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文档简介
国家统一法律职业资格考试卷一刑法分类模拟11不定项选择题1.
关于故意犯罪形态的认定,下列哪些选项是正确的?______A.甲绑架幼(江南博哥)女乙后,向其父勒索财物。乙父佯装不管乙安危,甲只好将乙送回。甲虽未能成功勒索财物,但仍成立绑架罪既遂B.甲抢夺乙价值1万元项链时,乙紧抓不放,甲只抢得半条项链。甲逃走60余米后,觉得半条项链无用而扔掉。甲的行为未得逞,成立抢夺罪未遂C.乙欲盗汽车,向甲借得盗车钥匙。乙盗车时发现该钥匙不管用,遂用其他工具盗得汽车。乙属于盗窃罪既遂,甲属于盗窃罪未遂D.甲在珠宝柜台偷拿一枚钻戒后迅速逃离,慌乱中在商场内摔倒。保安扶起甲后发现其盗窃行为并将其控制。甲未能离开商场,属于盗窃罪未遂正确答案:AC[考点]故意犯罪的形态
[解析]绑架罪是目的犯,行为人以勒索财物为目的绑架他人或者以其他目的扣押他人为人质的,即可构成本罪,至于行为人是否向被绑架人近亲属等人告知财物要求或者其他要求并不影响本罪的成立。因此,行为人开始采取绑架手段时为实行行为的着手,被绑架人处于行为人或第三人的实际控制之下时为既遂。甲已经控制乙,故已既遂。故A项正确。
抢夺罪的实际危害在于直接造成公私财物的损失,判断既遂或未遂应以是否使公私财物所有权实际受到侵害为标准。甲已控制住了半条项链且数额较大,构成抢夺罪既遂。扔掉行为是对赃物的处分,不影响既遂的认定。故B项错误。
C项考查帮助犯的成立与既遂问题。(1)帮助犯的成立条件:帮助行为促进正犯制造违法行为,二者有促进关系。为此,帮助行为需要具备两个条件:第一,帮助行为本身具有可能的促进作用:第二,这种合格的帮助行为连接到(作用于)正犯的违法行为上。(2)帮助犯的既遂条件:帮助行为对正犯结果具有促进作用(果然性)。当帮助行为连接到正犯行为上,帮助行为便成立帮助犯。当帮助行为与正犯结果具有因果性时,帮助犯便既遂。也即,在正犯行为的危险流导致结果的过程中,帮助行为要发挥实际贡献,帮助犯才既遂。本项中,甲已经将钥匙给乙,甲的帮助行为连接到乙的正犯行为,甲成立盗窃罪的帮助犯。乙拿着钥匙开车门,表明盗窃已经着手,也表明甲的帮助行为对正犯行为发挥的作用维持到了正犯行为的着手实行阶段。但是,在正犯行为的危险流导致结果的过程中,甲的帮助行为没有发挥实际贡献,因此构成犯罪未遂,而非既遂。故甲构成盗窃罪(帮助犯)未遂,C项正确。
盗窃罪既遂的认定是以他人实际控制或占有的财物转移到行为人实际控制之下为判断标准。甲偷拿戒指的行为就意味着甲已经占有了该财物,被害人失去了占有,故成立盗窃罪既遂。之后被保安发现并被抓获的,属于犯罪之后的案情发展,不影响盗窃罪既遂的判断。故D项错误。
2.
甲、乙约定结伴爬山,在大巴上,甲看到乙睡着,将乙的手机偷出来,将乙的微信里的余额转到自己账户上,然后把乙的手机放进自己的背包,打算下车后扔掉。下车后,乙问甲看到自己的手机了吗?甲谎称是不是落在车上了。乙自认倒霉。后来,甲没有扔掉乙的手机,而是谎称手机是自己的,卖给不知情的丙。下列说法正确的是:______A.甲对手机构成侵占罪B.甲对微信余额构成盗窃罪C.甲对手机和微信余额构成相同罪名的犯罪D.甲对丙构成诈骗罪正确答案:BCD[考点]盗窃罪;侵占罪;诈骗罪
[解析]甲将手机偷出来时,甲对手机便构成盗窃罪。这是因为甲此时对手机有非法占有目的。非法占有目的包括排除意思和利用意思。甲首先有利用手机的意思,其次,甲对手机有排除意思,也即不想归还的意思,具体而言是想扔掉。注意:如果甲一开始偷手机时就没有利用意思,只有毁坏意思,则构成故意毁坏财物罪。但是,甲一开始有利用意思,也即利用手机将手机中的微信余额划给自己。当甲对手机构成盗窃罪后,此后的如何处置行为不影响前面盗窃罪的成立。故A项错误。
甲对手机微信余额构成盗窃罪。甲在大巴上偷偷把睡着的乙的手机拿走,并把乙微信里的余额转到自己账户上,甲的这一行为属于以秘密手段,在乙不明知的情况下,窃取乙数额较大财物,构成盗窃罪。故B、C项正确。
甲欺骗丙,构成诈骗罪,因为丙用正常价买到赃物,存在财产损失。故D项正确。
3.
某地政府为村民发放扶贫补贴,由各村村委会主任审核本村申请材料并分发补贴款。某村村委会主任王某、会计刘某以及村民陈某合谋伪造申请材料,企图每人套取5万元补贴款。王某任期届满,周某继任村委会主任后,政府才将补贴款拨到村委会。周某在分发补贴款时,发现了王某、刘某和陈某的企图,便只发给三人各3万元,将剩余6万元据为己有。三人心知肚明,但不敢声张。(事实一)
后周某又想私自非法获取土地征收款,欲找县国土局局长张某帮忙,遂送给县工商局局长李某10万元,托其找张某说情。李某与张某不熟,送5万元给县财政局局长胡某,让胡某找张某。胡某找到张某后,张某碍于情面,违心答应,但并未付诸行动。(事实二)
周某为感谢胡某,从村委会账户取款20万元购买玉器.并指使会计刘某将账做平。周某将玉器送给胡某时,被胡某拒绝。周某只好将玉器退还商家,将退款20万元返还至村委会账户,并让刘某再次平账。(事实三)
关于事实三的分析,下列选项正确的是:______A.周某挪用村委会20万元购买玉器行贿,属挪用公款进行非法活动,构成挪用公款罪B.周某使用村委会20万元购买玉器,属贪污行为,但后又将20万元还回,构成犯罪中止C.刘某第一次帮周某将账面做平,属于帮周某成功实施犯罪行为,与周某构成共同犯罪D.刘某第二次帮周某将账面做平,属于作假证明掩护周某的犯罪行为,构成包庇罪正确答案:C[考点]挪用公款罪;包庇罪;贪污罪
[解析]《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第4条第8项规定,挪用公款罪与贪污罪的主要区别在于行为人主观上是否具有非法占有公款的目的,具有以下情形之一的可以认定行为人具有非法占有公款的目的:(1)携带挪用的公款潜逃的,对其携带挪用的公款部分,以贪污罪定罪处罚。(2)行为人挪用公款后采取虚假发票平账、销毁有关账目等手段,使所挪用的公款已难以在单位财务账目上反映出来,且没有归还行为的.应当以贪污罪定罪处罚。(3)行为人截取单位收入不入账,非法占有,使所占有的公款难以在单位财务账目上反映出来.且没有归还行为的,应当以贪污罪定罪处罚。(4)有证据证明行为人有能力归还所挪用的公款而拒不归还,并隐瞒挪用的公款去向的,应当以贪污罪定罪处罚。周某从村委会账户取款20万元购买玉器,并指使会计刘某将账做平,表明其有非法占有目的,构成贪污罪。故A项错误。
周某将公款从村委会账户挪出后,即构成贪污罪的既遂,事后归还属于悔过行为,仅影响量刑,不影响定罪。故B项错误。
周某出于非法占有的目的,挪用村委会20万元,构成贪污罪,刘某第一次帮助周某平账的行为,属于帮助周某贪污,构成贪污罪的帮助犯。故C项正确。
《刑法》第310条第1款规定,包庇罪是明知是犯罪的人而为其作假证明包庇的行为。其行为是向公安司法机关提供虚假证明,刘某第二次平账的行为,不属于该情形,不构成包庇罪,而构成帮助毁灭、伪造证据罪。故D项错误。
4.
