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文档简介
部分教材案例分析第三单元弘扬法治精神,当好国家公民第六课弘扬法治精神,建设法治国家P66停止工作的处分形式根据原劳动部办公厅《关于处理劳动争议案件若干政策性问题的复函》(劳办发[1994]322号)第2条规定,关于职工被停工、停职检查扣发工资和生活费问题,企业对违纪职工用停工、停职的方式进行处理,如有法律、法规依据,要严格按有关法律、法规办理。没有法律、法规依据的,不能采取停工、停职检查期间扣发工资和生活费的做法。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(一)》第19条规定,用人单位根据《劳动法》第4条之规定,通过民主程序制定的规章制度,不违反国家法律、行政法规及政策规定,并已向劳动者公示的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。由此可见,用人单位可以对劳动者处以“停工”的处分,但是必须符合法律规定:第一,用人单位通过民主程序制定的,不违反国家法律、行政法规及政策规定的,并已向劳动者公示的规章制度中对“构成停工处分的违纪行为”做出了明确规定;第二,有证据证明劳动者的行为已经“构成停工处分的违纪行为”。本案中,如果港务处无法提供处分的依据和证据,就不能对王某适用停止工作的处分形式。[教师点拨]港务处可依据本单位的职工劳动纪律,对王某的违纪行为作出停职检查的处理;法院依据《劳动法》等相关法律法规来裁决此劳动纠纷;纪律按单位或团体的需要,制定出在本单位或团体适用的准则,而法律则是由国家制定或认可的,对全体社会成员都具有约束力。P70被告山杠爷山杠爷的行为触犯了哪些法律规定呢?(一)私拆明喜信件《治安管理处罚法》第四十八条规定,冒领、隐匿、毁弃、私自开拆或者非法检查他人邮件的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果情节严重,还有可能构成犯罪(侵犯通信自由罪),《刑法》第二百五十二条规定,隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件,侵犯公民通信自由权利,情节严重的,处一年以下有期徒刑或者拘役。(二)关押王禄我国《宪法》第三十七条规定:“中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体。”《治安管理处罚法》第四十条第三项规定,非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款。如果情节严重,还有可能构成犯罪(非法拘禁罪),《刑法》第二百三十八条规定,非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条(故意伤害罪)、第二百三十二条(故意杀人罪)的规定定罪处罚。(三)掌掴(zhǎngguó)腊正《治安管理处罚法》第四十三条规定,殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。P70拒不履行已经生效的法院判决首先,可以对该开发商处以司法拘留。《民事诉讼法》第一百一十一条第六项规定,诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。《民事诉讼法》第一百一十五条规定,拘留的期限,为十五日以下。被拘留的人,由人民法院交公安机关看管。在拘留期间,被拘留人承认并改正错误的,人民法院可以决定提前解除拘留。其次,如果情节严重,还可以追究该开发商刑事责任。《刑法》第三百一十三条规定了拒不执行判决、裁定罪,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。P72毒死植物人丈夫《刑法》第二百三十二条规定,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。“情节较轻”一般是指实践中义愤杀人、防卫过当杀人、因受害人长期迫害而杀人、帮助自杀、受嘱托杀人(安乐死)等情况。《刑法》第六十三条规定,犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。邱某的行为构成故意杀人,且不属于“情节较轻”的情形,应依法惩处。但鉴于邱某在对其植物人丈夫实施喂食农药行为后,能积极寻找医生求救,犯罪社会危害性较小;归案后,能供述其犯罪事实,认罪态度较好,确有悔罪表现;而且其行为得到被害人近亲属的谅解,当地群众及被害人近亲属连名要求对被告人从轻处罚。因此根据案件的特殊情况,依法可以在法定刑以下减轻处罚。这是发生在安徽省宿州市灵璧县真实案例,最后经最高法院核准,被灵璧县法院判处法定刑以下有期徒刑3年。第七课维护宪法权威,当好国家公民P77~78受教育的权利《宪法》第四十六条规定,中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。《中华人民共和国教育法》第三十六条规定,受教育者在入学、升学、就业等方面依法享有平等权利。根据教育部的规定,只要是遵守中华人民共和国宪法和法律,具有高级中等教育学校毕业或具有同等学力(e.g.中专),身体健康的都可以报名参考高考。此外,教育部规定下列三种人员不得参加普通高考报名:第一,具有高等学历教育资格的高等学校的在校生;第二,高级中等教育学校非应届毕业的在校生;第三,因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。高中毕业生参加高考的权利,受我国宪法、教育法和相关法律、行政法规的保护,任何人都无权剥夺,本案中李某符合报名参加高考的条件,学校剥夺李某参加高考的行为违反法律规定。法院可判令学校向李某赔礼道歉并承担相应损失,如果李某尚未参加高考,学校应当妥善安排李某的学习。P83麻将声声小区居民有打麻将休闲娱乐的权利,余某也有休息的权利,双方理应互相尊重对方的权利,同时在法律许可的范围内谨慎的行使权利,避免侵害对方的权利。现在,小区居民有打麻将的声音已经严重干扰余某以及家人的正常生活,理应予以纠正。双方可以通过以下途径解决问题:(一)双方沟通通过沟通,双方达成妥协,打麻将一方控制音量或者控制时间,尽可能减少噪音,余某也充分尊重对方休闲娱乐的权利。(二)居委会调解根据《城市居民委员会组织法》第三条的规定,居民委员会有义务维护居民的合法权益。因此余某可以通过居委会的调解解决问题。(三)行政处罚《环境噪声污染防治法》第四十六条的规定,使用家用电器、乐器或者进行其他家庭室内娱乐活动时,应当控制音量或者采取其他有效措施,避免对周围居民造成环境噪声污染。因此,打麻将的小区居民有义务采取有效措施减少噪音,对于制造噪音干扰他人正常生活的,根据《治安管理处罚法》第五十八条规定,违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定,制造噪声干扰他人正常生活的,处警告;警告后不改正的,处二百元以上五百元以下罚款。(四)民事责任《民法通则》第八十三条规定,不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。第一百零六条规定,公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。