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文档简介
第一章刑法概说第一节刑法的概念与性质一、刑法的概念
刑法是规定犯罪、刑事责任、刑罚的法律。
狭义的刑法是指刑法典。
广义的刑法除刑法典之外,还包括刑法修正案、单行刑法与附属刑法。二、刑法的性质(一)刑法的阶级性质
我国刑法是社会主义类型的刑法,它是建立在我国社会主义经济基础之上的上层建筑的重要组成部分,反映工人阶级和广大人民群众的意志,保卫社会主义的政治制度和经济制度,保护广大人民群众当前及长远的利益,因而与剥削阶级国家刑法具有本质区别。(二)刑法的法律性质1.刑法规定犯罪及其法律后果,而其他法律则规定一般违法行为及其法律后果。2.一般部门法只是调整和保护某一方面的社会关系,而刑法所调整和保护的社会关系相当广泛。3.一般部门法对一般违法行为适用的强制方法的严厉程度轻于刑法所规定的刑罚。4.刑法是其他法律的保障法,其他法律调整的社会关系和保护的合法权益,也都借助于刑法的调整和保护。第二节刑法的根据与任务一、刑法的根据
《刑法》第1条规定:为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。(一)刑法制定的法律根据
宪法是国家的根本大法,它在国家法律体系中处于最高地位,具有最高法律效力。宪法是我国刑法制定的法律根据。(二)刑法制定的实践根据我们制定刑法应从我国实际情况出发,系统地进行调查研究。二、刑法的任务1.保卫国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度。这是我国刑法的首要任务。2.保护社会主义经济基础。这是我国刑法的主要任务之一。3.保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.维护良好的社会秩序。第三节刑法的体系与解释一、刑法的体系
广义的刑法体系,是指刑法的各种渊源及其社会关系。
狭义的刑法体系,是指刑法典的组成和结构。我国刑法典由两编组成,第一编总则,第二编分则,此外还有一条附则。编之下,又根据法律规范的性质和内容有次序地划分为章、节、条、款、项等层次,从而构成一个科学的统一整体。(一)编
编是刑法典的第一级单位。我国刑法将总则和分则列为两编,附则不另立一编,但性质上与总则、分则并列。(二)章编下是章,章是总则和分则两编之下的单位。刑法总则和分则各自独立设章。我国刑法总则分设5章,刑法分则分设10章。(三)节
章下是节,节是章根据需要而下设的单位,反映章内部的有机联系。(四)条
章(节)下是条,条是表达刑法规范的基本单位,也是刑法典的基本组成单位。(五)款
条下是款,款是设于某些条文之下的单位。(六)项
条与款下有项,项是某些条或款之下设立的单位。二、刑法的解释
刑法的解释就是对刑法规范含义的阐明。刑法的解释主要有两种分类:
①按照解释的效力,分为立法解释、司法解释和学理解释;②按照解释的方法,分为文理解释和论理解释,其中论理解释又可分为当然解释、扩张解释和限制解释。(一)立法解释、司法解释和学理解释1.立法解释。
立法解释就是由最高立法机关即全国人大及其常委会对刑法的含义所作的解释。2.司法解释。
司法解释就是由最高司法机关对刑法的含义所作的解释。3.学理解释。
学理解释,就是国家宣传机关、社会组织、教学科研单位或者专家学者从学理上对刑法含义所作的解释。(二)文理解释和论理解释1.文理解释。
文理解释,就是对法律条文的字义,包括单词、概念、术语,从文理上所作的解释。2.论理解释。
