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文档简介
第一部分考研真题精选
一、概念题
1作者与著作权人[中南财大2007年研]
答:(1)作者与著作权人的概念
①作者是指创作作品的自然人。一般情况下,作品的创作者就是作者。如有特殊规定,创作作品的自然人可能不是作者,如“由法人或者非法人组织主持,代表法人或者非法人组织意志创作,并由法人或者非法人组织承担法律责任的作品,法人或者非法人组织视为作者”。
②著作权人是著作权法保护的主体,即享有著作权权利和承担著作权义务的人。根据《著作权法》第9条规定,著作权人包括:作者;其他依照本法享有著作权的自然人、法人或者非法人组织。
(2)作者与著作权人的关系
①一般情况下,作者就是著作权人,二者具有很大的重合性。
②著作权人的概念范围大于作者的概念范围,除了作者外还包括其他享有著作权的自然人、法人和非法人组织;通过继承、遗赠、转让、委托关系可以成为著作权的主体。
2法定许可[中国政法2020年研]
相关试题:著作权作品的法定许可[中南财大2021年研]
答:法定许可是指根据法律的规定,以特定方式使用他人已发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当向其支付报酬并尊重著作权人的其他权利的制度。法定许可方便了作品传播者对作品的使用,避免了因寻求著作权人授权所带来的不便,既有利于作品的传播,又可保障著作权人的利益。因此,法定许可遂成为各国著作权法普遍推行的一种制度。不过,总的来看,发展中国家法定许可使用的适用范围较广,而发达国家法定许可使用的适用范围较窄。
根据我国著作权法的规定,法定许可使用须符合以下四个条件:①使用的对象必须是已经发表的作品。②使用的方式必须符合法律规定。著作权法对法定许可使用的适用范围有明确限定,使用人不得超出法律规定的范围对作品进行使用,以免对著作权人的合法权益造成损害。③必须向著作权人支付报酬。④使用人不得损害著作权人的人身权利和其他财产权利。
需要注意的是,我国著作权法对两种法定许可使用的方式赋予了著作权人保留权,即著作权人可以事先声明排除法定许可的适用,这与国际上通行的法定许可使用制度不同。
3演绎作品与汇编作品[武汉理工2007年研]
相关试题:演绎作品[中国政法2018年研]
答:(1)演绎作品与汇编作品的概念
①演绎作品,是指改编、翻译、注释、整理、汇编已有作品而产生的作品。根据我国《著作权法》的规定,演绎作品的著作权由演绎作品的作者享有,但演绎作品的作者在行使著作权时不能侵犯原作者的著作权。
②汇编作品,是指汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料,对其内容的选择或者编排体现独创性的作品。汇编作品应包含两类:a.对于已发表作品进行选择、编排而形成的作品,如选集、期刊、百科全书等;b.对不构成作品的材料的内容进行选择或编排而形成的独创性作品。根据我国《著作权法》的规定,汇编作品的著作权由汇编人享有,但是汇编人在行使著作权时,不得侵犯原作品的著作权。
(2)演绎作品与汇编作品的关系
①演绎作品与汇编作品都是在原有作品的基础上进行的活动,都有对原作品的利用;出版演绎作品和汇编作品都需要征得原著作权人的同意,并支付报酬。
②演绎作品与汇编作品对原作品的利用方式并不相同。演绎作品侧重对原作品的改编、翻译、注释和整理,而汇编作品只是对若干作品、作品片段或者不构成作品的数据或其他材料的整合。
4职务作品[中南财大2021年研;人大2011年研;上海大学2000年研]
答:职务作品,根据我国《著作权法》第18条第1款规定,自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品是职务作品。所谓工作任务,是指自然人在该法人或者该组织中应当履行的职责。除第18条第2款规定的以外,著作权由作者享有,但法人或者非法人组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。
5思想/表达二分法[中国政法2020年研;人大2011年研]
答:思想与表达二分法的基本含义即著作权保护不能延伸到作品中包含或体现的思想,而只能延伸到作品中这些思想的特定表达。作品是指文学、文艺和科学领域内具有独创性,并能以某种有形形式复制的智力创造成果。思想与表达都是作品构成中不可或缺的部分,即任何作品都包含了思想与表达,并且它们之间的区别不可避免地存在着程度问题。作品是具有独创性地表达思想或感情并具有个性特点的智力创作成果。一般而言,某一作品中体现的思想可以以不同的表达方式来加以体现。针对同一思想的不同表达方式,不同作者可以分别获得独立的著作权。任何著作权实际上是就特定思想的特定表达所享有的专有权利。
6署名权[北科2011年研]
答:署名权,即表明作者身份的权利,是指作者在作品上署名的权利。著作权人在自己创作的作品上署名可以是真名,也可以是笔名、艺名,还可以是假名、化名,甚至可以放弃署名,不管著作权人采取什么方式署名,他都有拒绝其他任何未参与该创作的人员要求署名的权利。署名权属著作权人的人身权利范畴,其权利不能转让、抵押、继承、赠与,一部作品产生的署名权,归创作人永远享有。