甲于2012年借给乙90万元。一年后乙通过银行转账将90万元转给甲。因为有银行转账记录,乙未向甲索要回欠条。甲将欠条涂改为2018年借给乙90万元,并向法院起诉,要求乙还款(本息100万元)。乙以银行转账记录为证据,主张自己已经还款。法官经过调查,最终作出乙败诉的判决,判决乙应向甲还款100万元。关于本案,下列哪些说法是正确的?______A.甲的行为构成虚假诉讼罪与诈骗罪,两罪在一审判决作出时既遂B.甲的行为构成诉讼诈骗,法官是受骗人,乙是受害人C.甲的行为构成虚假诉讼罪和诈骗罪的想象竞合D.法官构成民事枉法裁判罪正确答案:BC[考点]虚假诉讼罪;诈骗罪;民事枉法裁判罪
[解析]根据《刑法》第307条之一的规定,虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。根据司法解释,本罪的既遂标准有:第一,致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施;第二,致使人民法院开庭审理,干扰正常司法活动。本题中,甲以捏造的证据提起民事诉讼,导致人民法院开庭审理,便妨害了司法秩序,此时甲即构成虚假诉讼罪既遂,而非在一审判决作出时既遂。同时,甲的行为构成诈骗罪,法官是受骗人,乙是受害人,属于三角诈骗。这种三角诈骗发生在诉讼领域,又称为诉讼诈骗。甲的诈骗罪的既遂标准是骗取到财物时,也非在一审判决作出时。故A项错误,B项正确。
根据《刑法》第307条之一的规定,构成虚假诉讼罪的同时,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成诈骗罪的,属于想象竞合,择一重罪论处。故C项正确。
根据《刑法》第399条第2款的规定,民事枉法裁判罪,是指司法工作人员在民事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判,情节严重的行为。该罪是故意犯罪。本题中,法官不是故意枉法裁判,而是受骗,因此不构成民事枉法裁判罪。故D项错误。
5.
甲杀害乙,乙被迫防卫。路过的丙看到了,以为乙在侵害甲,想起甲是自己的仇人,就过去帮乙一起伤害甲。乙以为丙是见义勇为,过来协助自己。两人共同把甲打成了重伤。以下说法正确的是:______A.乙有正当防卫的意图,虽然将甲打成重伤,亦成立正当防卫B.如果认为正当防卫不需要有防卫意图,丙的行为亦成立正当防卫C.乙、丙二人的主观认识内容不同,因此无论根据何种学说,都不能用丙的行为定义乙的行为的性质D.乙、丙二人的主观认识内容不同,因此无论根据何种学说,乙、丙都不构成共同犯罪正确答案:ABCD[考点]偶然防卫;防卫认识学说;防卫过当;共同犯罪的成立条件
[解析]根据《刑法》第20条第3款规定,对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。本题中,甲在杀害乙,乙的防卫行为造成甲重伤,不属于防卫过当,属于正当防卫。故A项正确。
B项,丙的行为在客观上制止了甲的不法侵害,但丙主观上并没有防卫意图,这属于偶然防卫。理论上对于这种情况的处理存在两种观点:(1)防卫认识必要说。该说认为正当防卫需要主观上的防卫意图,如此则丙的行为不成立正当防卫;丙具有伤害的故意,可能涉嫌故意伤害罪。(2)防卫认识不要说。该说认为正当防卫不需要主观上的防卫意图,如此则丙的行为成立正当防卫。故B项正确。
不能用丙的行为定义乙的行为的性质,是指乙的行为的性质具有正当性还是违法性不取决于丙的行为的性质,而是由乙的行为本身所决定的。本案中,乙有防卫认识,丙没有防卫认识,只有犯罪故意。(1)根据防卫认识不要说,丙的行为具有正当性,但不会基于此认为乙的行为具有正当性,也即乙的行为的正当性不取决于丙的行为的正当性。(2)根据防卫认识必要说,丙的行为具有违法性,但不会基于此认为乙的行为具有违法性,也即乙的行为是否违法不取决于丙的行为的违法性。故C项正确。
乙和丙的主观认识内容不同,乙有防卫认识,丙没有防卫认识,只有犯罪故意,二人没有共同的犯罪故意。(1)根据防卫认识不要说,丙是正当防卫,乙也是正当防卫,不会认为乙和丙是共同犯罪。(2)根据防卫认识必要说,丙是故意伤害罪,乙是正当防卫,也不会认为乙和丙是共同犯罪。故D项正确。
6.
下列哪一行为不成立使用假币罪(不考虑数额)?______A.用假币缴纳罚款B.用假币兑换外币C.在朋友结婚时,将假币塞进红包送给朋友D.与网友见面时,显示假币以证明经济实力正确答案:D[考点]使用假币罪
[解析]使用假币罪中的“使用”,是将假币作为真货币而置于流通,但要求以对方不明知是假币为前提,否则成立出售假币罪(对方可能成立购买假币罪)。因此,将假币缴纳罚款、兑换外币、赠予他人的行为,都属于使用假币的行为。但为了显示经济实力,而将假币供他人观看的行为,不属于使用假币的行为。故A、B、C项不当选,D项当选。
7.
关于罪刑法定原则有以下观点:
①罪刑法定只约束立法者,不约束司法者
②罪刑法定只约束法官,不约束侦查人员
③罪刑法定只禁止类推适用刑法,不禁止适用习惯法
④罪刑法定只禁止不利于被告人的事后法,不禁止有利于被告人的事后法
下列哪一选项是正确的?______A.第①句正确,第②③④句错误B.第①②句正确,第③④句错误C.第④句正确,第①②③句错误D.第①③句正确,第②④句错误正确答案:C[考点]罪刑法定原则
[解析]作为刑法的基本原则,罪刑法定原则的理念贯穿于整个刑事法律的立法、司法与执法过程中。罪刑法定的思想不仅约束立法者,同样约束司法者;不仅约束法官,同样约束侦查人员。第①②句错误。
严格的罪刑法定原则,要求合理解释法律,禁止类推适用刑法。因为类推适用刑法是在没有刑法明文规定的情况下,比照最相类似的条文定罪处罚,这既违背民主主义的要求,又有侵犯人民人权的危险,因此罪刑法定禁止类推适用刑法(注意:为了更好地保障人权,刑法理论允许有利于被告人的类推解释)。作为罪刑法定原则另一重要内容的成文的罪刑法定要求刑法渊源只能是最高立法机关依法制定的刑事成文实体法律规范,其他法律性文件不能创设刑法罚则。例如,行政法规与规章、习惯或者习惯法、判例都不能成为刑法的渊源。就习惯法而言,其内容具有不确定性和不稳定性,因此不能作为刑法渊源。第③句错误。
事前的罪刑法定也是罪刑法定原则的重要内容之一。为了保障人民的自由和人权以及尊重人民的预测可能性,只有根据事先颁布生效的法律规定,才能对相关违法行为定罪处罚,即刑法禁止溯及既往。但是,为了更好地保障人民的自由和人权,刑法只是禁止不利于被告人的溯及既往,而允许有利于被告人的溯及既往(从旧兼从轻原则表明了这一点)。第④句正确。
据此,第①②③句是错误的,第④句是正确的。故C项正确。
8.
关于货币犯罪的认定,下列哪些选项是正确的?______A.以使用为目的,大量印制停止流通的第三版人民币的,不成立伪造货币罪B.伪造正在流通但在我国尚无法兑换的境外货币的,成立伪造货币罪C.将白纸冒充假币卖给他人的,构成诈骗罪,不成立出售假币罪D.将一半真币与一半假币拼接,制造大量半真半假面额100元纸币的,成立变造货币罪正确答案:ABC[考点]货币犯罪的认定
[解析]《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释(二)》第5条规定,以使用为目的,伪造停止流通的货币,或者使用伪造的停止流通的货币,以诈骗罪定罪处罚。故A项正确。
《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释(二)》第3条规定,以正在流通的境外货币为对象的假币犯罪,依照假币犯罪定罪处罚。伪造正在流通但在我国尚无法兑换的境外货币的,成立伪造货币罪。故B项正确。
将白纸冒充假币卖给他人,其本人并没有持有、伪造货币,所谓的“假币”只是其实施诈骗的“工具”而已,因而根本不构成与货币相关的犯罪,但却构成诈骗罪。故C项正确。
《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释(二)》第2条规定,同时采用伪造和变造手段,制造真伪拼凑货币的行为,依照《刑法》第170条的规定,以伪造货币罪定罪处罚。故D项错误。
9.