因此余某可以通过诉讼追究打麻将的小区居民因产生的噪音、干扰生活造成的损失。第八课崇尚程序正义,依法维护权益P85米兰达规则我国《刑事诉讼法》没有“米兰达规则”即沉默权的规定,相反,在我国的《刑事诉讼法》中,第一百一十八条规定了,犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是,令人困惑的是,《刑事诉讼法》第五十条规定了,不得强迫任何人证实自己有罪。为了避免“佘祥林案”、“赵作海案”的出现,《刑事诉讼法》第五十三条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。第五十条规定了,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据。第五十四条规定,采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。也在一定程度上防范刑讯逼供导致冤假错案发生的几率。P89秋菊打官司电影拍摄上映在1992年,其中涉及到的一些情况,出台了新的法律、有了新的法律规定,此处分析基于现行法律(2023)规定。本案起初秋菊的丈夫被村长踢伤,受伤情况并没有经过司法鉴定,各方面都认为是轻微伤,经过乡治安员调解,村长赔偿秋菊二百元。但是秋菊对于村长认错的态度不满,于是告到县公安局。根据《治安管理处罚法》第四十三条第一款的规定,殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。县公安局处以村长二百元罚款是符合法律规定的。但是《治安管理处罚法》在处理中国公民之间的纠纷时,只规定了警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证四种形式(第十条),并没有“赔礼道歉”这一项,如果秋菊希望村长赔礼道歉,则因该提起民事诉讼,根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定,承担民事责任的方式里有“赔礼道歉”的形式。秋菊向县公安机关的上级机关市公安局提起行政复议,市公安局将处罚由二百元变更为二百五十元,秋菊不服向市中级人民法院提起行政诉讼,秋菊本意是想告村长,但是在行政诉讼中的被告是市公安局,出庭应诉者为市公安局局长。根据《行政诉讼法》第二十五条第一款的规定,公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,作出具体行政行为的行政机关是被告。如果市公安局没有改变县公安局的处罚决定,那么根据《行政诉讼法》第二十五条第二款的规定,经复议的案件,复议机关决定维持原具体行政行为的,作出原具体行政行为的行政机关是被告;复议机关改变原具体行政行为的,复议机关是被告。秋菊就要到县法院起诉县公安局。故事发展到后面,秋菊老公经过伤情鉴定,是肋骨骨折,根据《人体轻伤鉴定标准》第三十三条,肋骨骨折属于轻伤(轻伤以下的轻微伤和一般的殴打行为不构成故意伤害罪),已经构成《刑法》第二百三十四条的故意伤害罪,所以村长的行为已经涉嫌构成犯罪。犯罪不单纯是犯罪者与被害人之间的矛盾,同时也是对现存法律秩序和社会整体利益的侵害,因此犯罪行为不因当事人的或追究而不予追究。因此,尽管秋菊已经原谅村长,但是村长的行为仍然要依法予以追究。考虑到秋菊丈夫受伤并不严重,村长组织抢救秋菊取得了秋菊的谅解,根据《刑法》第十三条规定,节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。根据《刑事诉讼法》第十五条规定,“情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的”不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪。P90专门法院(一)什么是专门法院?专门法院是我国在特定部门或特定范围设立的审理特定案件的法院,专门法院不按行政区划设立﹐亦不受理一般刑事、民事案件。(二)为什么要设立专门法院?因为某些案件与特定部门的专门业务有关,或者某些刑事案件犯罪的人是特定部门的专职人员,由一般法院审理不方便或有困难,国家设立了专门人民法院审理该部门专职人员犯罪或与该部门工作有关的刑事、民事案件。(三)专门人民法院与地方法院有哪些区别?专门人民法院与地方法院的区别主要在于如下几个方面:第一,专门人民法院是按特定的组织或特定范围的案件建立的审判机关,而地方人民法院是按照行政区划建立的审判机关。第二,专门人民法院管辖的案件具有专门性,即专门人民法院所审理的案件的性质不同于地方人民法院,受理案件的范围具有特定的约束。第三,专门人民法院的产生及其人员的任免不同于地方人民法院。例如,军事法院院长并不是经过人大选举产生的,而是由最高人民法院同中央军事委员会任命的。(四)我国有哪些专门法院?1983年9月修订后的《中华人民共和国人民法院组织法》第二条明确规定必须设立军事法院。除此之外,对于其他专门法院的设置没有做出具体规定﹐可以根据实际需要设立。根据实践需要,现已设立了海事法院、铁路运输法院、森林法院、农垦法院、石油法院等。未来根据实际情况,既有可能增设也有可能撤销一些专门法院。(五)专门法院的管辖范围是怎样的?1、概述《中华人民共和国人民法院组织法》第二十九条规定,专门人民法院的组织和职权由全国人民代表大会常务委员会另行规定。各级专门人民法院按照本系统管理结构设立和划分管辖范围。不服下级专门人民法院的第一审判决和裁定,依专门人民法院的系统上诉。海事法院行使相等于中级人民法院的职权,不服海事法院一审裁判的当事人直接上诉到当地高级人民法院为二审终审。铁路运输法院只有基层和中级法院二级,不服中级法院一审裁判的当事人,在法定上诉期内可直接向当地高级人民法院提起上诉。2、分述(1)军事法院军事法院是基于军队的体制和作战任务的特殊性而设立的。军事法院的管辖范围,仅限于受理特定的刑事案件,即:现役军人的刑事案;军队在编职工的刑事案;最高人民法院授权审判的刑事案件。军事法院分设三级:中国人民解放军军事法院;各大军区、军兵种级单位的军事法院;兵团和军级单位的军事法院。中国人民解放军军事法院是军内的最高审判机构。军区、军兵种军事法院是中级层次的军事法院,包括各大军区军事法院,海军、空军军事法院,二炮部队军事法院,解放军总直属队军事法院等,兵团和军级单位的军事法院是基层军事法院,包括陆军军级单位军事法院,各省军区军事法院,海军舰队军事法院,大军区空军军事法院,在京直属部队军事法院等。不服中国人民解放军军事法院一审判决的案件,可以上诉至最高人民法院。(2)海事法院海事案件所具有的涉外因素多、涉及面广、专业技术性强、诉讼标的流动等特点,因而设立专门海事法院才能更加科学高效地解决海事纠纷,保护各方当事人的合法权益。海事法院管辖第一审海事案件和海商案件,不受理刑事案件和其他民事案件。与一般民事案件的“四级两审终审制”不同,海事案件的审级则为“三级两审终审制”,即各海事法院、海事法院所在地高级人民法院和最高人民法院,各海事法院判决或裁定的上诉案件,由所在地高级人民法院受理。根据海事案件的性质、标的以及社会影响程度等方面的不同,海事法院所在地的高级人民法院和最高人民法院可以受理第一审海事案件。我国有十个海事法院:一、北海海事法院(广西、云南),二、大连海事法院,三、广州海事法院,四、海口海事法院,五、宁波海事法院,六、青岛海事法院,七、上海海事法院,八、天津海事法院,九、武汉海事法院,十、厦门海事法院。