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文档简介

導論第一編第一章知識產權概述第一節知識產權的概念知識產權是智力成果專有權和工商業標記專有權的統稱。知識產權是一種人們就其創造的非物質財產——智力成果和工商信譽所依法享有的權利。知識產權是智力成果的創造人和工商業標記的所有人依法享有的權利的統稱。知識產權是指人們就其智力創造的成果依法享有的專有權利。一、知識產權的定義知識產權是指關於創造性智力成果和區別性商業標誌的專有權利。二、知識產權的特徵知識產權是一種受限制的對世權。這裏所稱的限制是一種狹義的限制,不同於行使任何權利都不得侵犯他人權利之類的廣義的限制。在法律規範上,這兩種限制的表現不盡相同。狹義的限制往往表現為對法律明確的授權範圍內部的限制。而廣義的限制則往往表現為權利行使的一般原則,嚴格地講在法律的授權規範中根本就沒有將其作為權利規定。第一節知識產權的概念因此,知識產權的權利範圍之內存在若干公共空間應被視作知識產權有別於其他民事權利的特徵。三、知識產權的保護對象第一節知識產權的概念(1)文學、藝術和科學作品(2)表演藝術家的表演以及唱片和廣播節目(3)人類一切活動領域的發明(4)科學發現(5)工業品外觀設計(6)商標、服務標記以及商業名稱和標誌(7)制止不正當競爭(8)在工業、科學、文學或藝術領域內由於智力活動而產生的一切其他權利《成立世界知識產權組織公約》第2條第8款規定,知識產權包括有關下列各項的權利:

1998年,王蒙、張抗抗、劉震雲等六位作家發現一網站上全文上載了他們各自創作的小說若干。該網站並未在事前征得各位作者同意,也未向權利人支付任何報酬,於是六位作家同時向人民法院提起了侵犯著作權之訴。由於當時我國著作權法中並未專門規定針對互聯網上使用作品的網路傳播權,因此在經過細緻的研究、徵求了各方的意見後,法院最後根據法律的基本原則和立法宗旨判定這種行為侵犯了著作權,並判決停止侵害、賠償損失。此案的判決反映了知識產權制度和技術進步間的關係。知識產權制度的產生和發展原本就與技術進步有著非常密切的關係。比如,沒有印刷術的發明,也就不可能有著作權制度。一、知識產權法的概念和種類知識產權是指關於創造性智力成果和區別性商業標誌的專有權利。由此可以推知,知識產權法是指調整有關創造性智力成果專有權和區別性商業標誌專有權的社會關係的法律規範的總稱。第二節知識產權法概述一、知識產權法的概念和種類第二節知識產權法概述123著作權法工業產權法積體電路保護法二、知識產權法的起源科學技術發展水準在知識產權法的產生過程中起著關鍵的作用:第一,以保護技術發明為直接目標的知識產權法不可能在理論上超越科學技術而獨立發展。第二,科學技術知識的普及程度和範圍是知識產權法產生的社會基礎。第二節知識產權法概述二、知識產權法的發展趨勢儘管知識產權法從產生到現在已有三個世紀,但從理論上看,現代知識產權法在理論上尚不成體系,作為一個學科還有許多方面有待完善。同其他法律學科相比還很不成熟。其原因至少有以下兩個方面:第一,從現有的各個部門法的發展歷史看,兩三百年的時間不可能造就一整套完備的知識產權法理論體系,故而現階段就諸多問題存在爭論是完全正常的情況。第二,從近一百多年來知識產權法的發展歷史看,其發展過程並非是完全理性化的。第二節知識產權法概述一、知識產權保護的國際協調全球經濟一體化使得國際貿易在世界經濟發展中的作用越來越大。近年來,知識產權貿易在國際貿易額中所占比重逐漸增加,以致所有正在制定或剛剛達成的國際貿易協定中都有相當篇幅的知識產權條款。比如,在美國退出後繼而由日本主導的“全面與進步跨太平洋夥伴關係協定”(CPTPP)、即將完成最後談判的“區域全面經濟夥伴關係協定”(RCEP)中,都有大量關於知識產權貿易和保護的內容。這種現象同樣也反映在我國與若干國家間的雙邊自貿區協定之中。拋開狹隘的國家或民族利益以及大國強權思想的影響,國際條約在知識產權法律協調方面的作用是絕對不可忽視的。正因為如此,知識產權法的國際通用性較之其他法律是最強的。第三節與知識產權相關的國際條約第三節與知識產權相關的國際條約其他國際條約《巴黎公約》《伯爾尼公約》《TRIPS協議》本章引例評析本引例中,收集有關圖書發行商資訊的行為,在客觀上或許要付出很大的辛勞。然而在這種收集行為中,行為人並沒有獨立的創造,其收集的僅僅是客觀資訊或事實。對這類資訊的記錄不允許有任何改變或臆造,否則便不是真實的資訊。據此很難將訴稱的標的作為傳統的知識產權的保護對象。更具體地講,作為著作權保護對象的作品依法必須具備獨創性,而關於圖書發行商有關資訊的簡單排列難以具備獨創性,故不宜作為作品受著作權法保護。若給予其著作權則對後人的表達自由構成限制,故乙很難依照著作權法獲得保護。但是乙畢竟為收集有關數據付出了勞動,法律對此還是予以肯定的。如果乙不堅持以著作權作為賠償依據,乙對其勞動成果是有權要求獲得報酬的。著作權法第二編第二章著作權法概述

本章引例立德和立言是兩兄弟。高中畢業後兩兄弟返回家鄉務農,合夥承包上百畝水面從事網箱養殖螃蟹。哥哥立德精於算計,頭腦靈活,負責產品行銷,空閒時也在養殖場幫忙做一些養殖工作。弟弟立言在從事螃蟹養殖的過程中刻苦鑽研,勤於思考,多方請教專家,總結多年的螃蟹養殖經驗,寫成《螃蟹網箱養殖法》一書。在該書寫作過程中,弟弟有時會和哥哥就一些養殖技術問題進行討論,哥哥便會提出一些建議,弟弟有時會採納。問:哥哥可否主張成為該書作者?他人閱讀該書後以該書介紹的方法養殖螃蟹是否侵犯作者的著作權?一、著作權概述著作權指文學、藝術和科學作品的作者就其創作的作品享有的在法定期限內的專有權利。著作權分為著作財產權和著作人身權。第一節著作權和著作權法的概念著作權作為知識產權的主要組成部分,與其他形式的知識產權相比,具有獨特的性質,具體表現在以下幾方面:人身權利和財產權利的統一思想內容與表達形式兩分法權利對象的可複製性第一節著作權和著作權法的概念二、著作權法概述著作權法是指以著作權法律關係為調整對象的法律規範的總和。在我國的法律體系中,著作權法是以平等主體之間的人身關係和財產關係為調整對象的民事法律中專門以著作權法律關係為調整對象的特別法。第一節著作權和著作權法的概念15憲法我國加入的國際公約和條約及我國與其他國家簽訂的雙邊協定342基本法性質法規司法解釋第一節著作權和著作權法的概念1.我國著作權立法和有關的國際公約我國著作權法的淵源:《著作權法》實際上兼采屬人和屬地兩種原則以確立其效力範圍。對人的效力範圍空間效力範圍第一節著作權和著作權法的概念2.著作權法的適用範圍第一節著作權和著作權法的概念3.著作權法的立法宗旨合法實施著作權原則國內立法保護和尊重與適用國際條約和國際慣例相結合的原則保護作者權益和保護社會公共利益相結合原則2保護著作權人合法權益原則134第一節著作權和著作權法的概念二、著作權法同其他法律部門的關係1著作權法與民法的關係2著作權法與工業產權法的關係本章引例評析引例中儘管哥哥為弟弟提出一些養殖技術上的建議,但這些建議不能達到可以滿足著作權法規定的能夠獲得法律保護的作品的高度,不能成為作品,即特定思想感情的表現形式。由於哥哥未直接參與作為作品的《螃蟹網箱養殖法》的創作,因此不能作為該書作者。《螃蟹網箱養殖法》的讀者依照本書傳授的方法,養殖螃蟹,是根據作者的經驗,重複作者的勞動自行進行相關的生產活動。這正是作者寫作此書的目的所在,也是作者要表達的思想內容。而著作權法僅保護作品的思想內容的表現形式,不保護作品內在思想,故他人按書中內容養殖螃蟹並不侵犯作者就該作品享有的著作權。第三章作品

