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文档简介

1、知识产权案例分析,2007年8月,案例1:原告甲公司起诉被告乙公司、丁报社侵犯著作权。1994年4月,原告A公司在杂志上刊登广告,介绍其客户生产的收银机。除了图形内容,广告还配有300字左右的文字介绍。内容大致如下:“A公司和A公司真诚地向商业朋友推荐一款收银机。该机采用开放式设计和分体式结构。它有多种扩展选项,功能齐全,操作方便。它可以独立运行,在网络环境下工作。适用于大、中、小型商场等单位。拥有先进的全中文软件系统,可以实现各种管理目标。借鉴国外先进的采集技术,结合我国的特点,具有界面直观、操作方便灵活等特点。随时向管理者提供各种管理报告。它可以自动处理商场的采购、销售和仓储,并及时为决策

2、者提供有效的数据。”1994年7月,B公司在丁报社自动化专刊上刊登广告,介绍了E公司自行销售的电子收款机系列。广告包括图形和文字,产品的文字由B公司提供,介绍某电子收银机的产品说明完全复制了上述A公司广告的文字内容,只是在开始时将名称改为B公司和E公司.广告在那年的九月再次发布。产品说明书中有版权吗?关于该结论,法院认为原告甲公司的广告词是原始产品说明,构成受著作权法保护的作品。乙公司利用甲公司的原始产品描述进行广告宣传,侵犯了甲公司的版权.法院主持双方达成和解协议后,B公司在报纸上发表了双方同意的道歉声明,并立即停止使用。a公司撤回诉讼。判例2:甲出版社诉乙出版社著作权纠纷案1992年初,著

3、名作家甲创作了一部长篇小说红云,甲出版社因其构思宽泛、内容丰富而感兴趣,于是向作者索要了一份草稿,甲欣然同意,双方签订了出版合同,据此甲出版社获得了该小说红云10年的独家著作权。1993年初,甲出版社发现乙出版社出版了这部小说的缩略本,只有原著的一半左右。甲出版社认为乙出版社侵犯了其图书的专有出版权,应承担侵权责任。要求乙出版社承认侵权事实,公开道歉,消除影响,停止出版,赔偿损失。但是,第二出版社认为他们出版的是小说的缩短版,而不是原版,因此不受第一出版社独家出版权的限制,其行为不会影响原版小说的销售,也不同意承担法律责任。双方发生争执后,他们去了法院。问题:图书出版者专有出版权的含义和范围。

4、在审判期间,法院增加了提交人甲作为共同原告。经审理,法院认为:出版社根据与著作权人甲签订的出版合同享有专有出版权,在合同有效期内和合同有效期内,任何单位和个人不得以任何形式侵犯出版社的专有出版权。本案中,被告乙出版社无视著作权法的有关规定,以缩略形式出版该书,未经著作权人许可使用该书,不仅侵犯了甲出版社的专有出版权,也侵犯了著作权人的著作权。因此,乙出版社的行为是侵权行为,应承担相应的法律责任。判决乙出版社公开道歉并消除影响;赔偿原告的经济损失;立即停止出版这部小说的短篇版本。第3:A号案件:甲剧团侵犯版权。a是一名职业戏剧作家。一个很快,阿剧团上演了一出颇为轰动的话剧云,但不久,剧本云的作者

5、阿起诉了云剧的四位主要演员,指控四位主要演员是表演者,并在未经他们授权的情况下上演了云剧,侵犯了他的版权。问题:你需要版权所有者的许可才能使用他人的作品进行商业表演吗?庭审后,法院变更被告人,将被告人变更为甲剧团。原因是云剧的演出是甲剧团的法人行为,主要演员履行职责,其行为的后果应由甲剧团即表演者承担。经审理,法院认定,由甲改编乙的天云小说而成的剧本云的著作权人,在改编前已经得到乙的授权。答:当某个改编版本完成并在剧本杂志上发表时,并没有声明“没有我的许可,任何人不得使用它。”一个剧团将此作品用于商业演出,这是合法的。未经甲方同意可以使用,但应按规定向甲方支付报酬。案例4:一家葡萄酿造公司非法

6、使用原产地名称。当地工商局获悉“大香槟”字样印在产品外包装上后,一家葡萄酿造公司决定没收100多箱香槟商标,并罚款45万元。该公司拒绝受理此案,并向市法院提起诉讼。法院认定,从2006年2月至2007年2月,A公司销售了2000多箱外包装印有“大香槟”字样的葡萄酒。1.工商局对一家酿酒公司的处罚是否正确?为什么“香槟”这个词不能用作商标?法院认为,当地工商局没收了100多箱香槟商标,正确罚款45万元。香槟是法国香槟的音译,指的是一种产于法国香槟省的白葡萄酒。它属于公众熟知的原产地名称和外国地名,而不是葡萄酒的通称。作为保护工业产权巴黎公约的成员,中国有义务保护原产地名称。早在1989年,国家工

