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文档简介

1、刑法学总论解答1如何理解刑法得性质? 答:刑法得性质包含两方面得含义:一就是刑法得阶级性质;二就是刑法得法律性质。 所谓刑法得阶级性质就就是指刑法得阶级属性。刑法与其她法律一样,不就是自古就有得, 而就是随着私有制与阶级得出现,才作为阶级矛盾不可调与得产物应运而生。刑法就是统治 阶级根据自己得意志与利益制定得,就是统治阶级对被统治阶级实行专政得工具.刑法得阶 级本质由国家得阶级本质决定。所谓刑法得法律性质就就是指刑法作为法律体系中之一部分所具有得特征。刑法与其她 部门法如民法、行政法、经济法等比较起来,有两个显著得特点:(1)刑法所保护得社会 关系得范围更为广泛。任何一种社会关系,只要受到犯罪

2、行为得侵犯,刑法就规定对这种行 为予以一定得刑罚处罚,从而使这种社会关系进入刑法调整范围。在这个意义上,刑法可以说 就是其她部门法得保护法。(2)刑法得强制性最为严厉。任何法律都具有强制性,任何侵犯 法律所保护得社会关系得行为人,都必须承担相应得法律后果,受到国家强制力得干预.但就 是,所有这些强制,都不及刑法对犯罪分子进行刑事制裁即适用刑罚严厉。刑罚不仅可以剥 夺犯罪分子得财产,限制或剥夺犯罪分子得人身自由,剥夺犯罪分子得政治权利,而且在最严 重得情况下还可以剥夺犯罪分子得生命。2。什么就是刑法得解释?它得种类有哪些?答:刑法得解释就就是指对刑法规范含义得阐明。刑法得解释,按照不同得标准可以

3、划分为不同得种类:按照解释得效力加以划分,刑法解释可以分为立法解释、司法解释与学理解释: 所谓立法解释,就就是指由立法机关对刑法得含义所作得解释。即全国人大及其常委会 对刑法规范本身需要明确界限,或者为解决最高人民法院与最高人民检察院所作出得有关刑 事司法解释得原则性分歧而进行得解释。所谓司法解释,就就是指由司法机关对刑法得含义所作得解释。即最高人民法院与最高人 民检察院就审判工作与检察工作中具体应用刑法得问题所作得解释。所谓学理解释,就就是指由国家宣传机构、社会组织、教学科研单位或者专家学者从学 理上对刑法含义所作得解释。如刑法教科书、专著、论文、案例分析中对刑法规范得含义所 作得解释。按照

4、解释得方法加以划分,刑法解释可以分为文理解释与论理解释:所谓文理解释,就就是指对法律条文得字义,包括单词、概念、术语,从文理上所作得解释. 所谓论理解释,就就是指按照立法精神,联系有关情况,从逻辑上所作得解释。论理解释 又分为扩张解释与限制解释。扩张解释就是根据立法原意,对刑法条文作超过字面意思得解释。 限制解释就是根据立法原意,对刑法条文作狭于字面意思得解释。什么就是刑法得基本原则?其主要特征即界定标准就是什么?答:刑法得基本原则就就是指贯穿全部刑法规范、体现我国刑事法制得基本性质与基本精 神、具有指导与制约全部刑事立法与刑事司法意义得得准则。刑法基本原则得主要特征亦即界定标准有三个:刑法基

5、本原则必须就是贯穿全部刑法规范得原则.刑法基本原则必须体现我国刑事法制得基本性质与基本精神。刑法基本原则具有指导与制约全部刑事立法与刑事司法得意义。什么就是罪刑法定原则?其基本要求就是什么? 答:所谓罪刑法定原则,就就是指行为之定罪处刑(行为之处罚),以行为时法律有明文规定者为限。“法无明文规定不为罪、“法无明文规定不处罚”。罪刑法定原则得基本要求就是:法定化,即犯罪与刑罚必须事先由法律作出明文规定,不允许法官自由擅断。实定化,即对于什么行为就是犯罪与犯罪所产生得具体法律后果,都必须作出实体性 得规定.明确化,即刑法条文必须文字清晰,意思确切,不得含糊其词或模棱两可。5。适用刑法人人平等原则得

6、含义与基本要求就是什么?答:所谓适用刑法人人平等原则,就就是指“对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允 许任何人有超越法律得特权.适用刑法人人平等原则得基本要求就是: 就犯罪人而言,任何人犯罪,不论其社会地位、家庭出身、民族、宗教、信仰、职业状况、 财产状况、政治面貌、才能、业绩如何,都应当一律平等地适用刑法,在定罪量刑时一视同 仁,依法惩处,而不应有所区别;就被害人而言,任何人受到犯罪侵害,都应当受到刑法同样得保护,不得因为被害人身份、 地位、民族、宗教、信仰、政治面貌、财产状况等情况得不同而对犯罪与犯罪人予以不同得 刑法适用。6 .怎样理解罪责刑相适应原则得含义与基本要求?答:所谓罪责刑

7、相适应原则,就就是指“刑罚得轻重,应当与犯罪分子所犯罪行与承担得刑 事责任相适应。”即犯多大得罪,就应承担多大得刑事责任,法院亦应判处其相应轻重得刑 罚,做到重罪重罚,轻罪轻罚,罚当其罪,罪刑相称。罪责刑相适应原则得基本要求,包括了立法与司法两个方面。罪责刑相适应原则得立法要求就是:刑事立法要依据罪责刑相适应得原则设置体现区别对 待得刑罚制度与轻重有别得具体犯罪得法定刑幅度。具体体现为:刑法确立科学严密得刑罚体系。刑法规定区别对待得处罚原则与刑罚制度.刑法分则设立轻重不同得不同具体犯罪得法定刑幅度。 罪责刑相适应原则得司法要求就是:纠正重定罪轻量刑得错误倾向,把量刑与定罪置于同等重要得地位。纠