(3)铁路运输法院铁路运输法院管辖范围为:第一,发生在铁路运输线上的民事(e.g.运输合同纠纷案件)、刑事案件;第二,铁路局在编职工的民事、刑事案件;第三,与铁路运输部门有直接关系的经济纠纷案。铁路运输法院分设两级,即铁路管理局中级铁路运输法院和铁路管理分局基层铁路运输法院。中级铁路运输法院的审判活动受所在地高级人民法院监督。铁路法院内设刑事法庭、经济法庭和民事法庭。(4)森林法院森林法院的任务是保护森林,审理破坏森林资源案件、严重责任事故案件及涉外案件。基层森林法院一般设置在某些特定林区的一些林业局(包括木材水运局)的所在地;在地区(盟)林业管理局所在地或国有森林集中连片地区设立森林中级法院。P91准备开庭、法庭调查、法庭辩论(一)准备开庭准备开庭时在正式进入审理之前,为保证案件审理的顺利进行而由人民法院进行的准备工作,具体包括:第一,查明当事人和其他诉讼参与人是否到庭,宣读法庭纪律;第二,核对当事人,宣布案由,宣布审判人员、书记员名单,告知当事人有关的诉讼权利义务,询问当事人是否提出回避申请。(二)法庭调查法庭调查时开庭审理的中心环节,是对案件进行实体性审理的重要阶段。这一阶段的主要任务是通过当事人陈述和证人作证,出示书证、物证和视听资料,宣读鉴定结论和勘验笔录,查明案件事实,审查核实证据,为下一步法庭辩论奠定基础。依照规定,审判长宣布进行法庭调查后,应当告知当事人法庭调查的重点是双方争议的事实。当事人对自己提出的主张,有责任提供证据;反驳对方主张的,也应当提供证据或者说明。根据《民事诉讼法》法庭调查按照下列顺序进行:第一,当事人陈述;第二,告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;第三,出示书证、物证和视听资料;第四,宣读鉴定结论;第五,宣读勘验笔录。(三)法庭辩论法庭辩论是指在合议庭的主持下,双方当事人根据此前法庭调查已经查明的事实和证据,阐明自己的观点,论述自己的意见,反驳对方的主张,相互进行言词辩论的诉讼活动。法庭辩论的主要任务,是通过双方当事人及其诉讼代理人之间的口头辩论,来达到进一步查明案件事实,核实有关证据,分清是非责任,奠定裁判基础的目的。法庭辩论中,审判人员始终处于指挥者和组织者的地位,当事人及其诉讼代理人应当服从审判人员调度,审判人员则应当为双方当事人及其诉讼代理人提供尽可能平等的辩论机会,保障他们充分行使辩论权。审判人员应当引导当事人围绕争议焦点进行辩论。但应明确,法庭辩论时,审判人员不得对案件性质、是非责任发表意见,不得与当事人辩论。法庭辩论应在完成法庭调查的基础上进行,当事人如果在法庭辩论中提出与案件有关的新的事实和证据,合议庭应当停止法庭辩论,恢复法庭调查。根据《民事诉讼法》的规定,法庭辩论按照下列顺序进行:第一,原告及其诉讼代理人发言;第二,被告及其诉讼代理人答辩;第三,第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;第四,相互辩论。P93自诉案件“不告不理”是人民法院处理案件的一条基本原则,在我们国家各级法院审理案件以起诉作为审判前提。如果没人向法院“告状”,法院则不予审理。法院审理刑事案件,分公诉和自诉两种。公诉案件,由人民检察院代表国家向人民法院提起诉讼;自诉案件,由被害人自己或其法定代理人向人民法院提起诉讼。根据新的刑事诉讼法的规定(第二百零四条),自诉案件包括下列案件:(一)告诉才处理的案件;(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身,财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。《刑法》分则中法律明确规定“(一)告诉才处理的案件”有四个罪名,如下:(一)侮辱、诽谤罪,《刑法》第二百四十六条,以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的。(二)暴力干涉婚姻自由罪,《刑法》第二百五十七条,以暴力干涉他人婚姻自由的。(三)虐待罪,《刑法》第二百六十条,虐待家庭成员,情节恶劣的。(四)侵占罪,《刑法》第二百七十条,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的;或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的。对自诉案件,被害人或其法定代理人可以直接向法院起诉;法院在宣判前,对于前两类案件可以进行调解;自诉人也可以自行和解,第三类不能调解,但是可以和解,三类案件都可以撤回起诉,由法院审查;被告人还可以向自诉人提起反诉。第四单元自觉依法律己,避免违法犯罪第九课预防一般违法行为P96扰民、偷拍、勒索《中华人民共和国治安管理处罚法》分别对这三种行为做出了规定:第七十五条第一款规定,饲养动物,干扰他人正常生活的,处警告;警告后不改正的,或者放任动物恐吓他人的,处二百元以上五百元以下罚款。第四十二条第(六)项规定,“偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的”,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:第四十九条规定,盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。P98乱拨110本案中,该男青年恶意拨打110十余次并辱骂民警,根据《治安管理处罚法》第二十三条第(一)项的规定,“扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的”处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。如果该男子恶意拨打110虚构警情,根据《治安管理处罚法》第二十五条第(一)项的规定,“散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的”,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。P99已满十六周岁的未成年人的行政拘留问题根据《治安管理处罚法》第四十三条第一款的规定,殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。因此16岁的中学生楚某被处以行政拘留5日。但是根据《治安管理处罚法》第二十一条第一款的规定,“已满十六周岁不满十八周岁,初次违反治安管理的”,依法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚。楚某在学校表现优秀,打伤赵某又是一时气愤,如果是初犯,可以依据法律规定不予执行行政处罚。P101传播淫秽物品牟利罪根据《刑法》第三百六十三条规定,以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定,“向他人传播淫秽物品达二百至五百人次以上,或者组织播放淫秽影、像达十至二十场次以上”就应予以定罪处罚。“向他人传播淫秽物品达一千至二千人次以上,或者组织播放淫秽影、像达五十至一百场次以上的”就属于情节严重。情节严重规定的数额“五倍以上的”就属于情节特别严重。