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1、第八章 知识产权法第一节 知识产权的概念和特征第二节 著作权制度第三节 商标权制度第四节 专利权制度发明与实用新型的实质条件实用性新颖性创造性外观设计的 实质条件新颖性创造性不与他人在先取得的合法权利相冲突 实用新型外观设计发明创造发明不受专利法保护的对象发明实用新型区别所涉范围产品方法形状、构造确定的产品创新高度极高:前所未有相对较低:“小发明”审查程序严格:须经实质审查相对宽松:只作初步审查保护期限较长:20年相对较短:10年相 同都属技术方案实用新型外观设计性质区别技术方案设计方案目的追求技术效果追求审美效果所涉对象涉及产品内部构造涉及产品图案、色彩相 同均只针对有确定形状的产品,且均涉

2、及产品外在形状审查程序审查程序相对宽松,均不作实质审查保护期限均为10年五朵金花著作权之争/html/2008/0707/2620.html 电影剧本五朵金花是由季康与公浦合作创作的庆祝建国十周年献礼作品,后由长春电影制片厂拍成电影。该片上映后社会反响强烈,致使美丽善良的“金花”形象家喻户晓。1974年云南省曲靖卷烟厂受五朵金花电影启发,开始经营“五朵金花”牌香烟,并于1983年注册“五朵金花”商标,使用至今。“五朵金花”牌香烟已成为曲靖卷烟厂的拳头产品,远销全国和东欧等地。季康认为曲靖卷烟厂未经允许使用并注册“五朵金花”商标的行为侵犯了其著作权,遂与公浦一起于2001年2月5日向法院起诉曲靖

3、卷烟厂,要求其立即停止侵权、赔礼道歉。 曲靖卷烟厂以“五朵金花”无独创性,非我国著作权法上的作品为由予以反驳,认为曲靖卷烟厂使用“五朵金花”没有侵犯电影剧本五朵金花的著作权。昆明中院判定,电影剧本五朵金花的作品名称不能单独受我国著作权法保护。法院认为,首先,“五朵金花”作为作品的名称,并不具备单独成为一部独立完整的文学作品应当具备的要素,而著作权法保护的对象是作品。一部受著作权法保护的作品,应当具备两方面的要素:一是能独立表达意见、知识、思想、感情等内容;二是具有独创性。而“五朵金花”是由一个数量词和一个名词构成,“金花”作为白族妇女的称谓,古已有之,并非原告独创。“五朵金花”一词的构成虽然有

4、可能包含作者的思想情感及创作意图,但我国著作权法所保护的是作品的内容,而非作者的思想。其次,如果作品的名称并不具备一部完整文学作品应当具备的要素,只要它构成了该作品的实质和核心部分就仍然应当受著作权法的保护。法院认为,对于本案,“五朵金花”一词无论从形式上还是从内容上,均不构成五朵金花电影剧本的实质或核心部分,如果对此单独给予保护,禁止他人使用“五朵金花”一词,既有悖于社会公平理念,也不利于促进社会文化事业的发展与繁荣。云南高院对于曲靖卷烟厂将“五朵金花”作为商标使用是否侵犯了赵继康著作权的问题,也作出了上述同样解释。 一审法院认定五朵金花电影剧本著作权属季康和公浦二人共有,但却认为五朵金花剧

5、本名称不受著作权法保护,即作为作品标题的“五朵金花”不受法律保护。同时,引用国家版权局向该院作出的答复,认为作品名称不受著作权法的调整。据此,判决驳回两原告的诉讼请求。原告不服一审判决,上诉至二审法院。后双方在法院的主持下进行了调解。曲靖卷烟厂赔偿季康40万元。第一节 知识产权的概念一、知识产权概念 知识产权是专利权、版权、商标权、商业秘密专有权等人们对自己创造性的智力劳动成果所享有的民事权利。知识产权著作权 专利权 商标权 发现权 发明权 科学技术 成果权 二、知识产权的法律特征1、是一种无形的财产权2、客体必须具有一定的物质载体3、必须由法律明确而直接地加以规定才能得到保护4、排他性5、地