7保护作品完整权[清华大学2011年研;人大2007年研]
答:保护作品完整权,是指保护作品不受歪曲、篡改的权利。歪曲,指曲解作品原意,损坏作品表现形式之行为;篡改,则是指以作伪的手段增删,变更作品之行为。在我国,下列情况一般不视为侵犯修改权和作品内容完整权:①编辑将作者原稿笔误或者错误的标点符号加以订正;②因复制技术所生客观变更;③作者死后,其遗稿明显的错误、脱漏、误植等的补正;④在作者遗稿中适度插入参考图画、照片、解说及判例,或者加以索引,但不得歪曲篡改原作品。
8广播权与信息网络传播权[武汉理工2007年研]
相关试题:
(1)信息网络传播权[中国政法2019年研]
(2)网络传播权[人大2010年研]
答:广播权与信息网络传播权都是著作权人享有的著作财产权,具体如下:
(1)广播权与信息网络传播权的概念
①广播权,是指以有线或者无线方式公开传播或者转播作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利。
②信息网络传播权,是指以有线或者无线方式向公众提供,使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利。
(2)广播权与信息网络传播权的区别
①传播的信息不同。网络所传输的是电子信息;广播所传输的是电波信息。
②接收方式不同。网络传播信息的接收者可以在自己选定的时间和地点获得信息;广播信息的接收者只能在广播组织播送节目的时间获得信息。
③相互间的关系不同。网络传播者与信息接收者之间是交互式的;广播信息的传播者与接收者之间是单向度的,接收者只能按广播节目的传播时间被动地接受,他们之间无法交流。
④容量的大小不同。网络传播的信息量巨大,内容极其丰富;广播所传播的信息量非常有限。
⑤使用方式不同。接收者可以将网络上的信息进行下载、存储,可按自己的意愿进行编辑、处理,但难以将广播的信息下载、存储,并有效地利用。
9表演者权[中国政法2022年研;中国政法2016年研;清华大学2011年研;南开大学2006年研]
答:表演者权是表演者对其表演依法享有的专有权利。表演者权的主体是表演者。表演者可以是演员、演出单位或其他表演文学、艺术作品的人。表演者所进行的表演必须是公开的,在家庭范围内、在私人聚会上、在单位内部进行的表演,不产生表演者权。表演者权以表演权作为其权利的来源。具体来说,表演者权的权源有:①表演者使用他人的原创作品演出,应当取得著作权人的许可,并支付报酬。②表演者使用他人的演绎作品进行演出,应当同时取得原创作品著作权人和演绎作品著作权人的双重许可,并支付双重报酬。
10视听作品[中国政法2021年研]
答:视听作品是指表现为有伴音或无伴音的连续影像的作品。根据我国《著作权法》规定,视听作品的作者包括编剧、导演、摄影、作词、作曲等人。电影作品、电视剧作品等是常见的视听作品。电影作品、电视剧作品的著作权由制作者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制作者签订的合同获得报酬。电影作品、电视剧作品之外的视听作品,其著作权的归属由当事人约定。没有约定或者约定不明确的,由制作者享有,但作者享有署名权和获得报酬的权利。视听作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。
11外观设计与实用新型[中南财大2010年研]
相关试题:
(1)外观设计[中国政法2019年研]
(2)实用新型[中国政法2020年研]
答:外观设计与实用新型都是专利权的保护对象,二者之间既有相同又有不同,具体阐述如下:
(1)外观设计与实用新型的概念
①外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
②实用新型是对产品形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
(2)外观设计与实用新型的联系
外观设计与实用新型都是专利法的保护对象,二者都需要具备新颖性、创造性和实用性的条件,二者的审查程序是一样的。
(3)外观设计与实用新型的区别
作为技术方案的实用新型,必须要利用自然规律或者自然现象,从而利用特定的技术手段,解决一定的技术问题,产生一定的技术效果;而作为美感方案的外观设计,其构成要素则一定是形状、图案和色彩这类不具有实用功能的要素,外观设计不考虑实用目的,它所解决的不是技术问题,而是美学上的问题。
12新颖性[北邮2010年研;人大2007年研]
相关试题:专利权的新颖性[中南财大2022年研]
答:新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内外公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。新颖性是发明或者实用新型获得专利权的必要条件之一。
13发明的创造性[人大2010年研;北科2007年研]