第十课避免误入犯罪歧途P105盗窃罪《刑法》第二百六十四条规定了盗窃罪,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。盗窃公私财物构成盗窃罪,要求具备一定的法定情节,“数额较大”是其中之一。关于“数额较大”的标准《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项规定,个人盗窃公私财物价值人民币五百元至二千元以上的,为“数额较大”。达到这个标准就构成盗窃罪。第三条第二款规定,各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,分别确定本地区执行的“数额较大”的标准。河北省的标准为800元(2023年)、北京的标准为1000元(2023年)。本案发生在“数额较大”的起点高于900元的地区,虽然在金额上没有达到盗窃罪的标准,但是根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定,盗窃公私财物接近“数额较大”的起点,具有下列情形之一的,可以追究刑事责任:第一,以破坏性手段盗窃造成公私财产损失的;第二,盗窃残疾人、孤寡老人或者丧失劳动能力人的财物的;第三,造成严重后果或者具有其他恶劣情节的。本案当事人同时具备第二、第三项规定,因此应予以定罪处罚。P107大义除恶子《民法通则》第九十八条规定,公民享有生命健康权。非经法定程序产生的法定判决,任何人也没有权利剥夺他人生命,本案中伟海父母完全可以通过向公安机关报案等方式解决问题。此外,伟海之所以有今天的恶习,也和父母从小娇生惯养、百依百顺不无关系,所谓“惯子如杀子”就是这个道理。《刑法》第二百三十二条规定的故意杀人罪,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。其中“情节较轻”,根据司法实践,主要包括:第一,防卫过当的故意杀人;第二,义愤杀人,即被害人恶贯满盈,其行为已达到让人难以忍受的程度而其私自处死,一般是父母对于不义的儿子实施这种行为;第三,激情杀人,即本无任何杀人故意,但由于被害人的严重过错,在被害人的刺激、挑逗下而失去理智,丧失或减弱了自己的辨认能力和自我控制能力,失控而将他人杀死;第四,受嘱托杀人,即基于被害人的请求、自愿而帮助其自杀;第五,帮助他人自杀的杀人,包括实施安乐死;第六,生母溺婴,即出于无力抚养、顾及脸面等不太恶劣的主观动机而将亲生婴儿杀死,如果是因为重男轻女的思想作怪,发现所生的是女儿而加以溺杀的,其主观动机极为卑劣,则不能以本罪的情节较轻情况论处。此外,根据《刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。在上述法律根据的基础上,法院做出了合法有效的判决。P109-110放火罪、故意伤害罪、抢劫罪、贩卖毒品罪的犯罪客体镜头一:放火罪的犯罪客体是公共安全,即不特定人或多数人的生命、健康和重大公私财产的安全。镜头二:故意伤害罪的犯罪客体是他人的身体健康权。镜头三:抢劫罪的犯罪客体既包括公司财产所有权,又包括人身权。抢劫罪采用暴力、胁迫或其他人身强制方法,因而不但损害对财产造成损失,更对人的生命、健康产生极大的威胁。镜头四:根据《刑法》第三百四十七条的规定,走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。由于鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因等毒品药理的特殊性,滥用会导致上瘾甚至死亡,因此国家对毒品实行严格的管控,贩卖毒品的行为侵害了国家毒品管理制度。P114-115防卫过当、无限防卫P114方伟殴打小偷致死案正当防卫要求在防卫限度内,正当防卫的限度条件,是指正当防卫不能明显超过必要限度且对不法侵害人造成重大损害。是否明显超过必要程度并造成里大损害,足区别防卫的合法与非法、正当与过当的标志。具体来讲,防卫行为只要为制止不法侵害所必需、防卫行为的性质、手段、强度及造成的损害又不是明显超过不法侵害的性质、手段、强度或造成的损害明显超过不法侵害,但实际造成的损害并不算重大的,均属于正当防卫的范围,而不能认为防卫过当本案抓小偷的行为属于正当防卫,是制止盗窃行为所必需的,但是将小偷打至重伤以致抢救无效死亡,就明显超过正当防卫的限度。根据《刑法》第二十条第二款的规定,正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。根据《刑法》第二百三十四条的规定,本案中的方伟涉嫌构成故意伤害罪,应当承担刑事责任,但是毕竟是出于“正当防卫”的目的,与一般意义上的故意伤害他人身体在主观恶性和人身危险性以及社会危害性上明显不同,因此可予以减轻或者免除处罚。因此,根据《刑法》第二百三十四条第二款的规定,故意伤害他人身体的,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。当由于可以减轻处罚,可以在三年到十年有期徒刑之间量刑。P115区志与歹徒搏斗牺牲案本案中,如果区志在防卫过程中致歹徒重伤或死亡,根据《刑法》第二十条第三款:对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。区志将不承担责任。第五单元依法从事民事经济活动,维护公平正义第十一课公正处理民事关系P119拾得遗失物怎么办?我们通常都知道,捡到的东西要归还失主,也就是拾金不昧。《民法通则》第七十九条第二款的规定:拾得遗失物、漂流物或者失散的饲养动物,应当归还失主,因此而支出的费用由失主偿还。《物权法》第一百零九条的规定,拾得遗失物,应当返还权利人。都从法律的角度对这一道德要求作了确认。拾得遗失物应当归还给失主,也就意味着捡到的钱不是拾得人的,而是失主的,拾得人与失主之间基于拾得遗失物的行为产生了保管关系,从拾得人捡到遗失物开始对遗失物就有保管责任,由于没有尽到保管义务,而造成拾得物灭失、毁损,在这种情况下就要对失主承担赔偿责任。但是,拾得人与失主之间既没有法定的义务也没有约定的义务,要对失主的遗失物进行保管是为了最终能够将遗失物交还给失主,换句话说为了避免失主的利益受到损失,而进行管理,那么在法律上讲这样行为定性为无因管理,因此这样的管理就不能要求拾得人过于苛刻,法律规定的尺度是什么呢?《物权法》第一百一十一条:拾得人在遗失物送交有关部门前,有关部门在遗失物被领取前,应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的,应当承担民事责任。如果是在“马路边捡到一分钱”,捡到的遗失物找不到失主怎么办,《物权法》要求你可以送交公安等有关部门,有关部门会寻找失主来认领,如果他们也不知道失主是谁,根据《物权法》第一百一十条,就要及时发布招领公告,长期无人认领的情况下,根据《物权法》第一百一十三条,遗失物自发布招领公告之日起六个月内无人认领的,归国家所有。有时,捡到东西的拾得人为了保管遗失物可能要支出一定的费用,那么在失主领取遗失物时,就必须要弥补对方的损失,因此《物权法》第一百一十二条规定:权利人领取遗失物时,应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。