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知识产权基础知识知识产权的概念知
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论学习目标01理解知识产权的概念和性质,了解知识产权制度的发展历史。掌握知识产权的范围、知识产权的特征、知识产权法律体系的基本制度。提高知识产权保护的意识,加强知识产权保护。0203走出中国特色知识产权发展之路2022年上半年,我国知识产权高质量创造关键指标稳中有进——发明专利授权39.3万件,受理PCT国际专利申请3.3万件;我国发明专利有效量为390.6万件,同比增长17.5%。我国全球创新指数排名已由第35位提升至第12位《专利合作条约》(PCT)国际专利申请量连续三年位居世界首位进入全球百强的科技集群数量跃居全球第二2022年上半年,我国高新技术企业、专精特新“小巨人”企业15.5万家,以占国内企业47.8%的数量产生了国内企业63.3%的有效发明专利量,国内企业创新活力强劲。任务一知识产权的概念与范围英文为“IntellectualProperty”,德文为“GestigesEigentum”知识产权是人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的权利。01知识产权的概念知识产权是什么?知识产权是人们就其智力创造的成果依法享有的专有权利。(郑成思)01知识产权的概念知识产权是基于创造性智力成果和工商业标记所依法产生的权利。(刘春田)知识产权是人们对于自己的智力创造成果和经营标记、信誉等所依法享有的专有权利。(吴汉东)知识产权是民事主体依法支配其与智力活动有关的信息、享受其权利并排斥他人干涉的权利。(张玉敏)一、知识产权的概念知识产权是民事主体所享有的支配创造性智力成果、商业标志以及其他具有商业价值的信息并排斥他人干涉的权利。突出知识产权的主体是民事主体,昭示知识产权的私权性质。指出知识产权的保护对象是智力成果、商业标志和其他具有商业价值的信息。明确揭示出知识产权的支配权属性,表明其具有支配权的一般属性和特点,以便与请求权相区别。表明这种支配权既包括权利的原始取得人对保护对象的全面支配权。知识产权的主体与客体知识产权的主体知识产权的主体可以是自然人、法人、其他组织,也可以是国家。知识产权的客体知识产权的客体特指人们在科学、技术、文化等知识形态领域中所创造的精神产品。《中华人民共和国民法典》中第一百二十三条民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:(一)作品;(二)发明、实用新型、外观设计;(三)商标;(四)地理标志;(五)商业秘密;(六)集成电路布图设计;(七)植物新品种;(八)法律规定的其他客体。二、知识产权的范围包括著作权及其邻接权(相关权)、商标权、商号权(企业名称权)、商业秘密权(未公开信息权)、产地标记权(地理标志权)、专利权、集成电路布图设计权等各种权利。广义狭义包括著作权(含邻接权)、专利权、商标权3个主要组成部分。《建立世界知识产权组织公约》第二条第8款(1)与文学、艺术及科学作品有关的权利。这里指著作权。(2)与表演艺术家的表演活动、与录音制品及广播有关的权利。这里指一般所称的邻接权。(3)与人类创造性活动的一切领域内的发明有关的权利。这里主要指就专利及非专利发明和实用新型享有的权利。(4)与科学发现有关的权利。(5)与工业品外观设计有关的权利。(6)与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利。(7)与制止不正当竞争有关的权利。(8)一切其他来自工业、科学及文学艺术领域的智力创作活动所产生的权利。《与贸易有关的知识产权协定》第一部分第一条(1)版权与邻接权。(2)商标权。(3)地理标志权。(4)工业品外观设计权。(5)专利权。(6)集成电路布图设计权。(7)未披露过的信息专有权。狭义的知识产权范围狭义的知识产权即传统意义上的知识产权,一般可以将狭义的知识产权分为文学产权(literaryproperty)和工业产权(industrialproperty)两大类。文学产权主要包括著作权(含邻接权);工业产权包括专利权和商标权。文学产权是文学、艺术、科学作品的创作者和传播者所享有的权利。文学产权将具有原创性的作品及传播这种作品的媒介纳入其保护范围,从而形成了在创造者“思想表达形式”领域内的知识产权保护的独特范围。文学产权主要包括作者对其创作的作品享有的人身权和财产权。人身权包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权等;财产权包括作品的使用权和获得报酬权等。工业产权又称产业产权,是指工业、商业、农业、林业和其他产业中具有实用经济意义的一种无形权利。工业产权主要包括两类:一类是创造性成果权,如专利权、商业秘密权、集成电路布图设计权等;另一类是识别性标记权,如商标权、商号权、产地标记权等。Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权基础知识知识产权的性质与特征知
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论一、知识产权的性质知识产品LOREM
IPSUM不发生有形控制的占有LOREM
IPSUM不发生有形损耗的使用LOREM
IPSUM不发生消灭知识产品的事实处分与有形交付的法律处分二、知识产权的特征知识产权的地域性01020304知识产权的时间性知识产权客体的无形性知识产权的专有性知识产权客体的无形性无形性指知识产权的客体,即经法律肯定的智力成果是无形财产,因为它们没有物质实体,而是表现为某种法定权利或技术。×√知识产权客体的无形性购买一本书,我们取得的是该书的物权,但是我们并没有取得该书的著作权。因此,我们可以将该书再次销售,但是我们却不能复制该书并销售该复制品,前者属于对物权的利用,后者则涉及对他人智力劳动成果的非法复制,因此是侵权行为。知识产权的专有性独占性排他性知识产权的专有性表现为在一定时间内的独占排他权,即知识产权所有人的智力劳动果未经其本人许可,任何人都不得使用和占有,知识产权只能授予一次。独占性,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种专有权利并受到严格保护,没有法律规定或未经权利人许可,任何人不得使用权利人的知识产品。01排他性,即对于同一项知识产品,不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。02知识产权与所有权在专有性效力方面也是有区别的。一方面,所有权的排他性表现为所有人排斥非所有人对其所有物进行不法侵占、妨害或毁损,而知识产权的排他性则主要是排斥非专有人对知识产品进行不法仿制、假冒或剽窃。另一方面,所有权的独占性是绝对的,即所有人行使对物的权利,既不允许他人干涉,也不需要他人协助,在所有物为所有人控制的情况下,无地域和时间的限制。知识产权的独占性则是相对的,这种垄断性权利往往要受到权能方面的限制(如著作权中的合理使用、专利权中的临时过境使用、商标权中的先用权人使用等),同时,该项权利的独占性只有在一定空间地域和有效期限内才发生效力。知识产权的地域性19世纪末,科学技术和国际贸易的发展,知识产权的国际贸易也随着发展起来,知识产品的国际需求和知识产权的地域限制之间出现巨大矛盾。为解决这一矛盾,各国先后签订了一系列保护知识产权的国际条约,从而使在公约缔约国范围内的知识产权具备了通用性。同时,为了实现经济一体化目标,一些国家和地区也在努力建立一个共同的知识产权制度,如欧盟,使知识产权超出一国地域的限制。