6、域性6、时间性上一页下一页后退退出目录主页第二节 著作权制度一、著作权的概念 著作权又称版权,指作者及其他著作权人依法对其创作的文学、艺术和科学作品所享有的独占权利,包括人身权和财产权。二、著作权的法律特征 1、著作权是一种民事权,是公民、法人或非法人单位通过创造性劳动而取得的。 2、著作权是一种法定的权利。 3、是一种专有权利,未经著作权人授权或法律许可,他人不得使用其作品。指通过创作活动取得的具有一定形式符合法律规定的成果口头作品、书面作品、其他视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品 上一页下一页后退退出目录主页三、著作权保护的对象(客体)法律、法规时事新闻历法数表通用表格及公

7、式不属于著作权的客体上一页下一页后退退出目录主页著作人身权署名权发表权修改权保护作品完整权著作财产权使用权获得报酬权上一页下一页后退退出目录主页四、著作权的内容著作权的主体 著作权的主体是指依法享有著作权的人。张艺谋千手观音在春节联欢晚会后迅速走红,但也引发了署名权纠纷。 著作权的归属(1)著作权属于作者(2)演绎作品的著作权属于改编、翻译、注释、整理人(3)两人以上合作创作的作品,著作权由合作者共同享有(4)汇编作品的著作权由汇编人所有(5)电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有 (6)职务作品的著作权由作者享有,但法人或组织有优在其业务范围内优先使用权。 (7)委托作品

8、的著作权由合同约定,合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。 (8)美术作品的著作权由作者享有,美术作品原件的展览权,由原件所有人享有。 (9)作者身份不明的作品,由作品原件的合法持有人行使除署名权以外的著作权;作者身份确定后,由作者或其继承人行使著作权。(二)著作权人的权利1、著作人身权 (1)发表权; (2)署名权;作者的署名权具有永久性,其保护期不受限制;同时,署名权不得转让、继承,作者生前对署名权专有,死后署名权亦不得转让或继承。(署名权是专有并排他的,并且不受到限制,不能转让、继承) (3)修改权; (4)保护作品完整权。2、著作财产权 著作财产权又称物质权利,是指作者

9、依法享有控制作品使用并获得财产利益的权利。 著作财产权包括使用权和获得报酬权,即以复制、表演、播放、展览、发行电影、电视、录像或者改编、翻译、注释、编辑等方式使用作品的权利 。(三)著作权的取得及法律保护1、著作权的取得:即自动取得制度 著作权人的著作权自其作品完成之时起自动产生,不需要履行任何手续。 我国著作权法第2条规定:“中国公民、法人或者非法人单位的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。”因此,凡是创作的作品,不论其是否公之于众,都享有著作权。2、著作权的保护期限发表权、使用权 和获得报酬权公民的作品作者终生及其死亡后50年法人或非法人单位的作品作品发表后的50年计算机软件著作权25

10、年上一页下一页后退退出目录主页(四)著作权的限制 著作权中的人身权利不受任何限制。著作权的限制主要是针对著作权人享有的财产权利。 1、合理使用 著作权的合理使用是指针对他人已经发表的作品,根据法律的规定,在不必征得著作权人同意的情况下,而无偿使用其作品的行为,但应指明作者姓名、作品名称,并不得侵犯著作权人的其他权利。合理使用必须同时具备以下几个要件:1、使用的作品已经发表。(大家记住使用的作品一定要经新闻、刊物等发表)2、使用的目的仅限于为个人学习、研究或欣赏,或者为了教学、科学研究、宗教或慈善事业以及公共文化利益的需要。3、使用他人作品时,不得侵犯著作权人的其他权利、并且必须注明作者姓名、作

11、品名称。 合理使用的范围包括:(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品;(三)报道时事新闻 (四)报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章,但作者声明不许刊登、播放的除外。 (五)报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话,但作者声明不许刊登、播放的除外; (六)为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行; (七)国家机关为执行公务

12、在合理范围内使用已经发表的作品; (八)图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或看保存版本的需要,复制本馆收藏的作品; (九)免费表演已经发表的作品,该表演未向公众收取费用,也未向表演者支付报酬; (十)对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像; (十一)将中国公民、法入或者其他组织己经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行; (十二)将已经发表的作品改成盲文出版。 2、法定许可使用 法定许可使用是指依著作权法的规定,使用者在利用他人已经发表的作品时,可以不经著作权人的许可,但应向其支付报酬,并尊重著作权人其他权利的制度。 法定许可