有些失主为了能够尽快地找到失物,还会发布寻物启事同时还附上一定的赏金,但是个别失主在得到遗失物后出尔反尔,拒不兑现承诺,因此《物权法》对于这样的情况也作了明文规定,第一百一十二条规定,权利人悬赏寻找遗失物的,领取遗失物时应当按照承诺履行义务。但是,要求对方履行承诺,必须首先要求拾得人主动寻找失主而不是见钱眼开的人,所以如果一开始没有打算将遗失物归还失主而是打算拒不归还,那么对于这样的人到最后注定是竹篮打水一场空,因为《物权法》第一百一十二条同时还规定,拾得人侵占遗失物的,无权请求保管遗失物等支出的费用,也无权请求权利人按照承诺履行义务。P120剥夺的政治权利根据《刑法》第五十四条的规定,剥夺政治权利是剥夺下列权利:(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。不包括公民的荣誉权,因此对于被判处剥夺政治权利的犯罪分子仍享有获得荣誉称号的权利。P121饲养鸽子影响邻居《民法通则》第八十三条规定,不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。《民法通则》第一百二十七条规定,饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担民事责任;由于受害人的过错造成损害的,动物饲养人或者管理人不承担民事责任;由于第三人的过错造成损害的,第三人应当承担民事责任。饲养动物是每一个人的权利,但是饲养动物一要遵守城市和国家治安、环卫、防疫等行政规定;其次,不能损害周围人的合法权益,造成相邻侵害。像本案中在楼房中饲养信鸽,所产生的噪声、气味给邻居造成侵害或干扰,影响周围住户的休息、生活,侵害到周围住户的相邻权,从而引发相邻纠纷。此外,鸽子属于鸟类,身上携带弓形虫和大量的隐球菌等。是易感染动物、比一般家禽更容易染上并传播禽流感等病。人感染后长期低烧,有的还伴有关节、肌肉疼痛,而隐球菌等则直接导致球菌性脑膜炎。鸽羽、鸽粪等均含有一些有机蛋白,是强有力的致病源,长期与人共处,这些致病源微粒随气流在室内或者大气中飘散,有过敏体质的人吸入便可引发鼻塞鼻痒、胸闷和哮喘等。鸽粪内有大量的真菌、细菌生长,可引起过敏性肺泡炎和隐球菌肺炎,严重的可致人死亡。所以,养鸽固然是李铀的权利,但是当养鸽的行为进入到别人的生活领域时,就有可能侵犯他人的权利,因此,应当对养鸽的方式、地点、时间做妥善安排。P122“海菱”、“惠工”商标厂名互置奇案本案涉及到企业的两项权利:商标权和名称权。根据《反不正当竞争法》第五条的规定,经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(一)假冒他人的注册商标;(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品;(四)在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志,伪造产地,对商品质量作引人误解的虚假表示。商标和企业字号是企业向社会及消费者展示自身信息最重要的区别标志,是企业商业信誉的象征,它有助于消费者在日益丰富的市场中区分不同经营者所提供的商品或服务。商标的专用权与企业名称权分别受《商标法》和《企业名称登记管理法规》的调整、保护。惠工三厂对于“惠工”字号和“海菱”注册商标这两项具有很高知名度的商业标识均享有合法的在先权利,受到法律保护。华联衣车公司在实施市场竞争行为时,将“海菱”、“惠工”这两项信息有机组合,一并展示,这种行为比单独利用“海菱”或者单独利用“惠工”的行为更增加了迷惑性、混同性,显然是一种不正当竞争行为,理应被禁止。2003年4月25日,法院做出一审判决:经对比,惠工三厂与华联衣车公司产品的宣传资料基本相同。华联衣车公司曾向惠工三厂购买过惠工三厂的产品,作为同业竞争者,并基于双方有业务往来的事实,华联衣车公司应当知晓惠工三厂的“惠工”字号及“海菱”注册商标。在此情况下,华联衣车公司向国家商标局申请注册了与惠工三厂字号相同的“惠工”商标,其法人又成立了字号与原告注册商标相同的“海菱公司”,并将其“惠工”商标许可“海菱公司”使用,由此形成了两者生产、销售的产品及宣传资料上同时出现了分别与惠工三厂“惠工”字号、“海菱”商标相同的“惠工”商标和“海菱”字号。因此,华联衣车公司、“海菱公司”的上述行为明显具有对惠工三厂进行不正当竞争的恶意。法院判决,华联衣车公司、“海菱公司”立即停止在其生产销售的缝纫机及印制、散发的产品说明书和宣传资料上同时使用“海菱”字号及“惠工”商标,并刊登声明,向惠工三厂赔礼道歉,赔偿原告经济损失40万元。P123-124机票上只有英文怎么办?根据《国家通用语言文字法》第二条规定,国家通用语言文字是普通话和规范汉字。第三条规定,公共服务行业以规范汉字为基本的服务用字。因公共服务需要,招牌、广告、告示、标志牌等使用外国文字并同时使用中文的,应当使用规范汉字。第二十六条规定,不按照国家通用语言文字的规范和标准使用语言文字的,公民可以提出批评和建议。机票在法律上就是一份旅客运输合同,本案中,机场提供的机票仅有英文而没有使用汉字,很显然与上述规定相违背,也因此给杨女士造成损失,理应承担赔偿责任。实现民事权利不仅需要完善立法,而且需要民事主体具有良好的法律意识,自觉、积极地维护自己的民事权利和利益尊重他人的权益,促进社会健康和谐地发展。正确行使民事权利、履行民事义务积,极维护自身的权益,不仅利己,而且有利于促进我国法制完善和社会进步。本案中,杨女士积极的用法律维护了自己的合法权益,同时也为航空服务的发展起了推动作用。P123拆屋还地本案中国王大饭店侵权事实清楚,但是在追究责任时还是要讲究方法。《侵权责任法》第十五条规定了承担侵权责任的八种方式:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)赔偿损失;(七)赔礼道歉;(八)消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。当事人应当根据有利生产、方便生活、减少损失、扩大效益的最优原则选择处理方式。(一)停止侵害;停止侵害责任适用于正在进行和继续进行的侵害行为,而不论继续时间的长短一般来说,对尚未发生和已经终止的侵害行为不适用停止侵害责任。停止侵害的主要目的是制止侵害行为,防止扩大侵害后果,它可以适用于各种侵权行为。例如,砍伐他人林木;销售侵害他人注册商标专用权的商品;印刷侵害他人名誉权的书籍;排放有害气体;在网上暴露他人的隐私;进行不正当竞争等。在侵害行为进行的同时造成损害的,应当同时适用赔偿损失责任。(二)排除妨碍;与停止侵害的不同之处在于:一为动态,一为静态。排除妨碍适用于既没有法律根据也没有合同约定,而存在妨碍他人行使民事权利或者享有民事权益的状态。例如,堆放物品影响通行;违章建筑妨碍相邻一方通风、采光;在他人建筑物上设置广告;将有害液体泄露在他人使用的土地上等。(三)消除危险;造成危及他人人身或者财产安全的危险的,被侵权人有权请求侵权人消除危险。何谓危险,应当根据人们的一般观念确定;有的需要技术鉴定。例如,房屋将要倒塌;剧烈的机械震动使相邻一方的墙壁裂缝;从事高度危险作业,没有按有关规定采取必要的安全防护措施等。预防损害比赔偿损失要好得多,从这一角度讲,停止侵害、排除妨碍和消除危险是预防措施。(四)返还财产;侵占他人财产的,被侵权人有权请求侵权人返还财产,包括动产和不动产。侵占他人的财产是指非法占有他人的物,例如抢劫、盗窃、强占等。原物存在才适用退还原物责任,原物不存在的不适用返还原物责任。