到20世纪下半叶,随着地区经济一体化与现代科学技术的发展,知识产权立法呈现出现代化、一体化的趋势,由此,知识产权严格的地域性也受到了挑战。这主要表现在以下两个方面。1.跨国知识产权的出现地区经济一体化,使得部分国家联合起来,实现了商品、资本、人员和劳务在统一市场内的自由流通,从而推动了相关国家在知识产权保护方面走向统一。为了实现经济一体化,欧洲联盟采取的重要行动之一,就是在工业产权与著作权领域建立一种广泛的欧洲保护制度,即在地区经济一体化的推动中努力实现“欧洲共同知识产权的幻想”。2.涉外知识产权管辖权与法律适用的发展长期以来,涉外知识产权纠纷一般由权利要求地法院专属管辖。由于卫星技术、网络技术、录制技术的发展,涉及现代技术的侵权行为可能在几个甚至十几个国家内发生,权利要求地也会相应增加,如果权利人依次在这些地方提起诉讼,就会带来极大不便。于是,一种全新的管辖权理论应运而生,即一国法院不但有权管辖其地域内的知识产权纠纷,还有权管辖在其他地域发生的相关纠纷。与此相联系,以权利要求地作为知识产权的准据法也相应发生变革。当同一个侵犯知识产权的行为在几个或十几个国家内同时发生的情况下,恪守权利要求地法律,将会造成同一案件适用几个或十几个准据法的不合理现象。知识产权的时间性《专利法》发明专利20年实用新型专利10年外观设计专利15年知识产权的时间性,是指这种权利仅在法律规定期限内受法律的保护,一旦超过法律规定的有效期限,这一权利就自行消失,即使作为知识产权客体的智力成果仍能发挥效用,但该知识产品却因进入“公有领域”而成为整个社会的共同财富,为全人类所共同所有和使用。时间性特点是知识产权与所有权的主要区别之一。众所周知,所有权不受时间限制,只要其客体物没有灭失,所有权便受到法律保护。灭失时效或取得时效所产生的法律后果,也只涉及所有权主体的变更,而所有物(有形物体)本身作为权利客体的地位并不会发生变化。关于所有权的这一特征,罗马法学家将其概括为“永续性”,即“所有权之命运与其标的物之命运相终始”。它既不像有设定期限的他物权(如抵押权、地役权),也不像具有灭失命运之本质的债权(如合同债权)。知识产权的时间性与他物权、债权的时间性也有着完全不同的意义。他物权的设定发生在特定主体之间,如地役权中的供役地所有人与需役地所有人之间,抵押权中的担保物权人与出质人之间。此外,他物权的设定以所有权的存在为前提,它无法脱离所有权而单独存在。至于债权,则涉及债权人与债务人之相对人的利益。债以履行、清偿为目的,因而法律不承认债权的永久性。而知识产权的时间性不同,按照西方学者的解释,知识产品所有人有权在一定时期享有垄断使用的利益,但也有义务将其智力性成果向公众公开。Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权基础知识知识产权法的概念与体系知
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论任务三知识产权法的概念与体系一、知识产权法的概念二、知识产权法的地位三、知识产权法律体系的基本制度知识产权法的概念与体系四、我国知识产权法律体系一、知识产权法的概念知识产权法是指调整因智力成果归属、利用和保护而产生的各种社会关系的法律规范的总称。知识产权法的调整对象是因智力成果而产生的各种社会关系,而不是调整智力劳动过程本身。一、知识产权法的概念二、知识产权法的地位世界范围123编入民法典单行立法编纂专门法典一方面,它是实体法与程序法的综合,知识产权法既包含保护权利人权利的实体法规范,也包含权利取得程序、权利行使程序、权利维持程序、权利变动程序、权利救济程序等程序法规范;另一方面,知识产权法是规范民事权利的私法,但也包含了许多行政管理、行政处罚以及刑事制裁等公法规范,从而具有公法与私法相结合的立法特点。知识产权“入典”三、知识产权法律体系的基本制度(纵向上)知识产权利用制度知识产权保护制度知识产权管理制度知识产权主体制度知识产权客体制度知识产权权项制度知识产权主体制度知识产权主体制度即在知识产权法律关系中权利的享有者和义务的承担者。这是由国家法律直接规定的。知识产权客体制度知识产权客体制度即由法律直接规定知识产品能够成为知识产权权利客体的条件。知识产权权利制度依据知识产权的不同类型,知识产权的权利范围也有所不同。多数知识产权只包括财产权,部分知识产权包括财产权和人身权双重权能。知识产权利用制度知识产权利用制度体现为知识产权的转让和使用许可等制度,从而保护权利人、受让人和使用人各方的合法权益。知识产权保护制度知识产权保护制度的核心内容是知识产权的侵权与救济。知识产权法明文规定,制裁各类直接侵权行为和间接侵权行为,并规定了民事、行政和刑事权利救济的多种救济手段。知识产权管理制度知识产权的取得、转让和灭失都需要依据法律规定,接受国家知识产权行政管理机构的管理。知识产权法律体系的基本制度(横向上)4312著作权法律制度商标权法律制度专利权法律制度其他知识产权保护法律制度1.著作权法律制度著作权法是调整因著作权的产生、控制、利用和支配而产生的社会关系的法律规范的总称。广义的著作权法包括著作权法、邻接权法及相关法律规范,以保护作者和传播者的专有权利为宗旨,客体范围有文学、艺术、科学作品、计算机软件和民间文学艺术。2.专利权法律制度专利法是调整因确认发明创造的所有权和因发明创造的实施而产生的各种社会关系的法律规范的总称,以工业技术领域的发明创造成果为保护对象,保护客体包括发明、实用新型和外观设计。3.商标权法律制度商标法是调整因注册、使用、管理和保护商标专用权而发生的各种社会关系的法律规范的总称,以注册商标所有人对标记的独占性权利为保护对象,保护客体为工商业活动中的商品商标和服务商标。4.其他知识产权法律制度其他知识产权法律制度具体包括工业版权法律制度、商号权法律制度、产地标记权等法律制度、商业秘密权法律制度和其他反不正当竞争行为法律制度。我国已制定了《中华人民共和国植物新品种保护条例》(以下简称《植物新品种保护条例》)和《集成电路布图设计保护条例》等,地理标志、商业秘密等权利的保护则适用《反不正当竞争法》等法律。四、我国知识产权法律体系1982《中华人民共和国商标法》1984《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国反不正当竞争法》19911993199720022001《植物新品种保护条例》《专利法实施细则》《计算机软件保护条例》《集成电路布图设计保护条例》《商标法实施细则》《著作权法实施条例》Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权基础知识知识产权制度知
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论任务四知识产权制度一、知识产权制度的概念二、知识产权制度的发展历史(一)世界知识产权制度的发展历史知识产权制度(二)我国知识产权制度的发展历史三、知识产权制度的意义一、知识产权制度的概念激励创新AB保护人们的智力劳动成果实施知识产权制度转化为现实生产力C知识产权制度是指智力成果所有人在一定的期限内依法对其智力成果享有独占权,并受到保护的法律制度。没有权利人的许可,任何人都不得擅自使用其智力成果。01保护机制司法保护:对知识产权通过司法途径进行保护,即由享有知识产权的权利人或国家公诉人向法院对侵权人提起刑事、民事的诉讼,以追究侵权人的刑事、民事责任,以及通过不服知识产权行政机关处罚的当事人向法院提起行政诉讼,进行对行政执法的司法审查,以支持正确的行政处罚或纠正错误的处罚,使各方当事人的合法权益都得到切实的保护。(中级法院或知识产权法院)02行政保护:是指政府的行政管理工作与消费者权益的保护水平直接相关,通过加强监督,预防危害消费者人身、财产安全行为的发生,及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。行政保护包括行政管理、行政监督以及对违法行为的处理等。(市场监管局、知识产权局、国家版权局、科技局)(一)世界知识产权制度的发展历史(二)我国知识产权制度的发展历史二、知识产权制度
