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关于知识产权出资的法律问题范文关于知识产权出资的法律问题知识产权作为一种无形资产,具有其本身的财产价值,同时,也是许多公司赖以经营的重要伎俩和条件,随着社会生产力的开展和生产方式的变革,知识产权在公司经营中的作用和地位日愈突出,知识产权已成为重要的法定出资形式之一。然而,公司法有关知识产权出资的法律规定,与实践中的出资需求不甚合乎;对知识产权利用中的一些理论概念的含糊认识,亦影响实践中对知识产权的正确利用。
比照两法有关知识产权出资标的规定可见,两者的要求根本相同,只是后者的“专有技术〞一词被前者的“非专利技术〞代替。有人认为,“专有技术〞与“非专利技术〞称谓上有差别,而含义是相同的。实际上,专有技术与非专利技术是两个不同的概念。专有技术是指具有专有性权利特征的技术,这类技术包括专利技术和技术秘密;而非专利技术那么指没有专利权的一般公知技术和技术秘密。?中外合资经营企业法实施条例》以并列方式规定的出资标的“专有技术〞与“工业产权〞,都包含有专利权的内容,在外延上发生局部重合。立法用语以“非专利技术〞取代“专有技术〞的这种变化,反映了人们对这两个概念理解上的深化。由于一般公知技术不足专有性,无甚利用价值,实践中,非专利技术出资根本上是以技术秘密为标的的出资。
至于工业产权的范畴,理论上存在有狭义与广义的两种不同解释。狭义的工业产权仅指商标权和专利权,广义的工业产权范围那么较为广泛,根据?爱护工业产权巴黎公约》第1条规定,工业产权的爱护对象包括创造、实用新型、外观设计、商标、效劳标记、厂商名称、货源标记、原产地名称及制止不正当竞争等。通常所指和实践中普遍采用的工业产权出资是指狭义的工业产权出资,即以商标权和专利权出资。但根据法定出资形式的条件,只要出资标的具有可转让的财产性或者说具有资本性,理论上都可以用来出资。因此,除货源标记、原产地名称、制止不正当竞争的权利因其本身不可转让的性质不能用于出资外,厂商名称在理论上不存在出资的障碍,亦应允许作为出资的形式。
另外,?公司法》采用列举方式规定出资标的,即从背面排除、至少是未明确其他类型知识产权出资的合法性。如,着作权就不是出资标的。然而,实践中对某些作品存在有出资性利用的需求,如计算机软件作品。笔者认为,着作权与商标权、专利权一样,其权利中都包含有可转让的财产权内容,理论上可以将着作权的财产性权利用于出资。此外,我国2022年10月最新修改的?着作权法》第10条,亦改变了原?着作权法》对着作权转让制度不予规定的作法,明确规定了着作权的14项的财产性权利可以转让。因而,作为着作权转让方式之一的着作权出资亦不存在立法的障碍。倡议在将要进行的?公司法》的修改中,改变以列举方式规定知识产权出资标的的作法,直接规定以“知识产权〞这一方式出资,这样既可以将目前不在公司法出资规定之列的某些类型知识产权包括进来,亦可以涵盖将来可能产生的新的知识产权。
知识产权出资额在注册资本中的比例?公司法》第24条第2款规定:“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过公司注册资金的20%,国家对采用高新技术成果有特殊规定的除外。〞本条说明,出资财产中,知识产权的出资比例在我国是受到严格限制的。
我国公司法规定的公司类型均为有限责任形式,股东以其出资或股份对公司承当有限责任。我国的公司信用法律上体现为一种资本信用,因而公司的注册资本是公司对外承当债务责任的最低的也是最重要的保证。公司在其存续的过程中,应经常保持与其资本额相当的财产亦成为法定资本制国家所奉行的一条极为重要的资本原那么。因此,公司法对知识产权出资比例的限制,目的正在于维护注册资本金额的真实,爱护债权人利益。因为知识产权的出资不像货币出资那样可以直接体现为出资额,知识产权的出资额需要经过评估作价计算,而其评估作价又比实物及土地使用权的作价困难得多。实物及土地使用权有同类标的的市场价格作为作价参照规范,即使是使用过的实物亦可采统一的折旧计算法方便地计算出残值。而知识产权因其“专有性〞的特点,没有统一的市场价格,既然一技术比其他同类技术当先,一商标既然比别的同类产品或效劳上的其他商标出名度高,则,这项技术或商标就有比其他技术或商标具有更高的价值,而这局部价值究竟应高出多少,很难用公式精确的计算出。因而,在知识产权出资作价的评估中,可能会发生对其价值的“高估〞现象,而当拥有专有技术或出名度较高商标的出资人向其关联公司出资时,其技术或商标的价值在实践中往往成心被“高估〞。限制知识产权出资的比例,可以降低其价值“高估〞的影响,使注册资本总额尽可能真实。对知识产权出资尤其是对技术出资的比例进行限制的另一原因在于,随着人类技术的不断创造,新技术不断取代已有技术,已有技术的价值随着时间的推移不断贬值,相应地,包含有技术出资标的的资本总额即注册资本不断“缩水〞。限制技术出资的比例,可以使“缩水率〞降低,使公司资本尽可能满足资本维持原那么的要求。