答:我国《专利法》将创造性定义为:“同现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”
(1)专利法上的“现有技术”是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
(2)“实质性特点”是指发明创造与现有技术相比所具有的本质性的区别特征,且这种区别特征应当是技术性的。
(3)“进步”是指发明创造与现有技术的水平相比必须有所提高,而不能是一种倒退,如变劣发明或改恶发明是谈不上进步的。
14发明人与专利权人[中南财大2008年研]
答:发明人与专利权人都是专利法上的主体,专利权人的概念大于发明人,关于二者的关系具体阐述如下:
(1)发明人与专利权人的概念
发明人是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。发明人是发明的完成人,只能是自然人,不能是单位、集体或课题组;同时,无论从事发明创造的人是否具备完全民事行为能力,只要他完成了发明创造,就应认定为发明人。发明人最本质的属性是他对发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献。因此,组织工作的人、为物质技术条件贡献方便的人、或从事其他辅助性工作的人都不是发明人。
专利权人是指可以申请并取得专利权的单位和个人,也就是专利权的主体,即专利申请被批准时,被授予专利权的专利申请人。专利权人包括三种类型:①发明人、设计人所在单位;②发明人、设计人;③共同发明人、设计人。
(2)发明人与专利权人的关系
①发明人并不一定是专利权人,只有当发明人就其发明向有关部门提出了专利申请,并依法获得授权之后,其才能成为受专利法保护的专利权人。
②二者的主体范围不同。发明人是发明的完成人,只能是自然人,不能是单位、集体或课题组;而专利权人既可以是自然人,也可以是单位、集体或者课题组。
③二者所享有的权利不同。我国专利法规定,职务专利发明人或设计人,享有获得奖励、报酬的权利和署名的权利,却没有独自使用、占有、处分专利的权利。
15职务发明[华东政法2008年研;人大2005年研]
相关试题:职务发明创造[中国政法2018年研]
答:职务发明是指企业、事业单位、社会团体、国家机关的工作人员执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造。其申请专利的权利属于该单位。申请被批准后,该单位为专利权人,单位应当对发明人或设计人给予奖励。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。
16先用权与优先权(在专利制度中)[中南财大2009年研]
答:专利制度中的先用权是对专利权的一种限制,而优先权则是对专利权的优惠,关于先用权与优先权具体阐述如下:
(1)先用权与优先权的概念
①先用权是指专利申请前,已经有人做好制造或者使用的必要准备,则在批准申请人的专利权之后,上述人员仍可在原范围内继续制造或者使用的权利。国际上一般都把“先用权”当作不能视为侵犯专利的情况之一。
②优先权包括国际优先权和国内优先权。国际优先权,是指申请人自发明或实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权原则,可以享有优先权。国内优先权,是指申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起6个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出改进的专利申请的,可以享有优先权。
(2)先用权与优先权的不同
①法律效果不同。先用权的法律效力在于阻却违法,使先用权人依先用的事实对抗专利权人的侵权主张;优先权的法律效力在于保护专利申请权人的专利申请不丧失新颖性,以第一次提出专利申请日为判断新颖性的时间标准。
②保护对象不同。先用权保护的是使用他人专利者,优先权保护的是使用自己专利者。优先权的保护以保护对象日后的专利申请行为为前提,而先用权的保护则无此要求。
17单一性原则[北科2007年研]
答:单一性原则,又称一发明一申请原则,是指一件发明或实用新型专利的申请应当限于一项发明或实用新型,一件外观设计专利的申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。
(1)对于属于一个总的发明构思的两项以上的发明和实用新型或者用于同一类别并且成套出售或使用的产品的两项以上的外观设计,可以作为一件申请提出,称为合案申请,但是应当符合同一发明目的,并具有相同的技术效果。
(2)国务院专利行政部门经审查认为专利申请不符合单一性原则时,会通知申请人在规定的期限内将其专利申请分案,即分为几个申请。分案申请保留原申请日,可以修改,但不得超出原说明书记载的范围。
18专利强制许可[清华大学2011年研;北科2006年研]
答:专利强制许可是由一定的国家行政机关在未经专利所有权人同意的情况下决定许可其他单位或个人实施该专利,也称“非自愿许可”。申请强制许可的条件有:①专利权人不履行实施义务的强制许可;②国家出现紧急状态或者非常情况下的强制许可;③依存专利的强制许可;④反垄断的强制许可;⑤药品专利的强制许可。