13、有下列4种情形: (1)作品在刊登后,除著作权人声明不得转载、摘编的以外,其他报刊可以转载,或者作为文摘资料刊登,但应当按规定向著作权人支付报酬。(2)表演者使用他人已经发表的作品进行营业性演出,可以不经著作权人许可,但应当按规定支付报酬;著作权人声明不许使用的不得使用。 (3)广播电台、电视台使用他人已发表的作品制作广播电视节目,可以不经著作权人许可,但著作权人声明不得使用的不许使用。除著作权法规定可以不支付报酬的以外,应当向著作权人支付报酬。(4)录音制作者使用他人已经发表的作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按规定支付报酬;著作权人声明不许使用的不得使用。 补充:侵犯著作权的法

14、律责任 民事责任:停止侵害、消除影响、公开赔礼道歉、赔偿损失。 行政责任:没收非法所得、罚款。 案例分析 1、1993年4月1日中国青年报报道:曹雪芹后裔申请红楼梦版权。曹雪芹第16代孙曹某,根据一本流失民间的曹氏家谱,查明自己是曹雪芹的后裔,遂决定向国家版权机构申请拥有红楼梦版权。 法院应否支持曹某的诉讼请求。上一页下一页后退退出目录主页 2、1996年4月23日,歌唱演员孙某去作曲家钱某家作客,得知钱某当天刚创作完成歌曲母亲,便提出试唱一遍,钱某欣然同意。孙某领悟能力极强,试唱效果甚佳,孙某、钱某皆满意。孙某提出是否可专由他演唱此歌,钱某答复以后再说。孙某于几天后,一次义演上 即演唱此歌,

15、并称此歌是由其新创作的歌曲。孙某对该歌曲的演唱引起轰动。第三天其电视台即邀孙某在庆“五.一”文艺晚会上演唱此歌,孙某得酬金500元。此事为钱某得知,钱某即起诉至法院诉孙某侵权。请就此案,回答如下问题: (1)歌曲母亲的著作权归谁? (2)孙某义演歌曲母亲的行为是否侵权?为什么? (3)孙某对其演唱的歌曲母亲是否享有表演者权,为什么? (4)孙某在庆“五一”文艺晚会上演唱母亲的行为是否侵权?为什么?如属侵权行为,侵犯了谁的何种著作权?(1)属作曲家钱某。(2)属侵权行为。因歌曲母亲未发表,依著作权法规定,表演者使用他人未发表的作品须经著作权人许可。(3)不享有。因其本身就是侵权作品,不能获得表演

16、者权。(4)属侵权行为。因为未经著作权人钱某许可。侵犯了作者钱某的署名权、发表权、表演权、许可权和获得报酬权。 3、著名作曲家石甲于1954年11月创作了儿童歌曲娃娃乐,1956年首次发表。这首歌反映了祖国少年儿童幸福、愉快的生活,其歌词简洁明快,朗朗上口。歌名“娃娃乐”是作者通过对生活的感受而提炼,创造出来的,反映了娃娃们笑哈哈乐哈哈的意思,是很精炼的音乐文学语言。这个词组未见于词典辞书中。此歌发表后在全国有相当的知名度。1989年,某市成立了娃娃乐营养食品厂,随后组建了娃 娃乐集团公司,该公司以“娃娃乐”为文字商标向商标局申请注册,并被授予“娃娃乐”注册商标专用权, 至今该公司在其几类产品

17、中均使用注册商标“娃娃乐”,其产品行销全国各地。作曲家石甲认为,他拥有的“娃娃乐”三字的组合是此歌的精华部分,表达了一定的思想内容,是构成此歌曲的主要艺术形象,且具有独创性,符合著作权法第3条规定的文字作品的特征,应受著作权法的保护。该市娃娃乐集团公司未经作者同意使用其作品, 是对其著作权的侵害。因此,石甲诉至法院,要求娃娃乐集团公司停止侵害,赔礼道歉并赔偿损失。 问:作曲家石甲对“娃娃乐”一词是否享有著作权 分析:“娃娃乐”一词,不能构成著作权意义上的作品,其作者不享有著作权。理由如下:根据著作权法实施条例的规定,著作权法所称的作品,是指文学,艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形式复制的