关于不作为犯罪,下列哪些说法是正确的?______A.警察李某抓捕了吸毒人员王某(女),进行强制戒毒。王某有一个5岁女儿独自在家,被王某锁在家里。王某将该情况告知李某,要求妥善安顿女儿。李某因疏忽而忘记此事。几天后,王某的女儿饿死在家中。李某成立不作为的玩忽职守罪B.吸毒人员吴某常常把自己年幼的孩子独自留在家中而出去吸毒。某次,吴某明知家中有孩子,出门十日才回家,其年幼孩子在被隔绝的家中饿死。吴某构成不作为的故意杀人罪C.赵某明知邻居钱某有癫痫,出于故意而与邻居钱某吵架,使其发病,浑身抽搐。赵某见状故意不救助,钱某因无人救助而死亡。赵某构成不作为的故意杀人罪D.孙某驾车不慎撞倒行人金某之后,为逃避法律责任,将昏迷的金某拖到隐蔽的山洞里,金某因无人救助而死亡。孙某构成不作为的故意杀人罪正确答案:ABCD[考点]不作为犯的认定
[解析]A项,玩忽职守罪,是指国家机关工作人员玩忽职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。与滥用职权罪相比,滥用职权罪是故意犯罪,而玩忽职守罪是过失犯罪。警察李某出于过失而没有履行作为义务,因此构成玩忽职守罪。故A项正确。
B项,基于特定关系,父母对年幼的孩子有抚养义务。吴某外出十日,将年幼的孩子留在家中,使其处于危险状态;当孩子处于危险状态时,吴某对孩子有法律上的救助义务,不履行该救助义务的,成立不作为的故意杀人罪。故B项正确。
C项,先行行为会产生作为义务。行为人自己的先行行为对他人的法益创设了危险,那么行为人就有消除危险的义务。赵某故意引起钱某癫痫发作,给钱某制造了危险,这一先行行为产生了救助义务。赵某能够救助而故意不救助,导致钱某死亡,构成不作为的故意杀人罪。故C项正确。
D项,根据上述先行行为的理论,孙某不慎撞伤金某,给金某制造了危险,这一先行行为产生了救助义务。孙某能够救助而故意不救助,主观上具有放任被害人死亡的犯罪故意,客观上导致被害人因无法得到救助而死亡的结果,符合《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条的规定,其行为已经构成故意杀人罪(不作为犯)。故D项正确。
陷阱点拨:这里比较容易造成判断错误的是孙某构成的是作为还是不作为犯罪,基本的判断标准是:作为是指积极地制造危险,制造类型性、紧迫性危险:不作为是指消极地不消除危险,即有消除危险的义务,却消极地不履行该义务。不能认为将金某拖到隐蔽的山洞,就认为孙某是作为犯罪,这并不是积极地制造危险的行为,如果是将金某扔下山崖,则构成作为犯罪。
10.
某施工工地升降机操作工刘某未注意下方有人即按启动按钮,造成维修工张某当场被挤压身亡。刘某报告事故时隐瞒了自己按下启动按钮的事实。关于刘某行为的定性,下列哪一选项是正确的?______A.(间接)故意杀人罪B.过失致人死亡罪C.谎报安全事故罪D.重大责任事故罪正确答案:D[考点]法条竞合;过失致人死亡罪;谎报安全事故罪;重大责任事故罪
[解析]根据《刑法》第134条的规定,重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。刘某未注意下方有人即按启动按钮,属于违反安全管理规定的行为,维修工张某当场被挤压身亡属于重大伤亡事故,所以刘某的行为构成重大责任事故罪。故D项正确。
刘某是因为没有注意下方有人才造成张某的死亡,可见其主观罪过应当是过失而非故意。故A项错误。虽然刘某的行为也构成过失致人死亡罪,但是由于过失致人死亡罪与重大责任事故罪是法条竞合的关系,根据特别法(重大责任事故罪)优于普通法(过失致人死亡罪)的原则,刘某的行为应当以重大责任事故罪论处。故B项错误。
《刑法》第139条之一规定,谎报安全事故罪是指在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的行为。本案中,刘某报告事故时虽然隐瞒了自己按下启动按钮的事实,但是这一谎报行为未贻误事故抢救,故刘某的行为不构成谎报安全事故罪。故C项错误。
11.
下列哪些行为构成以危险方法危害公共安全犯罪?______A.甲把蜂窝煤点燃从高处扔向人群,引发火灾,导致多人伤亡B.乘客乙在乘坐公交车时,与司机徐某发生争吵,在车辆行驶过程中,抢夺司机徐某手中的方向盘,导致车辆失控而撞死多人C.公交车汽车司机丙与乘客孟某发生争吵,在遭受孟某的辱骂后,丙置行驶中的车辆于不顾,离开方向盘和乘客孟某扭打,导致交通事故,致多人伤亡D.丁把机动车道上的窨井盖偷走,路过车辆与其他车辆相撞,发生严重交通事故,导致多人伤亡正确答案:ABCD[考点]危害公共安全犯罪
[解析]甲把蜂窝煤点燃从高处扔向人群,引发火灾,构成放火罪,属于危害公共安全的犯罪。故A项正确。
特别提醒:注意:按照司法解释的规定,即使高空抛的是普通物品,只要对楼下人有具体危险,则这种高空抛物行为就构成以危险方法危害公共安全罪。具体见《最高人民法院关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》的规定:故意从高空抛弃物品,尚未造成严重后果,但足以危害公共安全的,依照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚:致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,依照过失以危险方法危害公共安全罪处罚。为伤害、杀害特定人员实施上述行为的,依照故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。甲把蜂窝煤点燃从高处扔向人群,足以危害公共安全,并且引发火灾,导致多人伤亡的危险,应成立以危险方法危害公共安全罪。
《刑法修正案(十一)》新增第133条之二(妨害安全驾驶罪):“对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置,干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守,与他人互殴或者殴打他人,危及公共安全的,依照前款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”故B、C项正确。
《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》第1、2条规定:(1)盗窃、破坏正在使用中的社会机动车通行道路上的窨井盖,足以使汽车、电车发生倾覆、毁坏危险,尚未造成严重后果的,依照《刑法》第117条的规定,以破坏交通设施罪定罪处罚:造成严重后果的,依照《刑法》第119条第1款的规定处罚。过失造成严重后果的,依照《刑法》第119条第2款的规定,以过失损坏交通设施罪定罪处罚。(2)盗窃、破坏人员密集往来的非机动车道、人行道以及车站、码头、公园、广场、学校、商业中心、厂区、社区、院落等生产生活、人员聚集场所的窨井盖,足以危害公共安全,尚未造成严重后果的,依照《刑法》第114条的规定,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚:致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,依照《刑法》第115条第1款的规定处罚。过失致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,依照《刑法》第115条第2款的规定,以过失以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。丁的行为属于盗窃正在使用中的社会机动车通行道路上的窨井盖,并使车辆发生倾覆,发生严重交通事故,造成严重后果,构成以危险方法危害公共安全犯罪,具体是成立破坏交通设施罪。故D项正确。
12.
