工伤赔偿案件审判实务中的五个疑难问题_第1页
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文档简介

1、工伤赔偿案件审判实务中的五个疑难问题一、错过工伤认定的工伤事故损害赔偿案件人民法院可否直接受理工伤保险条例第17条规定,用人单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、 鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇 有特殊情况,经报劳动保障行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未在规 定期限内提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属,工会组织在事故伤害发生 之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区 劳动保障行政部门提出工伤认定申请。如果未在以上规定内提出工伤认定申请,则劳 动保障行政部门不再作出工伤认定。由于劳动者不懂法律,用人

2、单位又怠于申报工伤 认定,故实践中出现很多错过工伤认定时间,劳动者申请劳动争议仲裁被驳回后,劳 动者直接向人民法院起诉要求用人单位承担赔偿责任的案件。对于没有工伤认定直接起诉至人民法院,人民法院如何处理存在四种意见:第一种意见认为工伤认定属劳动保障行政部门的行政权力,人民法院不能直接 行使,必须当事人对此行政权力不服提起行政诉讼后,人民法院行政审判部门才可以 做出维持或撤销工伤的认定,人民法院民事审判部门不宜直接认定劳动者受伤是否属 于工伤,从而决定用人单位的责任,人民法院民事审判部门在审理工伤事故损害赔偿 案件中不能对是否构成工伤作出认定,而应仅就工伤待遇方面的争议作出处理。故对 于没有经过

3、工伤认定的工伤事故损害赔偿案件,如果社保机构已作出不予认定通知书, 则以没有工伤认定为由驳回劳动者的起诉;如果社保部门尚未作出处理,则中止对案 件的审理,等待劳动保障行政部门的工伤认定结论。第二种意见认为,对于用人单位对构成工伤无异议的案件,不必经由劳动保障行政部门的工伤认定程序,可由人民法院依职权直接确认工伤,然后在查明事实的基 础上作出工伤赔偿判决。第三种意见认为,在工伤无法认定的情况下,应允许劳动者按人身损害赔偿纠 纷案件提起侵权责任诉讼,参照雇员受伤害所获得的赔偿标准,判令用人单位承担雇 主人身损害赔偿责任。第四种意见认为,如果劳动者有充分证据证明其确是在工作中受伤,可根据用 人单位和

4、劳动者双方在申请工伤认定方面的过错而酌情判决用人单位承担全部或部 分工伤待遇。笔者倾向于第三种意见。根据工伤保险条例第五十二条和五十三条的规定, 工伤认定是劳动保障行政部门的职权行为,人民法院不宜直接行使,故第二种意见有 违法律的规定。第二种意见在实际操作上也不可行,工伤赔偿不仅仅涉及工伤认定, 还要确认伤残等级,人民法院不是专业部门,在伤残等级的认定上有难度。没有工伤 认定,有的地方的劳动能力鉴定委员会又拒绝作伤残等级鉴定。如果人民法院另外委 托有关机构做人身伤残鉴定,则与工伤伤残鉴定的等级又不完全一致。另外,工伤赔 偿由两部分构成,一部分为社保机构支付的部分(如果未办理工伤保险,则由用人单

5、 位支付),一部分为用人单位支付的部分。对于社保机构支付的部分必须依赖于劳动 保障行政部门作出工伤认定后才能支付,如果人民法院自行作出构成工伤的认定,当 劳动者去社保部门理赔时有可能会遭到拒赔;也有可能出现与劳动保障行政部门依职 权作出的工伤认定结论相矛盾的情形。第一种意见也不可取。错过工伤认定,法院不给予劳动者法律救济,就等于剥 夺了劳动者获得赔偿的权利。提起工伤认定是用人单位的一项义务,如果用人单位怠 于行使义务的结果是用人单位不用承担任何责任,不仅社保机构应支付的赔偿金劳动 者无法主张,甚至连用人单位自行承担的哪部分责任也免去了(因为法院不受理该案, 使得本应由用人单位承担的哪部分责任,

6、劳动者也无法主张了),这无疑是对法律的 极大讽刺,也诱发了用人单位不申报工伤认定的道德风险(因为如果申报工伤认定, 用人单位将要承担法律规定应由其承担的哪部分工伤待遇;工伤事故发生的多,将面 临劳动监察部门的重点检查;其工伤保险缴费费率也将提高,故用人单位肯定会趋利 避害)。第四种意见实际上免除了用人单位的部分义务,与第一种意见一样,也不可 取。最好的办法是修改工伤保险条例第十七条第四款和工伤认定办法的有 关条款,取消劳动者在1年内提起工伤认定的规定。因为,劳动者因工受伤,需要治 病疗伤,治伤时间长达1年之久的也不少见,劳动者哪有精力去申请工伤认定,故申 请工伤认定不应当是劳动者的义务,工伤认