(五)恢复原状;损坏他人的动产或者不动产的,被授权人有权请求侵权人恢复原状。恢复原状是指将受到损坏的物恢复到侵权行为发生之前的状态,包括动产修理、不动产修缮、填平被挖掘的土地、恢复被填平的湖泊、修复被堵塞的航道等。恢复原状要“有可能”和“有必要”。“有可能”是指可以将被损坏的物恢复到受侵害前的状态,无法修复的不适用恢复原状责任“有必要”主要是从成本角度考虑的,如果恢复原状花费过巨,远远超过了被损坏的物的价值,一般不适用恢复原状责任。(六)赔偿损失;造成他人财产损失的,被侵权人有权请求侵权人赔偿损失,即侵权人向被侵权人支付一定数额的金钱。赔偿损失是基本的适用最多的授权责任方式,《侵权责任法》第二十二条还规定,侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。(七)赔礼道歉;赔礼道歉是指侵权人以向被侵权人承认侵权,表示歉意。赔礼道歉对于抚慰被侵权人的精神伤害,增强侵权人的道德意识,化解矛盾,具有其他责任方式不可替代的作用。赔礼道歉的功能主要不是制裁,而是教育和预防,重在尊重人格。有些被侵权人宁可不要精神损害赔偿金,也要侵权人赔礼道歉,是为了其人格尊严;而有些侵权人经济实力强,宁愿支付高额的精神损害赔偿金,也不愿意表示道歉,似乎也是为了其人格尊严,这实质上是要用金钱购买他人的尊严。对前者应当支持,对后者不应支持。赔礼道歉是很严肃的责任方式,主要适用于故意侵害人格权益的行为。赔礼道歉的强制方式有特殊性,主要是在报刊等媒体上刊登经法院认可的致歉声明或者判决书,其费用由侵权人承担,这种方式实质是国家审判机关对侵权人的谴责。赔礼道歉责任的承担也可以分为自动承担、请求承担和强制承担三种方式,不一定必须通过诉讼程序强制承担。(八)消除影响、恢复名誉。给他人造成不良影响的,被侵权人有权请求侵权人消除影响;贬损他人名誉的,被侵权人有权请求侵权人为其恢复名誉。随着人权观念和人格权观念的增强,人的尊严显得日益重要,消除影响和恢复名誉就显得更加重要。再者,影响和名誉的好坏往往与财产利益紧密关联,消除影响和恢复名誉有制止财产损失和防止财产损失扩大的功能。P123肖像权被侵犯《民法通则》第一百条规定,公民享有肖像权,未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像。本案中的侵权人有两个,即照相馆和广告公司。张薇到照相馆拍照,照相馆仅仅就“肖像制作权”获得授权,照相馆并未取得张薇的“肖像使用权”,其出借张薇照片并收取一定费用的行为侵犯了张薇的肖像权。广告公司尽管从照相馆借用照片并支付了费用,但照相馆并非肖像权人,广告公司对照片的实际肖像权人未经查实,存在一定的过错,将其用于商业广告的行为也构成侵权。因此,根据《民法通则》一百二十条规定,公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。P124别里科夫的名誉权《民法通则》第一百零一条规定,公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。《民通意见》第140条第一款规定,以书面、口头形式宣场他人的隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民名誉权的行为。所谓侮辱是指故意通过言语、文字或者行为举止等方式贬低他人人格、毁损他人名誉的行为,侮辱行为的方式可以是言语、书面文字或者行为举止,也可以是上述几种方式的混合。所谓诽谤是指故意或者过失地散布有关他人的虚假事实,导致他人名誉降低或者毁损的行为。诽谤的方式可以是言语、书面文字或者其他任何使虚假事实散布开来的方式。在文学作品中故意使用他人真实姓名,或者未写明真实姓名和地址,但对人物特征的描写有明显的指向或者影射他人,小说内容存在侮辱、诽谤情节,致其名誉受到损害的,作者和出版社均可能构成对名誉权的侵犯。在《装在套子里的人》这部小说中,有人画了一幅漫画丑化别里科夫,而且起名“恋爱中的anthropos”,“anthropos”是社会科学的意思,在当时含有有讽刺意味,而且作画者将漫画广为散布,给别里科夫的名誉带来了恶劣的影响。根据《民法通则》第一百零六条规定,公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。因此,可以依据上述法律规定追究作画者的责任,应当停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉、赔偿损失。P125超市仅凭怀疑能搜身吗?《宪法》第三十七条规定,中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。任何公民,非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定,并由公安机关执行,不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由,禁止非法搜查公民的身体。《宪法》第三十八条规定,中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。因此,超市仅凭怀疑,拿不出诸如监控录像等确凿证据的情况下,消费者有权拒绝搜身,如果超市坚持搜身并限制消费者人身自由,消费者可以报警。P125在泳池溺水身亡的法律责任《民法通则》第九十八条明确规定,公民享有生命健康权。第一百一十九条规定,侵害公民身体造成伤害的,应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用;造成死亡的,并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。可见,当人的生民权被侵犯,侵权人理应承担法律责任。本案中,院审理查明:该公司为游泳池配备了足额的救生员,但没有配备医务人员,也没有抢救溺水事故的应急制度,急救器材和药品;事故发生当晚,游泳池的灯光较暗,不能从较远处见到池底;事故发生时,救生员未在瞭望台上观察游泳池动态,故未看到谢某的溺水过程。因此,本案中经营游泳池的公司存在明显过错,应当承担谢某死亡的责任。根据《侵权责任法》第十六条的规定,侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。结合《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条,一旦出现人员死亡,受害者家属可以要求加害人承担下列民事责任:第一,丧葬费,包括受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用;第二,被扶养人生活费,即死者生前扶养的人必要的生活费;第三,死亡赔偿金,死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。赔偿权利人举证证明其住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入高于受诉法院所在地标准的,残疾赔偿金或者死亡赔偿金可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算。第四,精神损害赔偿。