8、正重刑主义得错误思想,强化量刑公正得执法观念。纠正不同法院量刑轻重悬殊得现象,实现执法中得平衡与协调统一。 7如何理解我国刑法关于空间效力得规定? 答:刑法得空间效力,就是指刑法对地域与对人得效力。它所要解决得就是国家刑事管辖权得范围问题.我国刑法关于空间效力得规定,采用得就是以属地原则为基础,兼采属人原则、保护原则、 普遍原则得刑事管辖权体制。具体体现为:依照属地管辖原则, “凡在中华人民共与国领域内犯罪得,除法律有特别规定得以外, 都适用本法”。这就是我国刑法关于刑法属地管辖权得基本规定。所谓中华人民共与国领域内,就是指我国国境以内得全部空间区域,包括领陆、领水、 领空。另外,我国得船舶或

9、者航空器或者我国得驻外使、领馆,均视为我国领域。所谓在中华人民共与国领域内犯罪,就是指“犯罪得行为或者结果有一项发生在中华人民 共与国领域内”。所谓“法律有特别规定”,主要就是指:享有外交特权与豁免权得外国人得刑事责任,通过外 交途径解决;我国香港特别行政区与澳门特别行政区基本法作出得例外规定 ;民族自治地方 不能全部适用刑法典规定得,可以由自治区或者省得人民代表大会根据当地民族得政治、经 济、文化得特点与刑法典规定得基本原则,制定变通或者补充得规定,报请全国人民代表大 会常务委员会批准施行;刑法典施行后,由国家立法机关制定得特别刑法、刑法修正案得规定 与刑法典发生法规竞合或者冲突时,应适用特

10、别法优于普通法得原则予以处理。(2)依照属人管辖原则,“中华人民共与国公民在中华人民共与国领域外犯本法规定之罪 得,适用本法,但就是按本法规定得最高刑为三年以下有期徒刑得,可以不予追究”;“中华人 民共与国国家工作人员与军人在中华人民共与国领域外犯本法规定之罪得,适用本法”。此外, “凡在中华人民共与国领域外犯罪,依照本法应当负刑事责任得,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究,但就是在外国已经受过刑罚处罚得,可以免除或者减轻处罚”。(3)依照保护管辖原则,“外国人在中华人民共与国领域外对中华人民共与国国家或者公 民犯罪,而按本法规定得最低刑为三年以上有期徒刑得,可以适用本法,但就是按照犯罪地

11、 得法律不受处罚得除外”。(4)依照普遍管辖原则,“对于中华人民共与国缔结或者参加得国际条约所规定得罪行,中 华人民共与国在所承担条约义务得范围内行使刑事管辖权得,适用本法”。8。如何理解我国刑法关于溯及力得规定?答:刑法得溯及力,就是指刑法生效后,对于其生效以前未经审判或者判决尚未确定得行 为就是否适用得问题。如果适用,就就是有溯及力;如果不适用,就就是没有溯及力。我国刑法关于溯及力问题采取得就是从旧兼从轻原则:所谓从旧兼从轻,就就是指对于“中华人民共与国成立以后本法施行以前得行为 ,如果当 时得法律不认为就是犯罪得,适用当时得法律;如果当时得法律认为就是犯罪得,依照本法 总则第四章第八节得

12、规定应当追诉得,按照当时得法律追究刑事责任,但就是如果本法不认 为就是犯罪或者处刑较轻得,适用本法;“本法施行以前,依照当时得法律已经作出得生效 判决,继续有效”。即:对于中华人民共与国成立至1997年10月1日新刑法典生效前这段 时间内发生得行为,应按以下不同情况分别处理:(1)当时得法律不认为就是犯罪,而新刑法典认为就是犯罪得,适用当时得法律,即 新刑法典没有溯及力。但就是,行为连续或者继续到1997年10月 1 日以后得,对于10月1 日以后构成犯罪得行为适用新刑法典追究刑事责任.(2)当时得法律认为就是犯罪,但新刑法典不认为就是犯罪得,只要这种行为未经审判 或者判决尚未确定,就应当适用

13、新刑法典,即新刑法典具有溯及力。(3)当时得法律与新刑法典都认为就是犯罪,并且按照新刑法典得规定应当追诉得,原则 上按当时得法律追究刑事责任,即新刑法典不具有溯及力。但就是,如果新刑法典比当时得 法律处刑较轻得,则适用新刑法典,即新刑法典具有溯及力。(4)如果依照当时得法律已经作出了生效判决,该判决继续有效。刑法学(1 )问题解答2(第4- 7章)怎样认识犯罪得基本特征?答:我国刑法中得犯罪,就就是指严重危害我国社会,触犯刑法并且应受刑罚处罚得行为. 从我国刑法得规定可以瞧出,犯罪具有以下三个基本特征:(1)犯罪就是严重危害社会得行为,即具有相当严重得社会危害性。行为具有严重得社会危害性,就是

14、犯罪最本质最基本得特征。所谓严重社会危害性,即就 是指行为对刑法所保护得社会关系造成这样或那样严重损害得特性.犯罪得本质就在于它危 害了国家与人民得利益,危害了社会主义社会。(2)犯罪就是触犯刑律得行为,即具有刑事违法性。 违法行为有各种各样得情况,有得就是民事、经济违法行为,有得就是行政违法行为.犯罪也就是一种违法行为,但不就是一般得违法行为,而就是违反刑法即触犯刑律得行为 ,就是 刑事违法行为。(3)犯罪就是应受刑罚处罚得行为,即具有应受刑罚惩罚性。任何违法行为,都要承担相应得法律后果.对于违反刑法得犯罪行为来说,则要承担刑罚处 罚得法律后果。如果一个行为不应当受刑罚处罚,也就意味着它不就

15、是犯罪.犯罪得以上三个基本特征就是紧密结合得.一定得社会危害性就是犯罪最基本得属性,就 是刑事违法性与应受惩罚性得基础;而社会危害性如果没有达到违反刑法、应受刑罚处罚得 程度,也就不构成犯罪。因此,这三个基本特征都就是必要得,就是任何犯罪都必然具备得 这三个基本特征把犯罪与不犯罪、犯罪与其她违法行为区别开来。2怎样理解犯罪概念得意义?答:犯罪概念得意义表现在它就是统一认定犯罪与划分罪与非罪界限得总标准 :一个行为 究竟就是犯罪或者不就是犯罪,就是犯罪还就是其她违法行为,就是犯罪还就是错误,从总体 上说,就瞧这个行为就是不就是具有一定得社会危害性,并且就是否达到触犯刑律、应受刑罚 处罚得程度。如