7、定应当是用人单位的一项义务,而不应成 为劳动者的一项义务,如果用人单位不尽此项义务,不应导致劳动者权利的灭失,而 应当规定视为用人单位认可该工伤,劳动者可以直接向劳动能力鉴定委员会申请伤残 鉴定,本应由社保机构承担的工伤待遇将全部由用人单位承担。有意见认为可以考虑 将该1年期间规定为时效,存在中止、中断与特殊情况可以延长的情形。笔者认为仍 不如取消此期间来得合理,理论上只存在诉讼时效和取得时效,我国法律只规定了诉 讼时效,故规定工伤认定时效首先没有理论基础,它肯定不是取得时效,它能是诉讼 时效吗?如果是一种新类型的时效,目前的理论研究并不充分,单独规定这样一种时 效并没有多大的意义,还不如直接

8、取消来得干脆。其次,过了工伤认定时效,他消灭 的又是什么权利?再次,工伤认定时效的中止、中断事由又是什么呢?能与诉讼时效 的中止、中断事由一样吗?此1年期间在有关法律没有修改之前,应允许劳动者提起人身损害赔偿诉讼。 允许劳动者提起人身损害赔偿诉讼并没有违反有关法律、司法解释的规定。对于工伤 保险赔偿与人身损害赔偿能否兼得的问题,我国法律、司法解释本身并没有明确规定 甚至存在冲突。最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释 第十二条第一款规定:”依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者,因工伤事 故遭受人身损害,劳动者或者其近亲属向人民法院起诉请求用人单位承担民事赔偿责 任的,

9、告知其按工伤保险条例的规定处理。”首先,该条并没有明确规定工伤保 险赔偿与人身损害赔偿能否兼得的问题?其次,该条规定并没有规定如果根据工伤 保险条例劳动者不能获得救济,劳动者也不能向用人单位主张人身损害赔偿责任。 而根据中华人民共和国职业病防治法第五十二条和中华人民共和国安全生产法 第四十八条规定,职业病病人和因安全生产事故受到损害的劳动者,除依法享有工伤 社会保险外,依照有关民事法律,尚有获得赔偿的权利的,有权向用人单位提出赔偿 要求。依据以上法律和司法解释,我们不难看出对于工伤保险赔偿与人身损害赔偿能 否兼得本身存在很大的争议,但是有一点可以肯定,我国法律以及司法解释的立法精 神是要保护劳

10、动者的合法权益的,至少不能让劳动者一份也得不到吧!错过工伤认定,让劳动者提起人身损害赔偿诉讼并非不具有可操作性。事实上, 非法用工企业中雇员受伤、雇佣关系中雇员人身受到伤害同样不存在工伤认定,人民 法院不是照样根据有关部门关于伤残鉴定的结论作出判决。综上,错过工伤认定时间,劳动行政保障部门不予工伤认定,劳动争议仲裁机 关以未经工伤认定为由不予受理,人民法院应当受理该类案件,人民法官应行使释明 权,告知劳动者按人身损害赔偿案件提起诉讼。当然,如果取消此1年期间之后,用 人单位视为认可该工伤,则劳动者要求工伤待遇仍应按照工伤保险条例的规定处 理。二、工伤补偿协议显失公平的认定发生工伤事故时,特别是

11、没有投保工伤保险的用人单位,为了减少其责任,会 要求与劳动者签订一份工伤补偿协议,承诺赔给劳动者一些钱,但要劳动者放弃索赔 的权利,并订立一些双方权利义务终结,双方不得就之前的劳动关系再主张任何权利 的条款。劳动者在签订协议之后,通过咨询法律专家,得知其获赔的钱少于其应得的 数额后,会以胁迫或者显失公平为由诉至法院,要求用人单位按照工伤保险条例 的规定赔偿。发生工伤事故,劳动者急需钱治伤,为了及时获得赔偿款,往往违背其真实意 思表示与用人单位签订补偿协议,但劳动者主张其受胁迫签订补偿协议往往因举证不 能而不能获得法院的支持。故法院更多的是考虑补偿协议的显失公平问题,但如何认 定当事人达成的和解