论理解释,就是按照立法精神,联系有关情况,从逻辑上所作的解释。论理解释又可分为:①当然解释,是指刑法规定虽未明示某一事项,但依规范的目的、事物的属性和形式逻辑,将该事项当然包含在该规范适用范围之内的解释;②扩张解释,是指根据立法原意对刑法条文作超过字面意思的解释;③限制解释,是指根据立法原意对刑法条文作狭于字面意思的解释。第二章刑法的基本原则一、刑法基本原则的概念
刑法基本原则,是指刑法本身所具有的,贯穿于刑法始终的,必须得到普遍遵循的具有全局性、根本性的准则。1.刑法的基本原则必须是刑法所独有的,反映刑法所固有的本质属性的原则。2.刑法的基本原则必须是贯穿全部刑法的原则,对全部刑法规范都有指导意义。3.刑法的基本原则必须是最基本、最重要的普遍准则。第一节刑法基本原则概述二、刑法基本原则的意义
在修改刑法过程中,经过反复研究,确立了三个刑法基本原则,即《刑法》第3条规定的罪刑法定原则、第4条规定的适用刑法人人平等原则、第5条规定的罪责刑相适应原则。
第二节罪刑法定原则一、罪刑法定原则的含义
《刑法》第3条明文规定了罪刑法定原则。其基本含义是:什么是犯罪,哪些行为是犯罪,各种犯罪构成条件是什么,有哪些刑种,各个刑种如何适用,以及各种具体犯罪量刑幅度如何等,均由刑法加以规定。对于刑法没有明文规定为犯罪的行为,不得定罪处罚。即“法无明文规定不为罪”、“法无明文规定不处罚”。罪刑法定原则的具体要求可概括为三个方面:1.法定性。2.合理性。3.明确性。二、罪刑法定原则在我国刑法中的体现1.刑法取消了类推制度。2.刑法实现了犯罪和刑罚的法定化。3.刑罚在溯及力问题上重申了从旧兼从轻原则。4.在具体犯罪的罪状以及法定刑的设置方面,对大量的犯罪尽量使用叙明罪状,在犯罪的处罚规定上,注重量刑情节的具体化,增强了法条的可操作性,使罪刑法定原则落到实处。5.在分则罪名方面,我国刑法作了相当详备的规定。三、罪刑法定原则的司法适用
当前,从我国的司法实践来看,罪刑法定原则的运用,应注意以下几点:1.立法机关制定刑法修正案时,必须以罪刑法定原则为指导。2.必须严格依照刑法规定定罪处刑。3.立法机关、司法机关依法进行刑法解释。第三节适用刑法人人平等原则一、适用刑法人人平等原则的含义《刑法》第4条规定:“对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。”适用刑法人人平等原则的具体要求是:对刑法所保护的合法权益予以平等地保护。二、适用刑法人人平等原则的具体体现
适用刑法人人平等原则具体体现在定罪、量刑和行刑三个方面:(一)定罪上一律平等
任何人犯罪,无论其身份、地位等如何,一律平等对待,适用相同的定罪标准。(二)量刑上一律平等
对任何犯罪不允许在法律规定的刑罚标准以外搞法外处刑。(三)行刑上一律平等
我国刑法对刑罚的执行方法都作了规定,必须依法行刑,不允许随意行刑。三、适用刑法人人平等原则的司法适用
根据适用刑法人人平等原则的基本要求,结合我国刑事司法实践,司法机关在落实这一原则时,应当特别注意以下问题:1.提高认识,增强法制观念。2.全面改革司法管理体制,确保司法机关依法独立行使刑事司法权。3.加强刑事司法队伍建设,努力提高司法人员的素质。第四节罪责刑相适应原则一、罪责刑相适应原则的含义
《刑法》第5条明文规定:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”
基本含义是:犯多大的罪,就应承担多大的刑事责任。根据犯罪的轻重和负刑事责任的大小决定应受刑罚处罚的轻重,重罪重罚、轻罪轻罚;一罪一罚、数罪并罚;罪刑相称,罚当其罪。反对重罪轻判、轻罪重判、畸重畸轻、罚不当罪的现象。二、罪责刑相适应原则的立法体现(一)确立了科学的刑罚体系,规定了轻重不同的刑罚种类从性质上区分,包括生命刑、自由刑、财产刑、资格刑;从程度上划定,有重刑也有轻刑;从种类上区分,有主刑和附加刑。(二)规定了区别对待的处罚原则