18、智力创作成果。娃娃乐这首歌曲是著作权法的保护对象,作曲家石甲对该歌曲拥有著作权,但是“娃娃乐”作为一个汉字组合的词组,离开了原作品的语言环境,离开了歌词的有机整体,并且脱离了 赖以表现感情氛围的歌曲旋律,充其量只是一个词汇,不能构成我国著作权法所称的作品。法律不赋予任何人对单纯一个词汇的使用享有普遍地支配和垄断的权利。所以,娃娃乐集团公司使用这三个字作为商品的标记,并经国家商标局核准注册,其行为不构成侵权。选择思考题 1.依我国著作权法规定,下列各项中不适用于著作权法保护的是() A.时事新闻 B.新闻学一书C.新闻评论D.新闻调查节目 2.甲在创作武侠小说神腿的过程中,乙提供了辅助活动。小说

19、创作完成后,由出版社丙出版。该书的著作权应归属于() A.甲B.甲和乙 C.丙 D.甲和丙 3.以下诸权利中,保护期受限制的有() A.署名权B.修改权 C.发表权 D.保护作品完整权 4.张某经过努力创作出一篇学术论文,依我国著作权法的规定() A. 张某只有在其论文发表后才能享有著作权 B. 张某的论文不论是否发表都能享有著作 C. 张某的论文须经登记后才能享有著作权 D. 张某的论文须加注版权标记后才能享有著作权 5.王某的长篇小说东方之星于1997年月日发表,第年王某去世。王某的著作财产权将终止于() A.2047年6月1日B.2047年6月12日C.2047年12月31日D.2048

20、年12月31日 6.小说师长的作者甲授权乙将该小说改编成电影剧本,制片人丙委托导演丁将该剧本拍摄成电影。该片拍摄完成后,其著作权归属于() A.甲B.乙C.丙D.丁 7、甲为写博土学位论文,在图书馆复印了乙的两篇论文,根据我国著作权法,甲的这一行为属于 A侵权行为 B法定许可使用 C强制许可使用 D合理使用第三节商标权制度一、商标权概述 商标是商品和商业服务的标记,它一般用文字、图形、符号或者用文字和图形的组合来表示,并且将其置于商品表面、商品的包装或者服务的场所中。 商标权是指商标注册人对其已注册商标依法享有的专用权利。商标的特征 1.商标以商品或者服务项目为识别对象; 2.商标主要是由附注

21、在一定经营对象上的文字、图形、三维标志或者其组合构成; 3.商标是一种无形财产。(二)商标权的特征和作用特征:排他性/延续性 作用: 、区别商品或服务的来源 、市场竞争的有力工具 、企业的无形财产(三)商标的种类、商品商标:指定使用在商品上的商标。、服务商标:指定使用在服务上的商标。如中国民航使用的CAAC 3、集体商标以工商业团体、协会或者其他组织名义注册,是表明使用者在该组织中的成员资格的标志,其成员通过使用该集体商标表明他们已符合了该组织确立的质量水平和要求,如会计师协会、工程师协会等。 4、证明商标是用来证明商品或服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标记,只要商品或服务

22、的质量等达到规定标准的任何人都可以申请使用,并不局限于任何成员。例如,“ISO9000、“真皮”标志,“纯羊毛” 标志。独立承担经济责任个体工商业者企业、事业单位外国人或外国企业合伙组织商标权的主体上一页下一页后退退出目录主页 是指经过注册的商标 包括商品商标、服务商标、集体商标、证明商标等 商标权的客体上一页下一页后退退出目录主页商标权人的权利 使用许可权 转让权 使用权商标权的内容商标权人的义务确保使用商标的商品质量;缴纳规定的各项费用上一页下一页后退退出目录主页 蓝光公司诉称,蓝光电梯于1991年取得了“LG及图形”注册商标,而“LG”为蓝光的汉语拼音首字母缩写。韩国LG株式会社从199