7、商行政管理局就发布了关于在酒类产品中停止使用香槟或香槟的通知。通知要求,在华的中国企业、事业单位、个体工商户和外国(法国除外)企业不得在酒类产品中使用“香槟”或“香槟”(包括大香槟、小香槟和女士香槟)。5:号案件,销售侵犯他人注册商标的商品的法律责任,1996年6月,某市一家新的特殊药品公司从乙卫生医务处购买了4万瓶广核路征丸。广核路征丸的设计和排列与商标注册人的“路征”商标词相同,商品包装横向排列,突出“路征”。药丸产品中使用的“路征商标”由(日本)C药业有限公司注册,享有该商标的专用权,受法律保护。嘉信特药有限公司销售的“广和路征丸”中“路征”的名称与(日本)丙制药有限公司注册的“路征”商

8、标相同,日方请求市工商行政管理局认定嘉信特药有限公司的行为是侵权行为,并要求赔偿。1中新特药公司的行为是否构成侵权?工商行政管理部门应该做什么?嘉信特药公司的行为是销售侵犯他人注册商标的商品的行为,构成商标法第三十八条第(四)项规定的商标侵权。根据商标法第三十九条和商标法实施细则第四十三条,工商行政管理部门作出以下处理: (一)责令停止侵权行为;(二)查封侵权商标商品;(3)消除密封药丸上的“路征”标志。商标不能与商品分离的,责令销毁;(四)处以违法经营额5倍以下的罚款。在案例6:中,应当扩大对驰名商标的保护。1997年,一家雨伞制造公司(以下简称r1998年底,杏花村汾酒有限公司接洽该公司,

9、要求其停止使用“杏花村”商标销售其产品,但未能停止。兴化村汾酒有限公司只能请求工商部门处理。问题:本案涉及的货物不是同一种类的。山西杏花村酒业有限公司的商标权能得到保护吗?原因是什么?工商机关发现甲公司在雨伞上使用“杏花村”商标构成商标侵权,责令甲公司停止销售该雨伞,没收“杏花村”商标,并对该公司处以罚款。在这种情况下,伞和酒是不相同或相似的商品,工商部门仍然认定他们的商标侵权和处理。原因是“杏花村”商标是驰名商标,保护范围超出一般注册商标。许多国家都规定了驰名商标的延伸保护制度。对于一般注册商标,保护范围仅限于核准注册商标和核准商品,但对于注册驰名商标,保护范围不仅是对同一类别和相关商品,而

10、且对不同类别和类似商品。在案例7:A中,非职务发明创造的专利申请被专利局撤回。一所大学的外语老师被借调到一家印刷厂做数据翻译。他在工作中接触了工厂的技术数据,发现了一种采用水印技术的湿药片。这种药片安全无毒,便于携带。因此,A主动提出将药片和药粉打湿,并在测试过程中获得了A印刷厂在人力和物力上的支持和帮助。新产品于1996年试制成功,同年通过技术鉴定,获市科技成果奖。1997年,由于工资待遇问题没有解决,甲从甲印刷厂回到了原单位。不久后,他辞职并成立了一家工厂来生产上述类似的产品,这些产品因其高质量和低价格在国内外市场上都很畅销。此前,甲以非职务发明创造向中国专利局申请专利。第一印刷厂知道后,

11、认为这项发明是在第一印刷厂完成的,应该属于第一印刷厂的服务性发明。1确认“湿润剂”发明特性的关键是什么?2A:我们应该向专利局申请非职务发明创造的专利吗?参考结论甲印刷厂及时与甲公司联系协商,明确“湿润剂”的发明符合职务发明创造条件,甲公司撤回了非职务发明创造向中国专利局申请的专利。在这种情况下,首先应确认“湿片惩罚”发明的性质,关键问题是借调人员工作的单位是否应视为“自己的单位”。在中国,借调是一种雇佣形式。借调人员的工资包含在计划中,并包含在单位的工资范围内。借调人员通常承担一定的责任,在形式上已经是单位的成员,因此借调人员应被视为单位的员工。于是,在履行职责的过程中,借用和转让员A发现了