①立法解释是由立法机关作出的解释,既然立法机关在制定法律时可以规定“携带凶器抢夺的”以抢劫罪论处,那么,立法解释也可以规定“携带凶器盗窃的,以抢劫罪论处”。②当然,立法解释毕竟是解释,所以,立法解释不得进行类推解释。③司法解释也具有法律效力,当司法解释与立法解释相抵触时,应适用新解释优于旧解释的原则。④不过,司法解释的效力低于立法解释的效力,所以,立法解释可以进行扩大解释,司法解释不得进行扩大解释。关于上述四句话正误的判断,下列哪一选项是正确的?______A.第①句正确,其他错误B.第②句正确,其他错误C.第③句正确,其他错误D.第④句正确,其他错误正确答案:B[考点]刑法的解释
[解析]立法解释,即由立法机关在刑法施行过程中对发生歧义的规定所作的解释,具有与法律同等的效力。立法解释应当在法律条文的范围内进行解释,而不应超出其范畴创设新的犯罪和刑罚内容。故第①句错误。
立法解释必须坚持罪刑法定原则,罪刑法定原则要求不得进行类推解释。故第②句正确。
司法解释,即最高人民法院和最高人民检察院就审判和检察工作中如何具体应用法律问题所作的解释,具有普遍适用的效力。司法解释必须遵守解释原理,不得进行类推解释。只要解释结论符合刑法的目的,且不违反罪刑法定原则,司法解释与立法解释都可以进行扩大解释。故第④句错误。
立法解释的效力是高于司法解释的,当司法解释与立法解释存在冲突时,直接适用立法解释,而不能适用司法解释。故第③句错误。故B项当选。
13.
关于生产、销售伪劣商品罪,下列哪一选项是正确的?______A.甲未经批准进口一批药品销售给医院。虽该药品质量合格,甲的行为仍构成销售假药罪B.甲大量使用禁用农药种植大豆。甲的行为属于“在生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料”,构成生产有毒、有害食品罪C.甲将纯净水掺入到工业酒精中,冒充白酒销售。甲的行为不属于“在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料”,不成立生产、销售有毒、有害食品罪D.甲利用“地沟油”大量生产“食用油”后销售。因不能查明“地沟油”的具体毒害成分,对甲的行为不能以生产、销售有毒、有害食品罪论处正确答案:B[考点]生产、销售伪劣商品罪
[解析]生产、销售、提供假药罪中“假药”的认定,原《药品管理法》规定,必须批准而未经批准进口的药品和必须取得批号而未取得批号的药品,视为假药。但2019年《药品管理法》第98条删除了这两项规定,也即这两种药品不能被当然视为假药。假药,应具有伤害人体健康或延误诊治的危险性。本题中,甲未经批准进口一批药品,该药品质量合格,因此不属于假药,甲不成立销售假药罪。故A项错误。
旧题新解:本题是2013年的试题,按照当时的《药品管理法》规定,甲的行为构成销售假药罪。但是按照现行《药品管理法》,甲的行为不构成销售假药罪,故对答案作出调整。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第9条规定,在食品加工、销售、运输、贮存等过程中,掺入有毒、有害的非食品原料,或者使用有毒、有害的非食品原料加工食品的,依照《刑法》第144条的规定以生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚。在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中,使用禁用农药、兽药等禁用物质或者其他有毒、有害物质的,适用前款的规定定罪处罚。据此,B项中甲的行为属于“在生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料”,构成生产有毒、有害食品罪,C项中甲的行为属于“在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料”,成立生产、销售有毒、有害食品罪。故B项正确,C项错误。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法严惩“地沟油”犯罪活动的通知》指出,对于利用“地沟油”生产“食用油”的,依照《刑法》第144条生产有毒、有害食品罪的规定追究刑事责任。只要能确定属于有毒、有害食品,其具体毒害成分不要求能准确查明。故D项错误。
法条变更《中华人民共和国药品管理法》2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第二次修订
14.
甲杀人后将凶器忘在现场,打电话告诉乙真相,请乙帮助扔掉凶器。乙随即把凶器藏在自家地窖里。数月后,甲生活无着落准备投案自首时,乙向甲汇款2万元,使其继续在外生活。关于本案,下列哪一选项是正确的?______A.乙藏匿凶器的行为不属毁灭证据,不成立帮助毁灭证据罪B.乙向甲汇款2万元不属帮助甲逃匿,不成立窝藏罪C.乙的行为既不成立帮助毁灭证据罪,也不成立窝藏罪D.甲虽唆使乙毁灭证据,但不能认定为帮助毁灭证据罪的教唆犯正确答案:D[考点]教唆犯:帮助毁灭证据罪;窝藏罪
[解析]毁灭证据的行为是指妨害证据效力实现的一切行为。乙明知是甲杀人的凶器仍将其藏于自己地窖的行为成立帮助毁灭证据罪。故A项错误。
窝藏罪是指帮助犯罪分子逃匿的行为。当犯罪分子甲生活无着落的时候,乙向甲汇款2万元的行为,使得甲继续逃匿,属于帮助其逃匿的行为,成立窝藏罪。故B项错误。
根据以上的分析,乙实施了两个独立的行为,分别成立帮助毁灭证据罪与窝藏罪,应当数罪并罚。故C项错误。
帮助毁灭、伪造证据罪是处罚帮助他人毁灭、伪造证据的行为,本犯毁灭、伪造证据的行为,教唆、帮助他人为自己毁灭、伪造证据的行为都不成立犯罪。因此,甲虽然唆使乙为自己毁灭证据,但不能认定为帮助毁灭证据罪的教唆犯,甲的该行为无罪。故D项正确。
15.
关于危害公共安全罪的论述,下列哪些选项是正确的?______A.甲持有大量毒害性物质,乙持有大量放射性物质,甲用部分毒害性物质与乙交换了部分放射性物质。甲、乙的行为属于非法买卖危险物质B.吸毒者甲用毒害性物质与贩毒者乙交换毒品。甲、乙的行为属于非法买卖危险物质,乙的行为另触犯贩卖毒品罪C.依法配备公务用枪的甲,将枪赠与他人。甲的行为构成非法出借枪支罪D.甲父去世前告诉甲“咱家院墙内埋着5支枪”,甲说“知道了”,但此后甲什么也没做。甲的行为构成非法持有枪支罪正确答案:ABCD[考点]危害公共安全罪
[解析]A项中甲与乙名为交换,实为买卖(以物易物也属于买卖的范畴)。故甲、乙均构成非法买卖危险物质罪。故A项正确。
同理,B项中甲、乙除构成非法买卖危险物质罪外,乙将毒品卖与他人,还构成贩卖毒品罪。故B项正确。
虽然刑法仅规定了非法出租、出借枪支罪,没有规定非法赠与枪支罪。但将依法配备的公务用枪赠与他人,比出租、出借枪支的危害性更大,也更具有可罚性,依据当然解释,对甲以非法出借枪支罪定罪处罚。故C项正确。
非法持有枪支罪中的“持有”表现为实际的支配和控制,故甲主观上知道自家院墙内埋藏有枪支,客观上支配、控制了枪支,其行为构成非法持有枪支罪。故D项正确。
16.
甲以杀人故意放毒蛇咬乙,后见乙痛苦不堪,心生悔意,便开车送乙前往医院。途中等红灯时,乙声称其实自己一直想死,突然跳车逃走,三小时后死亡。后查明,只要当时送医院就不会死亡。关于本案,下列哪一选项是正确的?______A.甲不对乙的死亡负责,成立犯罪中止B.甲未能有效防止死亡结果发生,成立犯罪既遂C.死亡结果不能归责于甲的行为,甲成立犯罪未遂D.甲未能阻止乙跳车逃走,应以不作为的故意杀人罪论处正确答案:A[考点]犯罪既遂;犯罪中止;犯罪未遂
[解析]犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生。甲以杀人故意对乙实施了杀害行为,有导致乙死亡的紧迫、现实危险,即甲已经“着手”实行杀人行为。乙最终死亡,但是乙并非死于甲之前的杀人行为,而是介入乙自己的行为致使其死亡,这属于异常、偶然、罕见的介入因素,属于乙自陷风险、自我答责的行为,因此,甲的杀人行为与乙的死亡之间没有因果关系。换言之,甲的杀人行为没有导致乙死亡,即犯罪“未得逞”,甲的行为不属于犯罪既遂。故B项错误。甲在实施杀人行为之后,心生悔意,开车送乙前往医院救治,而且送往医院可以防止乙死亡,表明甲自动采取了中止行为,加上杀人行为没有导致死亡结果发生,故甲的行为成立故意杀人罪中止,甲不对乙的死亡承担责任。故A项正确。对于乙跳车逃走,不愿接受救治,将自己的生命直接置于危险境地,甲没有防止的义务,因此甲没有阻止乙逃走的行为,不成立不作为的故意杀人罪。故C、D项错误。
17.