23、7年开始在中国内地批量销售电梯,使用与蓝光“LG”注册商标相近的商标,侵犯了他们的注册商标专用权。上一页下一页后退退出目录主页法院认为,将两家的商标进行对比。从总体上看,两者不同处占主要部分。一为汉语拼音字母,一为英文字母,是两种不同的语言文字,虽然写法相同,但发音不同。因而,不应认为是相同。蓝光公司指控LG电子株式会社所有、LG产电株式会社在电梯上单独使用的“LG”字母与蓝光公司“LG加图形”注册商标进行对比,区别更加明显。因而两个商标不相同、也不近似。作为电梯,消费者在购买时都会谨慎选择,因而也不会造成误认。据此,法院认为蓝光公司所提出的诉讼理由不能成立,判决驳回北京市蓝光电梯公司的诉讼请

24、求。上一级上一页下一页后退退出目录主页二、商标注册(一)商标注册的概念及法律意义(二)商标注册的实体条件、法定构成要素、显著性、商标禁用条款 P153(三)商标注册的程序条件 申请审查核准 2003年的5月28日,国家商标局正式下发商标证。原来,海南澄迈万昌苦丁茶场向国家工商总局商标评审委员会,申请把“兰贵人”注册成自己的商标,因为还没有人注册“兰贵人”这个商标,所以商标评审委员会就正式给澄迈茶场下发了商标证。 按照商标法的规定,商品的通用名称是不应该被注册为商标的。可就在人们还在质疑的时候,把兰贵人注册成商标的海南澄迈万昌苦丁茶场突然对外宣布,以后其他茶叶的生产厂家和经销商不许再使用兰贵人,

25、否则就算是侵权。而这样的做法立刻在茶叶界炸开了锅。销售散装的兰贵人是成千上万家,在众人的反对声中,注册厂家海南澄迈万昌苦丁茶场也道出了自己之所以会把兰贵人注册成商标的理由 这个涉及到一个商标注册程序,从程序的角度来讲,任何人只要向商标局提出商标注册的申请,商标局都要受理,要进行实质审查,审查你是不是显著,有没有与已经注册的商标或者已经公告的商标相冲突。按照这个程序,它初步审定合格之后就有一个公告,公告之日起的三个月之内,任何人都可以提出异议,在一个商标已经注册成功的前提下,可以撤销。 这个商标之所以能够注册成功有两点,第一是目前在茶典里没有兰贵人这个类别,其二是在公示期间并没有任何的其它厂商提

26、出来异议,您觉得问题的症结到底在哪儿? 这个涉及到一个商标注册程序,从程序的角度来讲,任何人只要向商标局提出商标注册的申请,商标局都要受理,要进行实质审查,审查你是不是显著,有没有与已经注册的商标或者已经公告的商标相冲突。按照这个程序,它初步审定合格之后就有一个公告,公告之日起的三个月之内,任何人都可以提出异议,在一个商标已经注册成功的前提下,可以撤销。三、商标权的内容(一)商标权的期限与续展注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。注册商标有效期满需要继续使用的,可以申请续展注册,每次续展注册的有效期为10年,续展次数不限。(二)转让程序与要求(三)商标权的使用许可应遵守的程序义务四、

27、商标权的保护(一)商标权的保护范围(1)核准注册的商标;(2)核定使用的商品;(3)在有效期限内的注册商标。商标权的保护期限10年10年期满续展上一页下一页后退退出目录主页(二)商标侵权行为的种类(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的; (4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。这种行为又称之为“反向假冒”。 (5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。(三)商标侵权行为的责任 1、民事责任2、行政

28、责任责令立即停止侵权行为;没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造侵权标识的工具;罚款; 3、刑事责任甲厂自2000年起在其生产的衬衫上使用“飞天”商标;2001年,乙服装厂也开始使用“飞天”商标。2003年5月,乙厂的“飞天”商标经国家商标局核准注册,其核定使用的商品为服装等。2004年1月乙厂发现甲厂在衬衫上使用“飞天”商标,很容易引起消费者的误认,因此甲乙双方发生纠纷。请回答下列问题:(1)甲、乙两个厂谁构成侵权?为什么?(2)侵权行为始于何时?请说明理由。(3)侵权方能否继续使用“飞天”商标?请提出可行性建议。 (1)甲厂侵犯了乙的商标专用权。因为,在我国,只有注册商标才享有专用