我国刑法总则根据各种行为的社会危害性程度和人身危险性的大小,规定了轻重有别的处罚原则。(三)设置了轻重不同的法定刑
我国刑法分则不仅根据犯罪的性质和危害程度,建立了一个犯罪体系,而且还为各种具体犯罪规定了可以分割、能够伸缩、幅度较大的法定刑。三、罪责刑相适应原则的司法适用
司法机关在贯彻这一原则时,应当特别注意处理好以下问题:(一)纠正重定罪轻量刑的错误倾向,把量刑与定罪置于同等重要的地位定罪不准,量刑就不可能准确。(二)纠正重刑主义的错误倾向,树立公平的执法观念
罪责刑相适应的原则要求重罪重判、轻罪轻判,罚当其罪,刑罚的轻重应与犯罪分子犯罪行为和承担的刑事责任相适应。
(三)纠正不同法院量刑轻重悬殊的现象,实现执法中的平衡和协调统一(四)纠正不正之风,实现司法公正罪责刑相适应原则要求定罪量刑公正,罚当其罪,要求司法人员清正廉洁,公正无私,严格依照法律规定的按犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任定罪量刑,不能搞不正之风,不能徇私舞弊。第三章刑法的效力范围第一节刑法的空间效力一、刑法的空间效力的概念和原则
刑法的空间效力解决刑事管辖权的范围问题,涉及国家主权和国与国之间的刑事管辖权关系问题,历来为各国刑法理论所重视,并且都在刑法中规定了适用范围,我国刑法亦不例外。(一)属地原则
属地原则是以地域为界限适用刑法。(二)属人原则
属人原则是以人的国籍为界限适用刑法。(三)保护原则
保护原则,也称自卫原则,是以保护本国利益为界限适用刑法。(四)普遍管辖原则
普遍管辖原则是以保护国际社会共同利益为界限,适用刑法。(五)折衷原则
折衷原则是以属地原则为基础,以其他原则为补充适用刑法。二、我国刑法的属地管辖权
刑法对国内犯的基本原则是属地管辖原则,即一个国家对发生在本国领域内的犯罪人,不管行为人是谁,都适用本国刑法。(一)“中华人民共和国领域内”的含义1.所谓中华人民共和国领域内,是指我国国境以内的全部空间区域。2.作为属地管辖原则补充原则的是旗国主义,即挂有本国国旗的船舶或者航空器,不管其航行或停放在何处,对在船舶与航空器内的犯罪,都适用旗国的刑法。
(二)“法律有特别规定”的含义《刑法》第6条第1款中的“法律有特别规定”包括以下几类情况:1.不适用中国刑法(广义刑法)的情况。2.不适用《刑法》及其他具有普遍效力的刑事法律的情况。3.不适用《刑法》的情况。4.不适用刑法的部分条文的情况。三、我国刑法的属人管辖权
《刑法》第7条第1款规定:“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为3年以下有期徒刑的,可以不予追究。”第7条第2款规定:“中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。”四、我国刑法的保护管辖权
以保护管辖原则为根据适用我国刑法的,必须具备以下三个条件:①所犯之罪必须侵犯了中华人民共和国国家或者公民的利益;②所犯之罪按我国刑法规定的最低刑为3年以上有期徒刑;③所犯之罪按照犯罪地的法律也受处罚。五、我国刑法的普遍管辖权
适用普遍管辖原则应受到一定限制:①适用该原则的犯罪必须是危害人类社会共同利益的犯罪;②管辖国应是有关条约的缔约国或参加国;③管辖国的国内刑法也规定该行为是犯罪;④犯罪人出现在管辖国的领域内。六、对外国刑事判决的承认
我国《刑法》第10条规定:“凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减轻处罚。”
