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知识产权论文知识产权法烟台大学体育学院韩昱200875501256商标权案例,体经营户朱某销售假冒的公牛插座被工商部门查获后,被处没收违法所得,销毁查获的插座,还被罚款550元。公牛公司获悉后,以经济和商誉受损将朱某诉至法院要求赔礼道歉并赔偿损失。鉴于朱某已经当庭赔礼道歉等原因,闵行区法院于日前作出朱某赔偿慈溪市公牛电器有限公司经济损失,包括合理费用,5000元的一审判决。公牛公司经中国国家工商行政管理总局商标局核准,于1997年2月7日注册了第942664号“公牛及图形”商标,核定使用的商品为第9类电器插头,触点,、插头、插座、高低压开关板,续展注册有效期至2017年2月6日止。去年4月2日起,朱某在九星村东兰西路北侧房屋从事民用小五金商品经营销售,但未办理营业执照。同年4月27日,上海市工商行政管理局闵行分局在朱某的经营场所内查获涉嫌侵犯“公牛及图形”商标的401型插座35只。经鉴定,上述商品均系假冒“公牛及图形”注册商标的商品。并认定朱某未依法取得营业执照而擅自从事经营活动,同时销售明知是假冒注册商标的商品,对朱某没收违法所得800元,并没收、销毁上述插座,同时罚款550元。公牛公司认为,朱某的行为侵犯了商标专用权,造成了公司经济和商誉损失,故将朱某诉至法院,请求判令朱某在《新民晚报》上刊登公告赔礼道歉,并赔偿包括合理费用在内的经济损失4万元。朱某辩称,其认为送货人有完备的手续才购进了该批商品,根本不知道是侵权商品,且进货数量十分少,而且工商部门也已作出处罚,自己并未实际获利。因没有侵犯商标权的故意,因此只愿意赔礼道歉,不同意其他诉请。庭审中,朱某认识到自己的错误行为,当庭进行了赔礼道歉。公牛公司愿意接受,撤回赔礼道歉的诉讼请求。公牛公司明确,主张的合理费用即律师费3000元。法院认为,销售侵犯注册商标专用权的商品,构成对注册商标专用权的侵犯,应当依法承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。本案中,“公牛及图形”商标专用权受法律保护,使用行为未经公牛公司许可,属侵犯注册商标专用权。朱某辩称送货人有完备的手续才购进了该批商品,其根本不知道该商品为侵权商品,但对其辩称意见未能提供相应证据,难以采信。朱某作为产品的销售者,未能提供产品的合法来源,应依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。鉴于朱某侵权行为造成的损失及获利均无法确定,故可综合考虑查获的侵权商品数量较少,朱某的经营规模小、经营时间短及涉案商标的声誉等因素酌定赔偿数额。公牛公司支出的律师费系维权的合理费用,应由朱某承担。鉴于朱某已当庭赔礼道歉,公牛公司表示接受,自愿撤回要求在《新民晚报》上刊登公告,赔礼道歉之诉讼请求,该表示系公牛公司自愿处分其民事权利和诉讼权利,与法不悖,予以准许。据此,法院作出了上述判决。论商标权的本质及其异化体院081-2韩昱关键词:权利本质,特定利益,法力,私权,商标权本质,异化内容提要:权利的本质是享受特定利益的法律上之力。“特定利益”与“法律上之力”不仅是权利分类的标准和依据,也是法律将某一特定利益进行权利化时,具体制度设计应当考虑的两个核心要素。商标权作为私权,所保护的利益是商誉,并以商标为权利客体。商标是特定标识与特定商品之间的联系,而不是指特定标识本身。中国现行《商标法》在对商标权进行具体的制度设计时,对商标权的上述本质进行了不同程度的异化。中国《商标法》目前正在进行第三次修改,争论相当激烈,分歧也颇多。有些争论是针对当前商标法领域存在的一些不正常现象,如商标抢注问题、商标买卖问题等。有些争论则涉及商标权权利本身,例如商标权的来源、商标权的权利属性等等。本文从权利的本质人手,以权利本质的通说为依据,探究商标权的本质,以反观中国现行《商标法》对商标权的制度设计。一、权利的本质德国著名法学家安德烈?冯?图尔曾说,“权利系私法的中心概念,且为多样性法律生活的最后抽象化。”[1]鉴于权利的重要性,人们花费了大量精力致力于探究权利的本质。关于权利的本质,历史上存在三种学说,即意思说、利益说和法力说。法力说结合了意思说和利益说,并克服了意思说和利益说的不足,遂成为权利本质的当今通说。[2]法力说认为,权利的本质是享受特定利益的法律之力。依据止以兑,权利由“特定利益”和“法律之力”两个要素构成。