的发展历史专利制度的发展历史版权制度的发展历史商标制度的发展历史专利制度的萌芽期公元前500年1262年1331年1421年1449年一种烹饪方法意大利南部向一名波尔多人授予生产花布的独占权,期限为15年西法兰西及英格兰布鲁内来西获得的在Arno河上运输重物的方法的三年独占权意大利授予约翰·卡姆比在缝纫和染织技术方面"独专其利"的权利英格兰对发明授予专利英格兰赐予商人和能工巧匠在一定时期内免税并独家经营某种新产品的特许权。进入中世纪专利萌芽时期影响最大威尼斯共和国1474年颁布了第一部专利法1545年颁布风轮机和水轮机的12年专利权德国1552年
英国诞生了英国历史上第2件有记载的专利,是有关诺曼底玻璃的制造方法1551年法国测距仪在法国被授予专利权1564-1590年英王批准了有关刀、肥皂纸张、硝石、皮革等物品制造方法的50项专利进入十五世纪后半叶处在东西航海和贸易中心地中海沿海国家威尼斯共和国开始采用专利制度来保护专利发明英国伊丽莎白女王统治时期1594年1564-1590年数学家、科学家和物理学家迦利略发明的以单匹马提升水的方法被授予专利进入十七世纪1624年
英国英国开始实施的《垄断法》,被认为是世界上第一部现代意义的专利法,标志着现代专利制度的开端1641年
美国美国的第1件专利是关于食盐制造的方法专利1617年编号为1的专利是英国历史上第1件有专利号的专利1787年
美国美国联邦宪法规定:为促进科学技术进步,国会将向发明人授予定期限内的有限的独占权英国开始了专利制度改革,首先废除了先前所有专利1624年英国《垄断法》宣告所有垄断、特许和授权-律无效,今后只对“新制造品的真正第一个发明人授予在本国独占实施或者制造该产品的专利证书和特权,为期十四年或以下,在授与专利证书和特权时其他人不得使用。其后,欧美各国纷纷效仿颁布了美国专利法,它是当时最系统,最全面的专利法7月31日美国授权第一件美国专利。1789法国专利制度的原则被写进《人权宣言》1790年美国版权制度的发展历史LOREMLOREM
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英国1709年《安娜女王法》是世界上第一部版权法18世纪末,法国大革命时期诞生的版权法则将版权制度的发展推向了新的阶段人类造纸和印刷技术的发明,以及以书籍为载体的科学技术知识、文学艺术作品的大范围的传播,产生了对作者和书籍印刷发行商的利益的保护需求。丹麦和挪威于1741年颁布了内容近似于《安娜女王法》的《作者权利保护法令》1791年颁布的《表演权法》和1793年颁布的《作者权法》。这些法律都首先强调了对作者精神权利的保护。立足于保护作者及印刷出版商的经济权利,并未提到保护作者的精神权利。版权制度从保护作者与印刷出版商并重完全过渡到保护作者,其权利内容从单纯的经济权利过渡到精神权利与经济权利并重。商标制度的发展历史商标、商号等工商业标记在历史上出现得很早,但商标保护制度则出现得比较晚。到16、17世纪,行会标志的使用十分普遍。1803年,法国颁布的《关于工厂、制造场和作坊的法律》,是最早的保护商标的单行成文法。13世纪,欧洲行会盛行,行会要求其成员要在自己的产品上做上一定的标志。1618年,英国法院做出了历史上第一个保护商品提供者的专用标识的判决。法国又在1804年的《拿破仑法典》中第一次肯定了商标权应与其他财产权同样受到保护。商标制度的发展历史1809年法国颁布了《注册商标保护令法》英国于1862年颁布了成文商标法。美国于1870年、德国于1874年先后颁布了注册商标法。1857年又颁布了一部更为系统的《商标权法》,首次确立了全面注册的商标保护制度。该法即成为世界上第一部注册商标法。英国1875年颁布了该国第一部注册商标法。商标权制度逐步在各国建立。二、我国知识产权制度的发展历史1898年,光绪皇帝在“戊戌变法”中颁布的《振兴工艺给奖章程》是我国历史上第一部专利法南京国民政府于1928年颁布的《著作权法》1944年颁布《专利法》清政府又分别于1904年和1910年,颁布了保护商标的法规《商标注册试办章程》和保护著作权的《大清著作权律》1930年颁布的《商标法》当时也没有发挥应有的作用我国近现代意义上的知识产权制度始于清末由于历史原因,这些法律并未付诸实施,但对随后北洋政府和国民政府的相关立法产生深远影响。新中国的知识产权制度1982《商标法》1986《民法通则》1991《计算机保护条例》1984《专利法》1990《著作法》1993《反不正当竞争法》1991《植物新品种保护条例》2001年我国加入世界贸易组织,从而该组织的基本法律文件《与贸易有关的知识产权协定》也对我国生效。1994年正式加入《专利合作条约》1989年加入《商标国际注册马德里协定》1985年加入《保护工业产权巴黎公约》1992年加入《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》和《世界版权组织公约》三、知识产权制度的意义知识产权制度是激发人的创造力,促进社会发展的推进器知识产权制度是私人利益和社会公共利益的平衡器知识产权制度是创造者的权利实现和社会经济正常运行的制度保障知识产权制度是维护国际交流与合作的基本要求1.对权利对象范围的限制对应当由人类共享、同国家利益有重大关系的,以及违反国家法律、社会公共利益的智力成果,均不授予特定主体以专有权。2.对权利人专有权行使的限制具体来看,著作权受到合理使用、法定许可、强制许可等制度的限制。专利权的行使也有权利用尽、临时过境、专为科学研究和实验目的使用等不构成侵权的限制。另外,还有专利实施的强制许可制度,包括合理条件下的使用强制许可、为公共利益使用强制许可、从属专利的强制许可等。3.对知识产权专有可能造成的负面作用的防范和限制对知识产权专有可能造成的负面作用的防范和限制包括专利申请人不得利用其申请权泄露国家秘密,商标权人不得利用商标专用权生产假冒伪劣产品来损害消费者利益等。知识产权制度对权利的限制主要体现在以下3个方面Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权概论项目二第一节知
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论学习目标理解知识产权的分类及内容,掌握相关定义、特点及权利范围,了解各类知识产权主体、客体的概念及法律特征,掌握基本内容、基本理论、基本原则等核心知识。1培养知识产权意识、提升学生的实践能力,培养运用各类知识产权法基本知识,以及进行法律探析和解决知识产权实际问题的能力。2沿着专利权、著作权、商标权等知识产权的权利主体、客体、内容及权利行使与法律保护的知识体系脉络,主要从道德修养、家国情怀、法治精神、职业操守、全球化视野等不同层面凝练育人元素,在知识传授中增进学生的政治认同、文化自信、家国情怀、法治精神,提升法律职业素养。3课程导入专利权下面哪些属于专利?又涉及到哪些专利类别?新课讲授一是指法律赋予权利人对其发明创造在一定时间和区域范围内享有的独占权,是一种专有权利。二是指获得专利权的发明创造。三是指专利文献。01专利权概述logo建立专利权的目的主要有两点:一是以法律手段实现对技术实施的保护,保护发明创造成果权利人的权益,即权利垄断;二是以书面的形式实现对技术信息的公开,即权利公开,发明人想要取得专利权,必须向公众公开其技术方案,这是专利被授予权利的前置条件。