本章引例李某是個石匠,有一手祖傳的石雕絕活,他能為房屋的梁柱等刻出精美的人物、花草、飛禽、走獸等,形神兼備,栩栩如生,其手藝在方圓百里小有名氣。一次,李石匠受雇為一個個體老闆建的豪宅製作石雕。精明的老闆依其刻出的石雕製成模具,翻製成玩具和實用器具售賣,掙了一大筆錢。問:李石匠受雇為建房所製作石雕的勞動的性質及製作出的石雕作為勞動產品的性質是怎樣的?老闆利用李石匠所製作的石雕獲得經濟利益的行為的性質是怎樣的?著作權的對象指著作權法律關係中權利義務共同指向的對象,即作者就其享有權利而除作者之外的一切其他人就其承擔法定義務的對象——作品。有關作品的規定在著作權法中居於核心地位。第一節作品的概念《著作權法實施條例》第2條規定:著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果。12345表現形式必須是作者的智力創作成果作品具有獨創性作品能夠以有形的形式複製作品要有特定的思想內容在科學文學和藝術領域內第一節作品的概念受到著作權法保護的作品必須符合下列條件:文字作品口述作品音樂作品戲劇作品曲藝作品舞蹈作品雜技作品美術作品第二節作品的種類建築作品攝影作品電影作品和以類似攝影電影的方法創作的作品圖形作品模型作品電腦軟體民間文學藝術作品著作權對象範圍的大小,取決於社會經濟發展水準和文化政策的需要,不同歷史時期、不同國家關於作品的保護範圍的規定是不盡相同的。下列作品部分或全部不受我國著作權法的保護:第三節不受保護的對象資訊和事實官方檔本章引例評析引例中李石匠所雕的人物、花草、飛禽、走獸形神兼備,栩栩如生,已達到使其受保護的創造高度,構成受著作權法保護的作品。首先,石匠受雇於個體老闆為其蓋房製作石雕,雙方就此有明確的約定,老闆可以為建房的目的使用石匠的石雕作品(如超出本章的範圍考察,此時作品的物的所有權,即石雕的物權歸於老闆,但作為石雕作品的著作權即使未作規定,也應屬於作者,即石匠)。其次,石匠的作品的用途已由老闆和石匠明確約定,即老闆只能用來建房。老闆不能超出合同的約定範圍使用作品,以損害作者的利益對合同進行擴大的解釋:可以任意使用石匠在雇用期間的勞動成果。著作權是絕對權,對作品著作權的任何利用除了法律明確規定的情形以外,均應獲得權利人的許可並支付報酬。老闆為營利的目的將石匠的作品製成模具,翻製成其他實用用具,侵犯了石匠的著作權。第四章著作權的內容、取得和消滅

本章引例李某是個盲人,是從事推拿和按摩的中醫大夫。他供職的醫院促請他將其幾十年的臨床經驗總結成文,以流傳下去,並為其配備了一個年輕醫生作為助手,以方便工作。經李某口述,由其助手趙某筆錄,歷經兩年完成專著《中醫按摩推拿述要》。該書出版後因其內容深入淺出,具有極高的可讀性及學術價值,廣受歡迎。其助手趙某也主張著作權,要求在作品上署名並分享書籍出版所得的稿酬。經鑒定,該書的內容嚴格按照李某的口述進行安排,未見顯著變化。問:李某的助手趙某可否主張著作權?一、著作人身權的概念著作人身權是指著作權中與作者的人身利益密切相關的權利。它是指因完成文學、藝術、科學技術的創作性勞動,就其作品所享有的法律賦予作者的與其名譽、聲望以及其他人身利益相關的權利。第一節著作人身權二、著作人身權的特點123著作人身權具有不可轉讓性著作人身權不可剝奪、不可抵押、不可強制執行著作人身權不受期限限制第一節著作人身權0102

0304發表權署名權修改權保護作品完整權三、著作人身權的內容第一節著作人身權一、著作財產權的概念著作財產權指作者就其作品享有的具有財產內容的權利。通過對作品進行特定形式的利用,作者可以獲得一定的財產利益。我國《著作權法》第10條列舉了以獲得財產利益為目的的利用作品的權能,指使用權和獲得報酬權,即以複製、表演、播放、展覽、發行、攝製電影電視、錄影或改編、翻譯、注釋、編輯等方式使用作品的權利,以及許可他人以上述方式使用作品,並由此獲得報酬的權利。第二節著作財產權著作財產權可以轉讓著作財產權受法律保護期的限制著作財產權可以繼承二、著作財產權的性質第二節著作財產權複製權發行權出租權展覽權表演權放映權廣播權資訊網絡傳播權攝製權改編權翻譯權彙編權三、著作財產權的內容第二節著作財產權一、自動保護原則所謂自動保護原則指著作權的產生和取得不依賴於有關的行政審查和授權手續,自動產生。我國著作權法即採取了自動保護原則。依《著作權法》第2條第1項的規定,中國公民、法人或者其他單位的作品,不論是否發表,依照本法享有著作權。《著作權法實施條例》第6條規定,著作權自作品完成創作之日起產生,並受著作權法的保護。此即為我國著作權的自動產生制度。第三節著作權的取得二、自動登記制度在我國,作品登記採取的是自願登記制度。我國《電腦軟體保護條例》第7條規定,軟體著作權人可以向國務院著作權行政管理部門認定的軟體登記機構辦理登記。軟體登記機構發放的登記證明文件是登記事項的初步證明。第三節著作權的取得人身權利財產權利一、從權力的內容看第四節著作權保護期法人或其他單位的作品自然人的作品電影、電視、錄影和攝影作品二、從著作權的主體看第四節著作權保護期本章引例評析老中醫總結了幾十年的臨床經驗口述完成的《中醫按摩推拿述要》一書,鑒定結果證明該書是嚴格依照老中醫的構思完成的。因此,作品的著作權專屬於老中醫。趙某只是筆錄了老中醫口述的內容,是一種簡單的記錄工作,對構成《中醫按摩推拿述要》一書的獨特的表現形式的完成沒有任何不可替代的創造性貢獻,因而趙某以其對作者的口述作過記錄為由,主張著作權沒有事實基礎和法律依據。署名權和獲得報酬權專屬於作者。趙某即使能主張相關的報酬,也只能向委派他的醫院提出,而且他獲得的只能是基於勞動合同和其他形式的勞務合同的勞務費,與作者應得的稿酬是沒有關係的。第五章著作權的主體和歸屬