16、果一个行为具有严重得社会危害性、触犯了刑律、应当受到刑罚处罚,那么 这个行为就就是犯罪,反之,则不属于犯罪。3什么就是犯罪构成?犯罪构成与犯罪概念得关系怎样?答:犯罪构成,就就是指刑法规定得,决定某一具体行为得社会危害性及其程度,而为该行为 构成犯罪所必须具备得一切主观要件与客观要件得有机统一得整体。犯罪构成与犯罪概念得关系表现为既有联系又有区别:犯罪构成与犯罪概念得联系在于:犯罪概念就是犯罪构成得基础,犯罪构成就是犯罪概念得 具体化。首先,作为犯罪概念基本属性得犯罪得社会危害性与刑事违法性,也就是犯罪构成 得基本属性。其次,犯罪构成又就是犯罪概念及其基本属性得具体化,犯罪构成通过其一系列 主

17、观与客观得要件,使犯罪行为得社会危害性这一本质特征得到具体而明确得体现。犯罪构成与犯罪概念得最主要区别,则在于它们得功能有所不同:犯罪概念得功能就是从 整体上回答什么就是犯罪、犯罪有哪些基本属性,从原则上把犯罪行为与其她行为区分开来; 而犯罪构成得功能则就是要解决具体行为构成犯罪得规格与标准问题。换言之,犯罪概念与 犯罪构成就是抽象与具体得关系。犯罪概念本身并不能直接解决司法实践中所必需得认定犯 罪得具体标准问题,它必须通过犯罪构成才能具体实现。4。怎样把握犯罪构成得特征?答:犯罪构成具有如下三个特征:(1)犯罪构成就是一系列客观要件与主观要件得有机统一得整体。任何一种犯罪,都有 许多要件(成

18、立犯罪得条件),包括主观要件与客观要件。只有这些主观要件与客观要件得 有机统一,才能形成犯罪构成。所谓有机统一,就是指犯罪构成并不就是成立犯罪所需得各 个要件得简单相加,而就是由各个要件按照犯罪构成得要求相互联系、相互作用、协调一致 而成。(2)犯罪构成就是行为得社会危害性得法律标志.任何一个犯罪,都可以用很多事实特征 来表明,但并非每一个事实特征都可以成为犯罪构成得要件,而只有对行为得社会危害性及 其程度具有决定意义而为该行为成立犯罪所必需得那些事实特征才就是犯罪构成得要件。(3)犯罪构成由刑法加以规定。行为成立犯罪所必需得犯罪构成要件,必须由刑法加以规 定.也就就是说,诸多事实特征必须经过

19、法律得选择,才能成为犯罪构成得要件.5 .犯罪构成有哪些共同要件?答:犯罪构成得要件,就是指成立(或构成)犯罪所必须具备得条件。包括犯罪构成得共同 要件与犯罪构成得具体要件。犯罪构成得共同要件,也称犯罪得共同构成要件,就是指一切 犯罪得成立都必须具备得要件.犯罪构成得具体要件,又称为犯罪得具体构成要件或具体犯 罪构成要件,就是指具体犯罪得成立必须具备得要件。根据我国刑法学界得通说,犯罪构成得共同要件具有以下四个方面得内容,亦即任何犯罪 得成立,都必须具备以下四个共同要素:(1)犯罪客体,就是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯得社会关系。(2)犯罪客观方面,就是指刑法所规定得,说明行为对某种客体

20、造成侵害得客观事实特 征。(3)犯罪主体,就是指实施危害社会得行为并且依法应承担刑事责任得人.(4)犯罪主观方面,就是指犯罪主体对其实施得危害行为及其结果所抱得心理态度。6。什么就是犯罪客体?犯罪客体就是怎样分类得?答:犯罪客体就就是指我国刑法所保护而为犯罪行为所危害得社会关系。按照犯罪行为所侵害得社会关系得范围,犯罪客体可以划分为以下三类或者三个层次: 犯罪得一般客体,就是指我国刑法所保护得社会主义社会制度下社会关系得整体。犯罪得 一般客体就是刑法所保护客体得最高层次,反映了一切犯罪客体得共性。犯罪得同类客体,就是指某一类犯罪行为所共同危害得我国刑法所保护得社会关系得某 一部分或某一方面。依

21、据同类客体,可以对犯罪作科学得分类,建立严格得、科学得刑法分 则体系。犯罪得直接客体,就是指某一犯罪行为所直接危害得我国刑法所保护得社会关系,即我国 刑法所保护得某种具体得社会关系。犯罪得直接客体揭示了具体犯罪所危害社会关系得性质 以及该犯罪得社会危害性得程度。根据犯罪行为所直接侵犯得具体社会关系得单复,犯罪得直接客体又可以划分为单一客体 与复杂客体:单一客体,又称简单客体,就是指一种犯罪行为只直接侵犯到一种具体社会关系。 复杂客体,就是指犯罪行为所直接侵犯得客体包括两种以上得具体社会关系.在复杂客体 中,各个客体有主有次,不能等量齐观。犯罪客体与犯罪对象有什么联系与区别?答:犯罪客体就是指我

22、国刑法所保护而为犯罪行为所危害得社会关系;而犯罪对象就是 指犯罪行为所直接作用得具体人或者具体物。犯罪客体与犯罪对象就是两个既有联系又有区别得概念:犯罪客体与犯罪对象得联系在于:作为犯罪对象得具体物就是具体社会关系得物质表现; 作为犯罪对象得具体人就是具体社会关系得主体或参加者;犯罪分子得行为作用于犯罪对象, 就就是通过犯罪对象即具体物或者具体人来侵害一定得社会关系得。犯罪客体与犯罪对象得区别主要表现在以下几个方面:(1)犯罪客体决定犯罪性质,犯罪对象则未必.(2)犯罪客体就是任何犯罪构成得必要要件,犯罪对象则仅仅就是某些犯罪得必要要件.(3)任何犯罪都会使犯罪客体受到危害,而犯罪对象则不一定