权利垄断和权利公开也称作专利权的两个基本属性。课程导入知识点1影响世界的专利瓦特改良蒸汽机知识点1专利是一种法律文件专利权的特征独占性时间性地域性是指专利权是一种无形财产权,具有排他性质,任何人要实施专利,除法律另有规定的以外,必须得到专利权人的许可,并按双方协议支付使用费,否则构成侵权。是指专利权只在授权有效期限内有效,期限届满或终止失效后该发明创造就成为全社会的共同财富,任何人都可以自由利用,专利权的期限是由专利法规定的。是指一个国家授予的专利权只在授予国或地区的区域范围内有效,对其它国家或地区没有法律约束力,每个国家或地区所授予的专利权,其效力是互相独立的。专利权的主体专利权的主体即专利权人,可以是自然人或法人和其他组织,主要指发明人或者设计人、发明专利申请人、专利权人和专利受让人等。在权利原始取得的情况下,发明人、发明专利申请人与专利权人往往是统一主体,但也存在权利归属于他人的情形,即发明人、发明专利申请人不属于专利权人。1.发明人或设计人发明人是指发明或实用新型的完成人,设计人是指外观设计的完成人。发明创造是“人脑专利”,只能由自然人作出。发明人或设计人一般简单合称为发明人,专指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。非职务发明创造的发明人。非职务发明创造的发明人既不是执行本单位的任务,也不是主要利用本单位的物质条件完成发明创造的人,这是当然的专利申请权人。非职务发明创造是发明人或设计人的智力成果、无形财产,由发明人或设计人对其非职务发明创造享有专利申请权,既符合自然法精神,又符合专利制度鼓励技术创新的基本宗旨。职务发明创造的发明人。职务发明创造的发明人是指执行本单位的任务,或者主要利用本单位的物质条件完成发明创造的人。《专利法》所指的职务发明创造包括两种情形,即公民为完成本单位(包括临时工作单位)的工作任务所完成的发明创造和主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。执行本单位的任务包括:①在本职工作中作出的发明创造;②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;③退职、退休或调动工作之后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造。(3)共同发明人。共同发明人是指共同研制出同一发明创造的两个或两个以上的人。共同发明人可以是自然人,也可以是共同合作的自然人和单位。但是,共同发明人必须对发明创造的实质性特点共同作出了创造性贡献,仅提供辅助性协作的人除外。共同发明人专利申请权和专利权的归属,可以由共同发明人协议确定。没有协议或协议不成的归共同发明人共有。(4)合作或委托完成发明人。合作完成发明人是指合作完成发明创造的两个或两个以上的单位或者个人,委托完成发明人是指接受其他单位或个人委托完成发明创造的单位或者个人。合作或委托完成发明人专利申请权和专利权的归属,可以由发明人协议确定。没有协议或协议不成的归完成或者共同完成的单位或者个人。2.合法受让人合法受让人是指以有偿或无偿转让、继承等方式承受专利权的自然人和社会组织,也就是通过签订赠与合同、买卖合同,以及通过财产继承等各种合法形式取得发明创造(专利)的所有人。转让当事人之间必须订立书面合同,经国家专利局登记公告后生效。专利经过合法受让后,受让人就成为专利权的主体,享有发明创造的专利申请权、专利权,但应注明发明人的姓名,让与人或被继承人的专利权主体资格即行取消。但是,基于专利权是“两权一体”的民事权利,专利的人身权永远属于发明人或设计人,不因受让的转移而转移。3.外国人与外国组织外国人是指具有外国国籍的自然人,外国组织是指依照外国法律在外国注册的企业和其他组织。对于外国人或外国组织的专利权主体资格,我国《专利法》采用以下区别对待的办法。(1)国民待遇。国民待遇是指在中国境内有经常的居所或营业场所的外国人或外国组织,可以享受和中国公民或社会组织相同的待遇。(2)对于在我国境内没有经常居所或营业场所的外国人或外国组织,应依国际条约、双边协议或互惠原则,审定其专利权的主体资格。①其所属国与我国有双边协议或共同参加的国际条约组织,依协议或条约办理。我国《专利法》第17条规定:“在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,根据本法办理。”②其所属国与我国无双边协议或共同参加的国际条约组织,依互惠原则办理,亦即依其所属国给予中国公民的待遇来确定我国政府对其待遇。随堂检验
(一)根据专利人是否发明人本人来划分随堂检验
(二)根据专利人法律地位性质的不同来划分随堂检验(三)根据专利人国籍的不同来划分专利权的客体专利权的客体专利权的对象,也称专利权客体,是指能取得专利权,可以受专利法保护的发明创造。我国《专利法》第二条规定:“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”在日常生活中,人们将“发明创造”一词等同于“发明”的含义,通常泛指为“新的”东西。但在专利法中,“发明创造”一词有其特定含义,是发明、实用新型和外观设计的合称。随堂总结发明发明是专利权的主要客体,也是各国专利法的主要保护对象。从词义上看,发明指科技开发者依据自然规则或法则,运用自己的资金和智力创造出来的新技术方案。概念发明是一种技术方案。发明是一种具体的技术方案。发明必须是一种新的技术方案。发明必须是一种符合法律要求的技术方案。特征产品发明方法发明改进发明种类实用新型是对产品的形状、构造或其结合所提出的适用于新的技术方案。概念作为实用新型对象的产品要具有立体形状、构造的产品,而不能是气态、液态的产品,也不能是粉末状、糊状、颗粒状的固态产品;作为实用新型对象的新设计须为“适于实用”的技术方案,即具有实用性,能够在工业上应用。主要特征1保护范围不同。申请实用新型专利的主体只能是产品;而申请发明专利的主体既可以是产品,也可以是方法。2实用新型专利的创造性要求比发明专利低。建立实用新型保护制度的目的是保护那些达不到发明专利的创造高度要求的一些简单的小发明创造。3实用新型专利的审查程序比发明专利简便、快捷。与发明专利的审查程序相比,实用新型专利不做实质审查,只要通过初步审查便可以进入公告授权环节,大大加快了专利授权的速度。4保护期限不同。发明专利权的期限为20年,实用新型专利权的期限为10年。另外,申请费及授权后的年费也不同。实用新型与发明虽然都属于技术方案,在保护方式上也基本相同,但是两者之间仍然存在较大的差异。外观设计《专利法》规定,外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。概念外观设计须是附着于产品之上的设计;外观设计分为产品整体外观设计和产品局部外观设计;附载外观设计的产品必须能够在工业上应用;外观设计必须能够使人产生美感。主要特征专利权的内容123独占实施权,即专利权人对其专利产品或专利方法依法享有的进行制造、使用、许诺销售、销售、进口的专有权利。实施许可权,即专利权人通过专利实施许可合同的方式,许可他人实施其专利并收取专利使用费的权利。标记权,即专利权人享有在专利产品或该产品的包装上、容器上、说明书上、产品广告中标注专利标记和专利号的权利。45转让权,即专利权人将其获得的专利所有权转让给他人的权利。专利所有权只能作整体转让,且必须签订书面合同并予以登记。放弃权,是专利权人放弃其独占利益的权利。专利权的限制时间限制专利权的限制包括权利有效期限,即专利权保护器,这属于时间限制。0102地域限制即仅在一定地理范围内受到法律保护。