可能构成战时自伤罪的情况是:______A.预备役人员张某在战时为逃避征召,自伤身体B.战士李某为尽早脱离战场,在敌人火力猛烈向我方阵地射击时,故意将手臂伸出掩体之外,被敌人子弹击中,无法继续作战C.战士王某战时奉命守卫仓库,站岗时因困倦睡着,导致仓库失窃,为了掩盖过错,他用匕首自伤身体,谎称遭到抢劫D.战士陈某为了立功当英雄,战时自伤身体,谎称在与偷袭的敌人交火时受伤正确答案:B[考点]战时自伤罪
[解析]《刑法》第434条规定的战时自伤罪,指军人战时自伤身体,选避军事义务的情形。
根据《刑法》第450条的规定,只有执行军事任务的预备役人员才属“军人”,本案张某作为预备役人员并不是处在执行军事任务的过程中,不属军人,不符合该罪的主体身份要求,可能构成《刑法》第376条规定的战时拒绝、逃避征召、军事训练罪。故A项不当选。
李某作为军事战斗人员,系军人,正在执行军事任务,系战时,故意利用他人使本人受伤,系自伤,目的是为了逃避军事义务,可构成战时自伤罪。故B项当选。
王某自伤的目的不是为了逃避军事义务,而是为了掩盖过错,不符合战时自伤罪的目的要素,不构成该罪。故C项不当选。
陈某不具有逃避军事义务的目的,也不构成战时自伤罪。故D项不当选。
18.
下列哪些选项不构成犯罪中止?______A.甲收买1名儿童打算日后卖出。次日,看到拐卖儿童犯罪分子被判处死刑的新闻,偷偷将儿童送回家B.乙使用暴力绑架被害人后,被害人反复向乙求情,乙释放了被害人C.丙加入某恐怖组织并参与了一次恐怖活动,后经家人规劝退出该组织D.丁为国家工作人员,挪用公款3万元用于孩子学费,4个月后主动归还正确答案:ABCD[考点]犯罪中止的认定
[解析]《刑法》第24条规定,在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。中止行为是犯罪中止形态的决定性原因,其必须发生在“犯罪过程中”,即在犯罪行为开始实施之后、犯罪呈现结局之前均可中止。“在犯罪过程中”表明,犯罪还没有形成结局,既不是已经未遂,也不是已经形成了犯罪预备形态,更不是已经既遂。因此,犯罪既遂后自动恢复原状的,不成立犯罪中止。需要特别注意的是,犯罪中止的成立并不要求没有发生任何犯罪结果,而是只要求没有发生作为既遂标志的犯罪结果。
甲已经收买了儿童,并以日后出卖为目的,其行为已经构成拐卖儿童罪的既遂。甲看到拐卖儿童犯罪分子被判处死刑的新闻,偷偷将儿童送回家,属于犯罪既遂后恢复原状的行为,显然不能成立犯罪中止。故A项当选。
乙已经使用暴力绑架被害人,说明其行为已经构成绑架罪的既遂,没有成立犯罪中止的可能了。被害人反复向乙求情,乙释放了被害人,这仅仅是犯罪既遂后的悔罪表现而已,并不是中止行为,因而也不能成立犯罪中止。故B项当选。
只要有积极参加恐怖组织的行为就构成参加恐怖组织罪的既遂,不问恐怖组织成立后是否实施了恐怖活动。所以经家人规劝后,退出恐怖组织的行为,不是中止行为,不成立犯罪中止。故C项当选。
挪用公款罪,是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。丁为国家工作人员,挪用公款3万元用于孩子学费,4个月后才主动归还,可见其早已构成挪用公款罪的既遂而非中止。故D项当选。
19.
何经理为了销售本公司经营的医疗器械,安排公司监事刘某在与某市立医院联系销售业务过程中,按销售金额25%的比例给医院四位正、副院长回扣共计25万余元。本案中,该公司提供回扣的行为构成何罪?______A.行贿罪B.对非国家工作人员行贿罪C.单位行贿罪D.对单位行贿罪正确答案:C[考点]单位犯罪、单位行贿罪的认定
[解析]单位犯罪,一般是公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员或多数成员谋取非法利益,由单位的决策机构按照单位的决策程序决定,由直接责任人员具体实施,且刑法有明文规定的犯罪。其是单位本身犯罪,而非单位的各个成员的犯罪集合。何经理为销售本公司的医疗器械,安排公司监事刘某给某市立医院4位正、副院长回扣共计25万元,属于单位犯罪。《刑法》第393条规定:“单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本法笫389条、第390条的规定定罪处罚。”该公司提供回扣的行为构成单位行贿罪。故C项正确。
《刑法》第389条规定的行贿罪主体为自然人。本题为单位。故A项错误。
《刑法》第164条规定的对非国家工作人员行贿罪,自然人和单位均可构成本罪主体,但其对象为公司、企业或者其他单位工作人员,本题的行贿对象是某市立医院的正、副院长,属于国家工作人员。故B项错误。
《刑法》第391条规定的对单位行贿罪,其行贿对象必须是单位,本题为个人。故D项错误。
20.
关于侵占罪的认定(不考虑数额),下列哪些选项是错误的?______A.甲将他人停放在车棚内未上锁的白行车骑走卖掉。甲行为构成侵占罪B.乙下车取自己行李时将后备厢内乘客遗忘的行李箱一并拿走变卖。乙行为构成侵占罪C.丙在某大学食堂将学生用于占座的手机拿走卖掉。丙行为成立侵占罪D.丁受托为外出邻居看房,将邻居锁在柜里的手提电脑拿走变卖。丁行为成立侵占罪正确答案:ABCD[考点]侵占罪的认定
[解析]侵占罪,是指以非法占有他人财物为目的,将代为保管的他人财物或者他人的遗忘物、埋藏物非法占为已有,数额较大,拒不交还的行为。虽然处于他人支配领域之外,但存在可以推知由他人事实上支配的状态时,也属于他人占有的财物。如停放在车棚内的自行车(无论是否上锁)和特定场所用于占座的手机均属于可以推知的他人占有的财物,甲、丙将其拿走的行为成立盗窃罪。故A、C项错误,当选。
即使原占有者丧失了占有,但当该财物转移为建筑物的管理者或者第三者占有时,也应认定为他人占有的财物。虽然前乘客遗忘在后备厢的财物相对于其本人属于遗忘物,但相对于该车的司机而言,则是已经转由司机占有的财物。所以第三者从后备厢取走此财物,据为已有的行为构成盗窃罪。故B项错误,当选。
只要是在他人的事实支配领域内的财物,即使他人没有现实地握有或监视,也属于他人占有。丁受托看管的房屋内锁在柜里的手提电脑,仍属于邻居占有的财物,丁将其拿走的行为成立盗窃罪。故D项错误,当选。
21.
甲知道乙计划前往丙家抢劫,为帮助乙取得财物,便暗中先赶到丙家,将丙打昏后离去(丙受轻伤)。乙来到丙家时,发现丙已昏迷,以为是丙疾病发作晕倒,遂从丙家取走价值5万元的财物。关于本案的分析,下列哪些选项是正确的?______A.若承认片面共同正犯,甲对乙的行为负责,对甲应以抢劫罪论处,对乙以盗窃罪论处B.若承认片面共同正犯,根据部分实行全部责任原则,对甲、乙二人均应以抢劫罪论处C.若否定片面共同正犯,甲既构成故意伤害罪,又构成盗窃罪,应从一重罪论处D.若否定片面共同正犯,乙无须对甲的故意伤害行为负责,对乙应以盗窃罪论处正确答案:ACD[考点]片面共同正犯
[解析]片面共同正犯是指甲暗中和乙共同实行犯罪,而乙对此并不知情。
若承认片面共同正犯,甲知道乙抢劫的计划,为帮助乙取得财物,前往丙家中打伤丙的行为应认定为片面共同正犯,则甲对乙的行为负责,甲成立抢劫罪。由于乙并不知情,不能认定乙为共同正犯,即乙为单独犯罪,乙仅成立盗窃罪。故A项正确,B项错误。
若否定片面共同正犯,甲为单独犯罪,不需对乙的行为负责,则甲不成立抢劫罪,成立故意伤害罪。但否定片面共同正犯并不否认片面帮助犯的成立,即甲构成乙盗窃罪的片面帮助犯。因此,甲的行为构成故意伤害罪和盗窃罪的片面帮助犯的想象竞合犯,择一重罪论处。故C、D项正确。
22.