本章引例張某是一家時裝公司的服裝設計師。他編制了電腦輔助服裝設計程式軟體,並向有關部門登記。時裝公司主張,該軟體是張某在承擔其公司指派的工作任務的過程中完成的,應屬職務作品,著作權屬時裝公司所有。問:張某對該軟體應否獨立享有著作權?第一節著作權的主體著作權的主體即著作權人。依據我國《著作權法》第9條的規定,著作權人包括作者和其他依照本法享有著作權的公民、法人或者其他組織。創作和作者署名與作者一、作者第一節著作權的主體第一節著作權的主體二、原始著作權人與繼受著作權人原始著作權人即是著作權產生時所依附的主體,它只能是作者、法人或者其他組織。《著作權法》第11條第1款規定:“著作權屬於作者,本法另有規定的除外。”繼受著作權人,是指非因自己的創作,而是基於其他法律事實而獲得著作權的人。原始著作權人繼受著作權人一、演繹作品演繹作品即對已有的作品進行演繹、加工所產生的作品。演繹是一種重要的創作方式,主要指《著作權法》第12條所列舉的改編、翻譯、注釋和整理。第二節著作權歸屬二、合作作品合作作品是兩個以上的作者合作創作的作品。合作作品的成立有兩個前提條件,即合意和合作。合意即是指完成合作作品的作者之間有共同的合作創作的意思表示,合作是指合意者之間在客觀上存在合作創作行為,即各方都為作品的完成做出了直接的、實質性的貢獻。第二節著作權歸屬三、彙編作品彙編作品,是指彙編若干作品、作品的片段或者不構成作品的數據或者其他材料,對其內容的選擇或者編排體現獨創性的作品。第二節著作權歸屬四、電影作品依《著作權法》第15條第1款的規定,電影作品和以類似攝製電影的方法創作的作品的著作權由製片者享有,但編劇、導演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權,並有權按照與製片者簽訂的合同獲得報酬。第二節著作權歸屬五、職務作品所謂職務作品是指公民為完成法人或其他單位工作任務所創作的作品。職務作品的構成以“單位工作任務”為核心因素。第二節著作權歸屬1.職務作品的定義及構成要件根據《著作權法》第16條的規定,職務作品的著作權歸屬有兩種模式:一是著作權歸作者享有,單位在其業務範圍內享有優先使用權;二是作者僅享有署名權,而其他權利由單位享有。2.職務作品著作權之歸屬六、委託作品委託作品即受託人根據委託人的委託而創作的作品。依《著作權法》第17條的規定,受委託創作的作品,著作權的歸屬由委託人和受託人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權屬於受託人。第二節著作權歸屬七、作者身份不明的作品所謂作者身份不明的作品應為相關當事人無法通過正常途徑瞭解到作者身份的作品。依《著作權法實施條例》第13條的規定,作者身份不明的作品,由作品原件的合法持有人行使署名以外的著作權。第二節著作權歸屬八、由他人代筆的作品第二節著作權歸屬第一類,由他人執筆,本人審閱定稿並以本人名義發表的報告、講話等作品,著作權歸報告人或者講話人享有。第二類,當事人合意以特定人物經歷為題材完成的自傳體作品,當事人對著作權權屬有約定的,依其約定;沒有約定的,著作權歸該特定人物享有,執筆人或整理人對作品完成付出勞動的,著作權人可以向其支付適當的報酬。本章引例評析引例中張某作為服裝設計師,他在時裝公司的任務是設計時裝,而非任何其他工作。他創編的服裝輔助設計軟體儘管與其本職工作有關,但與他和公司之間的勞動合同約定他承擔的服裝設計任務並無任何法律上的聯繫。因此,張某創編的電腦軟體及其著作權是專屬於作者的絕對權利;服裝公司主張其享有該軟體的著作權無法律依據,不能成立。第六章鄰接權

本章引例

《螃蟹網箱養殖法》是一部實用的農業技術作品,該書理論與實踐相結合,具有很強的可操作性及指導性。該書出版之後,引起了有關方面的注意。某市農業局農業技術推廣中心所屬農業技術開發公司與市電視臺合作,獲得作者許可後,以該書為藍本,邀請表演、製作等專業技術人員,製作了水產養殖技術電視節目,並以此為基礎製作了音像製品作為指導材料出版,不僅獲得了可觀的經濟效益,也收到了良好的社會效益。宏發公司與個體戶張某見有利可圖,相互勾結,以營利為目的大量盜印和複製相關的音像材料,發了一筆橫財。問:這種行為除侵犯著作權外,還侵犯了什麼權利?一、鄰接權的概念所謂鄰接權,是指與著作權相鄰近的權利,它是指作品傳播者在傳播作品過程中對其創造的成果享有的權利。第一節鄰接權概述二、鄰接權與著作權的關係鄰接權是著作權制度發展到一定階段之後出現的一種與著作權相關的權利。它屬於廣義著作權的一部分,同著作權有密切的關係。第一節鄰接權概述1.鄰接權與著作權的聯繫著作權是鄰接權產生的基礎著作權與鄰接權相輔相成,互為支撐主體不同對象不同權利的內容不同保護期不同2.鄰接權與著作權的區別第一節鄰接權概述1234廣播電視節目播放者的權利錄製者的權利出版者權表演者權第二節鄰接權的內容本章引例評析引例中農業技術開發公司與市電視臺合作,經作者許可獲得依《螃蟹網箱養殖法》一書改編和製作相關的錄製品的權利,對該錄製品享有排他的表演者權和錄製品製作者權。宏發公司與個體戶張某以營利為目的,大量盜印和複製相關的音像材料,不僅侵犯了原作者的著作權,還侵犯了表演者和音像製品製作者的權利,應當承擔相應的法律責任。第七章著作權的利用