29、权,乙厂的“飞天”商标被核准注册后,乙厂便对该商标享有排除他人未经许可使用的专用权。(2)甲厂侵权行为始于乙厂的“飞天”商标被国家商标局核准注册之日,即2003年5月。因为在此之前,乙厂对“飞天”商标并无专用权。 (3)甲厂若要在衬衫上继续使用“飞天”商标,有三种可行性举措:第一、购买乙厂的“飞天”商标;第二、甲厂获得对“飞天”商标的许可使用权;第三、请求商标评审委员会撤销乙厂的注册商标。 甲厂去年以来生产土豆片、锅巴等小食品,使用“香脆”二字但未注册商标。现甲广决定提出“香脆”商标注册申请,使用商品仍为土豆片、锅巴。该商标注册申请能否被核准?为什么? 第四节 专利权制度一、专利权的概念和法律

30、特征 专利权是指各国家或地区专利审批机构依法授予申请人对其发明创造享有一定时间排他实施许可的专有权。 独占性/时间性/地域性专利权的主体发明人或设计人 发明的合法受让人 是提出专利申请和获得专利权的 自然人和法人 上一页下一页后退退出目录主页专利权的主体发明人专利权人申请人对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。注意 专利所有人 专利持有人 在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。职务发明在执行本单位分配的任务时完成的发明创造主要依靠单位的物质条件完成的发明创造专利申请人发明人或设计人的合法受让人也可以申请专利

31、对于非职务发明创造,发明人或设计人有权申请专利职务发明的情况下,单位也可以成为专利申请人如果一项发明创造是由两个以上个人或单位共同研制完成,一般应由所有个人或单位共同申请专利三、专利权的客体是能够取得专利权的发明创造 发明实用新型外观设计上一页下一页后退退出目录主页发明的内容 1、产品发明 产品发明是人们通过研究开发出来的关于各种新产品 、新材料、新物质等的技术方案。如:电子计算机、超导材料和人造卫星的发明等。2、方法发明 方法发明,是人们为制造产品或解决某个技术课题而研究开发出来的操作方法、制造方法以及工艺流程等的技术方案。如:汉字输入方法、无铅汽油的提炼方法、制造彩色胶片、特种钢的方法;合

32、成树脂的方法;珍珠的人工培养、杂交水稻培育方法、地膜覆盖种植方法、人工牛黄、胰岛素人工合成方法等。 3、改进发明实用新型 产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。 对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态的空间外形所提出的技术方案,例如对凸轮形状、刀具形状作出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案,例如对型材的断面形状的改进 没有固定形状的产品,如液体、气体、粉状物、粒状物、合金、混合物以及玻璃、陶瓷等,不能用实用新型给予保护。 产品的结构,则不属于实用新型专利的保护客体。如果实用新型要求保护的产品相对于现有技术来说只是材料的分子结构或组分不同,也不属于

33、实用新型专利保护的客体。例如,以塑料替换玻璃的同样形状的水杯;仅改变焊条药皮成分的电焊条均不能授予实用新型专利权。 技术方案是申请人对其要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术特征的集合。 适于实用,是指对产品的形状或者构造作了改进,或者把一种产品与另一种产品结合,使产品的使用价值有所提高,比原有产品使用方便或使原有产品具有新功能。 如:铅笔改成六角形,可以防止滚动;多角形扳手可以一具多用;折叠伞便于携带;螺栓和螺母结合,可以提高单纯螺丝的使用功效。 产品的形状以及表面的图案、色彩、文字、符号、图表或者其结合的新设计,没有解决技术问题的,不属于实用新型专利保护的客体。例如:以十二生肖形状为