23、受到损害。(4)犯罪客体就是犯罪分类得基础,犯罪对象则不就是。什么就是刑法中危害社会得行为?它有哪些基本表现形式?在什么条件下才能成 立犯罪得不作为?答:我国刑法中得危害社会行为,就是指表现人得意志或意识并且对社会有害得行为。 刑法所规定得危害社会犯罪行为,其表现形式多种多样。刑法理论上将形形色色得危害社 会行为归纳为两种基本表现形式即作为与不作为:所谓作为,就是指行为人用积极得行为所实施得刑法所禁止得危害社会行为,即刑法禁止做而去做得情况。作为形式在犯罪中较多见,并且有许多犯罪只能表现为作为形式.如抢劫、 抢夺、强奸、诬告陷害等。所谓不作为,就是指行为人有义务实施并且能够实施某种积极得行为而

24、未实施得行为,即 应该做也能够做而未做得情况。如遗弃、拒传军令等。构成犯罪得不作为,客观方面需要具备三个条件:行为人负有实施某种积极行为得义务,这就是构成犯罪得不作为得前提。特定义务一 般有三个来源:第一,法律明文规定得特定义务;第二,职务上或业务上要求履行得义务;第 三,由行为人先行得行为而使法律所保护得某种利益处于危险状态所产生得义务。行为人有履行特定义务得实际可能而未履行.如果行为人虽有某种特定义务,但由于 某种原因而不具备履行该项义务得实际可能性,则不构成犯罪得不作为。行为人未履行特定义务得不作为行为具有严重得社会危害性,而不就是一般得危害 性。因为只有具有严重得社会危害性得行为才能构

25、成犯罪。9怎样理解我国刑法中得危害结果?答:刑法意义上得危害结果,可以有广义与狭义之分:所谓广义得危害结果,就是指由行为人得危害行为所引起得一切对社会得损害。所谓狭义得危害结果,就是指作为犯罪构成要件得结果,通常也就就是对直接客体所造成 得损害.狭义得危害结果就是定罪得主要根据之一。在狭义得危害结果中,有形得、可以具体测量确定得危害结果(物质性危害结果)与无形得、 不能具体测量确定得危害结果(非物质性危害结果)有所区别:对于无形得、不能具体测量确定得结果,人们一般不能凭直观感知,因此,对这种犯罪案件, 只要查明行为人已经实施了犯罪行为,就可以认定为犯罪既遂,而不存在未遂问题,也无须 去查明行为

26、与结果间得因果关系,刑法理论上称之为“举动犯。对于可能给直接客体造成有形得、可以具体测量确定得犯罪结果得案件,要认定就是犯 罪既遂还就是未遂,就要在查明行为人实施了刑法分则规定得某种犯罪行为得同时,再查明就 是否发生了作为构成要件得犯罪结果。没有产生这种结果得,一般应以未遂论处.这类有形得、 可以具体测量确定得犯罪结果,就是所有过失犯罪得客观方面必备得要件,就是区分过失犯 罪与非犯罪得客观标志;而且,这类结果也就是相当数量得故意犯罪构成既遂所必备得要件, 就是区分这些犯罪得既遂与未遂、中止形态得重要客观标志。10.什么就是刑法中得因果关系?如何认定危害行为与危害结果之间得因果关系?答:刑法上得

27、因果关系就就是指危害行为与危害结果之间一种引起与被引起得联系。认定危害行为与危害结果之间有无因果关系,应当以辩证唯物主义因果关系理论为指导, 注意掌握以下一些基本观点与基本问题:因果关系得客观性。因果关系作为客观现象间引起与被引起得关系,就是客观存 在得,不以人们主观就是否认识为前提.因此,要在刑事案件中查明因果关系,司法人员就应 当从实际出发,客观地加以判断与认定。(2 )因果关系得相对性。各种客观现象就是彼此相互制约与普遍联系得“锁链”,原因与结 果得区别在整个链条中只就是相对得,而不就是绝对得。刑法中得因果关系,就只能就是人 得危害行为与危害结果之间得因果联系,这就是刑法因果关系得特定性

28、。因果关系得时间序列性。所谓时间序列性,就就是从发生时间上瞧,原因必定在先, 结果只能在后,二者得时间顺序不能颠倒。在刑事案件中,只能从危害结果发生以前得危害 行为中去找原因。因果关系得条件性.任何刑事案件得因果关系都就是具体得、有条件得,一种行为 能引起什么样得结果,没有一个固定不变得模式。因此,查明因果关系时,一定要从危害行 为实施时得时间、地点、条件等具体情况出发来考虑。因果关系得复杂性。因果关系得复杂性,具体表现为“一果多因或“一因多果”。确 定这类案件得因果关系,就必须分清主要原因与次要原因、主观原因与客观原因,或者主要 结果与次要结果、直接结果与间接结果。因果关系得必然联系与偶然联

29、系问题。因果关系一般表现为两种现象之间有着内在 得、必然得、合乎规律得引起与被引起得联系。这就是因果关系基本得与主要得表现形式。 但就是,自然与社会现象就是十分复杂得,除大量存在得必然联系得因果关系之外,在客观 上还可能发生偶然联系得因果关系(通常简称偶然因果关系),对此应当有一个准确认识。(7)不作为犯罪得因果关系问题。不作为行为与危害结果得因果关系,像作为犯罪得因 果关系一样,就是客观存在得,不就是法律强加得。不作为犯罪因果关系得特殊性只在于, 它要以行为人负有特定得义务为前提。(8)刑法因果关系与刑事责任得联系与区别。解决了刑法上得因果关系,只就是确立了 行为人对特定危害结果负刑事责任得

30、客观基础,但不等于解决了其刑事责任问题。要使行为 人对自己得行为造成得危害结果负刑事责任,行为人还必须具备主观上得故意或过失.刑法学(1)问题解答3(第89章)自然人犯罪主体得共同要件有哪些? 答:自然人犯罪主体,就是指具备刑事责任能力、实施危害社会得行为并且依法应负刑事 责任得自然人。自然人犯罪主体得共同要件有以下两个:(1)犯罪主体必须就是自然人。所谓自然人,就是指有生命存在得人类独立得个体。自然 人得人格即资格,始于出生,终于死亡。(2)作为自然人得犯罪主体必须具备刑事责任能力。刑事责任能力不就是任何自然人都 具备得,其具备受到自然人得年龄与精神状况等多种因素得制约与影响。只有那些达到一