然而,公司法的这一限制与实践中的情况发生着越来越大的矛盾。知识经济时代,技术对生产力开展的作用之巨大,使技术的价值前所未有地得到提高,限制技术出资的比例可能会产生两种后果:一是低估技术的价值,使技术出资人的权益受到损害;二是为了合乎技术的法定出资比例,出资人必须大量地增加货币等配套标的的出资,这样提高了公司的设立门槛,加重了公司发起人的负担,对某些智力密集型的中小高科技公司的开展尤为不利,。对某些公司来说,其对知识产权这种无形资产的需求甚至超过了对货币、实物等有形资产的需求,有的公司可能就是为某项技术的开发而成立,有的公司可能就是凭借某种商标或品牌的优势而经营。鉴于此,?公司法》修改时,在第24条第2款中对知识产权20%的出资限制后面,增加了“国家对采用高新技术成果有特别规定的除外〞一句。根据国务院有关规定,对高新技术公司知识产权出资比例放宽至35%.但这种已放宽的比例仍然不能合乎实践中的所有需要,为了躲避这一法律的限制性规定,实践中,就出现了技术的权利人将技术转让给未成立的公司,作为对价,其他出资人代技术权利人进行超过注册资本比例35%的货币出资或实物出资等等变通性作法,从而增加了公司设立的复杂性。面对高新技术产业的迅猛开展,我们法律、法规的跟进显得滞后。不过,有些地方性〔北京、上海等〕法规规定的知识产权出资比例已经高出了35%的限制。作者认为,作为适用于全国范围内的国家级立法,应该再扩大知识产权出资的比例,加大效劳实践的步伐。
有人顾虑,增加知识产权出资的比例将会破坏资本维持原那么,给债权人利益的保障留下隐患。然而,即使在公司法理论上,法定资本制度本身包含资本三原那么理论,亦已受到愈来愈多学者的批评。有学者认为,公司的`信用根底是资产信用而不是我们一直奉为真理的资本信用,许多企业家强烈呼吁修改公司法资本制度中有关僵化、妨碍公司灵活经营和迅速开展的限制性规定。法定资本制度理论本身正面临着严重的挑战。
知识产权出资行为的法律性质知识产权权利人通过知识产品的利用而获得经济收益的主要方式有两种:一是通过不转移权利的利用方式,即知识产权权利人自己对知识产权的使用;二是转移权利的利用,即通过过对知识产权的转让和使用许可。知识产权权利人以其知识产权对公司进行的出资行为,同样也是知识产权的利用行为,则,该出资行为又属何种性质的利用行为呢?这一问题,常常是知识产权理论和实践中认识含糊不清的问题。
知识产权的转让指的是知识产权权利人将其商标、专利等知识产权的专有权,依照法定程序转移给他人的法律行为,知识产权转让的法律效果,与物权之所有权转移的法律效果相同,即知识产权发生转让后,原权利人即转让人不再享有知识产权,而受让人取得知识产权,成为新的知识产权主体。这种相同法律效果产生的原因在于,知识产权这种专有权,在权利范围与权能上,与物权法中的所有权很类似,在权利的范围上,专有权包含有两方面的权利,其一是知识产权权利人对其知识产品的“独占权〞,其二是知识产权权利人对其知识产品的“排它权〞,知识产权的这种“独占性〞与“排它性〞亦类似所有权的“独占性〞与“绝对性〞。不同的是,知识产权专有权本质上更明显地体现为“排它性〞,由于知识产权的无形性和流动性,对于知识产权权利人来说,其很难像所有权人那样,通过对“物〞的占有使用而排除他人对“物〞占有,知识产权权利人不能通过对知识产品的占有、使用而排斥他人对相同知识产品的占有、使用。知识产权的专有性不能通过对知识产品的占有而形成。此外,知识产品专有权在其权能上与物之所有权亦很类似,所有权人对物的占有、使用、收益、处罚权同样适用于知识产权权利人对知识产品的权利。因此,就知识产权与物权在上述方面的共性而言,有的学者认为知识产权是无形财产的所有权,物权是有形财产的所有权。①知识产权的使用许可是指知识产权权利人通过订立许可使用合同的方式,许可他人使用其知识产权的法律行为。如专利权人或专利许可人通过专利使用许可合同,允许被许可人实施其专利,商标权人或商标许可人通过注册商标使用许可合同,允许被许可人使用注册商标。知识产权的使用许可所转移的权利是知识产品的使用权,与物之“租赁〞所转移的权利性质类似。当然,知识产权的使用权与物之使用权的转移后果不同,由于知识产品的无形且可流动的自然属性,知识产品被许可给他人使用后,根据协议的约定,许可人仍然可以继续使用其知识产品,而“物〞的使用权转移后,物的所有权人无法与使用人共同使用该同一“物〞。因而,知识产权转让与知识产权使用许可转移的权利性质不同。不过,在某些立法中以及实践中,“技术转让〞一词,有时还包括了技术的使用许可。如?合同法》中所称的“技术转让〞即包括了技术专有权的转让和技术使用权的转让。当然,这一情况只是由于历史性的使用原因造成,它并不改变“转让〞与“使用许可〞的不同法律性质。