12、别人达不到的技术资料,萌生了发明创造的想法,并在发明过程中得到了本单位人力物力的大力帮助。显然,阿成功地开发了“湿润剂”,它主要利用了设备的物质条件。根据专利法第六条,“湿润剂”的发明应被视为属于甲印刷厂的职务发明和创造,甲只是发明人。由此可见,甲方不应就非职务发明创造向专利局申请专利,事后撤回非职务发明创造的专利申请是明智的。案例8侵犯甲厂生产权、使用权和销售权的案件。城郊甲工艺美术厂(以下简称甲厂)利用其在旅游区的位置,设计了多种旅游纪念品。2001年6月19日,他选择了设计理念新颖的产品“速食塑料饰品”,并向中国专利局申请了外观设计专利,该专利于2001年12月4日公布,并于2001年1

13、2月4日获得授权2002年4月10日,专利权人向市专利管理局提出请求,请求调解乙方侵犯其专利权,赔偿其经济损失3万元。1乙方的模仿和销售是否构成侵权?权利人的权利是什么?2工厂A可以请求石国专利管理局进行调解吗?3.一个城市的专利管理局的决定合理合法吗?某市专利管理局在接到专利权人的请求后,对上述事实进行了调查,认为根据专利法第十一条和第六十条的规定,乙方未经专利权人许可生产和销售“雕塑饰品”设计专利产品构成侵权,必须立即停止侵权行为。由于专利权人要求赔偿其3万元的经济损失,而未能提供充分的证据予以支持,确定赔偿金额的原则是以不低于一般专利许可费的合理金额为准。乙方应赔偿专利权人15万元的损失

14、,并承担全部调解费用。本案中,乙方甲方在看到甲厂最畅销的专利产品时,擅自雇人低价生产销售,并与专利权人暗中竞争,这是一种明显的侵权行为,侵犯了专利权人的制造、使用和销售权。在这方面,如果作为专利权人的a工厂和b部门不愿意谈判或谈判失败,他们有权要求某个城市的专利管理局进行处理。市专利管理局发现乙方侵权成立的,可以责令乙方立即停止侵权行为,并赔偿损失。根据专利法,市专利管理局可以根据当事人的请求对专利侵权赔偿金额进行调解;也可以根据权利人因侵权遭受的损失或者侵权人因侵权获得的利益确定;侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,应当参照专利许可费的倍数合理确定。“。因此,在原法律不具体的情况下,

15、市专利管理局的决定是合法的,基本合理的。案例九,带计时等功能的磁疗仪并不新奇。一家工厂开发了一种具有计时和其他功能的磁疗仪。本发明的目的是实现一只手表的多功能,即同时具有治病和计时的功能;在结构上,计时器放置在磁疗体的表面,并固定在外壳上。一家工厂向专利局提交了专利申请。经过审查,专利局发现这种手表在中国还是第一个,而且没有制造商生产它;日本出版的科学技术杂志上只发表了一篇文章,充分揭示了这种“具有计时等功能的磁疗仪”的技术方案。1如何理解专利法的新颖性?工厂的研究成果是小说吗?根据“三不公开”的要求,即出版物在满足新颖性要求之前不对外公开。2.A厂开发的“定时等功能磁疗台”并不新奇。专利局要

16、求甲厂在规定的期限内陈述意见。如果甲厂未能在期限内回复,视觉将撤回其专利申请。在案例10 A和b的发明是否实用的情况下,发明人A开发了一种通过人体穴位的脉冲电刺激来治疗疾病的方法,并且在该方法中还讨论了治疗疾病的理论基础。发明甲能使患者恢复快,复发率低。发明家乙发明了一种铸造铁和铜的新方法。这种方法的使用可以加快铸铁和铜的铸造速度,铸铁和铜的质量相对较好,但铸造过程中所需的资源比一般方法多三倍,还会对人体健康造成严重的污染和损害。1什么是专利法意义上的实用性?2A和b的发明实用吗?根据专利法第22条第4款的规定,甲公司开发的“脉冲电针治疗疾病法”和乙公司开发的“铸铁和铜的新方法”是不切实际的。实用性:(1)必须能够制造在这种情况下,A开发的“人体穴位脉冲电刺激治病法”是针对人体的,不能在工业上应用,即不实用;虽然B公司开发的“铸铁铜新方法”是可行的,但由于其浪费资源、污染环境、损害人体健康,不能产生积极的技术、经济和社会效果,因此不具备专利法所要求的实用性。在案例11中,确认了专利申请文件的申请日期。2002年4月1日,申请人甲将实用新型申请文件“保温鞋”邮寄至中国专利局接待处,邮戳日期为2002年4月1日,中国专利局接待处于2002年4月6日收到该文件。申请人乙于2002年4月2日在北京提交了一份与申请人甲的发明创造相同的专利申请文件,其名称为“

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