0304强制许可(非自愿许可)强制许可即国家专利主管机关根据具体情况,不经专利权人许可,授权符合法定条件的申请人实施发明或实用新型专利的一种法律制度。在先使用所谓先用权人即是在他人申请专利之日前已经制造相同的产品、使用相同的方法,或已经做好了制造或者使用的必要准备的人。专利权限制专利权的限制1.权利穷竭。权利穷竭又名专利权用尽,是指专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。需要注意的是,权利穷竭的前提是该产品首次合法售出,非法售出不产生权利穷竭的效果。这项规定主要是为了在产品首次合法售出后就切断专利权人对产品的控制,以便保护产品在市场上的自由流通。2.先用权。先用权即在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。这项规定主要是为了保护在完成发明创造后,并未申请专利,而采用技术秘密保护的主体。但由于专利权具有更强的保护水平,因此只有在原有范围内继续制造产品、使用方法,才不会侵犯专利权。临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵犯专利权。这项规定是为了使运输工具在各国间的来往不受专利权人控制,保障各国间的交通自由。3.临时过境专为科学研究和实验目的而使用有关专利的,不视为侵犯专利权。这项规定是为了保障技术的研发自由。值得注意的是,在他人专利基础上增加技术特征而研发出的新的技术方案,虽然其实施可能构成专利侵权,但是将其申请专利的行为不会构成专利侵权。4.专为科学研究和实验目的使用为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的,不视为侵犯专利权。由于药品、医疗器械与人类生命健康密切相关,因此,它们在投放市场之前,必须经过严格而漫长的行政审批。5.为提供药品、医疗器械行政审批的使用四、专利保护的“3W”专利保护的“3W”即什么时候提出(When)、到哪里提出(Where)、怎样提出(How)。(一)When专利的申请制度采用的是先申请制,故而提出保护的时间(也就是相关专利的申请时间)在实际操作中越早越好。只要相关的技术方案初步成型,哪怕还仅仅是一个符合自然规律的概念性的初步方案,就可以对其提出专利申请(这种情况下,在技术方案被进一步完善后,还可以对新提出的创新方案再次提出新的专利保护)。专利权人越早提出专利申请,就越有利于保护自己的核心创意。此时,就可以在整个技术开发和创新的过程中,随着进一步深入开发而将创新从概念发展成具体的技术方案,并在这一过程中完成体系化的专利布局,从而可以对创新技术形成完善的知识产权保护。(二)Where专利的一个重要特征就是,它具有地域性,也就是在全世界范围内,在哪个国家或地区申请并获得授权的专利,其法律效力仅仅只能局限于相应的国家或地区范围内。因此,实际进行专利申请的国家或地区一般都是与自己的经营活动、市场活动及战略规划相配合的。(三)How作为一项发明创造的拥有者,知道了在什么时间申请且选定了要申报的地区后,接下来要知道的是如何做才能获得专利申请。专利申请流程作业Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权概论知
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论新课导入版权之争?著作权01著作权的概念与特征著作权是法律赋予创作者因创作文学、艺术和科学作品而享有的专有权利。著作权01著作权的概念著作权02著作权的主体和客体著作权的主体,也称著作权人,即依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人,包括自然人、法人和其他组织。在一定条件下,国家也可能成为著作权主体。著作权的主体和客体著作权的对象,即著作权的客体。著作权是基于文学、艺术和科学作品依法产生的权利,因此,著作权的对象就是作品。著作权的概念与特征著作权的权利客体具有可复制性作为著作权客体的作品是思想或情感的表现,具有无形性和共享性,能够被多人同时使用或复制。同时,作品的表现形式多样,具有表演、广播、翻译等多种利用方式,作品的利用对作品载体产生影响,但对作品本身不构成事实改变。著作权权能具有可分性著作权本身由著作人身权和著作财产权复合而成,两者可以实现有效分离,著作人身权可以独立于著作财产权而单独存在,同一权能能够进行多次处分。自身特点著作权的概念与特征著作权自动产生专利权、商标权的取得必须经过申请、审批、登记和公告,即必须以行政确认程序来确认权利的取得和归属。而著作权因作品的创作完成而自动产生,一般不必履行任何形式的登记或注册手续,也不论其是否已经发表,只要创作完成即具有著作权。著作权人身保护的永久性著作权与作品的创作者密切相关,因此,在著作权中,保护作者对作品的人身权利是其重要的内容。著作权中作者的发表权、署名权、修改权、保护作品完整权等人身权利,永远归作者享有,不能转让,也不受著作权保护期限的限制。自身特点著作权《乘风破浪的姐姐》王心凌组改唱《星星点灯》是否侵权?原始著作权人与继受著作权人(1)原始著作权人。原始著作权人即著作权产生时所依附的主体,它只能是作者、法人或者其他组织。(2)继受著作权人。继受著作权人是指并非因自己的创作,而是基于其他法律事实获得著作权的人。显然,继受著作权人的权利来自原著作权人。由于著作权中的人身权利同作者不可分离,财产权的转让也受到严格的限制,因此继受著作权人不可能享有完整的著作权。但是,继受著作权人必须至少拥有著作权人的财产权的一部分,即其必须是权利的所有者。著作权的主体和客体作品分类①文字作品②口述作品③音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品④美术、建筑作品⑤摄影作品⑥电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品⑦工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品⑧计算机软件⑨法律、行政法规规定的其他作品著作权徐悲鸿《马》《音乐专辑》《舞蹈作品》著作权建筑《布达佩斯大饭店》摄影作品著作权著作权内容是指由著作权法所确认和保护的、由作者或其他著作权人所享有的权利。1.著作权的内容著作权的对象是广泛的。但是,很多国家把某些对象排除在外。我国《著作权法》第五条分别就两种情况规定了不受著作权法保护的对象。2.著作权的限制03著作权的内容与限制著作权的内容著作人身权,是作者基于作品依法享有的以人身利益为内容的权利,是与著作财产权相对应的人身权。民法中一般的人身权多以民事主体的生命存续为前提,每个人无差别地享有;著作人身权则以创作出文学艺术作品前提而产生,也不因创作者生命终结而消失。著作财产权,是善作权人基于对作品的利用给其常来的财产收益权。著作权的限制著作权法不适用于法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文。上述官方文件和相应的官方文件译文都符合作品的特性。但是,这些文件涉及社会公众和国家整体利益,属于国家和相关社会成员的公有的信息资源,不应为任何人专有而限制它们的传播和被人们利用,故不享有著作权。立法、行政、司法性质的官方文件这些表达具备作品形式条件,但因其具有“唯一表达”的特点,或已处于公共领域,而不予以著作权法保护。我国著作权法规定的具有这类特点的有时事新闻、历法、通用数表、通用表格和公式等。其他类型的表达著作权04邻接权邻接权是国际上对作品传播者所享有的权利的称谓,是指传播者直接传播或者通过媒体传播作品,依法而享有的专有权利。