34、装饰的开罐刀;建筑平面设计图;仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类,如古诗扑克、化学扑克等。 外观设计理解外观设计应注意: 1、附载外观设计的产品必须具有相对的独立性; 2、必须是与独立的具体的产品合为一体的新设计; 3、负载外观设计的产品必须能够在工业上应用; 4、外观设计必须能让人产生美感。菲亚特状告长城精灵外观设计侵权案终审长城胜诉 (左:长城精灵;右:菲亚特熊猫) 2007年6月,意大利菲亚特公司向石家庄市中级人民法院提起诉讼,称长城汽车的精灵轿车侵犯了其在中国的新熊猫轿车外观设计专利权,法院做出一审判决:长城汽车胜诉。 法院认为:“菲亚特熊猫外观设计专利所展示的图片与长城精灵车型比

35、较,主视图、左视图、右视图、后视图均具有明显区别,尤其是一般消费者关注的车型前脸和尾部的区别最为明显,该明显的区别不会导致消费者对上述两车型设计的误认。对于菲亚特所称的长城精灵实施了侵犯其专利权的行为,证据不足,不予支持。” 2009年1月6日,河北省高级人民法院日前做出终审判决,对菲亚特公司上诉长城精灵外观设计侵权一案不予支持,认定原石家庄市中级人民法院做出的一审判决认定事实清楚,适用法律正确,驳回菲亚特上诉,维持原判。 科学发现 智力活动的规则和方法 疾病的诊断和治疗方法 动物和植物品种,但其生产方法可授予专利权 用原子核变换方法获得的物质 违反国家法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造不

36、授予专利权情形上一页下一页后退退出目录主页一、违反善良风尚的发明创造 一种汽车防盗装置,其采用的技术手段是在盗窃者试图开动汽车时,从汽车内特定位置喷洒出导致盗窃者失明的化学物质,如硫酸等,从而达到防止汽车被盗的目的。 “人体艺术造型瓶起子”复审决定 一种开启瓶盖的工具,外观造型为一裸体女人,采用其头发和胳膊达到开启瓶盖的目的。驳回理由 该产品是以开启瓶盖为自身功能的工具,并不是雕塑、绘画一类的纯美术作品。而作为一种普遍适用的手持工具,以非常写实的裸体女人为其外观造型,既无美感,又不符合我国传统的审美观念,难以为人们所接受。人体艺术是一门十分严肃,十分高雅的艺术,具有很强的欣赏性。因此,不应将其

37、随意挪用于任何一件工业品上,特别是用在瓶起子这种进入千家万户的小工具上,就更为不妥。不符合专利法第5条的规定。申请人意见陈述 人体艺术在西方普及较早,而在中国由于封建制度存在时间长,人们对人体艺术长期得不到正确认识。随着党和国家改革开放的不断深入和人们思想观念的不断更新,人们对人体艺术的正确认识日益提高。本外观设计是一种金属制品,金黄色,所用之处是人的头发及胳膊,不涉及违反社会公德,不违反专利法第5条的规定。 复审委员会同意驳回决定的意见,在会晤中要求申请人对申请的图片作出适应性修改。申请人接受了修改意见,删除了有关线条,已经克服了驳回决定指出的缺陷,满足了授予专利权的条件。、发明创造要具有技

38、术特征,不具有技术特征的发现和方法不能授予专利。 包括:科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种。 科学发现是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。不是技术方案,不是专利法意义上的发明创造。发明与发现的区别: 发现:对客观世界的认识发现自然界已经存在的事物。 发明:对客观世界的改造创造自然界不存在的事物,指设计和制造了前所未有的东西。 如果将发现付诸应用,制造出一种产品,开发出一种方法,或者提出一种新用途,则为可以授予专利的发明。 1874年就合成了DDT,但直到65年后才发现它具有很高的杀虫效果。“具有DDT有效成分的杀虫剂”或“撒DDT

39、杀虫的方法”属于用途发明,因为对已知物质得到新的用途。卤化银在光照下有感光特性(发现) 不能被授予专利权;利用卤化银的感光特性制造出感光胶片以及此感光胶片的制造方法(发明) 可以授予专利权。 智力活动是指人的思维运动,它源于人的思维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果,或者必须经过人的思维运动作为媒介,间接地作用于自然产生结果。 智力活动的规则和方法是指导人们对信息进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。不授权的原因专利法不是用来禁锢人的思想;将智力活动置于专利独占权的范围之内既不合理、也不现实;由于智力活动的规则和方法没有采用技术手段或者利用自然规律,也未解决技术问题和产生技术效果,因而不