P126冒名顶替上学《民法通则》第九十九条规定,公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第一百四十一条规定,盗用、假冒他人姓名、名称造成损害的,应当认定为侵犯姓名权、名称权的行为。本案中,李其假冒张玉的姓名上学、工作,已经构成对张玉姓名权的严重侵犯,因此应当承担停止侵害、赔礼道歉的民事责任,同时根据《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》,赔偿精神损害抚慰金。此外,对于这种冒名顶替事件,除了民事责任外,还有可能承担刑事责任。《刑法》第二百八十条规定:伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;伪造、变造居民身份证的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。《刑法》第四百一十八条规定:国家机关工作人员在招收公务员、学生工作中徇私舞弊,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。此外,教育机关工作人员贩卖或非法泄露公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。P127顾墨的名誉权本案涉及到隐私权和名誉权两方面的内容,名誉权是指民事主体所享有的保护自己的名誉不被以侮辱、诽谤等方式加以丑化的权利,隐私权指自然人享有的私人生活安宁与私人生活信息依法受到保护,不受他人侵扰、知悉、使用、披露和公开的权利,隐私权主要包括个人生活安宁全、个人生活情报保密权、个人通讯秘密全、个人隐私利用权等。根据《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第一百四十条第一款的规定,以书面、口头形式宣场他人的隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民名誉权的行为。根据《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》第七条规定,对未经他人同意,擅自公布他人的隐私材料或者以书面、口头形式宣扬他人隐私,致他人名誉受到损害的,按照侵害他人名誉权处理。根据上述规定,擅自披露他人隐私,就有可能构成侵犯名誉权。《中华人民共和国未成年人保护法》第三十九条规定,任何组织或者个人不得披露未成年人的个人隐私。未成年人的隐私更要予以充分尊重和保护。本案中,周老师和顾墨的同学未能采取有效保密措施,并将此事广为散播,已经侵犯顾墨的名誉权,应当承担责任。林律师评介绍信调查取证,并经过顾墨班主任同意,而且要求予以保密,基本符合规范。本案说明,对于涉及他人个人隐私的事件,即使事件本身是真实的,但如果未经本人同意擅自披露,就有可能构成侵权。此外,《治安管理处罚法》第四十二条第(六)项规定,偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。P129陈平购买赃物能取得所有权吗?《物权法》第一百零六条第一款规定,无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的,所有权人有权追回;除法律另有规定外,符合下列情形的,受让人取得该不动产或者动产的所有权:(一)受让人受让该不动产或者动产时是善意的;(二)以合理的价格转让;(三)转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。这一条规定了一项特别的所有权取得制度——善意取得。所谓善意取得是指无权处分他人财产(动产或不动产)的占有人,在不法将财产转让给第三人以后,如果受让人在取得该财产时出于善意,就可依法取得对该财产的所有权,受让人在取得财产的所有权以后,原所有人不得要求受让人返还财产,而只能请求转让人赔偿损失。善意取得需要符合四个条件:第一,无处分权人处分他人财产;第二,受让人取得财产时出于善意,所谓善意是指不知情,即不知或不应知道让与人转让财产时没有处分该项财产的权限;第三,以合理的价格有偿转让;第四,完成了法定的公示方法,动产已经交付、不动产已经登记。根据动产善意取得制度,尽管商品的卖方并不是真正所有权人,买方如果是善意与之交易,并且支付了相应对价,则同样能够取得该动产所有权。本案中,电脑属于动产,且法律并没有规定须办理登记才能转移所有权,因此,此类动产以交付作为转移所有权的条件。但是,本案却不使用善意取得适度,原因有二:第一,该电脑是赃物,实践中对赃物不适用善意取得制度。外国民法对于盗抢的赃物也不适用善意取得,但规定了一些例外,比如于一定期限后所有人即不得向占有人要求返还;盗窃物、遗失物通过拍卖程序或在公共市场上出让的,第三人善意取得;盗窃物或遗失物以及其他违反所有人意思而丧失占有之物,如系金钱或有价证券,善意第三人取得所有权。第二,陈平以过分低的价格获得,并不适用动产善意取得。所以,陈平不能取得电脑所有权。P130地役权《物权法》第一百五十六条规定,地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己的不动产的效益。所以,地役权就是指不动产使用人为提高不动产的效益而使用他人不动产的权利。例如为了通行(通行地役权)、用水(用水地役权)等,或者禁止在邻地建高楼以免妨碍眺望(眺望地役权)。设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同。P132相邻关系本案是2004年发生在上海的真实案例,是中国首例“光污染”案件。所谓光污染,人们常见的光污染的状况多为由镜面建筑反光所导致的行人和司机的眩晕感,以及夜晚不合理灯光给人体造成的不适。“光污染”作为由一定数量和特定方向的光产生的不利影响,破坏了污染源周围人群的正常生活环境,属于一种新型的环境污染形式,理应加以防止。永达公司在其经营场所设置照明灯光,本无过错,但因涉案路灯与周边居民小区距离过近,光照强度较高,且灯光彻夜开启,超出了一般公众普遍可忍受的限度,对小区内居民晚上的正常生活环境造成了不合理的不利影响,已构成由强光引起的环境污染,故永达公司应排除涉案灯光对原告造成的光污染侵害。根据《中华人民共和国民法通则》第八十三条有关“相邻关系”的规定,不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。此外,根据《中华人民共和国环境保护法》第四十一条规定,造成环境污染危害的,有责任排除危害,并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失。法院最后判决永达公司立即拆除路灯。P134合同订立的要约与承诺合同的订立是当事人各方通过平等协商就合同条款达成意思表示一致的过程,不论合同以何种形式订立,其过程都分为要约与承诺两个阶段。《合同法》第十四条规定,要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合下列规定:(一)内容具体确定;(二)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。《合同法》第十五条规定,要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的,视为要约。