邻接权邻接权一词来自于英文(Neighbouringrights),意思是指与著作权相邻,相关的权利。这种权利是以他人之创作为基础而行生出来的一种传播权。不同于著作权,但又与它相关,所以叫做邻接权,根据我国《著作权法》规定。邻接权我国的邻接权包括出版者权、表演者权、录音录像制作者权、广播组织播放权。出版者权表演者权录音录像制作者权广播组织播放权邻接权出版者权是指出版者对其出版的作品所享有的一系列权利的统称。出版权是生产、制作作品的复制品并将其提供给公众的行为。邻接权表演者权是指表演者依法对其表演所享有的权利,使用他人作品演出,表演者应当取得著作权人许可。表演者权不等同于表演权,两者不同。表演者权的客体不是表演的节目或作品,而是现场表演本身,即演员的形象、动作、声音等的组合,受保护的是活的表演而不是死的剧本。表演者权由表演者享有。表演权是著作权人享有的公开表演自己创作的作品或者许可他人表演其创作的作品的权利,属于著作权人。邻接权录音录像制作者权的主体只有实际制作录音、录像制品并首次将声音或场景录制下来的人才具备。录音录像制作者权的客体为录音录像制品。转录他人唱片、录像制品,即使在原基础上进行了删节或在剪辑、放映方面做了技术性调整和改进,只要没有根本超出原制品,转录者就不能享有录音录像制作者权。非作品的表演,甚至是自然界的声音、景物,都可以录制成音像制品而享有邻接权。邻接权广播组织权的客体仅限于广播、电视节目。《著作权法》规定广播电台、电视台播放他人未发表的作品,应当取得著作权人许可,并支付报酬。广播电台、电视台播放他人已发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬。电视台播放他人的视听作品、录像制品,应当取得视听作品著作权人或者录像制作者许可,并支付报酬;播放他人的录像制品,还应当取得著作权人许可,并支付报酬。案例分析2014年5月28日,琼瑶向北京市第三中级人民法院提起诉讼称,于正未经其许可,擅自采用《梅花烙》的核心独创情节,改编创作电视剧本,并联合其他四方被告,共同摄制、播出了电视连续剧《宫锁连城》。琼瑶认为,于正严重侵犯了她的改编权、摄制权,同时对她本人造成了极大的精神伤害,请求法院判令于正在内的五方被告立即停止侵权、消除影响、向其赔礼道歉,并赔偿经济损失2000万元。同年12月,法院对此案做出一审判决,认定原告琼瑶是《梅花烙》的作者和著作权人,判定被告于正侵权成立,要求其致歉,并与其他四方被告连带赔偿原告500万元,同时立即停止电视剧《宫锁连城》的复制、发行和传播行为。一审宣判后,于正等被告不服判决,提起上诉。2015年12月,琼瑶的代理律师收到北京市高级人民法院的终审判决:维持原判。琼瑶诉《宫锁连城》侵权邻接权与著作权的联系邻接权是著作权制度发展到一定阶段之后出现的一种与著作权相关的权利。邻接权属于广义著作权的一部分,同著作权有密切的关系。一方面,著作权是邻接权产生的基础。邻接权产生于传播作品的过程中,离开了著作权,邻接权就成了无本之木。出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台行使各自权利时,不得损害被使用作品和原作品著作权人的权利。01另一方面,著作权与邻接权相辅相成。这表现在大多数国家的邻接权制度都是作为《著作权法》中的一章来规定的。有关著作权的许多规定都直接适用于邻接权,如自动保护原则、合理使用原则等。021.主体不同著作权的主体多是自然作者;而邻接权的主体是作品的传播者,通常是法人。2.对象不同著作权保护的是产生作品的智力劳动成果;而邻接权保护的是作品传播者在传播作品的过程中投入的劳动和资金,其保护对象分别是表演、录音制品、录像制品和广播电视节目等。3.权利的内容不同就权利的内容而言,邻接权是一种简单的权利,而且它通常不具有人身权利的性质(表演者权例外);而著作权复杂得多,既包括人身权利,又包括财产权利。4.保护期不同邻接权的保护期比较短,通常是25年左右,如《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》和《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约》规定的邻接权的最低保护期都是20年;而著作权的保护期长达作者终生,加上死后50年。邻接权与著作权的区别著作保护权的意义思考:国家的富强,民族的复兴,如何促进优秀文化、艺术和科学技术作品的繁荣?著作权保护有什么意义?Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权概论知
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论新课导入米高梅“狮子吼叫”声注册商标新课导入Milka巧克力是Kraft食品公司的知名产品,其外包装上的紫色牛图案家喻户晓,由于这种紫色的外包装已经成为Milka巧克力的显著标志,Kraft公司将紫色在相关商品上注册为颜色商标。新课导入浙江绍兴咸亨酒店集团新课讲授01商标权概念商标权是指商标所有人对其商标所享有的独占的、排他的权利。在我国由于商标权的取得实行注册原则,因此,商标权实际上是因商标所有人申请、经国家商标局确认的专有权利,即因商标注册而产生的专有权。商标概念、分类与作用一、商标的含义商标是生产经营者在其商品或服务上使用的,由文字、图形、字母数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合构成的,具有显著特征、便于识别商品或服务来源的标记。第八条:任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。主要有以下几个方面:商标是用于商品或服务上的标记;商标是区别商品或服务来源的标记;商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音以及上述要素的组合构成的,具有显著特征的人为标记。商标概念、分类与作用一、商标的含义商标权沈阳红双喜压力锅商标权商标权的特征独占性又称专有性或垄断性,是指商标注册人对其注册商标享有独占使用权。时效性指商标专用权的有效期限。在有效期限之内,商标专用权受法律保护,超过有效期限不进行续展手续,就不再受到法律的保护。地域性指商标专用权的保护受地域范围的限制。商标权的特征财产性商标专用权是一种无形财产权。商标专用权的整体是智力成果,他凝聚了权利人的心血和劳动。类别性类别性,国家工商行政管理总局商标局依照商标注册申请人提交的《商标注册申请书》中核定的类别和商品(服务)项目名称进行审查和核准。商标权的内容商标权的内容包括使用权和禁止权。使用权或者说是专用权,是指商标权人对其注册商标享有充分支配和完全使用的权利。使用权涉及注册人使用注册商标的问题,《商标法》规定注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标权内容商标权的内容专有使用权是商标权最重要的内容,是商标权中最基本的核心权利。禁止权是指注册商标所有人有权禁止他人未经其许可,在同一种或者类似商品或服务项目上使用与其注册商标相同或似的商标。许可权是指注册商标所有人通过签订许可使用合同,许可他人使用其注册商标的权利。转让是指注册商标所有人按照一定的条件,依法将其商标转让给他人所有的行为。商标权的内容1234商标权的限制(一)不予注册的商标专有性指的是商标所有人对其注册商标享有专有使用的权利。该权利一经取得就具有独占性,他人不得加以干涉,未经商标权人许可,他人不得擅自使用该注册商标。表示商品质量、主要原料、功能、用途等特点的文字和图形。以立体标志申请注册商标的,仅仅由商品自身的性质产生的形状,或为获得技术效果而需有的商品形状,或使商品具有实质性价值的形状,不得注册。