其中“特定利益”,是指生活利益,其载体通常称为权利的客体。[3]其中“法律之力”是指法律所赋予的一种力量,此种力量受到法律的支持和保障,凭借此力,权利人既可以支配特定的物,也可以支配他人的特定行为。根据法力说,权利由特定利益和法律之力两个要素构成,因此,就具体的权利而言,彼此的特定利益和法律之力会存在差异,或特定利益之间存在差异,或法律之力之间存在差异,或两方面都存在差异。另外,由于权利包含特定利益和法律之力两个要素,因此,法律将某一特定利益进行权利化时,必须对特定利益和法律之力两个要素都要予以考量,要么将该项权利归入现有的权利类型,要么对两个要素进行差异化设计,使该项权利成为一种新类型的权利。二、商标权的本质,一,商标权的私权属性世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》简称TRIPS协议准引言部分开宗明义指出,知识产权是私权。[4]根据TRIPS协议第一部分第一条第二款之规定,商标权属于该协议规定的知识产权范畴。因此,商标权也属于私权。私权是相对公权来说的。私权倡导“天赋人权”,崇尚“意思自治”,奉行“法不禁止即自由”,并坚持“不告不理”的法律救济原则。我们在通过法律将某一特定利益进行私权化时,必须坚持私权的上述基本原则。商标权既然属于私权,那么我们在对商标权进行法律制度设计时,就必须将私权的本质属性具体化到相应的法律制度中,而不是相反。在权利来源方面,基于“天赋人权”以及洛克的劳动理论,商标权不是来源于政府的授权,而是来源于权利人自身的发现或劳动创造。没有发现或劳动创造,就没有权利。在权利行使方面,基于“意思自治”原则,商标权的行使,包括权利转让和权利许可,无需获得政府的批准。在权利范围方面,基于“法不禁止即自由”的原则,法律不应当限制商标权的行使,除非这种行使妨碍了他人合法利益的正常实现而构成权利滥用。在权利救济方面,基于“不告不理”原则,当商标权受到侵害时,公权作为私权救济的补充工具不应主动救济商标权。,二,商标权的客体商标权所保护的特定利益是商誉,那么承载商誉的载体什么呢,换句话说,商标权的客体是什么呢,知识产权法学界对知识产权的客体进行了大量的探索,基本形成了信息说、信号说、符号说、知识说、知识产品说、形式说。[5]目前知识产权法学界大多数人持信息说,并且世界知识产权组织也认为知识产权的客体就是某一类信息。[6]具体到商标权,其客体应当也是某种信息。根据前述知识产权法学界关于知识产权客体的论述,基本上都将这种信息归结为标识或商业标识。在他们看来,标识或商业标识就是商标权的客体,就是商誉这种特定利益的载体,并将商标权归为“标记性权利”。按照“标记性权利”的说法,商标不过是一种商业标识,商标权就是人们就该商业标识所享有的权利。商标是企业商誉的载体。[7]商标所承载的商誉,通过商标的实际使用而获得。特定商业标识与特定商品或服务相结合并真实地投入市场使用,企业商誉则会逐日积累。相反,特定商业标识不与特定商品或服务相结合并真实地投入市场使用,企业商誉则无法形成。因此,商标的实际使用是商誉形成并逐步积累的途径。而商标的实际使用就是将特定商业标识与特定商品或服务建立联系,并且不断强化这种联系的过程。笔者认为,特定商业标识本身无法成为商誉的载体,只有其与特定商品或服务之间的联系才能成为商誉的载体,才能成为商标权的客体。一句话,商标应是指特定商业标识与特定商品或服务之间的联系,而不是指某商业标识本身。某一具体的商业标识,只有在与特定商品或服务联系在一起,并且提供给市场上的消费者时,才有可能获得消费者的积极评价,从而积累和增加与之相关的商誉。[8]因此,只有当特定商业标识与特定商品或服务相结合并真实地投入市场使用,该商业标识与相应的商品或服务才能建立起真实的联系,与之相关的商誉才能逐步积累和增加,商标才能成为商誉的载体,商标所有人也因此才能获得商标权。当商标成为商誉的载体时,保护商标就成了保护商誉的途径。换言之,保护商标就是为了保护商品生产者、服务提供者经过苦心经营而积累起来的商誉,而不是为了保护商业标识本身。三、商标权本质的异化,一,商标权私权属性的异化中国现行《商标法》具有浓重的公法色彩,实际上是一部有关商标的行政管理法。工商行政管理的现实需要占据主导地位,商标权是服从、服务于工商行政管理需要的,而不是相反。因此,我们很难将其称为一部实质意义上的私法、权利法。这就是有人常常将商标法归入经济法、经济行政法的原因。