12、协议显失公平,即显失公平的认定标准问题,存在较大的分歧。一种意见认为,私法贯彻意思自治原则,当事人本人是其利益最忠实的维护者, 因此,当事人基于其自由意思有权与他人订立合同,合同在当事人之间具有法律的效 力,只要合同约定的内容不违反法律、行政法规禁止性规定,原则上均应确认其效力, 法院不应当随意篡改或变更当事人的意思。法院应当鼓励当事人通过和解的方式解决 赔偿问题,一旦达成赔偿协议,一般情况下应当认定赔偿协议有效,有关赔偿问题应 当按照协议约定的内容解决。协议是否存在显失公平的问题,应由赔偿权利人举证证 实,人民法院不宜随意认定显失公平,从而否定协议的效力。另一种意见认为,工伤补偿协议与一般的

13、民事协议不同,双方的法律地位不平 等,劳动者的合法权益很容易受到侵害,故人民法院应主动、从严审查协议的内容。 但对显失公平的具体认定标准又有分歧,有的认为只有实际获得的赔偿款低于应得的 赔偿款的一半,才属于显失公平;而有的认为如果实际赔偿款低于应得赔偿款的80%,就属于显失公平;还有的认为实际获得的赔偿款不能低于应得的赔偿款,只要低于就 属于显失公平。笔者认为,工伤补偿协议与一般的民事赔偿协议不同,用人单位和劳动者法律 地位不平等,用人单位处于优势地位,劳动者处于急需用钱治伤的一方,而且劳动者 对于法律赋予其应获得的赔偿款一般当时并不清楚,属于没有经验的一方,故很多情 况下劳动者往往违背其真实

14、意思表示与用人单位签订对其不利的协议。而且,即使是 法律赋予劳动者应得的工伤保险待遇也属于最低限度的补偿,如劳动者不能请求精神 损害赔偿,在很多情况下也低于人身损害赔偿标准。故考虑到以上因素,人民法院应 从严审查协议,是否显失公平应根据实际情况由法官自由裁量,不宜给出一个具体的 标准。考虑赔偿协议的显失公平时可以考虑以下因素:实际获得赔偿款与应得赔偿款 的差额及比例、劳动者受伤害的程度、是否存在旧伤复发、劳动者家庭经济情况、用 人单位的经济实力、协议签订当时的客观情况(如劳动者急需医疗费,而用人单位要 求必须先签协议再支付医疗费)等等因素。如果劳动者实在非常可怜,用人单位经济 实力雄厚,即使劳

15、动者实际获得的赔偿款与应得赔偿款相差不大,也不妨认定显失公 平,让用人单位承担全部的赔偿责任。三、用人单位能否以商业保险来免除其承担的工伤保险补充赔偿责任用人单位在为劳动者投保工伤保险的同时,为减轻其赔偿责任,有的用人单位 还为其应承担的工伤保险补充赔偿责任(即用人单位自行承担的一次性伤残就业补助 金、一次性工伤医疗补助金等)投保商业保险。由此带来的一个问题是,在商业保险 机构已理赔的情况下,用人单位是否还应承担工伤保险补充赔偿责任。对此问题,不 能一概而论,要区分情况区别对待。如笔者所在合议庭审理的范宗凡诉葆利昌公司一案,我们认为,葆利昌公司为 范宗凡所购买的平安补充工伤保险的保险项目为工伤

16、保险的一次性伤残就业补助金 和一次性工伤医疗补助金。葆利昌公司为范宗凡购买平安补充工伤保险的目的是转移 其依据广东省工伤保险条例应支付一次性伤残就业补助金和一次性工伤医疗补助 金的责任,但根据中华人民共和国保险法第五十条的规定,葆利昌公司应购买属 于财产保险的责任保险。而本案中,葆利昌公司为范宗凡购买的平安补充工伤保险, 属于人身保险范畴,其不同于财产保险的责任保险。根据该保险合同,平安补充工伤 保险的受益人是被保险人范宗凡,而如果葆利昌公司就此免除了支付一次性伤残就业 补助金和一次性工伤医疗补助金的义务,其变相地成为该保险的受益人,这与平安补 充工伤保险合同的约定不相符合,且该险种与社会工伤