关于罪数的说法,下列哪一选项是错误的?______A.甲在车站行窃时盗得一提包,回家一看才发现提包内仅有一支手枪。因为担心被人发现,甲便将手枪藏在浴缸下。甲非法持有枪支的行为,不属于不可罚的事后行为B.乙抢夺他人手机,并将该手机变卖,乙的行为构成抢夺罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应当数罪并罚C.丙非法行医3年多,导致1人死亡、1人身体残疾。丙的行为既是职业犯,也是结果加重犯D.丁在绑架过程中,因被害人反抗而将其杀死,对丁不应当以绑架罪和故意杀人罪实行并罚正确答案:B[考点]罪数
[解析]甲主观上意图盗窃普通财物,客观上却盗窃了枪支,属于抽象的事实认识错误中的对象错误,按照法定符合说,在主客观一致的范围内成立盗窃罪既遂。事后甲又将枪支藏于家中,成立非法持有枪支罪。两罪应数罪并罚。故A项正确。
抢夺罪属于状态犯,即在抢夺行为结束之后,他人财物受到侵犯的不法状态仍在持续。在该不法状态存续期间,行为人乙出卖赃物的行为从形式上看单独成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但是该行为属于不可罚的事后行为(虽然侵犯了新的法益,但缺乏期待可能性)。故B项错误。
职业犯的特征有:行为人主观上具有反复、多次实施犯罪行为的意思:将犯罪行为作为一种业务、职业而反复多次实施;不要求行为人将犯罪行为作为唯一职业;不要求具有不间断性,只要行为具有反复实施的性质,即使具有间断性,也不影响职业犯的认定。营业犯也具有上述特征,只是营业犯具有营利的目的。非法行医罪不要求营利目的,所以属于职业犯。此外,《刑法》第336条第1款规定,未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:严重损害就诊人身体健康的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;造成就诊人死亡的,处10年以上有期徒刑,并处罚金。非法行医造成就诊人死亡的,属于本罪的结果加重犯。故C项正确。
《刑法》第239条第2款规定,绑架并杀害被绑架人的,属于绑架罪与故意杀人罪的结合犯,仍然成立绑架罪,只是法定刑提高到“处无期徒刑或者死刑,并处没收财产”。故D项正确。
23.
关于累犯,下列哪一选项是正确的?______A.甲因故意伤害罪被判七年有期徒刑,刑期自1990年8月30日至1997年8月29日止。甲于1995年5月20日被假释,于1996年8月25日犯交通肇事罪。甲构成累犯B.乙因盗窃罪被判三年有期徒刑,2002年3月25日刑满释放,2007年3月20日因犯盗窃罪被判有期徒刑四年。乙构成累犯C.丙因危害国家安全罪被判处五年有期徒刑,1996年4月21日刑满释放,2006年4月20日再犯同罪。丙不构成累犯D.丁因失火罪被判处三年有期徒刑,刑期自1995年5月15日至1998年5月14日。丁于1998年5月15日在出狱回家途中犯故意伤害罪。丁构成累犯正确答案:B[考点]累犯
[解析]《刑法》第65条规定:“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满18周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。”
累犯的成立必须前后两罪都为故意犯罪,而甲后罪为交通肇事罪属于过失犯罪,且后罪不是发生在前罪刑罚执行完毕以后,不构成累犯。故A项错误。
乙后罪为盗窃,被判处4年有期徒刑且是在前罪刑罚执行完毕后5年内发生的,构成累犯。故B项正确。
《刑法》第66条规定,危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子,在刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯上述任一类罪的,都以累犯论处。本条规定了特殊累犯的成立条件。丙前后两罪都为危害国家安全犯罪,构成特殊累犯。故C项错误。
丁的前罪失火罪为过失犯罪,无论后罪是什么犯罪,不构成累犯。故D项错误。
24.
关于因果关系,下列哪一选项是错误的?______A.甲将被害人衣服点燃,被害人跳河灭火而溺亡。甲行为与被害人死亡具有因果关系B.乙在被害人住宅放火,被害人为救婴儿冲入宅内被烧死。乙行为与被害人死亡具有因果关系C.丙在高速路将被害人推下车,被害人被后面车辆轧死。丙行为与被害人死亡具有因果关系D.丁毁坏被害人面容,被害人感觉无法见人而自杀。丁行为与被害人死亡具有因果关系正确答案:D[考点]因果关系;介入因素
[解析]刑法上的因果关系是指行为与结果之间的引起与被引起的关系,其认定一般采取“(必要)条件关系”说,即如果没有前者行为就不会发生后者结果,那么前者就是后者的原因。但在存在介入因素的情况下,则应考虑该介入因素是正常的还是异常的,是否会造成因果关系的中断,从而判定是否构成刑法上的因果关系。
甲将被害人的衣服点燃,被害人在如此紧迫情况下采取跳河灭火是避免被烧死的正常自救行为,并非异常因素,因而被害人的溺亡与甲的点燃行为之间的因果关系并不因被害人跳河灭火行为而中断。故A项正确,不当选。
乙在被害人住宅放火,住宅内有婴儿,被害人冲入住宅救婴儿是一般人在此种情况下都会采取的正常行为,最初的放火行为导致最后的结果概率很高,因而被害人冲入住宅救婴儿的介入因素并不能中断乙行为与被害人死亡之间的因果关系。故B项正确,不当选。
丙在高速路将被害人推下车,在高速公路车速过高的客观情况下,被害人被后面车辆轧死是必然的,因而丙行为与被害人死亡具有因果关系。故C项正确,不当选。
丁毁坏被害人面容,并未直接导致被害人死亡,而是出现了被害人感觉无法见人而自杀这一介入因素后,导致被害人死亡。被害人的自杀行为并不是在毁容情况下迫不得已的行为,该行为相对于丁的毁容行为具有相对的独立性,而且是在被毁容情况下的非正常行为,是被害人意思自由的自决性行为,故被害人的自杀行为中断了丁行为与被害人死亡之问的因果关系。故D项错误,当选。
25.
《刑法》规定,在拐卖妇女、儿童过程中奸淫被拐卖的妇女的,仅定拐卖妇女、儿童罪。15周岁的甲在拐卖幼女的过程中,强行奸淫幼女。对此,下列哪些选项是错误的?______A.《刑法》第十七条第二款没有规定15周岁的人对拐卖妇女、儿童罪负刑事责任,所以,甲不负刑事责任B.拐卖妇女、儿童罪包含了强奸罪,15周岁的人应对强奸罪承担刑事责任,所以,对甲应认定为拐卖妇女、儿童罪C.15周岁的人犯强奸罪的应当负刑事责任,所以,对甲应认定为强奸罪D.拐卖妇女、儿童罪重于强奸罪,既然15周岁的人应对强奸罪承担刑事责任,就应对拐卖妇女、儿童罪承担刑事责任,所以,对甲应以拐卖妇女、儿童罪与强奸罪实行并罚正确答案:ABD[考点]刑事责任年龄
[解析]《刑法》第17条第2款规定,已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。该规定中的8种犯罪是指具体犯罪行为而不是具体罪名。15周岁的甲在拐卖幼女的过程中强行奸淫幼女的行为构成强奸罪。故C项正确,不当选;A、B、D项错误,当选。
26.