19全面覆盖原则[北科2008年研]
答:全面覆盖原则,是指判断专利侵权时,法院应当将被控侵权产品或者方法和专利权利要求进行比较,如果被控侵权产品或者方法具备了权利要求里的每一项技术特征,或者说逐一要素相同,专利侵权就成立。这是法院判定专利侵权的基本方法,被称为全部技术特征原则或者全面覆盖原则,这种侵权行为也是最简单的专利仿制,或称为相同侵权。
20集体商标与地理标志[中南财大2010年研]
答:集体商标与地理标志都是商标,二者之间既有相同也有不同,具体阐述如下:
(1)集体商标与地理标志的概念
集体商标是指以工商业团体、协会或者其他组织名义注册、供该组织成员在工商业活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。集体商标的使用者是该协会、集体组织的成员。集体商标的对象可以是商品也可以是服务。
地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。带有地理标志的产品不仅表示产品来自何地,更重要的是表明产品由其产地的特殊环境所决定的特殊质量。
(2)集体商标与地理标志之间的联系与区别
①地理标志可以作为集体商标,由该标志所标示商品或服务的代表性机构,如行业协会,作为商标注册人并对该商标的使用进行管理,该地区范围内某一商品或服务的经营者共同使用。
②集体商标与地理标志之间也有不同之处。集体商标所指示的是商品的生产经营者,在该组织中的成员资格,并不直接反映商品质量或特色,其作用是向消费者表明使用该商标的集体组织成员所经营的商品或服务项目具有共同特点。而地理标志表明商品产地、商品质量和特有品质,有品质担保、质量认证的功能。
21商标权与著作权[中南财大2010年研]
答:(1)商标权与著作权的概念
①商标权,是指商标所有人依法对其使用的商标所享有的权利,而商标是商品的生产者或经营者用来标明自己、区别他人同类商品的标志。
②著作权,是指自然人、法人或者非法人组织对文学、艺术和科学作品依法享有的财产权利和精神权利的总称。
(2)商标权与著作权的比较
①著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。而商标权则不同,凡与已注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商标标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。
②著作权和商标权在一定情况下还可能发生交叉关系,即商标设计图案既可以作为商标受商标法的保护,也可以构成一件艺术作品受著作权法的保护。
③著作权和商标权也可能发生抵触,即未经他人同意以其作品作为商标标识时,则可能侵犯他人的著作权。
22(商标权原始取得)先使用原则与先申请原则[武汉理工2005年研]
答:先使用原则与先申请原则都是商标申请的原则,具体阐述如下:
(1)先使用原则与先申请原则的概念
①先使用原则是指商标权必须通过商标的使用而获得。在确定商标权的归属时,是以商标使用的先后顺序来认定的。最早使用商标的人可以获得商标权,受法律保护,并可请求撤销在后使用人已经注册的相同或近似的商标。按照使用原则,商标只要是在商品或广告上使用过一段时间,即使不经注册,也可以获得商标专用权。
②先申请原则,又称为先注册原则,指商标权的取得必须通过注册方式才能获得。我国《商标法》规定,当两个或两个以上的申请人,在同一种商品或类似商品上,以相同或近似的商标申请注册,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。
(2)先申请原则与先使用原则的区别
①新颖性判定标准不同。在判定该商标是否处于公开状态时,采用先申请原则的国家一般都适用申请日或申请时为公开的时间。而采用先使用原则的国家当然用使用日来确定公开的时间。
②专有权属认定不同。先使用原则判定权属的核心是认定谁最先使用该商标,是一种事实认定;适用先申请原则主要查明谁最先提出申请。
③适用先使用原则国家的使用者们一般要提供其使用该商标的原始记录才能证明自己是先使用的那一个。在适用先申请原则的国家,上述证据往往不能用来确认专利权属。相反,商标局的申请登记簿或申请人的邮寄证明等则是主要的认定依据。
(3)先申请原则与先使用原则的联系
二者都是为解决商标授予纠纷而产生的确认原则,都具有其合理性与正当性,同时也都有各自的欠缺之处。
23驰名商标[北科2010年研]
相关试题:普通商标与驰名商标[中南财大2008年研]
答:驰名商标,是指经过长期使用,在市场上享有较高声誉,并为公众所熟知的商标。它是一个国际通用的法律术语。驰名商标和一般商标相比,其特征主要有:①驰名商标使用的时间比较长;②驰名商标在市场上享有较高信誉;③驰名商标为公众所熟知;④驰名商标的构成要素更具有显著性;⑤驰名商标的
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