第二节刑法的时间效力一、刑法的时间效力的概念
刑法的时间效力,是指刑法的生效、失效的时间以及对刑法生效前的行为是否适用,即是否具有溯及既往的效力。二、刑法的生效时间与失效时间刑法生效时间通常有两种情况:①从公布之日起生效,单行刑法通常采用这种方式。②公布之后经过一段时间再生效,如现行刑法典于1997年3月14日通过并公布,同年10月1日起施行。刑法的失效时间,即法律终止效力的时间,通常要由立法机关作出决定。我国刑法的失效时间,主要有两种情况:①由国家立法机关明文宣布原有法律效力终止或者废止。②自然失效,即新法施行后代替了同类内容的旧法,或者由于原来特殊的立法条件已经消失,旧法自行废止。三、刑法的溯及力
刑法的溯及力,是指刑法生效后,对它生效前未经审判、判决未确定或未裁定的行为是否具有追溯适用效力,如果具有适用效力,则是有溯及力,否则就是没有溯及力。罪刑法定原则禁止不利于行为人的溯及既往,但允许有利于行为人的溯及既往。(一)刑法溯及力的原则对刑法的溯及力问题,各国采用的原则有所不同。概括起来,大致包括以下几种原则:1.从旧原则。2.从新原则。3.从新兼从轻原则。4.从旧兼从轻原则。(二)我国刑法关于溯及力的法律规定我国刑法关于溯及力问题采用了从旧兼从轻的原则。
《刑法》第12条第1款规定:“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为,如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的,依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的,按照当时的法律追究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的,适用本法。”第12条第2款规定:“本法施行以前,依照当时的法律已经作出的生效判决,继续有效。”
对于1949年10月1日中华人民共和国成立至1997年10月1日新刑法施行前这段时间内发生的行为,应按以下不同情况分别处理:(1)当时的法律不认为是犯罪,而修订后的刑法认为是犯罪的,适用当时的法律,即修订后的刑法没有溯及力。(2)当时的法律认为是犯罪,但修订后的刑法不认为是犯罪的,只要这种行为未经审判或者判决尚未确定,就应当适用修订后的刑法,即修订后的刑法具有溯及力。(3)当时的法律和修订后的刑法都认为是犯罪,并且按照修订后的刑法总则第四章第八节的规定应当追诉的,原则上按当时的法律追究刑事责任,即修订后的刑法不具有溯及力。但是,如果修订后的刑法处刑较轻的,则应适用修订后的刑法,即修订后的刑法具有溯及力。第四章犯罪和犯罪构成第一节犯罪概述一、犯罪的概念
犯罪概念是对犯罪基本特征的高度抽象和概括,是对古今中外甚至未来一定时期的犯罪进行归纳而得出的范畴认识。对至今以来的犯罪概念认识方式做一归纳,可以发现主要有三种认识方式:1.犯罪的形式概念。2.犯罪的实质概念。3.犯罪的混合概念。二、犯罪的特征(一)社会危害性
社会危害性,是指行为对刑法所保护的社会关系的侵犯性,即《刑法》第13条所列举的对国家利益、公共利益、集体利益以及公民合法权益的侵犯性。1.并非具有社会危害性的行为都是犯罪行为,一个行为只有严重侵犯了刑法所保护的社会关系,才可能构成犯罪。2.社会危害性的内部结构是主客观的统一。3.社会危害性是相对稳定性与变动性的辩证统一。4.社会危害性是客观性和可知性的统一。(二)刑事违法性
刑事违法性,是指行为违反了一定的刑法规范,刑事违法性的内容包括了广义的刑法,即包括刑法典、单行的刑事法律(刑事特别法)和非刑事法律中的刑法规范。(三)应受刑罚处罚性