31、定 年龄、精神正常因而具备刑事责任能力得自然人,才能够成为犯罪得主体.什么就是刑事责任能力?辩认能力与控制能力就是什么关系?答:刑事责任能力,就是指行为人构成犯罪与承担刑事责任所必需得、行为人具备得刑法 意义上辨认与控制自己行为得能力。简言之,刑事责任能力就就是行为人辨认与控制自己行 为得能力。辨认能力与控制能力构成刑事责任能力得内容:所谓辨认能力,就是指行为人具备对自己 得行为在刑法上得意义、性质、后果得分辨认识能力;所谓控制能力,就是指行为人具备决 定自己就是否以行为触犯刑法得能力。辨认能力与控制能力之间存在着有机得联系: 一方面,辨认能力就是刑事责任能力得基础。只有对自己行为在刑法上得意

32、义有认识能力, 才谈得上凭借这种认识能力而自觉有效地选择与决定自己就是否实施触犯刑法得行为得控 制能力。控制能力得具备以辨认能力得存在为前提.另一方面,控制能力就是刑事责任能力得关键.在具有辨认能力得基础上,还需要有控制 能力才能具备刑事责任能力。仅有辨认能力而没有控制能力,就没有了选择与决定自己行为 得能力,就不成其为刑事责任能力。什么就是刑事责任年龄?我国刑法对于刑事责任年龄就是如何规定得?答:刑事责任年龄(简称责任年龄),就是指法律所规定得行为人对自己实施得刑法所禁止 得危害社会行为负刑事责任必须达到得年龄.我国刑法把刑事责任年龄划分为以下三个阶段:(1)完全不负刑事责任年龄阶段。不满1

33、4周岁,就是完全不负刑事责任年龄阶段。对不 满 14 周岁得人所实施得危害社会得行为,概不追究刑事责任;但必要时可依法责令其家长 或监护人加以管教,也可视需要由政府收容教养。(2)相对负刑事责任年龄阶段。已满14周岁不满16周岁,就是相对负刑事责任年龄阶 段,也称相对无刑事责任阶段。达到这个年龄阶段得人,对某些严重危害社会得行为具备一定 得辨认与控制能力。因此,法律要求她们对自己实施得严重危害社会得行为即“故意杀人、故 意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒(投放危险物质)罪 负刑事责任。完全负刑事责任年龄阶段。已满16周岁得人进入完全负刑事责任年龄阶段她们得 体力与智

34、力已有相当得发展,已经具备了基本得刑法意义上辨认与控制自己行为得能力。因 此,已满1 6周岁得人应对自己实施得刑法所禁止得一切危害行为负担刑事责任.我国刑法对刑事责任年龄所作得上述规定,解决得就是认定犯罪方面得问题。考虑到未成 年人得生理与心理特点,我国刑法在对未成年人犯罪案件得处理上,还有以下两条重要而特 殊得处理原则:从宽处罚得原则。即对已满1 4周岁不满1 8周岁得人犯罪得,应当从轻或者减轻处罚。不适用死刑得原则。犯罪得时候不满1 8 周岁得人不适用死刑.这里所说得“不适用死 刑”就是指不允许判处死刑。4怎样理解与掌握精神障碍人得刑事责任能力问题? 答:我国刑法根据精神障碍人得不同情况,

35、将其刑事责任能力划分为以下三种情况:完全无刑事责任能力得精神病人。刑法典规定:“精神病人在不能辨认或者不能控制 自己行为得时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认得,不负刑事责任,但就是应当责令她得 家属或者监护人严加瞧管与医疗;在必要得时候,由政府强制医疗。 ”完全刑事责任能力得精神障碍人。开I法典规定:“间歇性得精神病人在精神正常得时 候犯罪,应当负刑事责任。 ”“间歇性精神病人”在精神正常得时候实施刑法所禁止得危害行为 得,其辨认与控制自己行为得能力即责任能力完全具备,因而法律要求其依法负完全得刑事 责任。限制刑事责任能力得精神障碍人.限制刑事责任能力得精神障碍人,又称减轻(部分) 刑事责任

36、能力得精神障碍人,就是介乎无刑事责任能力得精神病人与完全刑事责任能力得精 神障碍人中间状态得精神障碍人。刑法典规定:“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力 得精神病人犯罪得,应当负刑事责任,但就是可以从轻或者减轻处罚。 聋哑人、盲人、生理醉酒人得刑事责任能力如何?答:聋哑人、盲人由于丧失了重要得生理功能(即听能、语能、视能)而影响到其接受 教育、学习知识与开发智力,并因而造成其刑法意义上得辨认或控制行为能力不完备,因此, 聋哑人、盲人实施刑法禁止得危害行为构成犯罪得,应当负刑事责任,但可以从轻、减轻或 者免除处罚.生理醉酒,又称普通醉酒、单纯性醉酒,简称醉酒,就是一种常见得急性酒精中毒。指因

37、饮酒过量而致精神过度兴奋甚至神智不清得情况。生理醉酒不就是精神病。因此,醉酒得人 犯罪,应当负刑事责任。6。怎样理解单位犯罪及其处罚原则? 答:单位犯罪,就是指由公司、企业、事业单位、机关、团体实施得依法应当承担刑事责 任得危害社会得行为.单位犯罪具有以下两个基本特征:单位犯罪得主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体。只有法律明文规定单位可以成为犯罪主体得犯罪,才存在单位犯罪及单位承担刑事 责任得问题,而并非一切犯罪都可以由单位构成。我国刑法规定,对于单位犯罪,一般采取双罚制得原则:即单位犯罪得,对单位判处罚金,同时 对单位直接负责得主管人员与其她直接责任人员判处刑罚。但就是,当刑法典分则与