由于上述标志缺乏显著性,以其作为商标虽然能区分商品的品种,但不能区分商品的不同来源,也起不到识别不同生产经营者的作用。另外,上述标志一般也不应由某一个企业作为注册商标而专有。因此,上述标志不得作为商标注册。商标概念、分类与作用商品的名称不能作为商标(但是通过使用取得显著的特征并便于识别的可以作为商标)(二)禁止作为商标使用的标志《商标法》还规定了有些标志不能当作商标使用。我国对商标权的取得实行的是商标注册原则,只有注册商标才能获得专用权。对商标注册我国采取的是自愿注册原则,除了法律明文规定的少数几类商品外,国家允许商标使用人自由决定是否申请注册,未经注册的商标也可以使用,只不过不转让,也不享有专用权。对于下列标志,《商标法》规定禁止作为商标使用,更不允许注册。(1)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的。(2)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外。(3)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外。(4)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外。(5)同“红十字”“红新月”的名称、标志相同或者近似的。(6)带有民族歧视性的。(7)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的。驰名商标的认定驰名商标驰名商标的认定对驰名商标认定的原则是“个案认定、被动保护”。我国目前驰名商标认定途径是“行政、司法认定并行”。驰名商标的认定国家工商行政管理局负责驰名商标的行政认定。司法认定是指当事人在发现商标被侵权或相互间商标发生纠纷的情况下,将该争议提交法院,由法院依职权或根据当事人的诉请来认定驰名商标的方式。行政认定司法认定驰名商标的保护范围就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。已经注册的商标,违反商标法相关规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。使用商标违反商标法第十三条规定的,有关当事人可以请求工商行政管理部门禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。他人的域名或其主要部分构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译的,应当认定其注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争。驰名商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权概论知
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论知识点401其他知识产权商业秘密权反不正当竞争法地理标志权植物新品种权集成电路布图设计商业秘密是指“不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经过权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”。概念例如,在美国《侵权法重述》中对商业秘密的定义是:“商业秘密可以包括任何配方、式样、设置和信息之汇集,并且被用于某人的商业,给他以机会,获得高于不知或不使用它的竞争者的优势。它可以是某种化学合成物的配方,一种加工或处理材料的制造方法,一种机器或者其他装置的式样,或者一份客户名单。”美国《统一商业秘密法》所下的定义是:“商业秘密意指信息,包括配方、式样、汇编、程序、设置、方法、技术和工艺。”可见,在美国商业秘密保护的范围非常广,一切私人信息只要符合商业秘密的一些特征即可成为商业秘密保护的对象。举例子商业秘密权商业秘密权特征专利权、著作权等是以向社会公开其智力成果而换取法律赋予的专有权。而商业秘密权的存在取决于商业秘密的保密,一旦被公开则丧失权利。商业秘密权没有保护期限的限制。权利的排他性含义不同。商业秘密不具有严格意义上的独占性,权利人无权排斥他人以正当手段如反向工程等破解商业秘密。反不正当竞争法反不正当竞争法是指由国家制定的,为保护国家和人民的利益,保护社会主义竞争秩序,制裁生产经营活动中不正当竞争行为的法律规范的总称。反不正当竞争法在维护市场经济体制方面有着重要作用:(1)保障竞争机制正常发挥作用,保护公平竞争。(2)规范市场行为,维护市场秩序。(3)保护经营者和消费者的合法权益。地理标志权地理标志权属于商业标记权利的范畴。地理标志与传统的农贸经济、品牌经济有密切的关系,对其给予商业标记权利的保护是各国立法者的共同选择。地理标志是指标示处某商品来源于某成员地域内,或来源于该地域中的某地区或某地方的标识,该商品的特定质量、信誉或其他特征,主要由该地区的自然因素或人文因素所决定。地理标志权植物新品种权意义保护植物新品种对于提高农产品和林业产品的质量、减少病虫害损失、促进国民经济发展以及保障人民生活具有极其重要的意义。因此许多国家都采用不同的方式对植物新品种进行保护。概念植物新品种权的对象为植物新品种。根据我国《植物新品种保护条例》第二条的规定,所谓植物新品种是指“经过人工培育的或者对发现的野生植物予以开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性的并由适当命名的植物品种”。植物新品种权植物新品种权小资料中国首个海外注册的植物新品种我国实施植物新品种保护以来向国外申请的第一个植物品种权———“中黄13”是由中国农业科学院原院长王连铮研究员培育的。2005年4月,王连铮研究员向韩国申请大豆新品种的植物品种权,并于2005年5月取得韩国官方的受理通知书。这是我国首次向国外申请植物新品种权。新植物品种权属于国家植物品种保护名录。取得条件新颖性:是指申请品种权的植物新品种在申请日前该品种繁殖材料未被销售,或者经育种者许可,在中国境内销售该品种繁殖材料未超过1年。特异性:应当明显区别于在递交申请以前已知的植物品种。一致性:一致性是指申请品种权的植物新品种经过繁殖,除可以预见的变异外,其相关的特征或者特性一致。123新植物品种权属于国家植物品种保护名录。取得条件稳定性:申请品种权的植物新品种经过反复繁殖后或者在特定繁殖周期结束时,其相关的特征或者特性保持不变。适当的名称:与相同或者相近的植物属或者种中已知品种的名称相区别。45植物新品种权集成电路布图设计依据我国《集成电路布图设计保护条例》的规定,集成电路是指“半导体集成电路,即以半导体材料为基片,将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品”。概括起来,集成电路布图设计既是指集成电路中组件和互连线路的三维配置,又是指为制造集成电路而准备的上述三维配置,如果把后者比作相片的“底片”,则前者就是“相片”。专利法的保护对象是发明创造,著作权法的保护对象是作品,而集成电路布图设计保护法的保护对象则是布图设计。集成电路布图设计集成电路布图设计依据我国《集成电路布图设计保护条例》的规定,集成电路是指“半导体集成电路,即以半导体材料为基片,将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品”。概括起来,集成电路布图设计既是指集成电路中组件和互连线路的三维配置,又是指为制造集成电路而准备的上述三维配置,如果把后者比作相片的“底片”,则前者就是“相片”。专利法的保护对象是发明创造,著作权法的保护对象是作品,而集成电路布图设计保护法的保护对象则是布图设计。集成电路布图设计有以下基本特征(1)无形性。(2)可复制性。(3)表现形式的非任意性。(4)创造性与实用性。Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权的取得著作权的取得知