应受刑罚处罚性,是指犯罪行为是应当受刑罚处罚的行为。三、犯罪的分类(一)理论上的分类1.以法定刑为标准对犯罪的划分:重罪与轻罪。2.以是否明显违反伦理道德为标准对犯罪的划分:自然犯与法定犯。(二)法定的分类1.国事犯罪与非国事犯罪。国事犯罪,是指危害国家安全的犯罪;非国事犯罪也称为普通犯罪,是指除国事犯罪以外的犯罪。2.身份犯与非身份犯。
以特殊身份作为主体要件或者刑罚加重、减轻的法定事由的犯罪,称之为身份犯。真正身份犯:以特殊身份作为主体要件因而作为构成要件的犯罪,此时的身份称为构成身份。不真正身份犯:特殊身份不影响定罪但影响量刑的犯罪,此时的身份称为加减身份。身份犯以外的犯罪则是非身份犯。3.亲告罪与非亲告罪。亲告罪是告诉才处理的犯罪。我国主要有:侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、侵占罪等。告诉才处理的犯罪,由刑法明文规定,刑法没有明文规定为告诉才处理的犯罪均属于非亲告罪。4.基本犯、加重犯与减轻犯。
基本犯,是指刑法分则条文规定的不具有法定加重或者减轻情节的犯罪。
加重犯,是指以刑法分则条文的基本犯为基础规定了加重情节与较重法定刑的犯罪。结果加重犯:实施了基本犯罪因发生严重结果而加重了法定刑的犯罪;情节加重犯:实施了基本犯罪因具有其他严重情节而加重了法定刑的犯罪。
减轻犯,是指刑法分则条文以基本犯为基础规定了减轻情节与较轻法定刑的犯罪。第二节犯罪构成概述一、犯罪构成的概念犯罪构成与犯罪概念:犯罪构成犯罪概念联系犯罪概念是犯罪构成的基础,犯罪构成是犯罪概念的具体化。
区别回答的问题犯罪是怎样成立的?它的成立需要具备哪些法定条件?什么是犯罪?犯罪有哪些基本属性?功能分清罪与非罪、此罪与彼罪界限的具体标准从总体上划清罪与非罪的界限
我国刑法理论通说认为:
犯罪构成,就是依照我国刑法的规定,决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必需的一切客观和主观要件的有机统一。二、犯罪构成的分类(一)基本的犯罪构成和修正的犯罪构成
根据犯罪构成的形态方面的特点:基本的犯罪构成与修正的犯罪构成。
基本的犯罪构成,是指符合刑法条文关于某种犯罪的完成形态规定的犯罪构成。
修正的犯罪构成,是指以基本的犯罪构成为标准,根据故意犯罪在行为发展阶段可能出现的预备、中止、未遂等不同的表现形态,以及在共同犯罪中具体共同犯罪人的不同情况下,对基本犯罪构成中个别要件的具体要求作相应的修改或者变更后形成的犯罪构成。(二)标准的犯罪构成和派生的犯罪构成根据犯罪行为的社会危害程度方面的特点:犯罪构成分为标准的犯罪构成与派生的犯罪构成。
标准的犯罪构成,又称独立的犯罪构成,是指符合刑法分则条文对具有标准的社会危害程度所规定的犯罪构成。
派生的犯罪构成,是指在标准犯罪构成的基础上,根据刑法分则条文在标准犯罪构成个别方面的特别规定而形成的犯罪构成。(三)简单的犯罪构成和复杂的犯罪构成根据犯罪构成的内部对构成要件状况的不同要求:简单的犯罪构成和复杂的犯罪构成。
简单的犯罪构成,又称单纯的犯罪构成,是指刑法条文规定的犯罪构成的诸要件均属于单一的犯罪构成。
复杂的犯罪构成,又称混合的犯罪构成,是指刑法条文规定的犯罪构成的诸要件并非均属单一的犯罪构成。(四)叙述的犯罪构成和空白的犯罪构成
根据犯罪构成成立依据的不同法律根据:叙述的犯罪构成和空白的犯罪构成。
叙述的犯罪构成,是指犯罪构成的成立直接依据刑法分则条文对该罪的犯罪构成要件的叙述。
空白的犯罪构成,是指刑法分则条文规定,犯罪构成要件必须援引其他法律规定。三、犯罪的构成要件