17、保险具有不同的性质,两者在 法律关系、支付条件、支付主体、适用法律等方面均存在不同。因此,葆利昌公司不 能以保险公司已支付平安补充工伤保险理赔款为由免除其应支付的一次性伤残就业 补助金和一次性工伤医疗补助金的义务。本案之所以没有免除用人单位的工伤保险补 充赔偿责任是因为用人单位投保的不是责任险,其保险合同约定的受益人是劳动者, 而不是用人单位,故应认为其投保的是人身险,而对于人身险,不论投保多少份,劳 动者都可以兼得。最终,合议庭将此保险看作是用人单位提供给劳动者的一项福利, 而没有免除用人单位的工伤保险补充赔偿责任。同理,如果用人单位为劳动者购买人 身意外伤害保险,也不能免除用人单位的工伤保

18、险补充赔偿责任。因为人身意外伤害 保险同样不属于责任险,劳动者可以兼得,也应看作用人单位提供的一项福利。用人单位要想免除其责任,应投保雇主责任险。如果用人单位投保商业人身保 险不能免除其应承担的责任。四、工伤保险法律关系无效时的责任分担实务中经常遇到劳动者使用假身份证或者他人身份证以他人名义投保工伤保险 发生工伤事故理赔时,社保机构发现劳动者使用假身份证而拒绝理赔。由于社保部门 拒绝理赔,劳动者于是起诉用人单位要求其承担全部赔偿责任。对此有几种处理意见: 第一种意见认为,对于应由社保机构理赔的那部分工伤待遇,因社保部门拒绝 理赔全由劳动者使用假身份证造成,故应由劳动者本人全部承担。对于应由用人

19、单位 承担的哪部分工伤待遇,根据双方的过错由双方分担。第二种意见认为,对于医疗费、伙食补助费以及康复费用等直接用于治病的费 用应由用人单位全部承担。对于其他一次性赔偿金等不是直接用于治病的费用包括社 保机构承担的和用人单位承担的费用根据双方的过错程度由双方分担。劳动者使用假 身份证,负有较大过错,用人单位审查不严,具有较小过错。第三种意见认为,对于本应由用人单位承担的工伤待遇,不因工伤保险法律关 系的无效而受影响,故全部应由用人单位承担。对于本应由社保部门承担的工伤待遇, 如果劳动者入职时系成年人,其使用假身份证具有较大过错,应承担较大责任,用人 单位审查不严,具有较小过错,应承担较小的责任。

20、如果劳动者入职时系未成年人, 则因其不具有民事行为能力,无所谓过错,但是如果发生工伤时劳动者已成年,则其 应有识别能力更改入职身份,故具有较小过错,承担较小责任。用人单位对未成年人 入职审查不严,具有较大过错,应承担较大责任。如果劳动者发生工伤时仍未成年, 则应按非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法处理,而不再适用工伤保险条例。笔者赞同第三种意见。处理这类纠纷,首先要弄清楚工伤事故的性质以及归责 原则。对工伤事故的救济经历了从民事侵权责任到劳工补偿再到社会保障的过程,工 伤事故责任制度也经历了从民法到社会保障法的发展历程。基本一致的看法是工伤事 故除了是工业事故的特殊侵权行为的性质外,还具有工伤

21、保险关系的性质,具有双重 属性。最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第十二 条已确立了特殊侵权行为和无过错责任的归责原则。对于工伤保险,是一种第三人责 任保险,按照保险制度法理,它就是一种财产保险。我国工伤保险条例并没有规 定劳动者对工伤事故的发生有过错要承担责任的规定,故工伤保险赔偿责任也是无过 错责任。综上,不论基于工伤事故的特殊侵权行为性质还是工伤保险性质,工伤事故 责任适用无过错责任。虽然工伤事故责任属于无过错责任,然而笔者认为在工伤保险 关系无效的情况下,仍有过错相抵原则的适用。这里的过错指的是导致工伤保险法律 关系无效的过错,而不是指导致工伤事故发生的过错。对

22、于受害人对工伤事故的发生 有重大过错,工伤事故责任中能否适用过错相抵原则,一直存在两种争议。一是”否 定说”,主张无过错责任一律不适用过错相抵原则,认为无过错责任意味着如无法定 免责事由侵害人应承担全部责任,不必过问受害人对损害发生是否有过错。二是”肯 定说”,认为在工伤事故为无过错责任原则下,引入分析过错因素决定侵害人责任大 小,并不矛盾。笔者所主张的过错相抵原则并非以上两种学说所主张的过错相抵原则, 因为笔者所主张的过错相抵中的过错并非劳动者对工伤事故发生的过错。对于劳动者 对工伤事故的发生,不论其有多大的过错,笔者认为都不应适用过错相抵原则。所以 应区别对待由社保机构承担的工伤待遇和由用人单位承担的工伤待遇,对于用人单位 承担的工

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