本章引例江某的作品《月之魂》發表後好評如潮,有著良好的商業前景。南方影視製作公司欲將此作品改編拍攝成電影,遂與江某簽訂合同,江某許可該公司使用其作品製作影視作品。後南方影視製作公司破產,法院將使用作品的權利列入破產財團,以償還到期債務。問:該作品的使用權是否可作為財產充抵債務?一、許可使用的概念與轉讓的區別所謂許可使用,是指在著作權主體不發生變更的前提下,允許他人在一定的條件下行使其部分著作權。作為許可使用的對象一般是財產權利。由於許可使用既能夠保持著作權主體的不變,又可以借助社會的力量來開發、利用自己的作品,所以它是非常重要的著作權行使方式。第一節著作權的許可使用第一節著作權的許可使用著作權的轉讓引起著作權權利主體的變更,受讓人在轉讓完成之後成為新的著作權人,他對作品享有完整的財產所有權,既可以使用它,也可以處分它,並獲得相應的收益。而著作權的許可使用並沒有這種效力,被許可人通過許可使用合同獲得的僅僅是在特定條件下使用作品的權利。著作權的轉讓無所謂期限的問題,即它總是指將著作權或者其部分在整個著作權保護期內讓渡給他人。而依《著作權法》第24條的規定,著作權的許可使用合同的當事人可以自行約定許可使用的限期。著作權的許可使用和著作權的轉讓都是行使著作權的具體方式。它們在使作者的知識產權轉化為物質利益的過程中所起的作用是一樣的。但是,在法律上兩者有著根本的區別。著作權許可使用合同的主要條款著作權許可使用合同的普通條款二、許可使用的一般規定第一節著作權的許可使用著作權的轉讓是一種處分著作權的行為。著作權人將自己的著作權中的財產權利全部或部分地轉移。這種轉移一般是永久性的,實際上是著作權主體的變更。著作權轉讓之後,受讓人成為新的著作權人,有權使用作品,有權再向第三人轉讓著作權,或者許可第三人在一定的條件下使用作品。對於侵犯著作權的人,受讓人有權以自己的名義提起訴訟,以獲得法律救助。第二節著作權的轉讓著作人身權利與轉讓著作財產權利與轉讓第二節著作權的轉讓著作權的繼承,是指作為著作權人的自然人的死亡或者法人的終止所引起的著作權的轉移。第三節著作權的繼承自然人作品著作權的繼承法人作品著作權的轉移著作權作為一種私權,權利主體為了特定的目的對其的利用方式除了許可使用和轉讓以外,還包括質押、信託、破產財團等。著作權甚至可以作為強制執行及解除婚姻關係時的夫妻共有財產分割的對象。第四節著作權的其他利用一、著作權質押權利質押是處分財產權的一種方式。作為知識產權的一部分,著作權也可以成為質押的對象,從屬於當事人的其他經濟目的。著作權質押是要式民事法律行為,需採取訂立書面合同的形式。第四節著作權的其他利用破產財團著作財產權作為家庭共有財產的分割強制執行的對象二、著作權的其他利用形式第四節著作權的其他利用信託所謂著作權合同,是指著作權人與他人就著作權的轉讓、許可使用以及以其他形式利用著作權或鄰接權所簽訂的協議。著作權合同簽訂以後,通常能夠得以履行,但在實踐中也會因各種原因導致合同不履行。對此,有關法律專門規定了違反合同的民事責任制度。當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定條件的,應當依照《民法通則》有關規定承擔民事責任。第五節違反著作權合同的民事責任一、違反著作權合同民事責任的概念違反著作權合同,應當承擔違約責任。違約責任,是指合同當事人一方因過錯致使合同不能履行或者履行合同義務不適當時,由有過錯的一方,按照法律或者合同的規定,向對方賠償。違反合同的民事責任有以下法律特徵:(1)違反合同的民事責任是一種法律制裁。(2)違反合同的民事責任是一種財產責任,指以支付一定的金額或轉移一定的動產或不動產,亦可以轉移特定的權利,以補償相對人的損失。第五節違反著作權合同的民事責任當事人一方違反合同義務和他方受損害之間有因果關係行為人沒有履行或不適當履行合同二、承擔違反著作權合同民事責任的條件第五節違反著作權合同的民事責任123並非在任何情況下沒有履行合同義務的一方都要承擔違約責任。如果是當事人以外的原因導致合同沒能履行或沒能適當履行,則該當事人得免除承擔違約責任。若違反合同的義務是由於另一方的故意或過失所造成的,應免除違約方的民事責任。同時,違約方還有權請求另一方賠償自己的損失。在合同中約定免責條件的,當構成約定的條件時,當事人即使不履行合同中的義務,也可免予承擔民事責任。三、免除違反著作權合同民事責任的條件第五節違反著作權合同的民事責任實際履行支付違約金賠償損失四、違反著作權合同的民事責任方式第五節違反著作權合同的民事責任著作權合同糾紛可以調解,也可以依據合同中的仲裁條款或者事後達成的書面仲裁協議,向著作權仲裁機構申請仲裁。當事人沒有在合同中訂立仲裁條款,事後又沒有書面仲裁協議的,可以直接向人民法院起訴。按照這一規定,解決著作權合同糾紛的方式有調解、仲裁和訴訟三種。調解仲裁訴訟第六節著作權合同糾紛的解決本章引例評析江某以簽訂書面合同的方式許可他人將其作品改編拍攝成電影,以獲取報酬,這是依法利用自己的作品。南方影視製作公司獲得對江某作品改編拍攝電影的權利後,因資不抵債而破產,但其將江某作品改編拍攝成電影的使用作品權可以帶來財產利益,因而該權利被視為公司的財產而列入公司的破產財團用來償還到期債務,這都是合法的對作品的利用方式。第八章著作權的限制

本章引例王某受聘為某市電視大學的學員授課,他所講授的課程“文學理論概要”深受學員歡迎。電視大學某教學點便將課程的錄音整理成書刊印,載明“內部使用”字樣,前後兩次共印刷了5萬冊。由於其他城市電大學生的要求,該書也出售給附近的城市的學生。王某將該電大教學點訴至法院,主張電大教學點侵犯其著作權,要求其賠償損失。不得損害作者的人身權利只能針對已經發表的作品不得與作品的正常使用相衝突,不得不合理地損害著作權人的合法權益123一、合理使用必須符合的條件第一節合理使用二、屬於合理使用的行為依《著作權法》第22條的規定,下列行為屬於合理使用:(1)為個人學習、研究或欣賞,使用他人已經發表的作品。(2)為介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當引用他人已經發表的作品。(3)為報導時事新聞,在報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體中不可避免地再現或者引用已經發表的作品。第一節合理使用(4)報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體刊登或者播放其他報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體已經發表的關於政治、經濟、宗教問題的時事性文章,但作者聲明不許刊登、播放的除外。(5)報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體刊登或者播放在公眾集會上發表的講話,但作者聲明不許刊登、播放的除外。(6)為學校課堂教學或者科學研究,翻譯或者少量複製已經發表的作品,供教學或者科研人員使用,但不得出版發行。(7)國家機關為執行公務在合理範圍內使用已經發表的作品。第一節合理使用(8)圖書館、檔案館、紀念館、博物館、美術館等為陳列或者保存版本的需要,複製本館收藏的作品。(9)免費表演已經發表的作品,該表演未向公眾收取費用,也未向表演者支付報酬。(10)對設置或者陳列在室外公共場所的藝術作品進行臨摹、繪畫、攝影、錄影。(11)將中國公民、法人或者其他組織已經發表的漢族文字作品翻譯成少數民族語言文字作品在國內出版發行。(12)將已經發表的作品改成盲文出版。第一節合理使用所謂法定許可,是指依法律的明文規定不經著作權人許可而有償地使用他人作品。這是我國著作權法對作者權利的另一種主要限制,其實質在於將著作權中的某些權利由一種絕對權降格成為一種合理使用費的求償權。第二節法定許可法定許可制度的特點:第二節法定許可必須依據法律的特別規定使用的對象只能是已經發表的作品必須尊重作者的其他權利向作者支付許可使用費著作權人特別聲明不許使用的,排除在法定許可範圍之外1234義務教育法定許可法定許可製作播放他人已發表的作品法定許可轉載或摘編法定許可錄音第二節法定許可本章引例評析王某在課堂講授的課件作為作品,受著作權法的保護。公民可以依法對他人創作的作品合理使用,但不能超過法律規定的限度使用,超過合理的範圍使用就構成了對著作權的侵害。學校的教學機構可以為教學目的少量複製他人作品以方便教學。但電大教學點以5萬冊的規模複製作者的授課筆錄材料,已明顯超出了法律規定的合理的少量的限度,構成了對作者作品複製權的侵犯,應當承擔相應的法律責任。第九章法律責任

