二、等同原则相同侵权:一种产品或方法具有他人专利产品或专利方法权利要求书中的全部技术特征。等同侵权:如果一种技术特征与权利要求中记载的技术特征相比,在本领域的普通技术人员看来,能够以实质上相同的方式,实现实质上相同的功能,并产生实质上相同的效果,则该技术特征就是权利要求书中技术特征的“等同特征”。专利权的保护三、禁止反悔原则专利权人在申请专利时,为了获得专利权已经自愿缩小了权利保护范围,则在其获得专利权之后就不能反悔,将已经放弃的内容又重新纳入保护范围之中。四、现有技术和设计抗辩《专利法》允许被控侵权人在专利侵权纠纷中以其实施的技术或设计属于现有技术或现有设计作为抗辩。目的:节约解决纠纷的时间。专利权的保护一、专利侵权专利侵权:即未经许可,也缺乏法定免责理由而以生产经营目的实施受专有权利控制的行为。第二节专利侵权与假冒专利专利权的保

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