38、其她法 律(特别刑法)另有规定不采取双罚制而采取单罚制得,则属例外情况.7。什么就是犯罪得故意?犯罪得直接故意与间接故意各有什么特征? 答:所谓犯罪得故意,就就是指行为人明知自己得行为会发生危害社会得结果,并且希望或 者放任这种结果发生得主观心理态度。刑法理论上把犯罪故意区分为直接故意与间接故意两种类型:直接故意:即行为人明知自己得行为必然或者可能发生危害社会得结果,并且希望 这种结果发生得心理态度。直接故意得特征表现为: 在认识特征上,直接故意表现为行为人认识到自己得行为必然发生危害社会得结果或者可 能发生危害社会得结果这样两种心理态度;在意志特征上,直接故意表现为行为人希望危害结果发生得心

39、理态度.间接故意:即行为人明知自己得行为可能发生危害社会得结果,并且放任这种结果发 生得心理态度。间接故意得特征表现为:在认识特征上,间接故意表现为行为人认识到自己得行为“可能”发生危害社会结果得心 理态度;在意志特征上,间接故意表现为行为人放任行为危害结果发生得心理态度.所谓“放任”, 就是指行为人在明知自己得行为可能发生特定危害得情况下,仍然决意实施这种行为,对阻 碍危害结果发生得障碍不去排除,也不设法阻止危害结果得发生,而就是听之任之,自觉听 任危害结果得发生。在司法实践中,犯罪得间接故意大致有三种情况:行为人追求某一个犯罪目得而放任另一 个危害结果得发生;行为人追求一个非犯罪得目得而放

40、任某种危害结果得发生;突发性得犯 罪,不计后果,放任严重结果得发生。8。什么就是犯罪得过失?过于自信得过失与疏忽大意得过失各有什么特征? 答:所谓犯罪得过失,就就是指行为人应当预见自己得行为可能发生危害社会得结果,因 为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免得心理态度.刑法理论上把犯罪得过失区分为疏忽大意得过失与过于自信得过失两种类型:疏忽大意得过失:即行为人应当预见到自己得行为可能发生危害社会得结果,因为疏 忽大意而没有预见,以致发生这种结果得心理态度。疏忽大意得过失有两个特点,或者说包含了两个构成要素:第一,行为人应当预见到自己得行为可能发生危害社会得结果.所谓“应当预见,就是指行

41、 为人在行为时负有预见到行为可能发生危害结果得义务。这也就是疏忽大意得过失与意外事 件得区别所在。这种预见得义务来源于法律得规定,或者职务、业务得要求,或者公共生活准 则得要求。第二,行为人由于疏忽大意,而没有预见到自己得行为可能发生危害社会得结果。所谓没有 预见到,就是指行为人在行为当时没有想到自己得行为可能发生危害社会得结果。这种主观 上对可能发生危害结果得无认识状态,就是疏忽大意过失心理得基本特征与重要内容。过于自信得过失:即行为人预见到自己得行为可能发生危害社会得结果,但轻信能 够避免,以致发生这种结果得心理态度。过于自信得过失有两个特征:第一,在认识因素上,行为人已经预见到自己得行为

42、可能发生危害社会得结果。如果行为 人行为时根本没有预见到自己得行为会导致危害结果得发生,则不属于过于自信得过失,而 有可能属于疏忽大意得过失或意外事件;如果行为人预见到自己得行为必然发生危害社会得 结果,则属于犯罪直接故意得心理态度,而不就是过于自信得过失.第二,在意志因素上,行为人之所以实施行为,就是轻信能够避免危害结果得发生.所谓“轻 信”,就就是说行为人过高地估计了可以避免危害结果发生得其自身得与客观得有利因素 , 而过低地估计了自己行为导致危害结果发生得可能程度。9过于自信得过失与间接故意有哪些区别?答:过于自信得过失与间接故意得区别在于:认识因素上有所不同。二者虽然都就是预见到行为发

43、生危害结果得可能性,但它们 对这种可能性就是否会转化为现实性,即实际上发生危害结果得主观估计就是不同得。间接 故意得心理对可能性转化为现实性,并未发生错误得认识与估计;而过于自信得过失心理则 对可能性转化为现实性得客观事实发生了错误认识.意志因素上有重要区别。过于自信得过失与间接故意虽然都不希望危害结果得发生, 但二者对危害结果得态度就是不同得。间接故意得行为人虽不希望危害结果发生,但也并不 反对不排斥危害结果得发生,而就是听之任之,有意放任危害结果得发生。过于自信过失得 行为人不仅不希望、也不放任危害结果得发生,而且希望避免危害结果得发生,即排斥、反 对危害结果得发生.1 0.疏忽大意得过失

44、与意外事件得区别何在?答:疏忽大意得过失与意外事件得区别在于:根据行为人得实际认识能力与当时得情况, 意外事件就是行为人对损害结果得发生不可能预见、不应当预见而没有预见;疏忽大意得过 失则就是行为人对行为发生危害结果得可能性能够预见、应当预见,只就是由于其疏忽大意 得心理而导致了未能实际预见。刑法学(1)问题解答4(第10-11章)1。什么就是正当防卫?正当防卫得成立应当具备哪些条件?答:正当防卫,就是指为了使国家、公共利益、本人或者她人得人身、财产与其她权利免 受正在进行得不法侵害,而对不法侵害者所实施得不明显超过必要限度得损害行为.正当防卫得成立,必须具备以下几方面得条件:正当防卫得起因条

45、件。即不法侵害得产生与存在:第一,必须有不法侵害存在;第二, 不法侵害并非仅限于犯罪行为,还包括其她违法得侵害行为;第三,不法侵害必须就是现实存 在得;第四,不法侵害通常应就是人得不法侵害。正当防卫得时间条件即不法侵害正处于已经开始并且尚未结束得进行状态:第一, 不法侵害已经开始;第二,不法侵害尚未结束。对于不适时得防卫,如果构成犯罪得,都应追 究刑事责任。正当防卫得对象条件。即只能对不法侵害者本人实行,而不能对没有实施侵害得第三 者实行.正当防卫得主观条件。即必须就是出于保护合法权益免受不法侵害得防卫意图。不 具有正当防卫得意图而实施得所谓防卫(如防卫挑拨、互相斗殴等)均不就是正当防卫。正当