本章引例電影《陽光》獲得國際大獎之後,尚未公映。電視臺將其在黃金時間播放,大地傳播公司將其製作成光碟出售。電影製片人王某將上述兩單位告上法庭,主張其侵權並要求賠償損失。問:上述單位是否應承擔侵權責任?著作權是受法律嚴格保護的權利。任何侵犯這種權利的行為都應承擔相應的法律責任。為了有效地保護著作權人利益,我國法律建立起完整的著作權侵權責任體系。該體系由民事責任、行政責任和刑事責任構成。這三種責任形式各有側重,各司其職,並且相輔相成。其中民事責任重在補償著作權人因侵權而受到的損失,行政責任則反映了國家對文化、經濟市場的主動管理,而刑事責任的目的主要在於懲戒嚴重的侵權者,並形成對潛在的侵權人的威懾作用。第一節侵害著作權的民事責任第一節侵害著作權的民事責任一、侵害著作權行為的構成要件權利人受到損害違法行為和損害結果之間有因果關係行為違法2行為人主觀上有過錯134主管級別管轄二、主管和管轄第一節侵害著作權的民事責任地域管轄關於證據集體管理組織作為當事人的主體資格三、侵權行為的表現形式《著作權法》將著作權侵權行為分列兩條,即第47條和第48條。其中第47條所規定的主要是創作者之間的侵權行為及行為人應當承擔的民事責任。而第48條規定的主要是作品傳播者侵犯著作權及鄰接權的行為,這些行為人共同的動機是牟取暴利。他們不僅侵害了著作權人的個人權利,也直接危害了公共利益,擾亂了國家對文化事業的管理,故行為人不僅要承擔民事侵權責任,還可能受到行政機關的處罰。第一節侵害著作權的民事責任停止侵害消除影響公開賠禮道歉賠償損失四、著作權侵權行為的民事責任第一節侵害著作權的民事責任五、對侵犯著作權行為的司法措施為了更為有效地制止侵犯著作權的行為和更為有效地保護著作權人和鄰接權人的利益,著作權法作出了關於訴前保全的規定。同時,《著作權法》還增加了一條關於侵權人舉證責任的內容:複製品的出版者、製作者不能證明其出版、製作有合法授權的,複製品的發行者或者電影作品、電腦軟體、錄音錄影製品的複製品的出租者不能證明其發行、出租的複製品有合法來源的,應當承擔法律責任。第一節侵害著作權的民事責任12345關於網路環境下作品的法定許可和侵權認定關於網路服務提供者的侵權責任關於網路服務提供者的責任免除關於電腦網絡著作權糾紛案件的管轄關於保護對象的範圍第一節侵害著作權的民事責任六、電腦網絡著作權糾紛案件的適用法律第二節侵害著作權的行政責任根據《著作權行政處罰實施辦法》第3條的規定,應受行政處罰的違法行為包括:(1)《著作權法》第47條列舉的侵權行為,同時損害公共利益的;(2)《電腦軟體保護條例》第24條列舉的侵權行為,同時損害公共利益的;(3)《資訊網絡傳播權保護條例》第18條列舉的侵權行為,同時損害公共利益的,第19條、第25條列舉的侵權行為;(4)《著作權集體管理條例》第41條、第44條規定的應予行政處罰的行為;(5)其他有關著作權法律、法規、規章規定的應予行政處罰的違法行為。一、受行政處罰的行為二、行政責任形式《著作權法》第48條明文列舉出來的行政責任是沒收非法所得和罰款。《著作權行政處罰實施辦法》規定,行政責任形式還包括責令停止侵權行為、沒收違法所得、沒收侵權複製品、罰款,以及沒收主要用於製作侵權複製品的材料、工具、設備等。第二節侵害著作權的行政責任立案投訴受理承辦緊急措施當事人提供證據委託調查專業鑒定調查報告當事人陳述、申辯復核處理決定三、行政處罰的程式第二節侵害著作權的行政責任四、執行程式當事人收到行政處罰決定書後,應當在行政處罰決定書規定的期限內予以履行。當事人申請行政復議或者提起行政訴訟的,行政處罰不停止執行。法律另有規定的除外。沒收的侵權複製品應當銷毀,或者經被侵權人同意後以其他適當方式處理。對沒收的主要用於製作侵權複製品的材料、工具、設備等,著作權行政管理部門應當依法公開拍賣或者依照國家有關規定處理。上級著作權行政管理部門作出的行政處罰決定,可以委託下級著作權行政管理部門代為執行。代為執行的下級著作權行政管理部門,應當將執行結果報告該上級著作權行政管理部門。第二節侵害著作權的行政責任五、人民法院對行政處罰的司法審查最高人民法院《關於審理著作權民事糾紛案中適用法律若干問題的解釋》第3條規定了人民法院對著作權行政管理部門查處的侵犯著作權行為,當事人向人民法院提起訴訟追究該行為人民事責任的,得以行使司法審查權,進行審查。人民法院審理已經過著作權行政管理部門處理的侵犯著作權行為的民事糾紛案件,依職權應當對案件事實進行全面審查。第二節侵害著作權的行政責任一、侵犯著作權罪《刑法》第217條規定:“以營利為目的,有下列侵犯著作權情形之一,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金:(一)未經著作權人許可,複製發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄影作品、電腦軟體及其他作品的;(二)出版他人享有專有出版權的圖書的;(三)未經錄音錄影製作者許可,複製發行其製作的錄音錄影的;(四)製作、出售假冒他人署名的美術作品的。”第一節侵害著作權的犯罪及法律責任《刑法》第218條規定,以營利為目的,銷售明知是本法第217條規定的侵權複製品,違法所得數額巨大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。二、銷售侵權複製品罪第一節侵害著作權的犯罪及法律責任兩高司法解釋第6條進一步規定,以營利為目的,實施《刑法》第218條規定的行為,違法所得數額在10萬元以上的,屬於“違法所得數額巨大”,應當以銷售侵權複製品罪判處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。三、單位犯罪根據《刑法》第220條的規定,單位犯本法第217條和第218條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述各條的規定處罰。兩高司法解釋第15條關於法人犯罪條規定,單位實施《刑法》第213條至第219條規定的行為,按照本解釋規定的相應個人犯罪的定罪量刑標準的3倍定罪量刑。此外,兩高司法解釋進一步明確了侵犯著作權共同犯罪。該解釋第16條規定,明知他人實施侵犯知識產權犯罪,而為其提供貸款、資金、帳號、發票、證明、許可證件,或者提供生產、經營場所或者運輸、儲存、代理進出口等便利條件、幫助的,以侵犯知識產權犯罪的共犯論處。第一節侵害著作權的犯罪及法律責任本章引例評析引例中電影《陽光》尚未公映,即尚未發表,該影片發表權、發行放映權和轉制成光碟的複製權專屬於製片人王某。電視臺將其公開播放,侵犯了製片人就其作品享有的發表權、播放權等;大地傳播公司將影片製作成光碟,則侵犯了製片人的複製權、發行權等。雙方應依法承擔各自應負的民事法律責任,賠償一切損失。構成犯罪的,還要承擔刑事責任。專利法第三編第十章專利的種類