因此,镜头一“店内所有商品一律七折”、镜头二“某款手表打四折,只需85元”、镜头三“保质保量提前完成工程,每提前一天,奖励工人1000元”、镜头四“学期没门功课考90分以上,奖励200元”、都可认为是要约。一旦方方、方圆、订立的爸爸、丁二做出承诺,双方就形成合同关系,受合同约束。如果镜头一、镜头二中,商店仅仅打出“优惠大酬宾”、“打折促销”之类的口号、标语,这样的商业广告就是一种要约邀请,即邀请消费者到商店里向商店一方发出要约。P135定金与订金定金,是指合同当事人为了确保合同的履行,依据法律规定或者当事人双方的约定,由当事人一方在合同订立时,或者订立后、显行前,按合同标的额的一定比例,预先给付对方当事人的金钱或者其他代替物。“订金”目前我国法律没有明确规定,它不具备定金所具有的担保性质,可视为“预付款”。定金是通过一方当事人向对方当事人交付一定数量的金钱或者其他代替物,履行与否与该特定数额的金钱或者其他代替物的得失挂钩,便当事人心理产生压力,从而积极而适当地履行债务,以发挥担保作用。定金主要有三句话:第一,定金不得超过主合同标的额的百分之二十。第二,定金应当以书面形式约定。第三,债务人履行债务,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金(定金罚则)。至于“订金”,双方有约定的按照约定执行。在合同正常履行的情况下,支付“订金”的一方再补交剩余的价款即可;如果出现违约情况,接受“订金”的一方违约时应无条件退款,支付“订金”的一方违约时可以要求退款。除此之外,还可应根据双方当事人的过错承担违约责任。P135糊涂的一笔账《民事诉讼法》第六十四条规定,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。按照民事诉讼举证责任的基本原理,举证责任有两个基本意义:一是指谁主张就由谁提供证据加以证明,即行为意义上的举证责任;二是指不尽举证责任,应当承担的法律后果,即结果意义上的举证责任的负担。本案中,双方产生的“三千元”债务,由于各自都没有其它证据能够佐证,仅凭协议又无法认定债务的具体情况,因而双方将承担无法举证的后,“三千元”债务将不被法院认可。P136无效、可撤销、效力待定的合同一、无效合同《合同法》第五十二条规定了无效合同的情形:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。二、可撤销合同《合同法》第五十四条规定了可撤销合同的情形:(一)因重大误解订立的;(二)在订立合同时显失公平的;(三)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的。可撤销的合同又被称为可变更可撤销的合同,是指依照法律规定,可由当事人请求法院或者仲裁机构予以变更或撤销的合同,有撤销权人如行使撤销权,则经撤销其效力溯及合同成立时无效;如果撤销权人在法定期限内未行使撤销权,该合同原来的效力不变、效力继续。此外撤销权的行使有期限的限制,《合同法》规定,有下列情形之一的,撤销权消灭:(一)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(二)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销三、效力未定合同《合同法》第四十七条、第五十一条、第四十八条规定了效力未定合同的三种情形:(一)民事行为能力欠缺。《合同法》第四十七条规定:限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后,该合同有效,但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同,不必经法定代理人追认。相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的,视为拒绝追认。合同被追认之前,善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。例如课本第136页的案例,《民法通则》第十二条第一款规定,十周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人,可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动;其他民事活动由他的法定代理人代理,或者征得他的法定代理人的同意。因此,陈力是限制民事行为能力人,其与电器超市签订的买卖合同属于效力未定的合同,陈力的妈妈是陈力的法定代理人,如果她拒绝追认这份买卖合同的效力,坚持要求退货还钱,那么陈力与与电器超市签订的买卖合同就无效;反之,如果陈力的妈妈认可陈力购买,那么陈力与与电器超市签订的买卖合同就是有效的。(二)处分权限的欠缺。第五十一条无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。例如,甲将从乙处承租的财产出卖给丙,经乙追认,甲与丙之间的买卖合同具有效力。(三)代理权的欠缺。《合同法》第四十八条第一款规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同,未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任。P138和平拍卖公司如何追究大进责任本案是1995年发生在广东省广州市的真实案例。《拍卖法》第三十六条规定,竞买人一经应价,不得撤回,当其他竞买人有更高应价时,其应价即丧失约束力。当竞买人拍得拍卖物,成为买受人,《拍卖法》第三十九条规定,买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款,未按照约定支付价款的,应当承担违约责任,或者由拍卖人征得委托人的同意,将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额。《民法通则》第八十五条规定,合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本案中,大进离场时交给和平公司的转帐支票尽管是空头支票,也足以证明大进承认其与和平公司达成了拍卖合同,应当言而有信的履行合同。但是,大进没有按照拍卖规则的规定在拍卖日起七日内付款提货,属违约行为,和平公司有权利要求大进继续履行合同。因此,大进应当履行付款提货的义务,并支付价款一定比例(20%,23.54万元)的违约金给和平公司。此外,如果大进迟迟不付款提货,根据《拍卖法》第三十九条的规定,大进若仍不履行付款提货义务,和平公司有权将大进竞得的书画作品再行拍卖,和平公司拍卖所得低于原拍卖价款,违约金又不足以补偿损失时,大进应对不足部分予以赔偿。P139事实婚姻所谓事实婚姻,从广义上讲,是指男女双方在主观上具有永久共同生活的目的,在客观上具有未经结婚登记即以夫妻名义同居生活的事实,群众也认其为是夫妻关系的两性结合。从狭义上讲,事实婚姻专指没有配偶的男女双方,未经结婚登记,即以夫妻名义同居生活,群众也认为是夫妻关系的结合。司法实践中对事实婚姻的认定,历来采用狭义的解择,即事实婚姻只是没有办理结婚登记,但符合婚姻成立的其他条件。1994年2月1日民政部门颁布的《婚姻登记管理条例》施行前,采取有条件地承认
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