《商标法》第一条[9]将“加强商标管理”作为商标立法的首要任务和目标,“保护商标专用权”只是加强商标管理的手段,“促使生产、经营者保证商品和服务质量”的手段。我们并不否认保护商标权的终极目标是“保障消费者和生产、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展”,问题是这种立法观念和具体制度设计是有利于还是有碍于实现我们的立法目的。商标本身与商品或服务质量并没有天然、固有的关系,人为地强行将商标与商品或服务质量建立联系是不科学的,乐观地认为加强商标管理可以“促使生产、经营者保证商品和服务质量”更是不可取的。“商标管理不能等同于枪支管理”几乎成为脍炙人口的法谚,但却始终未能落实到商标立法中。商标权的私权属性要求商标法应当是权利法,而不是义务法、管理法。让商标权回归私权本性,将权利还给权利人,我们当前面临的问题将会减些,某些问题甚至将不复存在。,二,商标权所保护的特定利益的异化对于商标权所保护的特定利益,如前所述,一般将特定利益归结为商标权人就商业标识而享有的利益。甚至还有人将商业标识本身视为智力成果,并以此作为商标权是知识产权的依据,是标记性权利的依据。基于这种认识,当前中国商标法就把商标权所保护的特定利益异化为商业标识本身。商标权所保护的特定利益是商誉,没有商誉就没有商标权,所以商标注册本身不产生商标权,商标注册的作用仅仅是公告或者备案。[10]但是根据现行《商标法》,只要提供有关标识并指定商品名称,就可以成为注册商标,进而取得商标权。这就使得网上网下、大街小巷卖商标在中国成为一种常态。而且囿于只有注册才能取得商标权的认识,当年中国为“入世”将未注册驰名商标的保护纳入《商标法》令一些人费解了很长时间。其实商标注册制度本身无可厚非,并且也为多数国家所采取,值得探讨的是商标注册的法律效果。根据前述,商誉不是来自于商标局的注册,而是来自于商标的实际使用,商标注册本身并不能产生商誉,因此,商标注册人不能凭借商标注册行为本身直接获得商标权。这就是为什么美国商标法规定商标转让必须连同企业本身或企业商誉,而不能单独转让。[11],三,商标权法律之力的异化如前所述,商标权作为一种支配权,商标权人可以在自己的工商业活动中自行利用其商标、独享其商誉,也可以将商标连同商誉直接转让给他人,根本无需他人行为的介入或协助。但是当前中国《商标法》却将商标权的法律之力异化得不再具有直接支配性。现行《商标法》规定商标权转让需要商标局的核准。[12]根据《商标法实施条例》第二十五条第三款的规定,商标权转让需要商标局核准的理由是商标转让可能产生误认、混淆或者其他不良影响。[13]如果商标转让会产生误认、混淆,则意味原商标权人与受让人将共同分享商标承载的商誉,共同享有商标权。这种情形实质上是商标权许可。理性的经济人是不会以商标权受让的对价接受商标权许可的,就像房屋承租人不会以房屋买卖的价格签订房屋租赁协议一样。商标权转让需要核准,不仅否定了商标权的绝对权属性和支配权属性,也否认了经济学上关于理性经济人的基本假定。四、结论和建议商标权作为私权,所保护的利益是商誉,并以商标为权利客体。商标是指特定标识与特定商品或服务之间的联系,而不是指商业标识本身。商标所承载的商誉,是通过商标的实际使用而获得。没有商标的实际使用,就不会形成商誉,更不会产生商标权。现行《商标法》在对商标权进行具体制度设计时背离了商标权的私权属性,混淆了商标权所保护的特定利益,片面地理解了商标权内涵。我们应当认清商标权本质,实事求是地找出现行《商标法》对商标权本质的异化之处,借助《商标法》第三次修改的东风,争取让商标权早日回归本源。参考文献:[1]转引自王泽鉴,《民法总则》,中国政法大学出版社2001年5月,第83页。[2]参见郑玉波,《民法总则》,中国政法大学出版社2003年8月,第62页,王泽鉴,《民法总则》,第84页,梁慧星,《民法总论》,法律出版社2001年3月,第77页。[3]关于权利的客体,叫法不一。有称权利标的,参见郑玉波,《民法总则》第65页,有称权利标的物,参见王泽鉴,《民法总则》,第85页,有称权利指向的对象,参见[德]迪特尔?梅迪库斯,《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2001年9月,第280页。[4]原文是“Recognizingthatintellectual
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