本章引例某高校完成一項“智能手機合金殼體表面電鍍銅方法”發明創造。這種方法的使用不僅可以提高電鍍品質,而且可以降低成本。問:這項研究成果可否申請實用新型專利?專利權是指權利人在履行法定手續並經國務院專利行政部門批准後,在法定期限內對特定發明創造享有的專有權利。其內容包括國務院專利行政部門授予特定人實施其發明創造並禁止他人為生產經營目的實施其發明創造的一種特權。一、專利權第一節專利法概述從狹義的角度看,調整因專利權的歸屬及行使等所產生的各種社會關係的法律規範為專利法。專利法是實體法和程式法的結合,專利法不僅規定了專利申請人和專利權人所享有的權利、義務等實體內容,同時規定了有關專利的申請、審查、批准以及權利保護中的訴訟程式等程式法上的內容。二、專利法第一節專利法概述三、專利制度的發展趨勢第一節專利法概述國際化現代化發明必須是利用自然規律的結果發明是具體的技術方案發明必須是新的技術方案一、發明的概念第二節發明根據《專利法》第2條的規定,發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。因此發明應當具備以下條件:基礎發明與改進發明產品發明和方法發明獨立發明和共同發明發明二、發明的分類第二節發明《專利法》第2條規定,實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。這種新的技術方案能夠在產業上製造出具有使用價值和實際用途的產品。實用新型的特徵:一、實用新型的概念及特徵第三節實用新型實用新型必須是一個適於實用的產品實用新型必須是具有一定形狀和結構的物品實用新型的創造性程度低於發明實用新型專利的審批過程比發明專利簡單實用新型專利的保護期比發明專利短二、實用新型與發明的區別第三節實用新型實用新型的保護範圍比發明專利要小在國際上一般認為,在專利制度中加入實用新型專利制度,有助於專利制度的完善。其主要理由有:(1)實用新型制度能鼓勵人們投資於創造性比較低的實用性的新物品的研究開發,滿足人們日常工作和生活上的需要,並以較低的費用和較短的時間獲得保護。(2)彌補發明專利保護的不足。(3)減輕審查人員的工作負擔。三、實用新型專利的發展第三節實用新型外觀設計必須與產品相結合外觀設計必須能在產業上應用外觀設計富有美感一、外觀設計的概念與特徵第四節外觀設計根據我國《專利法》第2條的規定,外觀設計指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。外觀設計具有如下三方面特徵。世界上對外觀設計的法律保護,起源於中世紀的佛羅倫斯。隨後法國里昂地方政府於1711年建立了外觀設計保護制度,保護里昂盛產的絲綢製品的外觀設計。法國於1806年3月正式頒佈保護外觀設計的法律。在法國的影響下,其他工業發達國家也開始保護外觀設計。如英國於1787年制定《外觀設計條例》;美國於1842年、德國於1876年分別頒佈《外觀設計法》。1883年,保護工業產權巴黎聯盟成立,它明確規定,外觀設計在本聯盟一切成員國中都應當受到保護。我國在1984年頒佈的《專利法》中正式將外觀設計作為專利法保護的三個保護對象之一。二、外觀設計專利的由來和發展第四節外觀設計三、外觀設計與相關概念的區別第四節外觀設計外觀設計與實用新型外觀設計與著作權本章引例評析引例中的發明創造無法申請實用新型專利,因為根據《專利法》第2條對於“實用新型”的定義,實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新方案。這種新的技術方案能夠在產業上製造出具有使用價值和實際用途的產品。因此必須要求該發明創造具有一定形狀,沒有形狀的方法專利,是無法申請實用新型專利的,但是可以申請發明專利。第十一章專利法律關係的主體

本章引例某研究所所長張某向研究所的科研人員下達了一項開發“保健儀器”的任務,並撥了相應的經費,然後確定了由李某、陳某、沈某三個研究人員組成攻關小組,負責產品的具體開發工作。同時研究所又派了兩名工作人員,負責協助科研小組的數據分析和日常工作。經過大家的共同努力,產品研製成功。問:誰是這一產品的發明人?如何判斷發明人或者設計人?專利法所稱發明人或者設計人,指對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻的自然人,即完成發明創造的人。根據法律規定,發明人或者設計人應當具備下列條件:一、發明人、設計人第一節有權取得專利權的主體在完成發明創作過程中,只負責組織工作的人,為物質條件的利用提供方便的人及其他從事輔助性工作的人,均不能被認為是發明人、設計人。發明人或者設計人一定是自然人。如果發明創造屬於職務發明,則有權取得專利權的主體應當是發明人或者設計人所在的單位。二、發明人或者設計人所在的單位第一節有權取得專利權的主體《專利法》第8條規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人。根據這條規定,在委託開發和合作開發的情況下,申請和取得專利的權利屬於完成或共同完成的單位,同時有關各方也可以在協商一致的基礎上,在合同中約定申請專利和取得專利的權利歸委託方所有,或由委託方和完成方共有等。三、合同約定的單位或個人第一節有權取得專利權的主體外國人(包括自然人、法人和其他組織)在我國申請和取得專利權,應區分不同情況辦理。四、外國人第一節有權取得專利權的主體五、先申請人根據《專利法實施細則》第41條的規定,兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。兩個以上的申請人同日(指申請日;有優先權的,指優先權日)分別就同樣的發明創造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行協商確定申請人。《專利法》第6條規定,非職務發明創造,申請專利的權利屬於發明人或者設計人;申請被批准後,該發明人或者設計人為專利權人。一、非職務發明創造的專利權歸屬第二節專利權的歸屬根據《專利法》第6條的規定,職務發明創造的專利申請權、專利權屬於發明人、設計人所在的單位。二、職務發明創造的專利權歸屬第二節專利權的歸屬1.職務發明創造的概念職務發明創造指發明人、設計人執行本單位任務,或者主要是利用本單位的物質條件所完成的發明創造。凡是不能被證明為職務發明創造的,即為非職務發明創造。1234主要利用本單位的物質條件所完成的發明創造退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後一年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。在本職工作中作出的發明創造履行本單位交付的任務所作出的發明創造第二節專屬權的歸屬2.判斷職務發明創造的標準如果發明創造屬於合作發明創造,根據《專利法》第8條的規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批准後,專利權歸申請的單位或者個人所有。三、合作發明創造的專利權歸屬第二節專利權的歸屬所謂委託發明創造,是指一方當事人以合同方式委託另一方當事人完成的發明創造。對於這類發明創造的專利權的歸屬,我國法律採用合同優先的原則,如果合同中有關於專利權歸屬的約定,則權利歸屬按照約定處理。如果合同中沒有關於委託發明創造的權利歸屬的約定,則法律推定應當歸受託人所有,即完成發明創造的人所有。但是法律為了平衡雙方的利益,規定委託單位可以免費實施該專利技術。需要注意的是,2000年前的專利法,只是允許單位與單位之間的委託,而目前的專利法則將這種委託關係擴大到個人。因此,單位可以委託其他單位或個人,個人也可以委託其他單位或個人進行研究開發。四、委託發明創造的專利權歸屬第二節專利權的歸屬本章引例評析該產品的發明人是李某、陳某、沈某,研究所所長張某及其他兩名工作人員均不能成為發明人。專利法所稱發明人或者設計人,是指對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻的人。在完成發明創作過程中,只負責組織工作的人,為物質條件的利用提供方便的人及其他從事輔助工作的人,均不能被認為是發明人、設計人。研究所所長張某沒有參加任何具體的產品的研製工作,只是負責了組織工作,因此不能認定其為發明人或設計人,另外兩名工作人員只是負責協助科研小組的數據分析和日常工作,這些只能屬於輔助性工作,因此也不能被認定為發明人或設計人。第十二章專利產生的實質條件