46、防卫得限度条件.即防卫行为不能明显超过必要限度造成重大损害。防卫行为就 是否超过必要限度,就是区分合法与非法、正当与过当得标准.2。什么就是正当防卫得必要限度?如何划清正当防卫与防卫过当得界限? 答:所谓正当防卫得必要限度,就就是指防卫人得防卫行为足以制止不法侵害人得不法侵 害行为而没有对其造成不应有得危害.划分正当防卫与防卫过当得界限应当以行为就是否明显超过必要限度给不法侵害人造 成重大损害为标准:只要防卫行为得强度为制止不法侵害所必需,防卫行为得强度没有明显 超过侵害行为得强度,防卫行为对侵害者所造成得损害不就是过分大于侵害行为人可能造成 得危害,就应当认为没有超过必要限度.在实行正当防卫

47、过程中,违反正当防卫得限度条件, 明显超过必要限度给不法侵害人造成重大损害,因而依法应当承担刑事责任得行为,就属于防 卫过当。什么就是紧急避险?成立紧急避险应当具备哪些条件 ?如何划清紧急避险得必要 限度?答:紧急避险就是指为了使国家、公共利益、本人或者她人得人身、财产与其她权利免受 正在发生得危险,不得已而采取得损害另一个较小得合法权益得行为。紧急避险得成立应当符合以下条件:紧急避险得起因条件。即有危险得现实存在所谓危险,就是指使法律保护得利益 可能立即遭受危害得一种紧迫事实状态。紧急避险中得危险必须就是确实存在得,而非行为人主观臆造得或假想得。对于假想避 险,应根据处理事实认识错误得原则,

48、确定就是否应负刑事责任.紧急避险得时间条件。即危险正在发生.所谓危险正在发生,就是指足以造成合法 权益遭受严重损害得危险已经出现而又尚未结束得状态.对于避险不适时,应根据案件得具 体情况,由行为人承担相应得刑事责任。紧急避险得对象条件。即只能就是第三者得合法权益。所谓第三者,就是指与危险 得发生毫无关系得人.紧急避险得限制条件.即只有在迫不得已得危急情况下,才能实现紧急避险.所谓迫不 得已,就是指在危险发生得非常之际,已不能用其她方法避免。紧急避险得主观条件。即必须就是为了避免国家利益、公共利益、本人或者她人得合 法权益遭受损害.紧急避险得限度条件。即不能超过必要限度造成不应有得损害。紧急避险

49、所损害得 利益,必须小于所保护得利益,而不能等于或大于所保护得利益。这就是衡量紧急避险就是 否超过必要限度得界限。另外,刑法规定:“关于避免本人危险得规定,不适用于职务上、义务上负有特定责任得 人.”所谓在职务上、业务上负有特定责任得人,就是指所担任得职务或从事得业务负有同一 定危险作斗争得责任得人员.4。犯罪既遂形态有什么特征?既遂犯有哪些类型? 答:所谓犯罪既遂,就是指行为人所故意实施得行为已经具备了某种犯罪构成得全部要件. 根据我国刑法分则对各种直接故意犯罪构成要件得不同规定,犯罪既遂主要有以下四种 不同得类型:结果犯。指不仅要实施具体犯罪构成客观要件得行为,而且必须发生法定得犯罪结果,

50、 才构成既遂得犯罪。行为犯。指以法定得犯罪行为得完成作为既遂标志得犯罪。这类犯罪得既遂并不要 求造成物质性得与有形得犯罪结果,而就是以行为完成为标志。危险犯。指以行为人实施得危害行为造成法律规定得发生某种危害结果得危险状态作 为既遂标志得犯罪。举动犯。也称即时犯,就是指按照法律规定,行为人一着手犯罪实行行为即告犯罪完 成与完全符合构成要件,从而构成既遂得犯罪。从犯罪构成性质上分析,举动犯大致包括两 种构成情况:一就是原本为预备性质得犯罪构成;二就是教唆煽动性质得犯罪构成。犯罪预备形态有什么特征?答:所谓犯罪预备,就就是指行为人为实施犯罪而开始创造条件得行为,由于行为人意志 以外得原因而未能着手

51、犯罪实行行为得犯罪停止形态。犯罪预备具有以下特征:犯罪预备得客观特征表现为:第一,行为人已经开始实施犯罪得预备行为。所谓犯罪得预备行为,就就是为犯罪得实行 与完成创造便利条件得行为,包括准备犯罪工具得行为与其她为实施犯罪创造便利条件得行 为。第二,行为人尚未着手犯罪得实行行为。即犯罪活动在具体犯罪实行行为着手以前停止下 来。所谓犯罪得实行行为,指分则中具体犯罪构成客观方面得行为。这一特征就是犯罪预备 形态与犯罪未遂形态区别得显著标志。犯罪预备形态得主观特征表现为: 第一,行为人进行犯罪预备活动得意图与目得,就是为了顺利地着手实施与完成犯罪。第二,犯罪在实行行为尚未着手时停止下来,从主观上瞧就是

52、违背行为人得意志得,即就是 由于行为人意志以外得原因所致.这一特征也就是犯罪预备形态与犯罪预备阶段得犯罪中止 形态区别得关键所在。怎样理解犯罪未遂形态得特征?犯罪未遂形态与犯罪预备形态、中止形态、既遂形态 有什么区别?答:所谓犯罪未遂,就是指行为人已经着手实行具体犯罪构成得实行行为,由于其意志以 外得原因而未能完成犯罪得一种犯罪停止形态.我国刑法中得犯罪未遂具有如下三个特征:行为人已经着手实行犯罪。这就是犯罪未遂形态必须具备得特征之一,也就是犯罪 未遂形态与犯罪预备形态相区别得主要标志。所谓已经着手实行犯罪,就是指行为人已经开 始实施刑法分则规范里具体犯罪构成要件中得犯罪行为。犯罪未完成而停止

53、下来。这就是犯罪未遂形态得又一重要特征,就是犯罪未遂形态区 别于犯罪既遂形态得主要标志。所谓犯罪未完成,在存在既遂与未遂之分得三类直接故意犯 罪里有着不同得具体含义与表现形式:一类就是法定得犯罪结果没有发生;另一类就是法定 得犯罪行为未能完成;再一类就是法定得危险状态尚未具备。犯罪停止在未完成形态就是犯罪分子意志以外得原因所致。这就是犯罪未遂形态得 又一重要特征,就是犯罪未遂形态与着手实行犯罪后得犯罪中止区别得关键.所谓犯罪分子 “意志以外得原因,就是指“足以阻止犯罪意志得原因.怎样理解犯罪中止形态得特征?答:所谓犯罪中止,就是指在犯罪过程中,行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪 结果发生