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论学习目标掌握著作权取得的方式;掌握专利权取得的条件;了解知识产权取得的管理机制;了解知识产权取得的代理机构的种类。了解实际生活中知识产权取得的具体流程。培养关注科学、技术与社会问题的习惯,形成科学的学习态度和价值取向,懂得尊重和保护智力劳动成果,树立社会责任感。知识产权的取得01知识产权取得的条件与程序著作权的取得著作权取得的实质条件实质条件,是指法律以文学艺术作品的产生作为取得著作权的唯一的法律事实。著作权取得的形式条件形式条件是指作品完成之后,是不附加其他条件就享有著作权,还是附加一定的条件或是再履行一定的法律手续才能获得著作权。我国著作权法采用自动保护原则作品一经产生,不论整体还是局部,只要足以构成作品即产生著作权,既不要求登记,也不要求发表,也无须在复制物上加注著作权标记。我国著作权法采用自动保护原则金庸写武侠小说,经常是边写边连载。每次连载的小说章节尽管长度只有整部作品的几十分之一,但它也必然包含了一定的人物、情节、对话等实质性内容,已经具有了独创性,因此,它们本身也受到著作权法保护。Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权的取得专利权的取得主讲教师:王馨苒知
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论知识产权的取得01知识产权取得的条件与程序专利权的取得专利授予的条件1.新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。专利授予的条件1.以出版物方式公开2.以使用方式公开3.以其他方式公开4.抵触申请公开的方式:专利授予的条件不丧失新颖性的情形:他人未经申请人同意而泄露其内容的123在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的专利授予的条件2.创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。专利授予的条件1.判断创造性的人应是发明创造所属专业的普通技术人员2.开拓性的发明创造具备创造性3.若发明创造的目的和效果具有不可预测性,则该发明创造具有创造性4.根据发明构成的难易程度来判断其创造性如何判断具有创造性:专利授予的条件是指发明或者实用新型的客体必须在产业上能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。3.实用性专利授予的条件发明必须是具体的技术方案或者外观设计发明的技术方案必须可以重复实施发明必须具备有益性如何判断具有实用性:专利申请的程序1.专利申请的原则专利申请的书面原则是指申请人为获得专利权所需履行的各种法定手续都必须依法以书面形式办理。1.书面原则专利申请的程序1.专利申请的原则2.先申请原则两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利时,专利权授予最先申请的人。专利申请的程序1.专利申请的原则3.单一性原则也称一发明一申请原则,它是指一件发明或者实用新型专利的申请应当限于一项发明或者实用新型,一件外观设计专利的申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。专利申请的程序1.专利申请的原则4.优先权原则分为国际优先权国内优先权专利申请的程序2.专利申请文件第一,发明和实用新型专利申请的基本文件。包括请求书、权利要求书、说明书、说明书附图、说明书摘要、其他文件。专利申请的程序
第二,外观设计专利申请的基本文件。包括请求书、图片或照片、简要说明。2.专利申请文件
1.专利申请的提出→2.申请受理→3.初步审查→4.公布申请→5.实质审查→6.专利授权专利申请的程序3.专利申请、审批程序发明专利:专利申请的程序
1.专利申请的提出→2.受理申请→3.初步审查→4.授权公告3.专利申请、审批程序实用新型和外观设计:Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权的取得商标权的取得知
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论知识产权的取得01知识产权取得的条件与程序商标权的取得商标权取得的原则1.自愿注册原则自原注册原则又称任意注册原则,是指商标所有人自行决定是否申请商标注册,欲取得商标权的应提出注册申请,不注册的商标也可以使用,但商标所有人不享有商标权。商标权取得的原则2.优先权原则优先权是指任何一个巴黎公约成员国国民向任何一个公约成员国就工业产权保护第一次提出正式申请后的一定期间内(专利和实用新型为12个月,商标与外观设计为6个月),再向其他成员国提出申请时,该成员国应当将该申请人的第一次申请日视为在该国提出申请的日期,即优先权日。商标权取得的原则3.申请在先原则对于两个或两个以上的申请人在同一种或类似商品上申请注册相同或近似的商标时.准予先申请人的注册,驳回后申请人的申请,但对于同一天提出申请即无法确定谁是先申请人的,则采用使用在先原则。商标注册的条件主体条件:自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。01商标注册的条件客体条件(1)显著性
(2)合法性02商标注册的程序
核准注册异议审查
受理申请Thanksforwatching谢谢观看知识产权概论知识产权的取得知识产权取得的政府管理知
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论知识产权的取得02知识产权取得的管理体制知识产权取得的政府管理知识产权取得的政府管理体系1.我国知识产权政府管理工作体系的特点
专利授权、商标注册和版权登记分散管理,授权和
行政执法一体化。
审理、登记、注册集中管理,行政执法分级管理。
司法与行政执法并举
宏观层次的知识产权管理分布在各个部门01020304知识产权取得的政府管理体系
01
国家知识产权局2.知识产权的政府管理机构国家知识产权局是主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的国务院直属机构。国家知识产权局将对专利申请的受理、审查、复审、授权,以及对无效宣告请求的审查业务委托国家知识产权局专利局承担。因此,全国所有专利申请都要由国家知识产权局专利局统一审查和授权。知识产权取得的政府管理体系
02国家版权局2.知识产权的政府管理机构著作权管理机关是代表政府行使行政管理职能的部门。在我国,著作权管理机关分国务院和省、自治区、直辖市人民政府所属两级,国家版权局是国务院著作权行政管理部门,主管全国的著作权管理工作。知识产权取得的政府管理体系
03国家工商行政管理总局商标局2.知识产权的政府管理机构国家知识产权局专利局是国家知识产权局的一个下属机构,它包括综合管理部门、办公室、人事教育部、审查业务管理部、初审及流程管理部、机械发明审查部、自动化部、党委、审查业务部门等共18个部门。知识产权取得的政府激励政策
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