甲欲枪杀仇人乙,但早有防备的乙当天穿着防弹背心,甲的子弹刚好打在防弹背心上,乙毫发无损。甲见状一边逃离现场,一边气呼呼地大声说:“我就不信你天天穿防弹背心,看我改天不收拾你!”关于本案,下列哪些选项是正确的?______A.甲构成故意杀人中止B.甲构成故意杀人未遂C.甲的行为具有导致乙死亡的危险,应当成立犯罪D.甲不构成犯罪正确答案:BC[考点]犯罪未遂
[解析]根据《刑法》第24条的规定,犯罪中止成立的根本特征是行为人出于本人的意志而自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生。《刑法》第23条规定:“已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”犯罪未遂区别于犯罪中止的关键在于前者犯罪的未完成是犯罪分子意志以外的原因,后者是自觉且彻底地放弃。本题中,甲枪杀乙,因乙穿着防弹背心而未受伤,甲构成故意杀人罪的未遂,而非中止。前者是“欲而不能”,后者则是“能而不欲”。故B项正确,A项错误。
甲向乙开枪的行为是否具有法益侵犯性或者说有无导致乙死亡的可能性,要以行为时的所有客观事实为标准判断,同时舍弃阻却结果发生的事实。乙没有死亡的原因在于乙身穿防弹背心,甲向乙开枪的行为完全有导致乙被击中死亡的可能性,所以甲的行为应当成立犯罪。故C项正确,D项错误。
27.
鱼塘边工厂仓库着火,甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火,致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。甲承认仓库边还有其他几家鱼塘,为报复才从乙的鱼塘抽水。关于本案,下列哪一选项是正确的?______A.甲出于报复动机损害乙的财产,缺乏避险意图B.甲从乙的鱼塘抽水,是不得已采取的避险行为C.甲未能保全更大的权益,不符合避险限度要件D.对2万元鱼苗的死亡,甲成立故意毁坏财物罪正确答案:B[考点]紧急避险
[解析]避险意图是成立紧急避险的主观条件,指行为人实行紧急避险的目的在于使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险。甲认识到从鱼塘抽水的目的是救火,是为了避免仓库及其中的物品被烧毁,故应认定甲具有避险意图。即便甲有报复动机,也无法否定避险意图的存在。故A项错误。
紧急避险是通过损害一个合法权益而保全另一合法权益,所以对于紧急避险的可行性必须严格限制。只有在不得已即没有其他方法可以避免危险时,才允许实行紧急避险。甲的仓库边虽然有其他的鱼塘,但在当时的情况下,火势紧急,无论从哪一家鱼塘抽水,都会造成损失,因此从乙的鱼塘抽水是不得已而采取的避险行为。故B项正确。
甲的行为不但避免了仓库中价值2万元的财物被烧毁,而且还避免了人员伤亡,属于保全了更大的权益,符合避险限度要件。因此,甲的行为成立紧急避险,对2万元鱼苗的死亡,甲不成立故意毁坏财物罪。故C、D项错误。
28.
甲对拆迁不满,在高速公路中间车道用树枝点燃一个焰高约20厘米的火堆,将其分成两堆后离开。火堆很快就被通行车辆轧灭。关于本案,下列哪一选项是正确的?______A.甲的行为成立放火罪B.甲的行为成立以危险方法危害公共安全罪C.如认为甲的行为不成立放火罪,那么其行为也不可能成立以危险方法危害公共安全罪D.行为危害公共安全,但不构成放火、决水、爆炸等犯罪的,应以以危险方法危害公共安全罪论处正确答案:C[考点]以危险方法危害公共安全罪
[解析]甲在高速公路上点燃树枝的行为没有足以危害公共安全的危险,难以认定为放火罪与以危险方法危害公共安全罪。针对甲点燃树枝这一行为,如认为该行为不成立放火罪,那么该行为也不可能成立以危险方法危害公共安全罪。无论是构成放火罪还是构成以危险方法危害公共安全罪,均要求行为人的行为对不特定多数人的生命、健康及公私财产的安全构成了现实危险。本案中,甲的行为并不足以危害车辆的通行安全,事实上也很快被通行车辆轧灭。因此,甲的行为既不构成放火罪,也不构成以危险方法危害公共安全罪。故A、B项错误,C项正确。
不能认为以危险方法危害公共安全罪是整个危害公共安全犯罪的兜底条款,以危险方法危害公共安全罪只是与放火、爆炸、决水、投放危险物质等具有等价性行为的兜底。故D项错误。
29.
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?______A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪正确答案:D[考点]洗钱罪
[解析]黑社会性质组织犯罪是洗钱罪的上游犯罪毋庸置疑,这与其实施侵犯财产权的犯罪为常态有很大关系。因此,单纯侵犯财产犯罪不是洗钱罪的上游犯罪,但是黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪。故A项正确,不当选。
《刑法修正案(六)》将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪,明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得,除法律明文规定的上述犯罪所得之外,其他犯罪所得均不能成为洗钱罪的对象,亦不能构成洗钱罪。将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪的成立。故B项正确,不当选。
在确认洗钱犯罪与其上游犯罪的关系时应当以上游犯罪事实成立为认定前提。如果上游犯罪事实不成立或没有达到构成犯罪的程度,洗钱犯罪也不成立。但是,只要上游犯罪事实可以确认,即使因上游犯罪人死亡,而依法不能追究刑事责任的,也不影响洗钱罪的认定。故C项正确,不当选。
贷款诈骗罪的构成要件要求犯罪主体只能由个人构成,单位不能构成。因此,对于单位贷款诈骗罪按合同诈骗罪定罪处罚。最高人民法院曾下发了《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》,指出:“在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为日的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪处罚。”《刑法修正案(六)》已经将金融诈骗犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪,因此,为单位贷款诈骗所得而实施洗钱行为的,应该成立洗钱罪。故D项错误,当选。
30.
下列关于中国刑法适用范围的说法哪些是错误的?______A.甲国公民汤姆教唆乙国公民约翰进入中国境内发展黑社会组织。即使约翰果真进入中国境内实施犯罪行为,也不能适用中国刑法对仅仅实施教唆行为的汤姆追究刑事责任B.中国公民赵某从甲国贩卖毒品到乙国后回到中国。由于赵某的犯罪行为地不在中国境内,行为也没有危害中国的国家或者国民的利益,所以,不能适用中国刑法C.A国公民丙在中国留学期间利用暑期外出旅游,途中为勒索财物,将B国在中国的留学生丁某从东北某市绑架到C国,中国刑法可以依据保护管辖原则对丙追究刑事责任D.中国公民在中华人民共和国领域外实施的犯罪行为,按照刑法规定的最高刑为3年以下有期徒刑的,也可以适用中国刑法追究刑事责任正确答案:ABC[考点]属地管辖;属人管辖
[解析]属地管辖原则之“地”,既包括行为地,也包括结果地,二者只要具备其一即可。犯罪行为,从共同犯罪上分,包括实行行为、教唆行为和帮助行为;从犯罪形态上分,包括预备行为和实行行为。上述行为中,只要有一项发生在国内,其他相关行为即使发生在国外,也认为是在我国领域内犯罪,全部犯罪行为均能适用中国刑法。
A项,因为实行行为在国内,即使教唆行为在国外,教唆行为也应适用我国刑法。故A项错误。
B项,中国公民赵某从甲国贩卖毒品到乙国后回到中国。由于赵某的犯罪行为地不在中国境内,行为也没有危害中国的国家或者国民的利益,因此根据属地管辖和保护管辖,该案不能适用中国刑法。但是,一方面,赵某是中国人,在国外犯罪,根据属人管辖,我国刑法可以管辖:另一方面,贩卖毒品是危害人类的国际犯罪,根据普遍管辖,我国刑法也可以管辖。这是管辖权的竞合。因此,对该案能够适用中国刑法。故B项错误。
保护管辖原则,是指外国人在中国领域外对中国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为3年以上有期徒刑的,可以适用中国刑法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。保护管辖针对外国人在外国对中国人犯罪。题干中的丙是在中国境内实施犯罪,应根据属地管辖来适用中国刑法。故C项错误。
根据属人管辖,我国普通公民在国外犯我国刑法规定的犯罪,原则上适用我国刑法;犯轻罪(最高刑在3年以下)的,可以不予追究刑事责任。“可以不予追究”,意味着也可以追究。故D项正确。
特别提醒:我国国家工作人员和军人在国外犯罪,无论轻罪重罪,一律追究刑事责任。
31.