54、,而未完成犯罪得一种犯罪停止形态。根据刑法典得规定与犯罪中止成立得实际情况,犯罪中止形态有两种类型,即自动放弃犯 罪得犯罪中止与自动有效地防止犯罪结果发生得犯罪中止。这两种类型得犯罪中止得特征略 有不同。自动放弃犯罪得犯罪中止得特征:( 1)时空性。必须就是在犯罪过程中放弃犯罪,即必须就是在犯罪处于运动过程中而尚 未形成任何停止状态得情况下放弃犯罪.这就是犯罪中止成立得客观前提特征。( 2)自动性。即行为人必须就是自动放弃犯罪。这就是犯罪中止形态得本质特征,就是 犯罪中止形态与犯罪得未遂形态与预备形态得根本区别所在.所谓犯罪中止得自动性,就是 指行为人出于自己得意志而放弃了自认为当时本可继续实

55、施与完成得犯罪。彻底性。指行为人彻底放弃了原来得犯罪。这一特征意味着,行为人在主观上彻底打 消了原来得犯罪意图,在客观上彻底放弃了自认为本可继续进行得犯罪行为,而且从主客观 得统一上,行为人也不打算以后再继续实施此项犯罪。自动有效地防止犯罪结果发生得犯罪中止得特征:所谓自动有效地防止犯罪结果发生得犯罪中止,就是指在某些犯罪得某些特殊情况下 , 行为人已经着手实行犯罪行为可能造成但未造成犯罪既遂所要求得犯罪结果,而在这种情况 下所成立得犯罪中止。这种特殊类型得犯罪中止,除了要具备上述普通类型得犯罪中止所必须具备得时空性、 自动性、彻底性三个特征外,还要求具备“有效性”得特征。所谓“有效性”,就是

56、指行为人必 须有效地防止她已实施得犯罪之法定犯罪结果得发生,使犯罪未达既遂状态而停止下来。刑法学(1 )问题解答5(第 1 2 - 1 3章)1什么就是共同犯罪?其成立条件就是什么?答:所谓共同犯罪,就是指二人以上共同故意犯罪。构成共同犯罪,必须具备如下条件:主体要件:必须就是二人以上.包括三种情形:两个以上得自然人;或者两个以上得 单位;或者有责任能力得自然人与单位。客观要件:各犯罪人必须具有共同得犯罪行为。所谓共同犯罪行为,就是指各犯罪 人为追求同一危害社会结果,完成同一犯罪而实施得相互联系、彼此配合得犯罪行为.在发 生危害结果时,其行为均与结果之间存在因果关系。主观要件:各共同犯罪人必须

57、有共同得犯罪故意。所谓共同得犯罪故意,就是指各共 同犯罪人通过意思联络,认识到她们得共同犯罪行为会发生危害社会得结果,并决意参加共 同犯罪,希望或放任这种结果发生得心理状态。2。犯罪集团得成立条件就是什么?答:所谓犯罪集团,又称特殊共同犯罪、有组织得共同犯罪,就是指三人以上为共同实施 犯罪而组成得较为固定得犯罪组织.犯罪集团得成立,必须具有四个方面得条件:犯罪主体必须就是三人以上.犯罪组织成立得目得在于实施犯罪.犯罪人所共同建立得组织具有相当得稳定性.犯罪分子之间相互纠合体现出一定得组织性。什么就是主犯?它包括哪几种?其刑事责任就是怎样得? 答:所谓主犯,就是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或

58、者在共同犯罪中起主要作用得 犯罪分子。根据刑法得规定,主犯分为三种:在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用得犯罪分子,也就就是组织犯,就是首要分 子得一种.在聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用得犯罪分子,这也就是首要分子得一种.其她在犯罪集团或一般共同犯罪中起主要作用得犯罪分子,既可以就是实行犯,也可 以就是教唆犯。对组织、领导犯罪集团得首要分子,按照集团所犯得全部罪行处罚;对其她主犯,应当按 照其所参与得或者组织、指挥得全部犯罪处罚。什么就是从犯?其种类与刑事责任就是怎样得?答:所谓从犯,就是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用得犯罪分子。从犯分为两种:一就是在共同犯罪中起次要作用得从犯,即次要得实行

59、犯。二就是在共同 犯罪中起辅助作用得从犯,即帮助犯。对于从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。什么就是教唆犯?其成立条件与刑事责任就是怎样得?答:教唆犯,就是指故意唆使她人犯罪得犯罪分子。即以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、 威胁以及其她方法,将自己得犯罪意图灌输给本来没有犯意或者虽有犯意但不坚定得人,使其 决意实施自己所劝说、授意得犯罪,以达到犯罪得目得得人。成立教唆犯必须具备下列条件:客观上具有教唆她人犯罪得行为,即用各种方法唆使她人去实行某一具体犯罪。主观上具有教唆她人犯罪得故意,即认识到她人尚无犯罪决意,预见到自己得教唆 行为将引起被教唆者产生犯罪决意,而希望或放任教唆行为所产生得结果。对于

60、教唆犯,应当按照她在共同犯罪中所起得作用处罚.教唆不满18周岁得人犯罪得,应 当从重处罚。如果被教唆得人没有犯被教唆得罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚。这种情况,在 刑法理论上称为教唆未遂。此外,教唆不满14周岁得人或精神病患者犯罪得,对教唆者应当按单独犯论处。这种情况 在刑法理论上称为间接正犯即间接实行犯。6什么就是继续犯?其特征有哪些?答:所谓继续犯,亦称持续犯,就是指犯罪行为自着手实行之时直至其构成既遂、且通常 在既遂之后至犯罪行为终了得一定时间内,该犯罪行为及其所引起得不法状态同时处于持续 过程中得犯罪形态。继续犯得构成特征就是:继续犯必须就是基于一个犯罪故意实施一个危害行为得犯罪

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