本章引例某研究所研究人員甲向國務院專利行政部門申請一種“密碼的編碼方法”的發明專利,該發明創造的特徵是:編碼方法簡單,而且不容易解密。問:該申請能否被授予專利?如果甲申請一種產生密碼的電子設備,即編碼機,可否申請專利?根據我國專利法的規定,消極條件包括如下內容:123違反法律、社會公共秩序的發明創造,不授予專利權違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權《專利法》第25條規定的各項不能成為專利權的客體第一節專利權產生的消極條件新穎性創造性實用性第二節專利產生的積極條件關於外觀設計的新穎性,有必要瞭解以下幾點:(1)判斷標準採用世界性標準,即與申請日以前在國內外為公眾所知的設計不相同或者不相近似。外觀設計的新穎性受抵觸申請的限制。(2)判斷一項外觀設計是否與已有的外觀設計相同或近似,一般應僅限於和同一類別產品的外觀設計相比較,不應和不同類別的相比較。(3)在跟同類產品的外觀設計進行比較時,應當從整體的外部形象上加以比較,而不是對各個部分進行分別比較,也不是抽象地從造型構思上加以比較。(4)專利法規定的不喪失新穎性的三種情況,同樣適用於外觀設計。四、授予外觀設計專利的實質要件第二節專利產生的積極條件本章引例評析甲的發明內容不需要採用任何技術手段或遵守某個自然規律,僅需要人們進行記憶、思維、識別和判斷,不具備技術特徵,屬僅依靠人腦的思維活動就可以實施編碼的查字方法。它不是一個採用技術手段或利用自然法則產生技術效果的技術方案,屬於智力活動規則和方法,因此不能被授予專利。但如果是就編碼機申請專利,由於其是一個具體的設備,且具有特定的功能,只要符合專利法規定的其他實質條件,應當可以申請專利。但需注意,電腦漢字輸入法可申請專利,因為是編碼方法與電腦結合,如王碼五筆輸入法。第十三章專利產生的程式

本章引例吳某發明了一種“自行車筆式充氣裝置”,當時沒有申請專利,只是購買了一些製造設備,準備在當地開辦一個小廠,生產銷售這種產品。後來李某也做了同樣的發明,並向國務院專利行政部門提出了實用新型專利申請,最後取得了專利權。問:吳某可否要求該發明創造的專利權?專利申請人,指對某項發明創造依法律規定或者合同約定享有專利申請權的公民、法人或者其他組織。專利申請人必須具有申請專利的資格,即必須是有權申請專利的主體。一、專利申請人的資格第一節專利申請書面申請原則先申請原則一申請一發明原則123二、專利申請的原則第一節專利申請發明和實用新型的申請日是指國務院專利行政部門收到發明或者實用新型專利申請的請求書、說明書(實用新型必須包括附圖)和權利要求書的日期。專利申請日是申請人的在先申請地位的標誌。專利申請人就其發明創造自第一次提出專利申請後,在法定期限內,又就相同主題的發明創造提出專利申請的,根據有關法律規定,其在後申請以第一次申請的日期作為其申請日。專利申請人依法享有的這種權利就是優先權。三、專利申請人和優先權第一節專利申請15申請書摘要342說明書附圖權利要求書第一節專利申請四、專利申請的提出、修改和撤回專利申請提交檔:2.專利申請的修改第一節專利申請申請人主動修改國務院專利行政部門要求修改專利法允許申請人在被授予專利權之前隨時撤回其申請。撤回其申請時,應當向國務院專利行政部門提交要求撤回的書面檔。申請被撤回後,該申請視為自始即不存在。如果專利申請是在專利公開以前提出的,在撤回之後,申請人可以重新提出申請,其他人也可以就相同的發明提出專利申請。如果撤回是在專利公開以後提出的,則該發明已喪失新穎性,任何人就此發明提出的申請都會被駁回。3.專利的撤回第一節專利申請初步審查早期公佈實質審查123第二節專利審查專利復審程式授權決定、登記和公告專利無效程式第二節專利審查本章引例評析從本章引例來看,吳某雖然發明在先,但是我國實行申請在先原則,因此最後李某獲得了專利權。當然,根據我國專利法的規定,吳某雖然無權申請專利,但是還是可以在原先準備的經營規模內繼續生產此種產品。第十四章專利權

本章引例何某於2019年6月研製成功“整體形小青瓦”,同年7月向國務院專利行政部門申請了實用新型專利,並獲得批准。2019年10月某研究所自行研製出“新型多節瓦”,同年申請了實用新型專利,並獲得批准。然後該研究所對該項技術進行了轉讓。何某發現該研究所的專利雖然有新的特徵,但仍在“整體形小青瓦”專利的保護範圍內。因此他向法院起訴,要求研究所停止侵權,賠償經濟損失。問:何某的請求能否得到支持?禁止權轉讓權第一節專利權人的權利實施許可權放棄權專利的標記權專利權人不僅享有法律規定的各項權利,而且必須承擔相應的義務。如果專利權人不依法履行其法律義務,就要承擔相應的法律後果。各國規定的專利權人的義務主要有兩項:繳納各種費用,主要是專利年費實施已獲專利的發明創造的義務第二節專利權人的義務根據《專利法》第69條的規定,在下列情況下,行為人的行為不視為侵權:第三節專利權的限制合理使用規則藥品、醫療器械行政申請例外先用權規則專利權用盡後的使用或銷售臨時過境規則一、專利權行使時的限制15商業性的強制許可從屬專利的強制許可342消除壟斷的強制許可公共健康目的下藥品的強制許可國家緊急狀態或非常情況下的強制許可第三節專利權的限制二、強制實施許可制度《專利法》所規定的強制許可主要有以下五種情形:我國《專利法》第14條規定,根據國家和社會利益的需要,有關行政管理機關可以採用行政手段對獲得專利權的發明專利進行推廣應用。根據專利法的規定:(1)只有國有企事業單位的發明專利允許進行這種推廣應用。集體所有制單位、個人、非國有的法人和非法人組織、外國公民和法人的發明專利不適用這種推廣應用。(2)只有發明專利適用推廣應用。外觀設計及實用新型不可適用這種推廣應用。三、專利的推廣應用第三節專利權的限制專利權的期限,又稱專利保護期。根據專利法規定,發明專利權的期限是20年,實用新型專利權和外觀設計專利權的保護期限是10年,均自申請日起計算。四、專利權的終止第三節專利權的限制本章引例評析雖然該研究所的專利有新的特徵,但是只要該專利的主要特徵都在“整體形小青瓦”專利的保護範圍內,則兩個專利之間構成基礎專利與從屬專利。作為從屬專利,如果要實施,應當取得基礎專利權人的同意。因此何某可以要求研究所停止侵權,賠償經濟損失。另外這裏還有強制許可的問題,即作為研究所,可以根據《專利法》第51條的規定,要求何某將其專利權的實施許可授予研究所。第十五章專利權的保護

本章引例張某發明了一種可以大大提高生產效率的機械裝置,並申請了發明專利,獲得授權。一年後,A公司自稱獲得張某的授權,可以製造、生產該發明專利,但並未出示任何材料證明這種授權。A公司與B設備製造廠簽訂生產許可協議,由B設備製造廠生產並銷售該機械裝置。問:張某可以向誰主張權利?《專利法》第26條規定,專利申請人應當提交權利要求書,說明請求專利保護的範圍。權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地要求專利保護的範圍。發明和實用新型專利權的保護範圍以權利要求書的記載為准,說明書及附圖可用於解釋權利要求。外觀設計的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計產品為准。對於權利要求書的解釋,一般而言,現在有三種解釋原則:一、保護範圍的確定第一節專利侵權的判斷周邊限定原則中心限定原則折中原則全面覆蓋原則公知技術抗辯等同原則二、侵犯專利權的判斷規則第一節專利侵權的判斷實用新型和外觀設計的評價報告制度三、侵害專利權的行為的具體形態第一節專利侵權的判斷直接侵權間接侵權根據《刑法》第216條的規定,假冒他人專利,情節嚴重的,處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。責令侵權行為人停止侵權行為罰款停止侵害消除危險賠償損失消除影響一、民事責任三、刑事責任二、行政責任第二節侵犯專利權的法律責任0102