犯罪客体,是指刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会的社会关系。
犯罪客观方面,是指犯罪活动的客观外在表现,包括危害行为、危害结果以及危害行为与危害结果之间的因果关系。
犯罪主体,是指达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力、实施危害行为的自然人。
犯罪主观方面,是指行为人有罪过(包括故意和过失)。犯罪构成与犯罪构成要件1.犯罪构成要件,是指决定行为构成犯罪所必需的事实特征。2.犯罪构成由一系列主客观要件所组成,其中的“要件”就是成立犯罪必须具备的条件(犯罪构成要件)。3.犯罪构成不是各个要件的简单相加,而是各个要件的有机统一;各个要件按照犯罪构成的要求相互联系、相互作用、协调一致,形成一个整体。第五章犯罪客体第一节犯罪客体概述
犯罪客体是我国刑法所保护的,为犯罪行为所侵害的社会关系。犯罪客体是构成犯罪的必备要件之一。犯罪客体的主要特征是:
①犯罪客体是一种社会关系。②犯罪客体是刑法所保护的社会关系。③犯罪客体是被犯罪行为侵犯的社会关系。
我国刑法在一些法律条文中直接对犯罪客体作了明确规定。然而,我国刑法在大多数条文中,是采取其他一些方式来表示犯罪客体的:①有些条文通过一定的物质表现来指明犯罪客体;②有些条文通过指出被侵犯的社会关系的主体来表明犯罪客体;③有些条文通过指出对调整一定社会关系的法律规范的违反来说明犯罪客体;④有些条文通过对某种危害行为的描述来表明犯罪客体。第二节犯罪客体的种类
刑法理论上将犯罪客体划分为三类或三个层次:一般客体、同类客体、直接客体。一、犯罪的一般客体
犯罪的一般客体,是指一切犯罪共同侵犯的客体,即我国刑法所保护的社会主义社会制度下社会关系的整体。
二、犯罪的同类客体
犯罪的同类客体,是指某一类犯罪行为所共同侵害的我国刑法所保护的社会关系的某一部分或某一方面。划分犯罪的同类客体,是根据犯罪行为侵害的刑法所保护的社会关系的不同进行的科学分类。作为同一类客体的社会关系,往往具有相同或相近的性质。三、犯罪的直接客体
犯罪的直接客体,是指某一种犯罪行为所直接侵害的我国刑法所保护的社会关系,即我国刑法所保护的某种具体的社会关系。犯罪的直接客体是决定犯罪性质的最重要因素。
为研究和应用方便,理论上可以也有必要对犯罪的直接客体作进一步分类。(一)简单客体与复杂客体分类标准:客体的单复性
简单客体,又称单一客体,是指某一种犯罪只是直接侵害一种具体社会关系。例如,盗窃罪只危害公私财物所有权,伤害罪只侵害他人健康权。
复杂客体,是指一种犯罪行为同时侵害的客体包括两种以上的具体社会关系。例如抢劫罪,不仅直接侵犯公私财产所有权,也直接侵犯他人的人身权利。(二)物质性犯罪客体与非物质性犯罪客体分类标准:具体犯罪侵害的社会关系是否为物质性的
对物质性犯罪客体侵害的标志是产生物质性的损害或威胁,可能成为物质性犯罪客体的社会关系如经济关系、财产关系以及人的生命、健康权利等;对非物质性犯罪客体侵害的标志是不具有直接的物质损害的形式,可能成为非物质性犯罪客体的社会关系如政治制度、社会秩序、人格、名誉等。
第三节犯罪客体与犯罪对象一、犯罪对象的概念、特征与基本含义
犯罪对象,是指刑法分则条文规定的犯罪行为所作用的客观存在的具体人或者具体物。特征:客观实在性和可知性。犯罪对象的客观实在性表现为它一经犯罪行为作用,就成为客观的存在,不以人们的意志为转移。犯罪对象的可知性,表现为尽管其纷繁复杂,但是可以被人们所认识。犯罪对象的基本含义是:①犯罪对象是具体的人或物。②犯罪对象是犯罪行为直接作用的人或物。二、犯罪客体与犯罪对象的主要联系与区别犯罪客体与犯罪对象的联系在于:
作为犯罪对象的具体物是具体社会关系的物质表现;作为犯罪对象的具体人是具体社会关系的主体或参加者。犯罪分子的行为作用于犯罪对象,就是通过犯罪对象即具体物或者具体人来侵害一定的社会关系。犯罪客体与犯罪对象的区别在于:1.犯罪客体决定犯罪性质,犯罪对象则未必。2.犯罪客体是任何犯罪的必要构成要件,而犯罪对象则仅仅是某些犯罪的必要构成要件。3.任何犯罪都会使犯罪客体受到危害,而犯罪对象则不一定受到损害。4.犯罪客体是犯罪分类的基础,犯罪对象则不是。5.犯罪客体是生命权、财产权、公共安全等凭借人的思维才能认识的观念上的东西,犯罪对象是具体的人或物,因此可以凭借人的感觉器官来感知,二者之间存在具体与抽象的差别。第六章犯罪客观方面第一节犯罪客观方面概述一、犯罪客观方面的概念
犯罪客观方面,是指刑法所规定的、说明行为对刑法所保护的社会关系造成侵害的客观外在事实特征。犯罪客观方面是构成犯罪所必须具备的要件。研究犯罪的客观方面,对正确定罪与量刑有着重要意义:1.犯罪客观方面是区分罪与非罪的重要依据。2.犯罪客观方面是区分此罪与彼罪以及犯罪完成与未完成形态的重要界限。3.犯罪客观方面是认定和分析犯罪主观方面的重要根据。4.犯罪客观方面是量刑的重要根据。二、犯罪客观方面的特征犯罪客观方面具有如下几个特征:1.犯罪客观方面为刑法规定而具有法定性。2.犯罪客观方面以客观事实特征为内容。3.犯罪客观方面是说明行为对刑法所保护的社会关系有所侵犯的客观事实特征。三、犯罪客观方面的要件
犯罪客观方面的要件,也可称为犯罪客观方面的内容或犯罪客观要件,是指犯罪成立在犯罪客观方面所必须具备的条件。犯罪客观方面的要件和犯罪客观方面的联系与区别:
联系:犯罪客观方面的要件是犯罪客观方面这一范畴下的一个下位概念。区别:犯罪客观方面是就刑法分则中各种犯罪成立均必须具备某些客观事实特征而概括出来的一个范畴,为犯罪构成的共同要件之一;犯罪客观方面的要件则是相对具体的,是指刑法分则中某种犯罪成立在客观方面应当具备的客观要素。犯罪客观方面的要件:
犯罪客观方面的要件具体表现为危害行为、危害结果,以及行为的时间、地点、方法(手段)、对象。其中,危害行为是一切犯罪在客观方面都必须具备的要件,也是犯罪客观方面唯一的一个为一切犯罪所必须具备的要件;危害结果是大多数犯罪成立在客观方面必须具备的要件;特定的时间、地点、方法(手段)以及对象,则是某些犯罪成立而在犯罪客观方面必须具备的要件。
第二节危害行为
我国《刑法》第13条明确指出,犯罪是依照法律应当受刑罚处罚的危害社会的行为。危害行为,是我国刑法中犯罪客观方面首要的因素,是一切犯罪构成在客观方面都必须具备的要件。没有危害行为就没有犯罪构成,自然也无刑事责任可言。我国刑法中的危害行为,是指在人的意志支配下实施的危害社会的身体动静。作为犯罪客观要件的危害行为,具有以下三个基本特征:第一,危害行为在客观上是人的身体动静。这是危害行为的外在特征,亦称危害行为的有体性特征。第二,危害行为在主观上是由行为人的意志支配下的身体动静。支配身体动静的意志或意识活动,是危害行为的内在特征,也称为危害行为的有意性特征。第三,危害行为在法律上是对社会有危害的身体动静。身体动静的社会危害性,是危害行为的价值评价特征,也称为危害行为的社会性特征。
刑法理论上将形形色色的危害社会行为归纳为两种基本表现形式:一、作为
作为,是指行为人以身体活动实施的违反禁止性规范的危害行为。我国刑法中规定的绝大多数犯罪,都可以由作为实施,而且有许多只能以作为形式实施。作为是危害行为的基本形式之一,它自然具有危害行为的三个基本特征。