40、构成技术方案,不是专利法意义上的发明创造。 疾病的诊断和治疗方法:诊脉法、足诊法、X光诊断法、超声诊断法、胃肠造影诊断法、患病风险评估方法等。不授予专利权的原因: 1)出于人道主义的考虑和社会伦理的原因,医生在诊断和治疗疾病的过程中应当有选择各种条件和方法的自由,不宜垄断; 2)这类方法往往以有生命的人体或动物体为实施对象,无法在产业上利用,不具有实用性,用原子核变换方法获得的物质原子核变换方法使指使一个或几个原子核经分裂或者聚合,形成一个或几个新原子核的过程。 原因:用原子核变换方法以及用该方法获得的物质关系到国家的重大利益,不宜为人垄断,不宜公开,因此不授予专利权。 原子核变换方法直接变换

41、方法(原子核裂变、聚变)不保护 。 用原子核变换方法获得的物质用加速器、反应堆以及其它核反应装置生产的各种同位素、化合物不保护。讨论题用于赌博的器具。用于吸毒的工具。伪造国家货币、票据、公文证件、印章的设备。以医疗为目的的有毒药品、镇静剂、兴奋剂以娱乐为目的的游戏机、棋牌。一种炸弹以及其制造方法。含氟冰箱及其制造方法。有毒鼠药及其制造方法。含铅汽油。含有人工色素的变色糖。能不能授权带有暴力凶杀图片的器具。带有淫秽图片的器具。可使偷盗者暂时失明的防盗车锁。带有报警装置的防盗装置。带有锁铐的防盗门。对人体有副作用的药品。放射性诊断与治疗装置。克隆人的方法以及克隆的人。人胚胎的工业或商业应用方法。能

42、不能授权伪造仿真人民币的设备;致人眩晕后主动交出钱物的方法;微型手枪的制造方法;透视庄家底牌的赌博器具;克隆人的方法;氯化银的感光特性;一种诊断癌症的方法。能不能授权带有电击功能的防盗装置能喷出硝镪水的防盗门造成环境严重污染的工艺方法发出音频报警信号的保险箱能不能授权四、专利权的取得发明和实用新型新颖性 创造性 实用性外观设计新颖性 实用性 富有美感(二)专利权取得的程序申请审查复审取得专利权 上一页下一页后退退出目录主页上一页下一页后退退出目录主页上一页下一页后退退出目录主页五、专利权的内容专利权人的权利 制造、使用、销售专利产品和使用专利方法的权利取得报酬和接受奖励的权利 许可或转让他人使

43、用其专利权 署名或表明标记的权利专利权人的义务实施专利的义务;交纳专利年费的义务上一页下一页后退退出目录主页保护期限保护范围发明20 年按文件记载为准实用新型10 年按文件记载为准外观设计10 年按照片、图片为准专利权的保护期限自申请之日起计算上一页下一页后退退出目录主页公民张某于2000年4月完成了一项“水变油”的方法发明,5月利用A企业提供的物质技术条件对该方法进行了验证和测试,并向A企业支付了100万元的测试费用。 在测试过程中,A企业的职工王某窃取了张某的技术秘密后,于2000年6月将该技术秘密转让给李某,李某不知道王某的技术秘密系窃取所得,并向王某支付了200万元的转让费。张某得知李某使用自己的技术秘密后,要求李某向其支付合理的使用费、承担保密义务,李某向张某支付使用费后,张某要求李某停止使用该技术秘密。 2001年12月,张某将该项技术的专利申请权以300万元的价格转让给甲公司,2002年1月1日,甲公司向国家知识产权局提出发明专利的书面申请。国家知识产权局经初步审查认为该方法发明符合专利法的规定要求,于2003年7月1日即行公布。2004年10月1日,国家知识产权局根据甲公司的请求,对该方法发明进行实质审查后,于2005年1月1日作出授予甲公司发明专利权的决定,并于同日予以登记和公告。 2005年4月,甲公司对乙公司、丙公司、丁

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