由此可见,知识产权的出资与知识产权的转让,转移的权利都是知识产权的专有权,因而实质上,知识产权的出资行为,其法律性质就是知识产权的转让行为,一种特殊的知识产权出资性转让行为。
既然出资人是以专有权出资,出资后专有权即归公司享有,出资人不能继续使用该专利或商标,也不能再许可他人使用,如果出资人欲对该专利或商标加以使用,那么需获得公司的许可,否那么,即构成对公司财产权的侵犯。而在实践中,股东与公司同时使用专利和商标的情况尤其是使用专利的情况经常存在,其结果很容易使股东通过专利和商标的使用,不当地获取公司财产利益。
知识产权利用方式的选择
实践中,知识产权权利人对知识产权利用方式的选择,主要与其经济目的实现的程度相联。商标权人往往通过自己对注册商标的使用获得经济利益,而专利技术或非专利技术权利人在我国大局部都不是企业,他们通常不具备自己实施其技术的物质条件,对知识产权通常采用转移权利方式的利用,即通过对知识产权的转让与使用许可来进行。
知识产权的转让有出资性的转让和一般性的转让。一般性的转让只限于贸易活动中,它是转让人与受让人通过签订转让合同,转让人获得转让费而受让人获得知识产权专有权的法律行为,本文姑且称之为知识产权“贸易性转让〞。
知识产权的出资性转让与贸易性转让所转让的权利性质相同,但转让人转让的目的,通过转让获得的权利及转让的法定程序要求等方面是有区别的。知识产权的贸易性转让中,转让人的目的往往是为了获得一种短期的可控制的经济收益,如一次性或分次性支付转让费的转让。通过转让,转让人与受让人之间形成了债的关系,转让人获得债权成为债权人。而知识产权的出资性转让,实际上是一种投资行为,公司如果不解散清算,出资人不得从公司中收回该专利权、商标权等知识产权。转让人通过以知识产权对公司的出资,在转让人与公司之间形成了一种投资关系,作为出资的对价,出资人换取公司财产的股权,出资人取得股东地位,知识产权权利人出资转让的目的正是在于股权分红可能带来的长期的、比贸易性转让更多的经济收益。当今,知识经济时代高科技企业的超常规开展,知识产权尤其是高新技术专利权的出资,其经济回报可能是巨大的,更多的专利权人愿意以技术出资方式而非贸易性转让方式分享企业高成长带来的投资收益。当然,专利权人或商标权人取得股权的经济收益权即股东的自益权是其出资转让的首要目的,而为公司利益和为自己利益行使的公司管理性权利即股东的共益权的获得,也是不少专利商标出资人的另一目的。通过行使股东共益权,如公司重大事项的决策权、管理者的选择权等,出资人可以使自己的经济收益实现获得更大保障,同时也使局部精神上的需要如人格尊重、事业成就感等得到满足。而知识产权的贸易性转让,转让人不能从受让公司中取得股东权。当然,依据风险利益相一致的原那么,知识产权的出资性转让作为一种投资行为亦存在投资风险,如果公司经营不好,出资人就可能一无所获,如果公司资不抵债被宣告破产,公司还有权将出资人已出资的技术或商标变卖,以清偿公司的债务。而知识产权的贸易性转让,包括知识产权的使用许可,转让人或许可人的经济利益是通过获得一定金额的的转让费或使用费而不是非固定的投资分红实现的。由于该转让费或使用费从公司本钱中列支,即使企业出现亏损,公司仍然可以从企业本钱中列支转让费或许可费,转让方或许可方在合同条件下〔如以销售额、销售数量提成〕,仍可以获得转让费或使用费。如果公司因亏损以至资不抵债破产,转让方或许可方在未获得合同约定的转让费或使用费的情况下,可以作为公司的债权人参与公司残余财产的分配。此外,知识产权出资性转让与贸易性转让、使用许可的程序亦有不同:前者需要评估、作价、验资以确定出资额;后者的转让价或使用费由转让方与受让方或许可方与被许可方协商确定,没有评估的法定要求,双方只须办理权利移交、变更的手续。
辨别知识产权出资性转让、知识产权贸易性转让及知识产权的使用许可的不同特点,对实践中指导公司发起人、公司股东及公司本身根据其具体情况选择知识产权利用的方式,是十分有益的。对以利用某项专利技术为生产经营核心的公司来说,如公司为了充沛调动该专利权人的积极性,使其在今后的产品研发中发挥更大的作用,可要求专利权人以知识产权出资方式参加公司。专利权人作为公司股东,
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