如果从行为人是单以身体动作作用于犯罪对象还是利用一定的工具来实现犯罪意图上看,作为主要有以下几种实施方式:1.利用自己身体实施的行为。这是作为的常见形式之一。2.利用物质性工具实施的作为。这也是作为最常见的实施方式。3.利用自然力实施的作为。自然力是指水火雷电等自然现象。4.利用动物实施的作为。只要行为人以身体活动驱使动物,就是利用动物实施的作为。5.利用他人实施的作为。二、不作为
不作为,就是指行为人负有实施某种行为的特定法律义务,能够履行而不履行的危害行为。此外,成立不作为在客观方面应当具备如下三个条件:
1、行为人负有实施某种作为的特定法律义务,这是构成不作为的前提条件。
2、其次,行为人有能力履行特定法律义务,这是不作为成立的重要条件。
3、行为人没有履行作为的特定法律义务,这是不作为成立的关键条件。
从犯罪构成的角度看,我国刑法中的由不作为的行为形式实现的犯罪有两种类型:一种是刑法明文规定只能由不作为构成的犯罪,在刑法上被称为纯正(真正)不作为犯,如遗弃罪等;一种是既可以由作为实现,也可以由不作为实现的犯罪,在刑法上被称为不纯正(真正)不作为犯,如故意杀人罪、决水罪等。
作为义务的根据(来源或种类)包括以下几种:1.法律明文规定的义务。法律明文规定的义务不仅仅指刑法明文规定的义务,而是指由国家制定或认可并由国家强制力保证其实施的一切行为规范的总和,包括宪法、法律、行政法规、条例、规章等。2.职务或业务上要求的义务。具有一定职务或从事某种业务的人负有某种特定的义务。
3.法律行为引起的义务。法律行为,是指在法律上能够产生一定权利义务的行为。4.先行行为引起的义务。这种义务是指由于行为人的某种行为使刑法所保护的某种社会关系处于危险状态时,行为人负有的排除危险或防止危险结果发生的特定义务。如果行为人不履行这种义务,就是以不作为的形式实施的危害行为。
不作为方式成立犯罪除了存在特定的义务以外,还须注意行为人的不作为应当具有严重的社会危害性。严重的社会危害性是犯罪最基本的属性,是刑事违法性和应受刑罚处罚性的基础。
第三节危害结果
所谓广义的危害结果,是指由行为人的危害行为所引起的一切对社会的损害事实,它包括危害行为的直接结果和间接结果,属于犯罪构成要件的结果和不属于犯罪构成要件的结果。所谓狭义的危害结果,是指作为犯罪构成要件的结果,通常也就是对直接客体所造成的损害事实。狭义的危害结果是定罪的主要根据之一。广义的危害结果在理论上有两种分类:1.直接结果和间接结果。
直接结果,是指由危害行为所直接造成的侵害事实,它与危害行为之间不存在独立的另一现象作为中介。
间接结果,是指由危害行为所直接造成的侵害事实,它与危害行为之间存在独立的另一现象作为联系中介。2.犯罪构成要件的结果和非犯罪构成要件的结果。
犯罪构成要件的结果,是指刑法分则条文规定的,成立某种具体犯罪既遂必须具备的危害结果。
非构成要件的结果,是指危害行为引起的犯罪构成要件以外的,影响行为的社会危害性程度大小的危害结果。
从司法实践中定罪的实际需要出发,在狭义的危害结果中,应当进一步把有形的、可以具体测量确定的危害结果,同无形的、不能具体测量确定的危害结果加以区别。
有形的、可以具体测量确定的危害结果并非是一切犯罪都必备的要件,但是这种危害结果的有无和大小,对认定有关的犯罪和量刑具有重要的实际意义,在认定中必须注意查明。根据我国刑法对物质性危害结果的几种规定,危害结果在不同犯罪中的地位和作用表现为以下几点:①以是否出现直接客体的物质性危害结果作为犯罪既遂的标准。②以是否出现严重的物质性危害结果作为区分罪与非罪的标准。③以有发生某种特定的物质性严重后果的危险性作为犯罪既遂或构成犯罪的标准。④以物质性危害结果的轻重作为适用轻重不同的法定刑幅度的标准。第四节危害行为与危害
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