大学生甲为获得公务员面试高分.送给面试官乙(某机关领导)2瓶高档白酒,乙拒绝。次日,甲再次到乙家,偷偷将一块价值1万元的金币放在茶几上离开。乙不知情。保姆以为乙知道此事,将金币放入乙的柜子。对于本案,下列哪一选项是错误的?______A.甲的行为成立行贿罪B.乙的行为不构成受贿罪C.认定甲构成行贿罪与乙不构成受贿罪不矛盾D.保姆的行为成立利用影响力受贿罪正确答案:D[考点]行贿罪;受贿罪;利用影响力受贿罪
[解析]为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。行贿罪要求具有谋取不正当利益的目的。甲为了获得公务员面试高分,对面试官实施贿赂,至于谋求的利益是否实际谋到不影响犯罪的成立。故A项正确,不当选。
受贿罪的构成,在索取财物的场合,不需要以“为他人谋利”为要件;而在收受主动送来的财物的场合,需要“为他人谋利”的条件。乙对于甲的行贿行为明确拒绝,可见其并没有收受他人财物,更没有采取为他人谋利的行为。保姆因误解收受金币的行为,乙并不知情,可见其并不构成受贿罪。故B项正确,不当选。
一个案件中的行贿罪和受贿罪的成立并不是一一对应的,行贿人构成行贿罪,行贿对象不一定就构成受贿罪。故C项正确,不当选。
利用影响力受贿罪的主体为特殊主体,包括国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人。保姆对于乙并不具有影响力,并不符合利用影响力犯罪的主体构成要件,并且本案中保姆并没有为甲谋取利益的主观目的,也没有收取甲的贿赂。故D项错误,当选。
32.
判决宣告以前一人犯数罪,数罪中有判处(1)和(2)的,执行(3);数罪中所判处的(4),仍须执行。将下列哪些选项内容填人以上相应括号内是正确的?______A.(1)死刑(2)有期徒刑(3)死刑(4)罚金B.(1)无期徒刑(2)拘役(3)无期徒刑(4)没收财产C.(1)有期徒刑(2)拘役(3)有期徒刑(4)附加刑D.(1)拘役(2)管制(3)拘役(4)剥夺政治权利正确答案:ABC[考点]数罪并罚
[解析]《刑法》第69条规定:“判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过3年,拘役最高不能超过1年,有期徒刑总和刑期不满35年的,最高不能超过20年,总和刑期在35年以上的,最高不能超过25年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。”因此,主刑中有死刑的,只执行死刑。无期徒刑可以吸收有期徒刑。有期徒刑可以吸收拘役,但拘役不能吸收管制,而且主刑不能吸收附加刑。故A、B、C项正确,D项错误。
33.
关于侮辱罪与诽谤罪的论述,下列哪一选项是正确的?______A.为寻求刺激在车站扒光妇女衣服,引起他人围观的,触犯强制猥亵、侮辱妇女罪,未触犯侮辱罪B.为报复妇女,在大街上边打妇女边骂“狐狸精”,情节严重的,应以侮辱罪论处,不以诽谤罪论处C.捏造他人强奸妇女的犯罪事实,向公安局和媒体告发,意图使他人受刑事追究,情节严重的,触犯诬告陷害罪,未触犯诽谤罪D.侮辱罪、诽谤罪属于亲告罪,未经当事人告诉,一律不得追究被告人的刑事责任正确答案:B[考点]侮辱罪;强制猥亵、侮辱罪;诽谤罪;诬告陷害罪
[解析]强制猥亵、侮辱罪与侮辱罪之间不是对立关系,事实上,强制猥亵、侮辱妇女的行为也是一种侮辱他人的行为,只是刑法将侵犯妇女性羞耻心的侮辱行力为规定为强制猥亵、侮辱罪。因此,这两罪之间是一种法条竞合关系。故为寻求刺激在车站扒光妇女衣服,引起他人围观的,是对妇女性羞耻心的侵犯,也是对妇女名誉的侵犯,既触犯了强制猥亵、侮辱罪[《刑法修正案(九)》取消了强制猥亵、侮辱妇女罪,改为强制猥亵、侮辱罪],也触犯了侮辱罪。因强制猥亵、侮辱罪处罚比侮辱罪更严厉,故直接按照强制猥亵、侮辱罪论处。故A项错误。
诽谤罪必须有捏造并散布有损他人名誉的虚假事实的行为;而侮辱罪既可以不用具体事实,也可以用真实事实,更关键的在于诽谤罪使用的方法不包含暴力。因此,在大街上边打妇女边骂“狐狸精”的行为,并不属于捏造事实的行为,而是公然贬低人格、破坏他人名誉的行为,不成立诽谤罪,只成立侮辱罪。故B项正确。
捏造他人强奸妇女的犯罪事实,向公安局告发,意图使他人受刑事追究,情节严重的,触犯诬告陷害罪:但同时又向媒体告发,散布捏造的事实,侵害了他人的名誉权,触犯了诽谤罪。故C项错误。
侮辱罪属于亲告罪,诽谤罪一般也是不告不理,但如果严重危害社会秩序和国家利益的,则不适用不告不理原则,且如果被害人受到强制、威吓进而无法告诉的,人民检察院或者被害人的近亲属可以代为告诉。所以,对于侮辱罪、诽谤罪,“未经当事人告诉,一律不得追究被告人的刑事责任”这一说法错误。故D项错误。
甲于某晚9时驾驶货车在县城主干道超车时,逆行进入对向车道,撞上乙驾驶的小轿车,乙被卡在车内无法动弹,乙车内黄某当场死亡、胡某受重伤。后查明,乙无驾驶资格,事发时略有超速,且未采取有效制动措施。(事实一)
甲驾车逃逸。急救人员5分钟后赶到现场,胡某因伤势过重被送医院后死亡。(事实二)
交警对乙车进行切割,试图将乙救出。此时,醉酒后的丙(血液中的酒精含量为152mg/100ml)与丁各自驾驶摩托车“飙车”经过此路段。(事实三)
丙发现乙车时紧急刹车,摩托车侧翻,猛烈撞向乙车左前门一侧,丙受重伤。20分钟后,交警将乙抬出车时,发现其已死亡。现无法查明乙被丙撞击前是否已死亡,也无法查明乙被丙撞击前所受创伤是否为致命伤。(事实四)
丁离开现场后,找到无业人员王某,要其假冒飙车者去公安机关投案。(事实五)
王某虽无替丁顶罪的意思,但仍要丁给其5万元酬劳,否则不答应丁的要求,丁只好付钱。王某第二天用该款购买100克海洛因藏在家中,用于自己吸食。5天后,丁被司法机关抓获。(事实六)
请回答以下小题。34.
关于事实一的分析,下列选项错误的是:______A.甲违章驾驶,致黄某死亡、胡某重伤,构成交通肇事罪B.甲构成以危险方法危害公共安全罪和交通肇事罪的想象竞合犯C.甲对乙车内人员的死伤,具有概括故意D.乙违反交通运输管理法规,致同车人黄某当场死亡、胡某重伤,构成交通肇事罪正确答案:BCD[考点]交通肇事罪;以危险方法危害公共安全罪
[解析]甲违反交通管理法规逆向驾驶车辆,造成严重交通事故,且对事故承担主要责任,故构成交通肇事罪。故A项正确,不当选。
以危险方法危害公共安全罪要求行为人主观上是故意的,即追求或放任危害结果的发生。很显然甲的目的是超车,并不具有故意心态,故甲的行为不构成以危险方法危害公共安全罪。故B项错误,当选。
交通肇事罪主观方面为过失,甲对乙车内人员的死伤并无故意。故C项错误,当选。
《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条第2款规定:“交通肇事致1人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列情形
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