0304專利管理機關的處理人民法院對專利糾紛的處理專利糾紛的訴訟時效專利糾紛中的舉證責任和證據的審查第三節專利糾紛的解決本章引例評析A公司與B廠構成共同侵權,應當共同對張某承擔侵權責任。在這裏需要判斷B廠的行為是否具有過錯。我們認為B廠應該要求A公司提供授權材料;同時其明知該發明屬於張某所有,故其行為有過錯,因此A公司與B廠的行為構成共同侵權行為。張某可以要求A公司與B廠停止侵害,賠償損失。商標法第四編第十六章商標概述

本章引例甲公司在成立初始便委託乙公司為其進行企業形象設計,其中包括甲公司商標圖案的設計。甲對乙完成的商標圖案設計非常滿意,準備將其申請註冊並作為商標使用。問:在尚未註冊或者實際使用前,甲對該圖案可能享有何種權利?該圖案能否依照商標法得到保護?該圖案是否為法律意義上的商標?從廣義的角度講,可將商標定義為商品(通常包括產品和服務)的標記。從商標在現實社會中的作用看,商標是商品的提供者於商品行銷中用以區別商品源自何人的標記。從商標法的角度看,法律保護的核心是商標權。商標是商品的提供者在商品行銷中為使自己提供的商品有別於其他人提供的同種或類似商品而使用的專用標記。一、商標的概念第一節商標二、商標的特徵和屬性第一節商標首先,商標與商品具有密不可分的關聯性,凡未與商品結合的任何文字、圖形、立體造型或者聲音等符號性標誌均不構成商標法意義的商標。其次,商標的價值是在商標的使用中形成的。商標與商號商標與商品廣告和裝潢三、與商標相關的幾個概念第一節商標第二節商標法的歷史與現狀商標法的歷史沿革中國商標制度的歷史與現狀第三節商標法與其他知識產權法的關係其他相關知識產權法反不正當競爭法商標法本章引例評析一個圖案、三維造型或一段聲音只有當其與特定商品聯繫在一起作為商品的標記使用時,才是法律意義上的商標。而與商品發生聯繫的途徑無非兩個,即在商品上以商標的形式實際使用和向商標登記機關申請註冊商標。而甲公司在申請註冊商標前從未將該圖案作為商品的標記使用,作為一個剛剛設計完畢的圖案是無法直接援引商標法相關條款獲得保護的。在法律意義上該圖案尚不能被稱為商標。相應地,甲公司對於該圖案也不可能享有商標權。但這並不排除甲公司可能根據其與乙公司間的合同取得該圖案的著作權,因為依照著作權法,委託作品的著作權是可以由合同約定的。另外,如果甲公司將以該圖案作為商標使用的策劃方案尚加以保密,則該方案可能構成受法律保護的商業秘密,因為乙公司之外的其他人都不知該方案的內容,而乙公司與甲公司之間存在合同關係,乙公司對其提供給甲公司的方案應當有保密義務。第十七章商標法中的有關主體

本章引例張某在北京一廚藝班學習完畢後準備回家開辦一家自己的餐館,且自己暗自揣摩將來以“全來了”作為其商標。為了防止他人也以此作為商標使用,張某決定在離開北京之前,前往商標局將“全來了”三字申請商標註冊。此時餐館尚未開辦。問:張某能否以其自己的名義申請商標?所謂商標權人,即依法享有商標權的法人、自然人或其他組織。商標權人的產生途徑:一、商標權人概述第一節商標權人因直接在商品上使用商標而成為商標權人因商標註冊申請被核准而成為商標權人。自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中對其商品或者服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標註冊。二、我國商標法中的商標權人第一節商標權人123商標局商標評審機構地方商標行政管理機構第二節商標行政管理機構本章引例評析張某在法律上的自我保護意識是很值得稱道的。我國現行商標法允許自然人、法人等各類主體申請商標註冊。因此,張某在尚未辦理餐館註冊手續之前是可以以其個人名義申請商標註冊的。如果日後其開辦的餐館是以獨立法人的形式被批准註冊,則該商標權並不屬於作為法人的餐館,仍然屬於張某本人。當然,張某作為商標權人可以選擇將商標權轉讓給餐館或者許可餐館使用。第十八章商標的種類

本章引例湖北荊州市某酒廠根據當地發掘出的編鐘的造型設計出造型別致的酒瓶。為了防止他人仿造這種造型的酒瓶,該酒廠可否將酒瓶造型申請商標註冊?所謂文字商標,即以文字構成的商標。無論是以中文還是外文,或者字母、數字等構成的商標均可稱為文字商標。文字商標與其他商標相比,其最大的優越性是便於口頭語言稱謂。一、文字商標第一節文字、圖形、立體、聲音和組合商標圖形商標即是以圖形構成的商標。構成圖形商標的圖形可簡可繁。圖形商標與文字商標相比,具有形象化的外在形式,可讓人一目了然。二、圖形商標第一節文字、圖形、立體、聲音和組合商標所謂立體商標即是以三維造型構成的商標。一個平面圖形可以為人的視覺所感知。同樣的,三維造型也可以為人的視覺所感知。三、立體商標第一節文字、圖形、立體、聲音和組合商標所謂聲音商標,顧名思義是指以聲音為構成要素的商標。能夠作為標誌使用的聲音應當是人耳或人的聽覺可以識別的聲波。四、聲音商標第一節文字、圖形、立體、聲音和組合商標所謂組合商標是指由文字、圖形、三維造型或聲音等兩種或兩種以上構成要素組合而成的商標。具體地講,一個商標圖案中同時包含著文字和圖形就是一種組合商標。這種組合商標同時吸取了文字商標和圖形商標的優點。既便於口頭稱謂,又具有形象化的形式。五、組合商標第一節文字、圖形、立體、聲音和組合商標產品商標在商標法中有兩種含義:一、產品商標第二節產品商標與服務商標直接用於產品上以標明產品來源的商標。指產品的生產者為了區分其產生的各類不同產品,在各種不同產品上分別使用的商標。服務商標是指用於服務上以區分服務提供者的商標。如銀行或保險公司所提供的金融服務、航空公司或鐵路運輸部門所提供的交通運輸服務等均可使用各自的服務商標以示區別。服務商標也有人將其稱為服務標記。二、服務商標第二節產品商標與服務商標集體商標是指由一個集體組織,比如行業協會享有權利,由該組織成員使用在其商品(包括產品和服務)上,以便使其商品與非成員的商品區分開來的標記。一、集體商標第三節集體商標、證明商標和等級商標證明商標,也有人稱其為保證商標,是指由一機構擁有商標權,由該機構以外的人使用在其商品(包括產品和服務)之上,用以證明該商品的原材料、原產地、品質、精度、製造工藝等商品特徵的標記。二、證明商標第三節集體商標、證明商標和等級商標等級商標,是指商標權人為了區分自己不同檔次的同種商品而使用的商標。新中國成立前,許多企業除了擁有經常使用的正牌之外,還都有自己的副牌。這種副牌就可能在產品檔次不同於通常正牌產品時被用作等級商標。三、等級標誌第三節集體商標、證明商標和等級商標聯合商標是一組商標,即同一人在同類商品上享有的一組類似商標。其類似之處通常表現在商標圖案的構成、讀音或者含義等方面。一、聯合商標第四節聯合商標與防禦商標防禦商標是指為了防止他人在不同類商品上使用與自己相同的商標,而將同一商標圖案、造型或者聲音註冊在各類商品上所形成的一組商標。防禦註冊一旦成立,其商標即具有很強的排他性,其他人不得在已註冊的商品上使用這一商標。二、防禦商標第四節聯合商標與防禦商標本

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